




已阅读5页,还剩7页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第三讲 刑事法律制度问题:一、刑法概述二、犯罪 三、刑罚四、刑法规定的犯罪种类讲述:一、刑法概述:(一)、刑法的概念:是指掌握国家政权的统治阶级,为了维护其统治利益,以国家的名义规定什么行为是犯罪并应科以什么样的刑罚的法律规范的总和。(实质定义)刑法是规定犯罪、刑事责任与刑罚的法律规范的总和。(形式定义)刑法有广义和狭义之分,狭义刑法即中国的刑法典中华人民共和国刑法,它是由最高立法机关颁布的完整而系统的有关犯罪、刑事责任与刑罚的规定。广义刑法是指规定犯罪与刑罚的一切形式的法律规范,其中包括刑法典,同时还包括单行刑法和附属刑法,单行刑法是针对某种或某几种犯罪和刑罚单独制定的专项刑事法律,如1998年12月29全国人大常委会通过的全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定。附属刑法是指非刑事法律中的其它法律、法规中有关犯罪、刑事责任与刑法的规定,例如中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国海关法、中华人民共和国公司法等法律中关于刑事法律条款的规定。刑法是国家的一项重要法律,在我国属于基本法之一,其地位仅次于宪法。(二)、刑法的任务:刑法第二条规定:中华人民共和国刑法的任务,是用刑罚同一切犯罪行为作斗争,以保卫国家安全,保卫人民民主专政的政权和社会主义制度;保护国有财产和人民群众集体所有的财产、保护公民私人所有的财产;保护公民的人身权利、民主权利和其他权利;维护社会秩序、经济秩序,保障社会主义建设事业的顺利进行。”(三)、刑法的基本原则:刑法的基本原则是刑事实体法所特有的并贯穿于刑事立法和刑事司法之中的基本原则。1997年3月14日修订后的刑法第3、4、5条中明确规定了刑法的三项基本原则:1、罪刑法定原则:罪刑法定原则的原意为“法无明文规定不为罪”,“法无明文规定不受处罚”。其基本内容包含以下三个方面;一是法定化,即犯罪与刑罚必须事先由法律作出明文规定,不允许法官自由擅断。二是实定化,即对于什么行为是犯罪以及犯罪所产生的具体法律后果,都必须作出实体性规定。三是明确化,即刑法条文必须用清晰的文字表述确切的意思,不得含糊其词或模棱两可。罪刑法定原则在刑事立法和刑事司法中都有具体表现。2、刑法面前人人平等原则:法律面前人人平等是近现代法制原则的重要组成部分。我国在1982年宪法第二章公民的基本权利和义务中首先明确规定了公民在法律面前一律平等的原则。这一宪法原则有三个方面的含义:一是我国公民不分民族、种族、性别、年龄、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限,都一律平等地享有宪法和法律规定的权利,也都平等地履行宪法和法律规定的义务。二是公民的合法权益都一律平等地受到保护,对违法行为一律依法予以追究,决不允许任何违法犯罪分子逍遥法外。三是在法律面前,决不允许任何公民享有法律以外的特权,任何人不得强迫任何公民承担法律以外的义务,不得使公民受到法律以外的处罚。本原则在刑事立法和刑事司法中都有具体的表现。3、罪责刑相适应的原则:亦称罪刑相适应原则、罪刑相当原则。其基本含义是:罪刑大小与刑事责任的大小、刑罚轻重应当相称,重罪重判、轻罪轻判。1997年3月14日修订后的我国刑法第5条明确规定罪责刑相适应的原则,即“刑罚的轻重,应当与犯罪分子所犯罪刑和承担的刑事责任相适应。”这一规定明确表明了表刑罚与犯罪人的罪行、犯罪人应付刑事责任的关系,即应理解为犯罪认的罪行(包括主观方面)是其承担刑事责任的前提,刑罚则是行为人负刑事责任的法律后果,罪行的轻重直接影响刑事责任的大小,刑事责任的大小则又决定着刑罚的轻重。罪责刑相适应原则在我国刑事司法中的适用是:一是贯彻量刑原则,解决好定罪、刑事责任与量刑的对应问题。在定罪准确的前提下,贯彻根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照刑罚总则的有关规定和刑罚分则规定的法定刑判处刑罚,是保证罪责刑相适应原则在司法中贯彻的基本标志。遵循上述量刑原则,重罪则刑事责任重大而刑罚亦应趋重,轻罪则刑事责任变小而刑罚亦应趋轻,这就是罪责刑的对应问题。而是解决好量刑的精确化问题。立法中对许多罪的法定刑可供选择的刑罚种类较多,刑法幅度较宽,这就要求法官认真贯彻罪责刑相适应原则,根据个案中罪行的轻重准确确立被告人刑事责任的大小,继而准确地判处刑罚。三是正确使用刑罚制度。我国刑法中规定了有关刑罚的制度:有考虑从轻、从重、减轻、免除刑罚的法定情节制度,有累犯从重处罚制度,有自首和立功从轻、减轻、免除处罚制度,有数罪并罚制度,有缓刑制度、假释制度等等。刑罚的体系、解释不讲了。(四)、刑法的效力范围:刑法的效力范围又称刑法的适用范围,是指刑法在时间、空间范围的效力。刑法的效力范围涉及国家主权、民族关系、新旧法律的关系问题,时刑事法律和刑法理论中的一个重要问题。刑法的效力范围明确规定与我国刑法第6条至第12条中。1、刑法的空间效力:(1)、刑法的空间效力概述:是指刑罚在什么地方和对什么人具有效力,它解决的是国家刑事管辖权的范围问题。解决刑事管辖权的范围问题采取的原则有以下几个方面:一是属地原则:该原则的含义是以地域为标准,主张凡是发生在本国领域内的犯罪,不论犯罪人是本国人还是外国人,均适用本国刑法;反之,在本国领域外犯罪的,均不适用本国刑法。二是属人原则:该原则的含义是以人的国籍为标准,主张凡是本国公民,无论是在本国领域内还是领域外犯罪,均适用本国刑法;反之,非本国公民犯罪,均不适用本国刑法。三是保护原则:该原则的含义是以侵害的对象是本国国家或个人利益为标准,主张凡是侵害本国国家利益或者公民利益的,无论犯罪发生在本国领域内还是领域外,也不论犯罪人是本国人还是外国人,均适用本国刑法。四是普遍管辖原则:该原则的含义是以保护国际社会共同利益为标准。主张凡是侵害了为国际公约、条约规定所维护的各国共同利益的,无论犯罪人是本国人还是外国人,也不论犯罪发生在本国领域还是外国领域,均适用本国刑法。我国刑法关于空间效力的规定,采用以属地原则为主,以属人原则、保护原则、普遍管辖原则为补充的一种原则。吸取各原则的合理之点,避免各原则的不足之点。(2)、我国刑法对地的效力:我国刑法对地的效力体现在刑法第6、10、11条中,即我国刑法在我国领域内的适用以及在我国领域外如何适用。刑法第六条规定:“凡在中华人民共和国领域内犯罪的,除法律有特别规定的以外,都适用本法。凡在中华人民共和国船舶或航空器内犯罪的,也适用本法。犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的,就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。”中华人民共和国领域的含义:中华人民共和国领域是指我国国境以内的全部区域。具体包括领陆、领水、领空,根据国际条约和国际惯例, 中华人民共和国船舶和航空器视为领土的延伸,属于中华人民共和国的领域范畴。(3)、我国刑法对人的效力:我国刑法对人的效力的规定同对地的效力的规定紧密联系在一起。1、对中华人民共和国公民的适用:除法律有特别规定的以外,我国公民在我国领域内犯罪的,都适用本法,“中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的,适用本法,但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的可以不予追究,中华人民共和国国家工作人员和军人在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的,适用本法。”2、对外国人的适用:外国人在我国领域内犯罪,除刑法第11条规定的享有外交特权和外交豁免权的外国人的刑事责任通过外交途径解决外,其他外国人犯罪的一律适用我国刑法。“外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或公民犯罪,而按本法规定的最低刑为三年以上有期徒刑的,可以适用本法,但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。”(4)、我国刑法关于普遍管辖的规定;我国刑法第九条规定:“对于中华人民共和国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行,中华人民共和国在所承担条约义务的范围内行使刑事管辖权的,适用本法。”2、刑法的时间效力:是指刑法在什么时间生效、失效以及对刑法生效以前的行为有无溯及力的问题。(1)、刑法的生效时间:刑法的生效时间有的自公布之日起生效,如1990年12月28日通过的单行刑法关于禁毒的决定;有的公布后经过一段时间方才生效,如1997 年3月14日修订的刑法第452条规定:“本法自1997年10月1日起生效。”(2)、刑法的失效时间:有的是国家机关明示废止,有的是自然失效,即新法生效之日,旧法自然失效,旧法为新法所代替。(3)、刑法的溯及力:是指刑法生效以后,对于其生效以前未经审判或者判决尚未确立的行为是否适用的问题。如果适用,即有溯及力;如果不适用,则没有溯及力。关于刑法的溯及力,各国刑事立法或刑法理论有不同的规定或主张,归纳起来有以下几种:一是从旧原则。该原则主张新刑法对其生效前的行为一律没有溯及力,仍完全适用旧法。二是从新原则,该原则主张新刑法对其生效前未经审判或判决为确立的行为一律适用,具有溯及力。三是从旧兼从轻原则,该原则主张新刑法原则上没有溯及力,但新刑法不认为是犯罪或者处罚较轻的,适用新刑法,这时就有了溯及力。四是从新兼从轻原则,该原则主张新刑法原则上具有溯及力,但旧刑法不认为是犯罪或者处罚较轻的,适用旧刑法,这时就没有溯及力。大多数国家(包括我国)采用从旧兼从轻原则。二、犯罪犯罪内容比较多,包括:犯罪概念、犯罪构成、故意犯罪的停止形态(包括犯罪既遂、犯罪预备、犯罪未遂、犯罪中止等)、共同犯罪、一罪与数罪、正当防卫与紧急避险等。(一)、犯罪概念1、犯罪的概念:刑法第13条明确规定:“一切危害国家主权、领土完整和安全,分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度,破坏社会秩序和经济秩序,侵犯国有财产和集体财产,侵犯公民私人所有的财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利,以及其他危害社会的行为,依照法律应当受到刑罚处罚的,都是犯罪,但是情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。”简单讲犯罪就是危害社会的、触犯刑法的、应受刑罚处罚的行为。这个定义将犯罪与一般违法行为区别开来。2、犯罪的基本特征:(1)、犯罪是严重危害社会的行为,具有严重的社会危害性。犯罪的社会危害性是指犯罪行为危害我国刑法所保护的社会关系以及体现这些社会关系的国家和人民利益的特征。犯罪的社会危害性不是抽象的,而是具体的。我国刑罚第13条具体规定了犯罪的社会危害性的各个方面的表现。(2)、犯罪是触犯刑律的行为,即具有刑事违法性。具有社会危害性的行为不一定都是犯罪,只有触犯刑律的严重危害社会的行为,才是现代刑法意义上的犯罪。在我国,刑事违法性不仅是指违反刑法的规定,而且也包括违反国家立法机关颁布的单行刑事法律的规定和行政、经济法律中规定的刑事责任条款。同时,不仅是指违反刑法分则性规范的规定,而且也包括违反刑法总则性规范的规定。(3)、犯罪是应受刑罚惩罚的行为,即具有应受刑罚惩罚性。一个行为如果不具有应受刑罚惩罚性,则不能认定为犯罪。应当不应当受刑罚惩罚与需要不需要进行刑事惩罚是两个范畴的问题。如果根据案件的具体情况,如情节轻微、行为人是未成年人、犯罪后具有自首、立功表现,认为不需要给予刑罚惩罚的,则可以免予处罚。严重的社会危害性、刑事违法性和应受刑罚惩罚性是犯罪缺一不可的基本特征。,其中严重的社会危害性是犯罪的本质特征,揭示了犯罪与社会的关系;刑事违法性是犯罪的法律特征,揭示了犯罪与刑法的关系,表明了犯罪的法定性;应受刑罚惩罚性反映了犯罪与刑罚的关系,揭示了犯罪的法律后果。(二)、犯罪构成:1、犯罪构成的概念:是指我国刑法规定的某种行为构成犯罪所必须具备的主观要件和客观要件的总和。犯罪概念与犯罪构成的关系,可以说是本质与现象的关系,犯罪概念通过回答“什么是犯罪”这个问题,为我国刑事司法实践提供了划清罪与非罪的基本标准。而犯罪构成通过回答“犯罪的成立必须具备哪些要件”这样的问题,将犯罪概念具体化,使罪与非罪、此罪与彼罪、罪重与罪轻等方面问题的解决都有了明确与具体的标准。2、犯罪构成的共同要件:我国刑法规定的犯罪都必须具备犯罪客体、犯罪的客观方面、犯罪主体和犯罪的主观方面这四个共同要件。(1)、犯罪客体:是指我国刑法所保护的,而为犯罪行为所侵害的社会主义社会关系。我国刑法理论中的犯罪客体包括以下内容:一、 犯罪客体是指我国社会主义社会关系。所谓社会关系 是指人们在共同生产和生活中所形成的人与人之间的相互关系, 包括物质关系和思想关系。我国刑法的根本任务就是运用刑罚这个武器,同一切刑事犯罪行为作斗争,来保护社会主义的社会关系。二、犯罪客体是我国刑法所保护的社会关系。社会主义社会关系是多方面的,它可能表现为物质性的,如公私财产的所有权;也可能表现为非物质性的,如公民的人格和名誉。但并不是所有的社会关系都是由刑法来保护和调整的。我国其他法律如民法、经济法、婚姻法等,也都是以各自的方式保护和调整一定的社会关系。犯罪对象是危害社会行为所直接作用的人或物。其中,物是具体社会关系的物质表现;人是社会关系的主体。犯罪客体与犯罪对象之间的联系:1、犯罪对象是社会关系存在的前提和条件,是犯罪客体的物质载体或者主体承担者。2、犯罪对象在不同的场合会表现为不同的犯罪客体,不同的犯罪对象在一定的场合也可能表现为相同的犯罪客体。犯罪客体与犯罪对象之间的区别:1、犯罪客体是任何犯罪的必备要件,能够决定犯罪的性质,而犯罪对象则不一定具有这种法律属性。2、任何犯罪都要使一定的犯罪客体受到侵害,而犯罪对象则不一定受到损害。(2)、犯罪客观方面:亦称犯罪客观要件,是指刑法规定的构成犯罪在客观方面所必须具备的条件。犯罪客观方面与犯罪客体是紧密联系着的,在犯罪构成中,犯罪客体回答的是犯罪行为所侵害的是什么样的社会关系, 而犯罪客观方面则回答这一客体在什么样的条件下,通过什么样的行为受到侵害,并且造成了什么样的危害结果。因此,犯罪的客观方面是犯罪构成的基本要件之一。没有客观方面的事实存在,就意味着我国刑法所保护的社会关系没有受到实际的侵害,犯罪就不可能存在。只有当一个人的犯罪意图已经通过具体行为表现出来,并且在客观上已经造成或者可能造成危害社会的结果的情况下才能构成犯罪。犯罪的客观方面与犯罪客体共同构成使人负刑事责任的客观基础。在实践中,能够说明犯罪的客观事实是多种多样的。我国立法机关并不是把一切客观事实都作为犯罪的客观要件,而把那些最基本的、足以表明社会危害性质及其程度的客观事实,在刑法中规定为犯罪的客观要件。根据这些要件是否为犯罪构成所必需,可以分为两类:第一类是必要要件,它包括危害行为、危害结果以及危害行为与危害结果之间的因果关系。每一个犯罪构成都必须具备这些因素,否则犯罪不能成立。第二类是选择要件,它包括犯罪的时间、地点、方法等。这些要件并不是每一个犯罪构成都必须具备的,只是对于那些法律上有特别规定的犯罪,才构成犯罪的必要要件。危害社会的行为:刑法中规定的危害社会的行为有多种多样的表现形式,归纳起来,可以分为作为和不作为两大类:所谓作为就是指行为人用积极的动作来实施的危害社会的行为。作为是犯罪中最常见的一种形式。所谓不作为,就是指行为人有义务并且能够实行某种行为,消极地不去履行这种义务,因而造成严重的危害后果的行为。所以,不作为是人的一种消极行为。危害社会的结果:是指危害社会的行为对我国刑法所保护的社会关系所造成的损害。刑法上的因果关系是指人的危害社会的行为与危害结果之间存在的引起与被引起的关系。(3)、犯罪主体:是指实施了危害社会的行为,依法应付刑事责任的认。这包括实施了危害社会的行为、达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人,以及实施了危害社会的行为,依法应当承担刑事责任的企事业单位、国家机关、社会团体等单位。任何犯罪行为都是一定的犯罪主体实施的,没有犯罪主体就不可能发生应受刑罚惩罚的危害社会的行为,从而就不会有犯罪。、所以,犯罪主体是犯罪构成不可缺少的要件。根据我国刑法规定,自然人成为犯罪主体必须具备以下条件:一是实施了危害社会的行为;二是达到法定刑事责任年龄;三是具有刑事责任能力。单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体实施的法律规定为单位犯罪的危害社会的行为。单位犯罪必须具备以下条件:一是单位实施的犯罪行为必须是我国法律明文禁止单位实施的那些危害社会的行为。二是单位犯罪的主体,必须是公司、企业、事业单位、机关、团体。三是单位犯罪,目的是为该单位谋取非法利益,并且单位犯罪行为的实施必须与单位的工作或业务相联系。目前,我国司法实践中常见的单位犯罪,主要是那种由该单位集体决定或者由单位的领导人员决定,而由单位内部人员具体实施的。刑罚第31条规定,单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其主要负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。刑事责任年龄:是指刑法所规定的应当对自己实施的危害社会行为负刑事责任的年龄。1、完全负刑事责任时期:已满16周岁的人,对一切犯罪行为都应付刑事责任。2、相对负刑事责任时期:已满14周岁、不满16周岁的人,只对犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪,承担刑事责任。3、减轻刑事责任时期:已满14周岁、不满18周岁的人犯罪,应当从轻或者减轻刑罚。4、完全不负刑事责任时期:不满14周岁的人,不应当受刑事处罚。刑法第17条第4款规定:“因不满16周岁不予刑事处罚的,责令他的家长或者监护人加以管教;在必要的时候,也可以由政府收容教养”。刑事责任能力:是指一个人能够理解自己行为的性质、后果和社会政治意义,并且能够控制自己行为的能力。这种能力是构成犯罪主体的必要条件之一。无责任能力的人实施了危害社会的行为,不负刑事责任。责任能力的有无是和责任年龄紧密相关的。在通常情况下,达到法定责任年龄的人就意味着它具有必要的识别和控制自己行为的能力。但是,人的这种能力可能因为精神病而受到影响,甚至完全丧失。我国刑法第18条规定:“精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果,经法定程序鉴定确认的,不负刑事责任,但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗;在必要的时候,由政府强制医疗。间歇性精神病人在精神正常的时候犯罪,应当负刑事责任。尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的,应当负刑事责任,但是可以从轻或者减轻处罚。”确定行为人竟很是否正常是,应由省级人民政府制定的医院进行。精神病医学鉴定不能由侦查、检察或者审判人员自行认定。醉酒的人不属于无责任能力的人。我国刑法第18条第4款规定:“醉酒的人犯罪,应当负刑事责任。”又聋又哑的人或者盲人不属于无责任能力的人,我国刑法第19条规定:“又聋又哑的人或者盲人犯罪,可以从轻、减轻或者免除处罚。”(4)、犯罪主观方面:亦称犯罪主观要件或者罪过,是指行为人对自己危害社会的行为及其危害社会的结果所持的故意或过失的心理态度。人的行为是受人的思想支配的,任何犯罪行为都在一定的犯罪心里支配下实施的。在人的行为中,如果缺乏故意或者过失这种犯罪心里态度,就不能构成犯罪,也不能使其负刑事责任。因此,犯罪的主观方面是构成犯罪的必要条件之一。人在实施犯罪时的心理状态是十分复杂的,概括起来有故意和过失这两种基本形式,以及犯罪目的和犯罪动机这两种心理要素。 1、犯罪故意:犯罪故意是我国刑法确定的罪过形式之一。根据刑法第14条规定,犯罪故意是指行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生的主观心里态度。犯罪故意具有两方面特征:其一:在意识因素上,行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果;其二:在意志因素上,行为人对危害结果的发生抱着希望或者放任的态度。根据意志和意识这两个方面的不同情况,刑法理论将犯罪故意分为直接故意和间接故意。(1)、直接故意:是指行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果发生的心理态度。我国刑法所规定的大部分犯罪都有直接故意构成。(2)、间接故意:是指行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且放任这种结果发生的心理态度。间接故意只能发生在以下两种情况中:一种是行为人追求某一个犯罪目的而放任了另一个危害结果发生的情况。另一种是行为人追求一个非犯罪目的而放任了另一个危害结果的发生。2、犯罪过失:是我国刑法规定的另一种罪过形式。我国刑罚第15条规定:“过失犯罪,法律有规定的才负刑事责任。”我国刑罚分则规定的过失犯罪,都要求造成严重的危害结果。没有法定的严重的危害结果的发生,就谈不上犯罪过失的存在。犯罪过失是指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免,以至发生了危害社会的结果的主观心理态度。具有两方面特征:其一:在意识因素上,行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,但是因疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免;其二,在意志因素上,行为人对危害结果的发生是持根本否定的态度的。根据罪过内容方面的特点,刑法理论上将犯罪过失分为疏忽大意的过失和过于自信的过失。疏忽大意的过失是指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,以至发生危害结果的主观心理态度。在确定行为人的认识标准时,应当首先根据行为人本身的智能水平确定,即根据行为人本身的主观条件,包括知识程度、智力状况、工作能力、业务水平等。过于自信的过失是指行为人已经预见到自己的行为可能发生危害社会的结果,但是轻信能够避免,以至发生这种结果的主观心理态度。3、犯罪目的:是指行为人通过实施危害社会的行为所希望达到的结果。只有直接故意才具有犯罪目的,间接故意只具有伴随性,犯罪过失对危害结果具有否定性,都不可能具有犯罪目的。4、犯罪动机:是指行为人实施犯罪的内心起因。我国刑法对犯罪动机没有明文规定,因此,它不是犯罪构成的必备要件。但它是连接行为人的需要和目的的重要心理因素,能够直接反映行为人的主观恶性程度和行为的社会危害性程度。在司法实践中应区别对待,对于正确认定罪过具有重要意义。(三)、故意犯罪的停止形态:1、概述:是指故意犯罪在犯罪过程的不同阶段由于各种原因而停止下来所呈现的不同状态。一个完整的犯罪过程,要经由一个从犯意形成、犯罪预备、着手实行到完成犯罪的发展过程。但并非每一个犯罪都能完成以上犯罪过程,在司法实践中经常出现犯罪在不同的阶段停顿下来而呈现出不同的形态的情况,这就是犯罪的既遂、预备、未遂和中止形态。从犯罪的停止形态的特征来看,犯罪的停止形态可以分为犯罪的完成形态和犯罪的未完成形态。犯罪既遂是犯罪的完成形态,它表明某一犯罪行为已经完全符合特定犯罪构成的全部要件。犯罪的预备、未遂和中止是犯罪的未完成形态,它表明某一犯罪行为尚未完全具备特定犯罪构成的全部要件,但又构成了犯罪。犯罪的既遂、预备、未遂和中止并不存在于所有犯罪过程中。过失犯罪和间接故意犯罪中并不存在,只存在于直接故意犯罪中。2、犯罪既遂:是犯罪的完成形态。在学理和判解上有三种观点,即结果说、目的说和构成要件说。目前我国刑法学主张构成要件说:主张犯罪既遂就是故意实施的犯罪行为具备了特定犯罪构成的全部要件所呈现的停止形态。只要犯罪实行行为完全具备犯罪构成要件,即便没有发生具体的犯罪结果或者没有实现行为人预期的犯罪目的,也构成犯罪既遂。如破坏交通工具罪。但如果刑罚分则规定了特完罪的犯罪构成要件包括了特定的犯罪结果或犯罪目的,就应当考虑犯罪是性行为是否发生了法定的犯罪结果或实现了特定的犯罪目的,如故意杀人罪,除考察杀人行为属否已经完成外,还要考察被害人是否死亡这一危害结果是否发生,行为人虽然实施完毕杀人行为,但还没有导致被害人死亡的结果发生的,则为未遂。3、犯罪预备:我国刑法第22条第1款规定:“为了犯罪,准备工具、制造条件的,是犯罪预备。”犯罪预备作为故意犯罪的一种停止形态,是指行为人已经实施犯罪的预备行为,由于行为人意志以外的原因而未能着手实行犯罪的犯罪停止形态。具有下列特征:(1)、行为人已经实施犯罪预备行为。(2)、犯罪预备行为必须在着手实行犯罪前停顿下来。(3)、犯罪预备行为停顿在犯罪预备阶段必须是由于行为人意志以外的原因。(4)、犯罪未遂:刑罚第23条第1款规定:“已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的,是犯罪未遂。”具有以下特征:1、已经着手实行犯罪。2、犯罪没有得逞。3、犯罪没有得逞是因为犯罪分子意志以外的原因。我国刑罚理论一般把犯罪未遂分为实行终了的未遂和未实行终了的未遂以及能犯未遂和不能犯未遂等。我国刑罚第23条第2款规定:“对于未遂犯,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。”(5)、犯罪中止:我国刑罚第24条第1款规定:“在犯罪过程中,自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的,是犯罪中止。”具有以下特征:1、必须是在犯罪预备或者犯罪实行过程中放弃犯罪,这是成立犯罪中止的前提条件。2、必须是自动放弃犯罪。3、必须是彻底放弃犯罪。刑罚第24条第2款规定:“对于中止犯,没有造成损害的,应当免除处罚;造成损害的,应当减轻处罚。”(四)、共同犯罪:1、共同犯罪的概念及其构成:共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。构成共同犯罪,必须具备如下要件:(1)、主体要件:共同犯罪的主体必须是二人以上。1、两个以上的自然人构成的共同犯罪。2、两个以上的单位构成的共同犯罪。3、有责任能力的自然人与单位构成的共同犯罪。(2)、客观要件:是指犯罪人必须具有共同犯罪的犯罪行为。所谓共同犯罪行为,是指各犯罪人为追求同一危害社会结果,完成同一犯罪而实施的相互联系、彼此配合的犯罪行为。分为:1、共同作为、共同不作为、作为与不作为的结合。2、共同直接实施犯罪。3、存在分工的共同犯罪行为。(3)、主观要件:是指各共同犯罪人必须有共同的犯罪故意。2、共同犯罪的形式:(1)、任意共同犯和必要共同犯。(2)、事前同谋的共同犯和事前无同谋的共同犯。(3)、简单共同犯和复杂共同犯。(4)、一般共同犯和特殊共同犯。3、共同犯罪人的种类及其刑事责任:我国刑法以共同犯罪人在共同犯罪中的地位和作用为主,适当考虑共同犯罪人的分工情况,将共同犯罪人分为主犯、从犯、胁从犯和教唆犯。(1)、主犯及其刑事责任:刑法第26条第1款规定,主犯是指组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。刑法第26条第3款和第4款规定:“对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对其他主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。”(2)、从犯及其刑事责任:按照刑法第27条第1款规定,从犯是指在共同犯罪中起次要或者辅助作用的犯罪分子。对于从犯,应当从轻、减轻或者免予处罚。(3)、胁从犯及其刑事责任:按照刑法第28条规定,胁从犯是指被胁迫参加共同犯罪的犯罪分子。对于胁从犯,应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。(4)、教唆犯及其刑事责任:按照刑法第29条第1款的规定,教唆犯是指故意教唆他人犯罪的犯罪分子。对于教唆犯应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。教唆不满18周岁的人犯罪的,应当从重处罚。教唆不满14周岁的人或者精神病人患者犯罪的,对教唆者应当按单独犯论处。(五)、正当防卫与紧急避险:1、正当防卫:(1)、概念:根据我国刑法第20条规定,正当防卫是指为了是国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,采取的旨在制止不法侵害而对不法侵害人造成未明显超过必要限度损害的行为。(2)、正当防卫的成立条件:其一:必须是为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他合法权利不受侵害而实行防卫。其二:必须是对不法侵害行为实行防卫。其三:必须是对正在进行的不法侵害实行防卫。其四:必须是对不法侵害人本人实行防卫。其五:正当防卫不能明显超过必要限度造成重大损害。(3)、无过当防卫权:也称特殊防卫权,是指公民在某些特定情况下所实施的正当防卫行为,没有必要限度的限制,对其防卫行为的任何后果均不负刑事责任。刑法第20条第3款规定:“对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪,采取防卫行为,造成不法侵害人伤亡的,不属于防卫过当,不负刑事责任。”(4)、防卫过当及其刑事责任:防卫过当是指防卫行为明显超过必要限度,对不法侵害人造成重大损害。对于防为过当行为的量刑,我国刑法第20条第2款规定:“应当减轻或者免除处罚。”2、紧急避险:(1)、概念:是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险,不得已而采用的损害另一较小合法利益以保护较大的合法利益的行为。(2)、成立条件:其一:必须使为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险而采取的。其二:必须是对正在发生的危险而采取的。其三:必须是在迫不得已的情况下采取的。其四:紧急避险不能超过必要限度造成不应有的损害。(3)、避险过当及其刑事责任:是指避险行为超过必要限度造成不应有的损害的行为。对此,刑法规定:“应当减轻或者免除处罚。”三、刑罚:(一)、刑罚的概念:是刑法中明文规定的由国家审判机关依法对犯罪人所适用的限制或剥夺其某种权益的最严厉的法律制裁方法。刑罚的特征:1、刑法是以限制或剥夺犯罪人权益为内容的最严厉的法律制裁方法。2、刑罚的适用对象只能是犯罪人。3、刑罚适用的主体只能是国家审判机关。4、刑罚的种类及适用标准必须以刑法明文规定。5、刑罚适用必须依照刑事诉讼程序。6、刑罚适用以国家强制力作保障。(二)、刑罚的种类:分主刑和附加刑两大类。1、主刑:就是对犯罪分子适用的主要的刑罚方法。它的特点是只能独立适用,不能附加适用。对于一个犯罪,只能适用一个主刑,而不能适用两个以上主刑。主刑是我国刑罚方法的一大种类,它包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑五种刑罚方法。(1)、管制:是主刑中最轻的一种刑罚方法,属于限制自由刑。它是指对犯罪分子不予关押,但限制其一定自由,由公安机关予以执行的刑罚方法。管制的期限为3个月以上2年以下。管制的执行机关为公安机关。(2)、拘役:是短期剥夺犯罪分子的自由,就近执行并实行劳动改造的刑罚方法。它属于短期自由刑,是主刑中介于管制与有期徒刑之间的一种轻刑。拘役的期限为1个月以上6个月以下。被判处拘役的犯罪分子由公安机关就近执行(放在由执行机关建立的拘役所里执行)。(3)、有期徒刑:是剥夺犯罪分子一定期限的人身自由,强制其进行劳动并接受教育改造的刑罚方法。有期徒刑的刑期为6个月以上15年以下。被判处死刑缓期执行的犯罪分子,在死刑缓期执行期间,如果确有重大立功表现,2年期满后,减为15年以上20年以下有期徒刑。(4)、无期徒刑:是剥夺犯罪分子的终身自由,强制其参加劳动并接受教育改造的刑罚方法。它是仅次于死刑的一种严厉的刑罚。被判处无期徒刑的犯罪分子,在服刑期间如果符合法定条件,可以予以减刑或假释。在国家发布特赦令的情况下,符合特赦条件的,也可以特赦释放。对被判处无期徒刑的犯罪分子,必须剥夺政治权利终身。(5)、死刑:也称生命刑,即剥夺犯罪分子生命的刑罚方法。是最严厉的刑罚方法,也称极刑。死刑只适用于罪行及其严重的犯罪分子。犯罪时不满十八周岁的人和审判时怀孕的妇女不适用死刑,死刑除依法由最高法院判决的以外,都应当报请最高人民法院核准。对于应当判处死刑的犯罪分子,如果不是必须立即执行的,可以判处死刑同时宣告缓期二年执行。死刑缓期执行的可以由高级人民法院判决或者核准。对于死刑缓期二年执行期满的犯罪分子,有三种处理方法:一是在死刑缓期执行期间如果没有故意犯罪,2年期满后减为无期徒刑。二是在死刑缓期执行期间如果确有重大立功表现,2年期满后,减为15年以上20年以下有期徒刑。三是在死刑缓期执行期间如果故意犯罪查证属实的,由最高人民法院核准执行死刑。2、附加刑:也称从刑,是补充主刑适用的刑罚方法。它的特点是既能独立适用,又能附加适用。当附加适用时,可以同时适用两个以上的附加刑。附加刑包括罚金、剥夺政治权利、没收财产。驱逐出境是一种特殊的附加刑。(1)、罚金:是人民法院判处犯罪分子或者犯罪单位向国家交纳一定金钱的刑罚方法,属于财产刑。罚金的适用方法有三种:一是选处罚金:即罚金作为一种选择的法定刑,可以适用,也可以不适用。如果适用,只能独立适用不能附加适用。二是单处罚金:即罚金只能单独适用,不能附加适用。这种情况只对单位犯罪适用。三是并处罚金,即罚金只能附加适用且必须适用,而不能单独适用。四是并处或者单处罚金,即罚金既可以附加适用,也可以独立适用。(2)、剥夺政治权利:是指剥夺犯罪分子参加国家管理与政治活动权利的刑罚方法,属于资格刑。既可以附加适用,也可以单独适用。对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子,应当剥夺政治权利终身。(3)、没收财产:是指将犯罪分子个人所有财产的一部或全部强制无偿地收归国有的刑罚方法。(4)、驱逐出境:是指强迫犯罪的外国人离开中国国(边)境的刑罚方法,它是一种专门适用于犯罪的外国人的特殊的附加刑,既可以独立适用,也可以附加适用。(三)、量刑:1、概念:是指人民法院依据刑事法律,在认定行为人构成犯罪的基础上,确定对犯罪人是否判处刑罚、判处何种刑罚以及判处多重的刑罚,并决定所判刑罚是否立即执行的刑事司法活动。2、特征:(1)、量刑的主体是人民法院。(2)、量刑的内容是对犯罪人确定刑罚。(3)、量刑的性质是一种刑事司法活动。3、量刑的原则:(1)、以犯罪事实为根据(2)、以刑事法律为准绳4、量刑制度:(1)、累犯:是指引犯罪而受过一定的刑罚处罚,在刑罚执行完毕或者赦免以后,于法定期限内又犯一定之罪的罪犯。累犯可分为一般累犯和特别累犯。一般累犯是指被判处有期徒刑以上刑罚并在刑罚执行完毕或者赦免以后,在5年内在再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的犯罪分子(前罪与后罪都必须是故意犯罪)。特别累犯:我国刑法规定的危害国家安全的累犯,相对于一般累犯而言,是特别累犯。危害国家安全的特别累犯是指因犯危害国家安全罪受过刑罚处罚,刑罚执行完毕或者赦免后,在任何时候再犯危害国家安全罪的犯罪分子。对于累犯必须从重处罚。(2)、自首:是指犯罪分子犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的行为,或者被采取强制措施(是指我国刑事诉讼法规定的拘传、拘留、取保候审、监视居住和逮捕)的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关尚未掌握的本人或者他人罪行的行为。“对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。”。(3)、立功:是指犯罪分子揭发他人犯罪行为,查证属实,或者提供重要线索,从而得以侦破其它案件等行为。对于立功犯应当从轻、减轻或者免予处罚。(4)、数罪并罚:是指人民法院对一行为人在法定时间界限内所犯数罪分别定罪量刑后,按照法定的并罚原则及刑期计算方法决定其应执行的刑罚的制度。(5)、缓刑:属于刑罚暂缓执行,即对原判刑罚附条件不执行的一种刑罚制度。它是指人民法院院对于被判处拘役、3年以下有期徒刑的犯罪分子,根据其犯罪情节和悔罪表现,认为暂缓执行原判刑罚,确实不致再危害社会的,规定一定的考验期,暂缓其刑罚的执行,若犯罪分子在考验期内没有再发生法定撤销缓刑的情形,原判刑罚就不再执行的制度。5、刑罚执行制度:简称行刑。是指有关司法机关将人民法院生效的刑事判决所确定的刑罚付诸实施的刑事司法活动。(1)、减刑:根据刑罚第78条规定,减刑是对被判处管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑的犯罪分子,因其在刑罚执行期间认真遵守
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 第17课《夏天里的成长》(第二课时)(说课稿)六年级语文上册同步高效课堂系列(五四制)
- 2024年五年级英语上册 Unit 2 My week第一课时说课稿 人教PEP
- 吉林省长春九年级历史上册 活动科三:我看拿破仑说课稿 新人教版
- 古董典当质押借款合同模板
- 员工因个人原因辞职补偿及心理咨询服务协议
- 食堂员工权益保障与劳动纠纷处理协议
- 民用建筑工程施工阶段绿色施工及环保保密合同
- 教育培训咨询服务合同终止及学员权益保障协议
- 土地承包经营权延期及农业科技创新成果转化补充协议
- 2025年FIDIC合同条件体系的发展
- 2025年甘肃省公职人员考试时事政治考试试题(附含答案)
- 花岗岩铺设方案
- 2025年护理疼痛试题及答案
- 桥梁工程监理工作实施方案
- 年产5万吨氧化铁新材料(磁性材料及锂电材料)项目报告书
- 服装辅料基础知识培训
- 江苏南京2020-2023年中考满分作文53篇
- 2025-2026学年青岛版(五四制)(2024)小学科学三年级上册(全册)教学设计(附目录P230)
- 2025年电梯安全培训试题附答案
- 2025年职业技能鉴定考试(涂装工·高级/三级)历年参考题库含答案详解(5套)
- 国家事业单位招聘2025农业农村部国际交流服务中心招聘拟聘用人员笔试历年参考题库附带答案详解
评论
0/150
提交评论