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刑法论文-刑法实务若干问题研究.doc刑法论文-刑法实务若干问题研究.doc -- 2 元

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刑法论文刑法实务若干问题研究一、确定罪名的原则问题这是确定罪名首先要解决的问题。罪名,是指刑法规定的某种具体犯罪的名称。正确确定罪名,对刑事司法工作具有十分重要的意义。刑法分则规定的犯罪,都有具体的罪状和具体的法定刑。这应当是确定罪名的最一般原则。笔者认为,两高在执行刑法确定罪名的规定中还遵循了以下原则(一)法定原则(又称合法原则)。即必须严格根据刑法分则条文中对罪状的描述来确定罪名。(二)准确原则(又称科学原则)。罪名应当主要反映犯罪行为的本质特征,因此,应当以犯罪行为侵犯的直接客体为主来确定罪名,尽量避免在罪名中出现犯罪主体、罪过。但如果此罪与彼罪的区别主要体现在犯罪主体或者罪过形式上,为了有利于划清此罪与彼罪的界限,必要时也可以在罪名中出现犯罪主体、罪过。(三)简括原则。罪名应当严格根据罪状来确定,但罪状并不等于罪名,除简单罪状外,不能将罪状直接作为罪名。罪名应当在罪状的基础上,选择最能反映某一犯罪本质的名称,对罪状进行高度概括。因此,罪名应当简洁、概括,避免冗长、繁琐。(四)明确原则。罪名必须明确,不能笼统、含混。因此,罪名的文字表述要尽量做到顾名思义,避免使用可能产生歧义或者可以有两种以上解释的词语,以便于在司法实践中正确理解和适用。有的罪状很长,如果实在无法高度概括,则宁可罪名长一些,也要保证明确(如选择性罪名).(五)约定俗成原则。在司法实践中,按以上原则确定罪名很难统一时,可以采用约定俗成的办法。这是确定罪名的具体方法上的要求。这里需要强调指出的是,确定罪名应当是立法机关的职责范围。从国外立法来看,许多国家的刑法典(包括美国模范刑法典)都实现了罪名立法化,即以立法的形式对刑法中的罪名作出明文规定。但我国无论是1979年刑法还是1997年刑法都没有对罪名作出规定,而这又是当时刑事司法工作中亟待解决的一个问题。因此,两高决定以司法解释的形式实现罪名的规范化、统一化,即根据刑法分则条文规定的罪状所描述的犯罪构成特征进行归纳、推理。有的学者把这种确定罪名的方式称之为暗含推理式.我们希望在下次修改刑法时,能够实现罪名立法化,并建议采取一条文一罪名(如条文分款则一款一罪名)的原则,以罪名一一罪状一一法定刑的立法模式取代现在纯粹的罪状描述的立法模式。二、执行判决、裁定滥用职权罪的罪过形式问题刑法修正案(四)第八条规定了执行判决、裁定滥用职权罪。在研究这种犯罪的罪过形式时,又直接涉及到刑法第三百九十七条第一款规定的滥用职权罪的罪过形式问题。1997年修订刑法时增设的滥用职权罪,由于刑法分则条文中没有明确滥用职权罪主观方面的罪过形式,引起刑法理论界的不同看法,概括起来有过失说①故意说②③和过失、间接故意并存说④或者间接故意、过失并存说⑤三种观点。笔者认为,滥用职权罪在主观方面一般由过失构成,但也不排除故意的存在。本罪之所以一般由过失构成,主要考虑三点一是根据我国刑法第十四条、第十五条的规定,判断故意还是过失,应当以行为人对其所实施的行为的危害结果所持的心理态度为标准,而不是以行为人对行为本身的心理态度为标准。行为人对滥用职权的行为本身,如同酒后驾车、闯红灯一样往往是故意的,但对由此发生的损害结果则是过失的。二是在我国的刑事立法中,过失犯罪都是结果犯,而按照刑法第三百九十七条第一款的规定,不论行为人是滥用职权还是玩忽职守,均以致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失为构成犯罪的要件。三是两罪的法定刑(包括情节加重犯)均一样。如果一个罪为故意,一个罪为过失,前者的主观恶性要大于后者,而法定刑却相同,这显然违背了罪刑相适应的原则。有的人指出,刑法第四百三十二条规定的故意泄露军事秘密罪和过失泄露军事秘密罪的法定刑也相同,因此,这并不足以说明滥用职权罪是由过失构成。我们认为,这是由于立法不严谨造成的。实际上,立法部门的专家对此曾强调指出,滥用职权行为和玩忽职守行为是渎职犯罪中最典型的两种行为。两种行为的构成要件,除客观方面不一样以外,其他均相同.⑥但是,从刑法第九章关于渎职罪的规定体例看,除规定滥用职权罪外,还对若干特殊的滥用职权行为规定为其他犯罪,如徇私枉法罪,招收公务员、学生徇私舞弊罪等。对这些特殊条款不能涵盖的滥用职权行为,只能依照刑法第三百九十七条滥用职权罪定罪处罚。对于刑法规定的其他滥用职权犯罪不排除可以由故意协成,如招收公务员、学生徇私舞弊罪。同理,对于饲私舞弊招收法官、检察官滥用职权行为,由于没有单独规定罪名,只能按刑法第三百九十七条滥用职权罪定罪处罚,在这种情况下,不能完全排除故意构成。而且从刑法第三百九十七条第二款国家机关工作人员徇私舞弊,犯前款罪的规定看,从逻辑上分析,也不能完全排除故意的存在。三、对村基层组织人员从事7项行政管理以外的工作,利用职务上的便利,侵吞、挪用资金或者收受、索取贿赂应否和如何定罪处罚的问题根据全国人大常委会关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释,村民委员会等村基层组织人员协助人民政府从事7项行政管理工作,属于刑法第九十三条第二款规定的其他依照法律从事公务的人员.但在司法实践中,有的村基层组织人员不是协助人民政府从事行政管理的7项工作,而是从事其他工作,利用职务便利,侵吞、挪用、收受或者索取贿赂,构成犯罪的,能否按职务侵占罪、挪用资金罪、公司、企业人员受贿罪定罪处罚,在司法实践中有不同看法。如有一村党支部书记,主管本材的生产经营,在房屋开发工程中,利用职务便利,非法收受和索取工程承建人人民币102万元,并为承建人的工程核算和提取工程款提供方便。检察机关以受贿罪提起公诉,2001年7月和9月一、二审法院以公司、企业人员受贿罪作出判决。笔者认为,这是值得探讨的。理由是该党支部书记不属于刑法第一百六十二条规定的公司、企业的工作人员,不符合公司、企业工作人员受贿罪的主体条件,因此,对其按公司、企业人员受贿罪判处没有明确的法律依据,但可以给予该党支部书记以党纪处分,并对其非法收受和索取的钱款依法予以追缴。对村基层组织人员利用职务便利侵吞、挪用资金构成犯罪的,则可以分别依照刑法第二百七十一条规定的职务侵占罪和第二百七十二条规定的挪用资金罪追究行为人的刑事责任,因为这两条的犯罪主体除公司、企业人员外,还分别包括了其他单位的人员或者其他单位的工作人员四、在刑事司法文书中如何正确援引涉及刑法修正的法律条文的问题对这个问题司法实践中有不同看法。笔者认为,由于决定和刑法修正案并未对修正后的刑法条文编篡后予以全文公布,因此,司法机关在制作刑事司法文书涉及援引决定和刑法修正案的有关条文作为起诉或者裁判的法律依据时,应当分别不同情况在刑事司法文书中予以援引(以判决书为例)(一)凡刑法分则条文没有规定,而决定作了补充规定的,应当直接援引决定的有关规定。如骗购外汇罪。应当直接援引决定第一条的规定,可表述为依照全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第一条的规定,判决如下。(二)凡刑法分则条文没有规定,而刑法修正案采取刑法第条后增加一条,作为第条之一的形式加以补充规定的,应当直接授引刑法修正案和刑法的有关规定,如资助恐怖活动罪,刑法修正案〈三〉第四条规定刑法第一百二十条后增加一条,作为第一百二十条之一.应当直接援引刑法修正案〈三〉第四条和刑法第一百二十条的规定,可表述为依照中华人民共和国刑法修正案〈三〉第四条和刑法第一百二十条的规定,判决如下。立法采取同一表述形式的,还有刑法修正案第一条、刑法修正案〈三〉第八条和刑法修正案〈四〉第四条。(三)刑法分则条文虽没有规定,但决定、刑法修正案以将刑法第三百三十九条修改为的形式加以补充规定的,则刑法和决定或者刑法修正案的有关条文均应援引,且在顺序上,应当先引刑法的有关条文,再引决定或者刑法修正案的有关条文。(四)凡刑法分则条文有规定,决定和刑法修正案作了修改和补充的(包括罪状、法定刑),均应同时援引刑法和决定或者刑法修正案的有关条文,并且也应按照先刑法、后决定、刑法修正案的顺序引用。如1.逃汇罪。决定对本罪的罪状和法定刑都作了修改,应同时援引刑法和决定的有关条文,可表述为依照中华人民共和国刑法第一百九十条和全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第三条的规定,判决如下。2.应同时援引刑法和刑法修正案〈四〉珍的有关条文,可表述为依照中华人民共和国刑法第三百四十五条和中华人民共和国刑法修正案〈四〉第七条第三款的规定,判决如下有的同志认为,上述援引法律条文的方法不够简便,主张除决定第一条规定的骗购外汇罪可以直接援引决定第一条的规定作为裁判的法律依据外,其余需引用决定、刑法修正案的有关条文,而可以援引刑法的有关条文。例如,资助恐怖活动罪,就可以引用刑法第一百二十一条之一执行判决、裁定失职罪,就可以引用刑法第三百三十七条第三款,作为裁判的法律依据。问题在于,在现行1997年刑法中找不到这样的条文。正如有的学者指出的,能不能直接将后来4次刑法修正案的内容直接纳入到1997年刑法里,然后直接引用刑法条文呢这样对于司法文书的刑法引用确实是方便了,但这种文书的合法性却不存在。因为立法机关没有颁布过这样的刑法文本。⑦这就涉及援引法律条文的合法性、准确性和严肃性的问题。建议最高人民法院对此问题加以规范,并建议立法机关对刑法修正案的形式加以进一步完善,以便于援引。五、单位盗窃如何适用法律问题司法实践中,对于单位盗窃能否追究其直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任,在刑法学界和司法实务部门存在两种不同观点。一种观点认为,单位有关人员为谋取单位利益组织实施盗窃行为,情节严重的,应当依照刑法第二百六十四条的规定以盗窃罪追究直接责任人员的刑事责任。主要理由,一是刑法第二条明确规定,保护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的财产为刑法的重要任务之一。在司法实践中,单位盗油、盗气、盗电等行为大量存在,为谋取单位利益往往数额巨大,情节严重,如不用刑罚手段予以惩治,不仅不利于有效保护公私财产,而且不利于维护社会安定,与刑法的任务不相符合。二是刑法没有规定单位盗窃构成犯罪,这只是表明对实施盗窃的单位不予刑事追究,并不等于对单位有关人员为谋取单位利益组织实施的盗窃行为不能按犯罪处理。单位的有关人员为谋取本单位利益组织实施盗窃行为,实际上是共同犯罪的一种形式,可以根据刑法规定的共同犯罪的原则,对犯罪情节严重的,依照刑法第二百六十四条的规定,以盗窃罪追究单位直接责任人员的刑事责任,这并不与罪刑法定原则相悖。另一种观点则认为,根据罪刑法定原则,对于单位组织实施的盗窃行为不能追究单位或者其主管人员、直接责任人员的刑事责任。刑法第三十条明确规定法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任.这里指的法律,就是刑法分则条文的规定。我国刑法规定的单位犯罪有两种形式一种是实行双罚制的单位犯罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。另一种是实行单罚制的单位犯罪,只追究单位直接责任人员(或者直接负责的主管人员和其他直接责任人员)的刑事责任(如刑法第一百三十七条规定的工程重大安全事故罪、第一百六十二条规定的妨害清算罪),不追究单位的刑事责任。但不论是哪种形式,都必须有法律规定,即刑法分则条文的规定。对于刑法没有明文规定为单位犯罪的行为,则不能追究单位的刑事责任。进而,按照刑法第二十一条的规定,也不能追究单位中直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。法无明文规定不为罪,法无明文规定不处罚,是1997年修订刑法时确定的一项重要的基本原则,在司法实践中应当坚持这一原则。这是最根本的一条理由。其次,不能把单位犯罪混同于共同犯罪。1979年刑法没有确立单位犯罪制度,司法实践中对于以单位名义实施的犯罪行为,有的按共同犯罪定罪处罚了。1997年刑法明确规定了单位犯罪,从而使单位犯罪与共同犯罪这两种具有不同理论基础的犯罪形式的区分,具有了更加明确的法律依据,充分体现了罪刑法定原则。如果仍将刑法没有明文规定的单位盗窃行为,认定为实际上是共同故意犯罪的一种形式,如此适用法律,那么几乎所有刑法没有明文规定为单位犯罪的行为,都可以对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员追究刑事责任,结果很可能导致刑法第三十条法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任的规定失去意义。第三,对单位有关人员为谋取本单位利益组织实施盗窃行为,以自然人犯罪追究直接责任人员刑事责任的做法违反法律规定。单位犯罪必须是经单位领导集体决定或者负责人决定实施的体现单位意志的行为,且违法所得归单位所有。因此,追究单位中直接负责的主管人员的刑事责任,必须以单位构成犯罪为前提。否则,皮之不存,毛将焉附.从一般意义上讲,自然人实施盗窃犯罪的目的是自己占有违法所得。在单位盗窃不构成单位犯罪的前提下,将实施单位盗窃行为中没有私利目的、也未占有违法所得的直接责任人员按自然人犯罪定罪处罚,显然违反法律规定。这里有一个责任分担的问题。如果行为人盗用单位名义实施盗窃,违法所得由实施犯罪的个人私分的,则应当依照刑法有关自然人犯罪的规定即盗窃罪的规定定罪处罚。笔者认为,第一,这个问题比较复杂,涉及如何完善法律问题。建议最高人民法院、最高人民检察院收集此类案例,必要时就单位盗窃、单位贷款诈骗(实践中也多为单位所为)等刑法没有明文规定为犯罪的行为如何适用法律问题,以两高名义向立法机关提出修改法律或者制定立法解释的建议,因为这不是通过司法解释所能解决的问题。有权作出司法解释的机关只能以现行法律规定的内容为解释对象,而1997年刑法第二百六十四条没有单位犯罪的规定。第二,在刑法没有作出修正或者制定立法解释以前,对司法实践中发生的此类行为,不宜对单位或者其直接负责的主管人员和其他直
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奋斗不息上传于2013-12-14

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