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文档简介

1/37西政知识产权新祥旭权威发布:2016年西南政法大学知识产权法学考研参考书目知识产权法,张玉敏主编,法律出版社XX年版;知识产权法,张玉敏、张今、张平著,中国人民大学出版社XX年版。.:知识产权法学教案:.第一讲知识产权总则第一节知识产权的概念一、知识产权的定义知识产权,是指公民、法人或非法人单位依法对智力劳动成果所享有的各种权利的统称。知识产权是从英文“IntellectualProperty”翻译过来的。有的又译为“知识财产权”、“知识所有权”、“精神产权”、“无形财产权”、“智慧财产权”等。我国大陆地区现已习惯用“知识产权”的术语,台湾地区的不少学者常使用“智慧财产权”术语。关于知识产权术语的起源,我国目前有两种学税:其一,认为知识产权最早起源于17世纪法国的大革命时代,主要倡导者为法国学者卡普佐夫。指这种观点的著作主要有新编知识产权法教程、现代中国知识产2/37权法等等。其二,认为知识产权最早产生于18世纪的德国。持这种观点的著作主要有知识产权法。尽管人们对知识产权一词的起源以及文字表述上有一些不同,但在知识产权的基本内涵的理解上,基本上是一致的。大家认为,知识产权是人们因智力成果而依法享有的专有权利。二、知识产权的范围这个问题实际上是揭示知识产权的外延。正确认识知识产权的范围,有助于大家准确地或更具体、更感性地理解什么是知识产权。知识产权随着科技的发展和社会的不断进步,其内涵在不断变化,外涵日益扩大。各国法律对知识产权范围的具体规定有所不同,有的范围大,有的范围小,从我国的情况看,我国参加的国际条约以及国内立法对知识产权范围的规定并不完全相同。下面我们分别介绍几个重要国际条例和国内立法对知识产权范围的规定,然后综合下一个结论。世界知识产权组织规定的范围年一些国家在瑞士斯德哥尔摩签订了成立世界知识产权组织公约。该公约于年生效,我国于年加入该公约,成为该组织的第个成3/37员国。该公约第条对知识产权规定的范围是:1、著作权或版权。即与文学、艺术及科学作品有关的权利。2、邻接权。即与表演者、广播、录音制作者有关的权利。3、专利权。即与发明创造有关的权利。4、发现权。即与科学发现有关的权利。5、外观设计权。即与工业品外观设计有关的权利。6、商业标志权。即与商品商标、服务商标、商号及其他商业识别性标志有关的权利7、反不正当竞争权。即与防止不正当经营竞争有关的权利。8、其他一切来自工业、科学及文学艺术领域的智力成果创作活动所产生的权利。世界贸易组织所划的范围在美国的压力下,1986年9月开始把知识产权纳入“关贸总协定”乌拉圭回合谈判中,在最后形成的文件中,有一份文件名称叫与贸易有关的知识产权协议。在世界贸易组织取代关贸总协定后。这个协议也成了世界贸易组织协定的一部分。虽然我国正在为复关而努力,目前还未入关,由于该协议代表了知识产权国际保护的最4/37新潮流和动向,同时也考虑到我国复关也只是一个迟早问题。因而该组织对知识产权范围的规定我们要予以介绍。1、版权与邻接权2、商标权3、地理标志权4、工业品外观设计权5、专利权6、集成电路布图设计权集成电路布图设计容易理解,拓朴图恐怕就有些费解。实际上,拓朴图是英文词的音译和意译。集成电路布图设计在trips中使用了两个同义词,即Layout-designs和topographies.前种表述常见于美国,拓相图的表述常见于欧共体。trips同时了采用两种表述方式。实际上就是指半导体芯片上的掩膜作品,这是随着电子技术这一高新技术的发展所产生的一种新型知识产权。7、未报露过的信息专有权民法通则规定的范围知识产权在我国是作为一类民事权利来理解的。因而民事通则不可避免地对知识产权的范围进行了规定。民事通则第94条至97条规定:1、著作权2、专利权5/373、商标权4、发现权5、发明权和其他科技成果权结论根据前述国际条约、民法通则以及我国现行立法及知识产权理论研究成果。广义的知识产权的范围在我国目前主要包括以下几种:1、著作权2、专利权3、商标权4、商业秘密权5、科技奖励权:发明权、发现权等6、其他商业标志权:企业名称权、原产地名称权、知名商品特有名称、包装、装潢权、特殊标志权等7、植物新品种权8、拓朴图权三、知识产权的分类知识产权的范围十分广泛,可根据不同的标准进行分类。常见的分类有以下两种:根据存在的领域不同,知识产权主要分为工业产权和版权工业产权是指人们对工商业领域中的智力成果依法6/37享有的专有权利。根据标的不同,知识产权分为创作性成果权利和识别性标志权利这种分法最早见于1992年东京大会“国际工业产权协会”的一篇报告,引起了我国对知识产权定义的一场争论。第二节知识产权的特征知识产权是在传统物权、债权、人身权基础上发展起来的一种新型民事权利,与传统民事权利相比,有许多突出的特点。一、无形知识产权以无形的智力成果为客体智力成果是脑力劳动创造的无形财富。“无形”,是指知识产权客体不具有物质形态,不占有一定的空间,客观上无法被人们实际占有。这使知识产权与有形财产所有权相比,更容易被他人侵犯。从法律保护的角度看,有形财产权保护的核心是“占有”,而知识产权保护的核心则是“使用”。例:一只手表财产所有权法律保护的核心是占有或控制,秘密占有为盗窃、乘人不备地占有为抢夺、暴力占有为抢劫。法律将这些不当占有一律定为违法犯罪行为予以惩处。但是,一只手表发明专利权的法律保护则并不考虑占有关系,而是将非法使用专利权人的技术方案视7/37为侵权行为予以制裁。认识了这一点,有助于我们理解为什么知识产权的侵权行为的法律规定都是围绕着非法利用他人智力劳动成果而进行规定的。“无形”这一特点,使知识产权保护、知识产权侵权认定比有形财产权的保护和认定复杂得多。无形的智力成果必须通过有形的物质形式表现知识产权与有形物质有着极为密切的联系。智力成果必须能被认识、被感知才能获得知识产权保护,这就使知识产权的客体常常依附在一种有形物质载体上,如纸张、石头、胶片、磁盘等。学习知识产权法,应当从无形之物联系有形之物,准确理解两者之间的关系,并正确地加以区分。如:美术作品必须有物质载体才成为版权客体。一个画家如果这样说:“我创作了一幅美丽的山水画。”只说不做,没有载体,他不享有版权。但他把山水画在纸上或刻在石头上,就享有版权。如果他把画卖了、烧了或丢了,他仅丧失画的所有权,仍享有版权。买画的买主仅有画的所有权,但不享有版权。中央美院学生临摹名画侵权案。二、专有性含义也称排他性、垄断性或独占性。其基本含义是:知识产权的权利主体依法享有独占使用智力成果的权利,他8/37人不得侵犯。笼统地讲专有性,有形财产所有权也具备。但知识产权的专有性有独特之处,从不同的角度分析,知识产权的专有性具有绝对性和相对性的两个方面。绝对性权利主体单一专有性的绝对性是指知识产权的客体相同时,权利主体一般只能有一个。例如:两个单位分别申请一件相同的商标时,只能由申请在先的单位获得商标权,两个单位不可能分别都获得商标权。而有形财产权的客体相同时,可以由众多的主体分别享有所有权。如十台相同的电视机可以由十个人分别拥有所有权。相对性权利利用受限专有性的相对性是指知识产权的利用受到法律的许多限制,其垄断性并不是绝对的。因为科技的发展是社会进步的动力,智力成果的垄断利用就必须和社会公共利益相平衡,因而知识产权法中有强制许可、合理使用、法定许可、过期失效等限制垄断性利用智力成果的条款,规定了许多情形下其他单位和个人可以不经知识产权权利人的同意,有条件地利用他人的智力劳动成果。而有形财产权的使用则较少受到法律的限制。不同的知识产权,权利利用受限制的程度也有所区别。如版权法中有大量合理使用的条款,版权垄断性相对较弱;商标权的垄断性则相对较9/37强,权利利用几乎不受限制;专利权的垄断性则介于版权和商标权之间。三、时间性含义知识产权的时间性,是指知识产权的客体只在法律规定的期限内受法律保护,超出期限后,该智力成果进入公有领域,任何人可以无偿使用。这一特点也体现了知识产权专有性的相对性。比如:发明专利的保护期为20年,商标权的保护期为10年,版权中财产权的保护期为作者终生加死后50年。认识到知识产权的时间性具有重要意义。我国有的企业在技术引进时不考察专利技术是否过期,盲目引进,不必要地花钱购买过期失效的专利技术。在80年代,有一位作家未经许可改编了另一位当代作家的作品被控侵权。光明日报登载一篇文章为其辩解说:“难道郭沫若写蔡文姬也侵犯了三国志的版权?”这种比拟显然是荒唐的。因为三国志是处于公有领域的智力成果,而当代作者的作品还在保护期之内,享有版权保护。原因对知识产权进行时间限制的原因有二:一是智力成果的利用与社会的繁荣休戚相关,由个别人无期限地垄断利用必然会阻碍社会的发展和技术的进步;二是智力成果10/37本身也具有一定的周期,到了一定的期限也会自然丧失价值。例外须注意的是,知识产权的时间性是针对大多数知识产权而言的,少数知识产权并不受时间限制。从理论上讲,这些知识产权长期受法律保护。例如:商业秘密权、企业名称权、地理名称权、知名商品特有名称、包装、装潢权。美国“可口可乐”饮料配方通过商业秘密法保护已有一百多年的历史,至今外人无法知晓其内容。如果通过专利法保护,最多只能保护20年。四、地域性知识产权地域性的涵义知识产权的地域性,是指知识产权的法律效力原则上只及于特定国家和地区的地域范围。它有以下三方面的具体体现:1、知识产权只能根据一定国家的法律产生,并且只能在其产生的地域范围内有效。例如,一个中国注册商标在其他国家并不能得到法律保护。知识产权的这一特征有另于有形财产权。一般来说,对有形财产权的保护,原则上没有地域性的限制。一个人在中国购买的旅游纪念品,到了美国仍然会被作为其个人财产受法律保护;法人或公民为投资或贸易,将其财产从一国转移到另一个国家,也11/37不会发生其财产所有权失去法律效力的问题。而知识产权则不同,按照一国法律获得承认和保护的知识产权,只在该国发生法律效力。除签有国际公约或双边互惠协定的以外,知识产权没有域外效力,其他国家对这种权利没有保护的义务。也有学者对知识产权的地域性提出过质疑,认为一国获得的知识产权,其效力应及于其他国家。“尤其是德国学者Kohler,基于商标之人格权说而极力主张商标之世界性观念。”但是,知识产权国际性的观念并未得到有关国际条约及各国国内立法的认同。保护工业产权巴黎公约第四条和第六条分别规定了同一发明和同一商标在不同国家获得的专利权和商标权无关,即工业产权相互独立原则。该原则实际上承认了一国没有保护在其他国家的工业产权的义务。如欲在他国获得工业产权,必须依他国国内法的规定向主管机关提出申请。认识到这一点很重要,在国际贸易中,中国的出口商品商标必须在销售地国家及时申请注册,否则得不到该国法律的保护。中国在这方面有深刻的教训。出口商品商标在国外被外商抢先注册的多达300多起。如:北京的“五星”啤酒在美国销路很好,被外商抢先注册后被迫改换为“九星”啤酒,销售大减;上海的“芭蕾牌”珍珠霜畅销东南亚,在香港、印尼、新加坡等地被外商抢先注册,外贸部门只好花近200万人民12/37币从外商手中买回商标专用权;上海的“英雄”牌金笔深受日本人欢迎,被日商抢先注册后,因不愿支付每支笔销售利润5%的商标使用费,被迫退出日本市场。2、知识产权相互独立,同一智力成果在不同国家或地区获得的知识产权相互无关。3、知识产权可以分地域行使。原因知识产权的地域性有其产生的根源。在知识产权的雏形时期,其地域性的特点就已产生。在欧洲封建国家末期,原始著作权、专利权都是因君主的恩赐作为特许权而出现的。这种特许权当然只能在赐权的君主所管辖的地域内行使并受保护。到了近代,资本主义国家依照国家主权原则,只对依本国法取得的知识产权予以保护,不承认根据外国法设立的知识产权。因此,地域性作为知识产权的一个特点继续保留下来,并成为世界各国普遍遵循的一个准则。地域性的削弱知识产权的地域性并不是绝对的。从19世纪末开始,随着科学技术的日益进步和国际贸易的发展扩大,知识产品如专利、商标等越来越多地进入国际市场,促进了各国之间的科学文化交往。而知识产权的地域性则不利于科学文化的国际交流。为了解决这个矛盾,各国先后签订13/37了一些保护知识产权的国际公约,成立了一些全球性或地区性的保护知识产权的国际组织,形成了一套国际知识产权保护制度。例如,伯尔尼公约和和世界版权公约规定,所有缔约国作者的作品,或在某一缔约国内首次出版的作品,在其他任何一个缔约国内,都享有该国法律给予本国作者的同等保护。由此可见,虽然知识产权的地域性特点并没有完全消失,但国际知识产权公约中的国民待遇原则已成为知识产权地域性的补充。有的国家共同制定了统一的知识产权法,也使知识产权的地域性受到削弱,如比荷卢经济联盟统一商标法。五、双重性含义知识产权的双重性,是指知识产权是人身权和财产权的统一。如著作权、发明权、发现权和其他科技成果奖励权等,既具有人身权的内容,也具有财产权的内容。如著作权的内容就十分广泛,作者依法享有发表权、署名权、修改权、保护作品完整权、使用权和获得报酬权。其中,前四项权利为人身权,后两项权利为财产权。智力成果作为人类脑力劳动的产物,一般都体现着劳动者的个性。它同特定的人身有着密切的联系。因此,以智力成果为客体的知识产权,通常包括人身权的内容,以实现对智力成果的保护。同时,智力成果的使用又能满14/37足人们物质和文化生活的需要,产生一定的经济效益,因而知识产权又必然具有财产权的属性。知识产权的双重性这一特点,把它与物权、债权、财产继承权、人身权区别开业,因为物权、债权、财产继承权、人身权仅具有单一性的权利特征,前三者纯系财产权,后者纯系人身权。下面分别介绍知识产权的人身权和财产权。人身权知识产权的人身权,又称精神权利,是指知识产权权利主体依法享有的与其特定人身不可分离而无直接财产内容的权利。人身权体现了权利人的名誉、声望、社会评价和其他人身利益,是知识产权的重要内容。对部分权利主体而言,如知识分子阶层,有时会把人身权看得比财产权更为重要。因人身权纠纷而对簿公堂的在版权诉讼案件中占有相当大的比例。如围城之后的作者鲁兆明与围城作者钱钟书保护作品完整权纠纷案、中国京剧院内部为京剧白毛女署名纠纷案。知识产权的人身权具有以下属性:1、不可转让性。日本等国持绝对不可转让的学说;中、法、德等国持相对不可转让的学说,认为人身权中的部分权利可以有条件地转让,如版权中的发表权可以继承;英美法系国家的版权法指保护财产权,没有人身权的规定。15/37北京某高校教师为评职称高薪聘请他人写作论文引起争议案。2、不可剥夺性。这根源于“天赋人权”论,其含义是指知识产权的人身权不能因国家的行政或司法程序被取消、扣押或强制执行。如不能因作者因犯罪或违法而剥夺其作品的署名权、修改权等。3、永久性。即知识产权的人身权没有期限限制,一直受到法律保护。中、日、法等国版权法作出了这样的规定。但德国的规定则有所不同。财产权知识产权的财产权,又称为经济权利,是指知识产权中能给权利人直接带来经济利益的权利。其内容主要包括对智力成果的使用权、许可权、转让权等。知识产权财产权具有以下属性:1、可转让性。可以全部或部分转让,可以用于出资、设定质押或被强制执行。2、时间性。前面已详讲,此处不赘言。专利人身权的争论必须注意的是,并非所有的知识产权都具有人身权和财产权的内容,商标权、地理标志权、商业秘密权一般只有财产权的内容。争议较大的是专利人身权的问题。对此有两种对立的观点:16/37一种观点认为,专利权中包含人身权。其理由是我国专利法规定了发明人或设计人有权在专利申请文件中署名。代表著作有中国民法学、知识产权、新编知识产权法教程。另一种观点认为,专利权中并不包含人身权。其理由是专利权和专利文件中的署名权是相互独立的。署名权在专利权获得前就已存在,并不受专利权撤消的影响。署名权实际上是版权中人身权在专利法中的特别规定而已。其代表著作是郑成思主编的知识产权研究。本人同意第二种观点。第二讲著作权法第一章著作权法概述第一节著作权的概念一、著作权的定义和特征著作权,是指文学、艺术和科学作品的作者及其相关主体依法对作品所享有的人身权利和财产权利的总称。从该定义可看出,著作权存在于文学、艺术和科学领域,是更多地与文化领域有关的智力成果权,从而有别于只存在于工商业领域的商标权、专利权等工业产权。著作权与商标权、专利权构成了知识产权的核心和基础。著作权作为知识产权的三大传统权利之一,具有知识产权的一般特征,如专有性、时间性、地域性等。但由于著作权17/37客体即作品的特殊性,决定了著作权与其他知识产权相比,具有许多独特的法律特征。著作权的特征可以概括为以下几点:权利主体广泛原则上,各类民事主体都可以成为知识产权的权利主体,但著作权权利主体的实际范围较之其他各类类型的知识产权更为广泛。如未成年人,一般难以成为专利权和商标权的权利主体,但却不妨成为著作权的主体。又如外国人,如要取得专利权或商标权,均须履行法定申请与审批手续,因种种条件限制,其申请未必得到批准,而其作品只要是在国内首次发表,即依法享有著作权,这就使其权利主体范围广于专利权和商标权。究其原因,一方面是因为文学、艺术和科学作吕的创作活动较之发明创造、商标创制活动更具有普遍性,另一方面也因为著作权的以得所遵循的是不同于授予专利权、商标专用权的立法原则。权利客体广泛作为著作权的客体,作品同样是一种智力成果,但其表现形式繁多,范围极其广泛。无论从其思想内容还是外观表现看,只要能被人感知,均能成为客体,从而广于专利权、商标权等工业产权的客体范围。权利内容丰富著作权内容和其他知识产权一样,包括人身和财产18/37权两方面权利。然而从立法上看,无论是人身权还是财产权,在著作权中都体现得更加充分,内容更加丰富。就人身权而言,工业产权中专利权、商标权基本上不涉及人身权,而著作权中的人身权则包括发表权、署名权、修改权和保护作品完整权。著作权的财产权也极为丰富,包括播放权、摄影权、演绎权、发行权等内容。权利产生独特知识产权中的专利权、商标权,均以“依法确认”为特征,即权利的取得需经国家主管机关依法确认。如专利权的产生需要经过申请,报专利机关审查批准;商标权的产生,需依照法定程序申请注册。从历史上看,著作权的取得也曾经过“注册保护主义”的立法阶段,但时至今日,世界绝大多数国家的著作权法均采取“创作保护主义”的立法原则,即规定作品一经产生,不论是否发表,均依法享有著作权,从而使著作权的产生有别于其他知识产权。权利可以分割如职务作品可以由作者和所在单位分别享有著作权的有关具体权利,电影作品的著作权的归属也有此特点权利限制较多从法理上说,任何权利都不是绝对的,权利滥用更为法律所禁止。这一点,在著作权中体现得尤为突出。由19/37于作为著作权客体的作品既是个人财产,又是一种社会财富,为了国家、公众和社会利益,法律对著作权人对其作品的专有权利作了直接规定加以限制,如我国著作权法第22条所规定的“合理使用”情形,第32条第2款所作的“法定许可”规定,都是对著作权人专有权利的限制。权利时间较长作者终身加死后50年。二、相关概念辨析著作权与版权著作权与版权两个术语均译自日本。从其来源看,版权术语的出现早于著作权。据简明不列巅百科全书解释,对著作的复制和发行等利用之权,随着出版业的兴起而产生,起源于英国。15世纪中叶,伦敦成立了出版行会,此后英国实行了出版书刊的特许证制度,英王玛丽一世于1662年颁了第一个许可证法,规定由皇家经过特别授权,给予伦敦出版行会的成员或其他持有特许证的人以出版书刊的特权,条件是向英王缴纳特许费。出版商的这种特权,在英文中称COPYRIGHT。19世纪日本人据此创造了汉字“版权”一词,后为旧中国立法所沿用。1903年清政府与美国和日本签订的通商条约中最早在法律文件中使用“版权”一词。日本创造版权一词时,已对版权附与了新的含义,已具有20/37现代版权的内含。后来,日本又受到法国和德国天赋人权思想的影响,将法国等国的作者权改称为著作权法。我国最早使用著作权一词的法律文件,是1910年清政府颁的大清著作权律此后北洋政府和国民党政府颁的法律中,一直称“著作权法”。我国在起草著作权法时究竟法律名称叫“版权法”还是“著作权法”一直争论不休,1988年以前的草案一直称“版权法”,1985年国家成立版权局,1988年后,改称“著作权法”。1990年通过的著作权法第51条也明确规定著作权与版权系同义语,国家版权局也就没有因此改称国家著作权法。从而结束了我国对此问题一百多年的争论,法的名称取著作权法主要基于以下考虑:避免版权误会为出版权。法的名称原叫版权法时广播电影电视部门认为与此无关,改称著作权法后就积极参与了立法,这一状况就与版权的歧义有关。版权与出版权第二节著作权法的基本原则和适用范围一、基本原则我国现行著作权法从1979年开始起草,经过了10多年的争论和反复修改后,于1990年9月7日由全国人大常委会第15次会议通过,于1991年6月1日生效。在此前一天,国务院又颁发了著作权法实施条例,与著作21/37权法一起施行。在起草和人大讨论著作权法的过程中,分歧很大,争论激烈。当时的全国人法律委员会主任王汉斌在审议著作权法时曾说:“在全国人大常委会审议的所有法律草案中,著作权法是最复杂的一个法,调整的关系最广,审议时间最长。”之所以出现这种情况,一个很重要的原因是制定著作权法应坚持什作为指导思想。指导思想的确定,能纲领性地解决许多争论不休的问题。保护作者权益为核心原则1、出版商、国家、集体与作者利益的冲突,不同核心论2、著作权法对该原则的体现:第一条的立法目的;权利内容的规定,权利归属的规定等。3、目的是根本改变知识分子的价值得到充分体现的状况对知识分子劳动的蔑视是中国封建社会的痼疾,这也是导致我国最早发明纸和印刷术却长期没有版权法的重要原因。比如所说红楼梦吧,曹学芹如果得了应有的稿费,那他也用不着“举家食粥酒常赊”了。水浒传、三国演义、西游记等名著,连作者是谁还争论了几十年,更谈不上保护作者的其他权利了。新中国成立后,知识分子的地位得到提高,但由于长期极左思想的影响,也是知识分之的劳动一直得不到应有的尊重。22/37音乐家施光南很出名,但也很穷。15的月亮16元。山西日报1988年报道山西的业余音乐家史掌元曾当过山西音协副主席,是个石匠。16岁就开始打石头,他曾创作民歌歌曲一千多首,现在70多岁了,生活很困难。他创作的许多歌曲在国内外是很有名的,如唱得幸福落满坡、请到我们山村来、我为总理扎花圈在广播电台播放,学生、音乐团体都唱,唱片社制成唱片、录音带在国内外发行。像这样一个来自民间的音乐家到晚年生活很困难。这么多单位使用其伤口如果是在版权制度健全的国家,他早就可以用版税过上非常好的生活,可他现在呼吁社会上能给他一些帮助。他向记者是这样讲的:“我已年老弱,实在打不动石头了,我跟党干了一辈了文化工作,晚年就不能得到一西南政法大学司法鉴定中心于1986年经司法部批准成立,1987年被司法部授予司法鉴定权,XX年荣膺“国家级司法鉴定机构”,为我国中西部地区唯一的国家级司法鉴定机构。知识产权司法鉴定团队:主要由知识产权法专家、教授组成,其中教授6名,副教授及高级工程师4名;鉴定人员中4名具有博士生导师资格,7位具有博士学位,并长期从事于知识产权法研究及知识产权司法鉴定,具有较强的理论功底及实际检案经验。知识产权司法鉴定内容:23/371.专利类案件:被控侵权产品或方法的技术特征与专利的技术特征是否相同或等同;公知技术抗辩理由是否成立;被控侵权产品的外观设计是否与外观设计专利相同或者近似;专利是否具备新颖性、创造性;专利说明书是否充分公开技术方案等。2.商标类:被控侵权商标与注册商标是否相同或相似;被控侵权物的包装装潢与知名商品特有的包装、装潢是否相同或相似等。3.著作权类案件:作品的原创性;被控侵权作品与权利人的作品是否相同或相似等。4.商业秘密案件:权利人主张的信息是否不为公众所知悉;权利人主张的信息是否具有经济性、实用性;被控侵权方的信息与权利人的非公知信息是否相同或相似等。5.技术合同案件:技术成果是否达到合同约定的技术标准或存在重大技术缺陷;所交付的技术文件资料是否符合合同约定的标准;履行合同所做的技术指导是否符合合同约定的技术服务内容等。我们将秉承公平、正义的原则,竭诚为公、检、法、司提供优质的服务,维护当事人的合法权益。地址:重庆渝北区宝圣大道301号-密-封-线-内学生姓名:24/37-线-内-不名:_学-内-不-_学-号-不-要_学:-要-答_专业-级年业-答-题专:西南政法大学试卷XXXX学年第1学期课程知识产权法专业法3.法4年级XX级本试卷共9页,满分100分;考试时间:180分钟;考试方式:闭卷-一、单项选择题在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1、以下不属于知识产权法基本原则的一项是A充分保护知识产权原则B反不正当竞争原则C促进社会发展25/37原则D公序良俗原则2、甲公司为某软件的著作权人,乙公司非法复制并发行了该软件。乙通过该侵权行为获得了40万元的收益,但给甲造成了50万元的经济损失,同时,甲为调查取证花掉了5万元的合理费用。则乙公司应赔偿甲公司多少钱?A40万元B45万元C50万元D55万元、美术作品复制件所有权转移后,该复制件的展览权由享有。、该复制件的所有人、该作品原件的所有人、该复制件的合法持有人、该作品的著作权人、法人或者其他组织的作品,其著作权中的财产权利的保护期为五十年,截止于该作品后的第五十年的月日。、出版、印刷、发表、发行、在下列合理使用的情形中,哪一项法律赋予了作者以保留权。、为个人学习,使用他人已经发表的作品、将已经发表的作品改成盲文出版、报纸刊登其他报纸已经发表的关于政治问题的时事性文章、为学校课堂教学翻译已经发表的作品,供教学人员使用6、对侵害知识产权的损害赔偿,我国现行立法上26/37采取的是。A、补偿性原则B、惩罚性原则C、以补偿性原则为主,以惩罚性原则为辅的原则D、以惩罚性原则为主,以补偿性原则为辅的原则7、著作权的保护对象是作品,独创性是构成著作权法意义上的作品的。试卷第1页A、充分非必要条件B、必要非充分条件C、充分必要条件D、非充分非必要条件8、下列关于著作权主体的表述错误的是。A、只有作者和被视为作者的单位才可能成为完整的著作权主体B、文字作品著作权的继受主体可能成为完整的著作权主体C、电影作品的制片者不可能是完整的著作权主体D、事实上的作者不一定享有著作权9、下列何种情况必须是除作者事先声明不许使用的以外,才可以进行法定许可使用。A、为实施九年制义务教育和国家教育规划而编写出版教科书,在教科书中汇编已经发表的作品片段B、作品在图书出版社刊登后,其他报刊转载或者作为文摘、资料刊登C、作品在报刊刊登后,其他报刊转载或者作为文摘、资料刊登27/37D、为实施九年制义务教育和国家教育规划而编写出版教科书,在教科书中汇编已经发表的文字作品10、出版者有权许可或者禁止他人使用其出版的图书、期刊的版式设计,该权利的保护期截止于使用该版式设计的图书、期刊的12月31日。A、首次出版后第五十年B、首次出版后第十年C、首次发表后第五十年D首次发表后第十年11、表演者、录音录像制作者、广播电台电视台的财产权利的保护期为五十年,分别截止于第五十年的月日。、该表演发生后、该制品首次制作完成后、该广播电视首次制作完成后、该表演被制成制品后、该制品首次出版后、该广播电视首次播放后、该表演发生后、该制品首次制作完成后、该广播电视首次播放后、该表演发生后、该制品首次出版后、该广播电视制作完成后、申请注册的商标,应当具有。、独创性、新颖性、实用性、显著性、在我国,标志可以申请商标注册。、味觉、视觉、触觉、听觉、注册商标的专用权人标明“注册商标”或者注册标记。、必须、应当、不能、可以、外国人在中国申请商标注册的,委托国家的具有商28/37标代理资格的组织代理。、应当、认可、应当、指定、可以、认可、可以、指定、商标注册申请人自其商标在外国第一次提出商标注册申请之日起内,又在中国就商品以同一商标提出商标注册申请的,依照国际条约,可以享有优先权。、个月、相同、个月、相同或者类似、个月、相同、个月、相同或者类似17、下列关于集体商标和证明商标的论述正确的是。、二者都是由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制的标志、二者都是表明使用者在该组织中的成员资格的标志、二者都不是由注册人实际使用的标志、二者都是用以证明该商品或者服务的特定品质的标志18、为防止已为公众熟知的商标被侵犯,商标权人在其他不同类别的商品上注册与该商标相同的商标,这种商标是。A、防御商标B、联合商标C、证明商标D、驰名商标19、根据商标法的规定,如果有两个或两个以上的申请人在同种或类似商品上以相同或近似的商标申请注29/37册,又是在同一天申请的,初步审定并公告A、先申请的商标B、所有申请的商标C、先使用的商标D、抽签决定试卷第2页20、未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,自商标注册之日起,商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。A、三年内B、五年内C、三年内,但恶意注册的不受限制D五年内,但恶意注册的不受限制21、两个申请人在同一日分别就同样的发明创造申请专利的,应当。、根据先后顺序确定申请人、自行协商确定申请人、由受理申请单位确定申请人、根据先发明原则确定申请人、中国个人的发明专利对国家利益或者公共利益有重大意义的,可以决定在批准的范围内推广应用,允许指定的单位实施,由其按规定向专利权人支付使用费。、国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府报经国务院批准、国务院专利行政部门或者省、自治区、直辖市人民政府报经国务院批准、经国务院专利行政部门批准、经省、自治区、直辖市人民政府批准30/37、在我国,判断发明创造的新颖性时,出版物公开和使用公开分别采用。、世界标准、国内标准、国内标准、世界标准、世界标准、世界标准、国内标准、国内标准、实用新型的创造性是指同申请日以前已有的技术相比,有。、突出的实质性特点和显著的进步、突出的实质性特点和进步、实质性特点和显著的进步、实质性特点和进步25、在申请日以前六个月内,在下列何种情形下,发明创造不丧失新颖性。A、在中国政府主办或者承认的展览会上首次展出的B、在清华大学组织召开的学术会议上首次发表的C、他人泄露发明创造的内容的D、在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的26、申请人自发明、实用新型、外观设计在外国第一次提出申请之日起、内,又在中国就相同主题提出专利申请的,依照该外国同中国签订的协议,可以享有优先权。、个月、个月、个月、个月、个月、个月、个月、个月、个月、个月、个月、个月阅读并完成下列4题。高级工程师赵某受其所在的甲公司之命研制一种新型的热成像搜索仪,钱某作为31/37其助手,孙某负责所有研究的后勤保障。赵某在孙某所筹措的巨额研究经费的支持下以及在钱某所查找并提供给他的公司内部技术资料的基础上,开发出了符合公司要求的热成像搜索仪。钱某随后奉赵某之命,根据赵某制造的热成像搜索仪样品绘制了产品结构示意图,作向公司汇报研究成果之用。27、该新型热成像搜索仪的发明人是:A、甲公司B、赵某C、钱某D、孙某28、有权利就该热成像搜索仪申请专利的人是:A、甲公司B、赵某C、钱某D、孙某29、该产品结构示意图的作者是:A、甲公司B、赵某C、钱某D、孙某30、该产品结构示意图的著作权人是:A、甲公司B、赵某C、钱某D、孙某二、多项选择题在每小题列出的五个备选项中只至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。试卷第3页1、以下关于知识产权的特征描述正确的是A知识产权的保护对象是具有商业价值的信息B知识产权具有可分地域取得和行使性C知识产权都具有时间性D知识产权都具有人身和财产的双重属性2、以下关于知识产权的时间性说法正确的有A只有部分知识产权32/37具有时间性,地理标记权就没有时间性B专利权具有时间性原因之一是技术本身具有淘汰周期C商标权每次注册保护十年,但商标权的时间性是相对的,理由是商标的长期垄断不会妨碍人类科学技术和文化的进步D著作权人所有的权利都应受到时间的限制,这有利于实现权利人和社会公众之间的利益平衡3、录音录像制作者对其制作的录音录像制品享有邻接权,录音录像制品,除应当取得录音录像制作者的许可外,被许可人还应当取得著作权人、表演者的许可。A、复制B、发行C、出租D、通过信息网络向公众传播4、除另有规定以外,下列何种侵权行为,同时损害公共利益的,可以由著作权行政管理部门责令停止侵权行为,没收违法所得,没收、销毁侵权复制品,并可处以罚款。A、未经电影作品的制片者许可,出租其电影作品的B、未经表演者许可,录制其表演的C、制作、出售假冒他人署名的作品的D、未经表演者许可,复制、发行录有其表演的录音录像制品5、知识产权法调整智力成果、商业标志和其他信33/37息的关系。A、归属B、利用C、占有D、交换-密-封-线-内-不-要-答-题-6、除法律另有规定之外,未经著作权人的许可,以方式将作品制作一份或者多份的行为属于侵犯其复制权。A、录像B、翻拍C、拓印D、临摹7、下列关于发明专利权和实用新型专利权的表述正确的有。A、二者的客体必须是某种产品B、二者的客体必须具备一定

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