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文档简介
.,1,知识产权课程教学课件,孙丽华制作2005.10,.,2,专利权部分教学课件,.,3,第三编:专利法,主讲:孙丽华8学时9-12周,.,4,随着知识产权方面的纠纷与日俱增,尤其是侵犯专利权的案件的逐年增多,我国对专利代理人的需求在不断扩大,而目前的专利代理人才供需却极不平衡。据报道,目前在上海每年专利代理的申请量已达到万多件,而专利代理人不过人左右,以上的企业没有专利代理人。在对专利代理需求巨大、技术创新活跃的深圳,目前正式注册的专利代理机构也仅多家。专利代理人已成为市场抢手的稀缺资源。,资料,.,5,专利代理人是“第二发明人”专利代理是一项带有法律性的技术性极强的工作,没有经过专门培训的科技人员和没有技术背景的法律工作者都难很好地完成此项工作。专利代理人应该有理工科的专业背景,最好有从事科研产品开发的经验,这样才容易与发明人产生共鸣。还应该善于归纳,懂得用专利的语言描述发明人的产品。他还应该有法律方面的知识专业英语要过关,因为他要帮发明人查找资料,而很多资料都来自国外。,资料,.,6,国内一项发明专利申请代理费大约至元,外观设计和实用新型专利代理费在元左右。有关业内人士算过一笔账:每做一份专利申请文件,可获大约至元的提成,收入相当可观;专利诉讼案件,则一般根据案件标的,由双方协商代理费用。由此推算,一个普通专利代理人平均年薪应该在多万元,而做得好的员工,年薪可达多万元,刚入门的新手,年薪也会在万到万元之间。,资料,.,7,(1)知识产权导论部分(1-2周)(2)著作权法(3-8周)(3)专利法(9-11周)(4)商标法(13-15周)(5)其他知识产权法包括:反不正当竞争法、商业秘密、地理标志、集成电路布图、植物新品种(16-17周)(6)知识产权国际公约和国际保护问题(18周),知识产权课程教学的内容安排,.,8,第三编:专利权,第九章:专利权概述第十章:可获专利的主题九周第十一章:可专利性第十二章:专利权的取得第十周第十三章:专利权的期限、终止和无效第十四章:专利权的内容与限制第十第十五章:专利许可贸易一周第十六章:专利权的保护,.,9,第九章:专利权概述,第一节:专利与专利权第二节:专利法与专利制度第三节:专利制度与知识产权第四节:我国专利制度的历史演进,.,10,第一节:专利与专利权,一、专利的含义是指经国务院专利行政部门依照专利法的规定的程序审查,认定为符合条件的发明创造,它有以下特征1.是特殊的发明创造,是产生专利权的基础2.专利是符合专利条件或者具有专利性的发明创造3.必须经国务院专利行政部门依法定程序审查确定,.,11,第一节:专利与专利权,二、专利权及其特征专利权是公民法人或者其他组织对其发明创造在一定期限内依法享有的垄断权它的特征:1、独占性2、时间性3、授予性,.,12,第二节:专利法与专利制度,一专利法及其调整对象1、专利法广义:包括立法机关制定的法律法规行政机关颁布的规章、条例,以及司法机关作出的司法解释等构成的相关的法律规范,是调整因发明创造的开发、实施及其保护等发生的各种社会关系之法律规范的总和。狭义:指中华人民共和国专利法,.,13,第二节:专利法与专利制度,2、调整对象(1)因确认发明创造专利的归属而发生的关系(2)因授予发明创造专利权而发生的各种社会关系(3)因发明创造专利的实施、转让或者许可实施而发生的各种社会关系(4)因发明创造专利权的保护而发生的各种社会关系,.,14,第二节:专利法与专利制度,二、专利制度及其特征专利制度的核心或者说专利制度的本质特征,是授予发明人或者设计人对其发明创造依法享有的垄断权。它的基本特征是1、法律保护2、科学审查3、公开通报4、国际交流,.,15,第二节:专利法与专利制度,三、专利制度的理论基础1、自然法理论2、工业产权理论3、非物质理论4、知识产权理论5、专利契约理论6、技术价值理论,.,16,第二节:专利法与专利制度,利制度在国际上多年来都是被放在“应用法学”的领域去研究的。任何应用法学学科,也均有自己的“基础理论”,否则便成了“实用主义”学科。但各国至今还没有过完全脱离应用去“钻研”所谓的专利“基础理论”而有可取之成果的。而无论中外,则确有不少人在理论上主张“纯而又纯”,于是进到了死胡同;而在实践中则又离开了真正的基本原则。从世界正在向知识经济发展的方向看,专利权保护的作用应当是居首位的。,.,17,第三节:专利制度与知识经济,同学们阅读,.,18,第四节:专利制度的历史演进,一、专利的起源(外国)在中世纪的欧洲,很早就存在着有君主赐给工商业者在某些商品上垄断经营的特权。而这种与今天“专利”并不相同的权利,实际是一种特权。今天的专利,又确确实实来源于这种特权。1331年,英王爱德华三世曾授予佛兰德的工艺师约翰.卡姆比(JohnKempe)在缝纫与染织技术方面“独专其利”。其“专利”的授予目的,在于避免外国制造作坊将在英国使用着的先进技术吸引走。,.,19,第四节:专利制度的历史演进,一、专利的起源(外国)1421年,在意大利的佛罗伦萨,建筑师布鲁内来西(Brunelleschi)为运输大理石而发明的“带吊机的驳船”,(abargewithhoistinggear)也曾获得类似早期英国的专利。不过这时专利已有了“保护期”(三年)。,.,20,第四节:专利制度的历史演进,一、专利的起源(外国)1474年,威尼斯颁布了世界上第一部最接近现代专利制度的法律。之所以仍不能把它称为专利(Patent)法,主要因为它的出发点是把工艺师们的技艺当作准技术秘密加以保护。,.,21,第四节:专利制度的历史演进,一、专利的起源(外国)1624年英国实施的垄断法规(TheStatuteofMonoplies)这个法规被认为是世界上第一部现代含义的专利法。它宣布了以往君主所授予的发明人的特权一律无效。它规定了发明专利权的主体、客体、可以取得专利的发明主题、取得专利的条件、专利有效期以及在什么情况下专利权将被判为无效,等等。这些规定为后来所有国家的专利立法划出了一个基本范围,其中的许多原则和定义一直沿用至今。,.,22,第四节:专利制度的历史演进,一、专利的起源(外国)继英国之后,美国于1790年、法国于1791年、荷兰于1817年、德国于1877年、日本于1885年都先后颁布了自己的专利法。到目前为止,世界上建立起专利制度的国家和地区已经超过170个。,.,23,第四节:专利制度的历史演进,一、专利的起源(我国)国际上一般承认英国1623年的垄断法规是近代专利保护制度的起点。在我国,“专利”一词虽然可以追溯到2000多年前的国语中有“专利”一词的语源。国语中讲“荣公好专利”,即指一人把“利”都独占了。但法律含义上的专利保护,只是100多年前才被提到日程上的。因此,有人认为:四大发明产生于我国古代,却未在我国(而是在西方)得到发展,也许应当部分归咎于我国历史上长期对发明创造未进行必要的保护。,.,24,第四节:专利制度的历史演进,一、专利的起源(我国)1859年,太平天国领导之一洪人玕(Gan)在他著名的资政新篇中首次提出了建立专利制度的建议。1881年,我国早期民族资产阶级的代表人物郑观应,曾经就上海机器织布局采用的机器织布技术,向清朝皇帝申请专利。1882年,光绪皇帝批准了该局可享有十年专利,这是较有影响的我国历史上的“钦赐”专利,它已经比西欧国家的类似进程迟了300多年。,.,25,第四节:专利制度的历史演进,一、专利的起源(我国)1898年,在有名的“戊戌变法”中,光绪皇帝签发了(振兴工艺给奖章程),这是我国历史上的第一部专利法,但它并未付诸实施。只是到了1898年的这部“法”。“专利”在我国才由“特权”向作为财产权的某种现代民事权利演化了。,.,26,第四节:专利制度的历史演进,一、专利的起源(我国)1984年3月12日六届全国人大常务委员会通过专利法85年4月1日实施。1991开始的中美知识产权谈判,发现专利法不足,为此在1992年开始修改专利法,后2000年8月25日通过第二次修正案,从而使我国专利法与国际接轨。,.,27,第三编:专利权,第九章:专利权概述第十章:可获专利的主题九周10.26第十一章:可专利性10.28第十二章:专利权的取得第十周第十三章:专利权的期限、终止和无效第十四章:专利权的内容与限制第十第十五章:专利许可贸易一周第十六章:专利权的保护,.,28,第十章:可获专利性,第一节:概述第二节:发明第三节:实用新型第四节:外观设计第五节:不授予专利权的对象,.,29,第一节:概述,知识产权协定第27条“能够获得专利保护的主题”规定:“除下述第2款和第3款规定者外,专利应适用于所有技术领域中的发明,不论它是产品还是方法,只要它具有新颖性、创造性和工业实用性即可。”我国专利法第l条规定:“为了保护发明创造专利权,鼓励发明创造,有利于发明创造的推广应用,促进科学技术进步和创新,适应社会主义现代化建设的需要,特制定本法。,.,30,第二节:发明,我国专利法实施条例(2条1款)“专利法所称的发明,是指对产品、方案或者其改进所提出的新的技术方案。”我国专利法上的发明有两种一种是产品发明一种是方法发明,.,31,第二节:发明,一种是产品发明是人们通过研究开发出来的出关于各种新产品、新材料、新物质等的技术方案。一种是方法发明是人们为制造产品或者解决某一个技术课题而研究开发出来的操作方法、制造方法以及工艺流程等技术方案输入方法、提炼方法等,.,32,发明的种类,方法发明(汉朝造纸流程),产品发明(美国新式航天器),.,33,发明的种类,方法发明(石膏工艺流程),产品发明(美国新式超导材料),.,34,(三)专利法将发明进行分类的法律作用在于:,1、在专利申请过程中,不同的发明所提交的专利申请文件有所不同,其撰写内容也有所不同。,.,35,2、在取得专利权后,因发明种类不同,专利权人行使权利的方式不同,专利权的效力范围也不同,产品发明产品发明专利权仅及于其产品本身,,方法发明方法发明专利权不仅及于其方法本身,而且及于用该方法直接获得的产品。,.,36,3、在专利侵权诉讼中,因发明的种类不同而导致其举证责任不同。,产品发明产品发明专利被侵权后,诉讼中的举证责任在原告(即专利权人)一方;,方法发明而新产品的制造方法发明专利权被侵权后,诉讼中的举证责任在被告(即侵权行为人)一方,第57条第2款规定:“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明”。,.,37,第三节实用新型,一、概念特点(一)概念实用新型是指对产品的形状、构造或者其组合所提出的适于实用的新的技术方案。”,.,38,第三节实用新型,一、概念特点(二)实用新型具有以下几个特点:1、实用新型是针对产品而言的,任何方法(不论是否新颖实用)都不属于实用新型的范围;2、作为实用新型对象的产品只能是具有立体形状、构造的产品,不能是气态产品、液态产品,也不能是粉末状、糊状、颗粒状的固态产品;,.,39,第三节实用新型,一、概念特点(二)实用新型具有以下几个特点:3、作为实用新型对象的产品必须具有实用性,能够在工业上应用;4、作为实用新型对象的产品必须是可自由移动的物品,而不能是不可移动的物品。当然,一件物品本来是可自由移动的,后来被人们固定在不能自由移动的物品上,这样的物品仍然可以作为实用新型专利的对象。,.,40,第三节实用新型,所谓产品的形状,是指产品的外部立体表现形式,且具有相当的体积。所谓产品的构造,是指产品之部件或零件的有机结合或联结。产品的形状、构造的组合,也是可以获得实用新型的对象。,.,41,(三)对实用新型给予专利保护,具有极为重要的意义:,1.有利于产品的改造和市场竞争。2.有利于调动人们从事发明创造活动的积极性。不需要高深的知识和巨额的投资,我国实用新型占发明的一半3.有利于丰富人们的物质文化生活。4.有利于对小发明尽快地提供保护。专利法规定对实用新型专利申请所进行的审查简单快捷,花费少。,.,42,第四节外观设计,一、外观设计的概念外观设计是我国专利法规定的第三种可获专利的主题,也是保护工业产公约和知识产权协定规定的保护对象之一。专利法所称的外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感的并适于工业应用的新设计。,.,43,“外观设计”的理解,1.载外观设计的产品必须具有相对的独立2.外观设计必须是与独立的具体的产品合为一体的新设计。3.附载外观设计的产品必须能够在工业上应用4.外观设计必须能够使人产生美感,即通过形状、图案、色彩或者其结合而来的外观设计被用以装饰物品,能够使人的视觉触及后产生一种愉悦的感受。,.,44,包括三个方面的含义:(1)外观设计的形状、图案、色彩或者其结合能够被人们的视觉感知。对于隐性的、人们的视觉在正常情况下感觉不到的外观装饰,不能作为外观设计申请专利(2)外观设计的图案不明显违反社会风俗(3)外观设计能够引起人们美的感受。,“美感”的理解,.,45,二、外观设计与发明实用新型三者之间的关系,发明、实用新型和外观设计是发明创造的三种不同形式,一旦被批准为专利,就是三种不同形式的专利,但发明创造的这三种不同形式彼此之间又有密切的关系。,.,46,(0l版)第33条第2款规定:“申请人要求本国优先权,在先申请是发明专利申请的,可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请;在先申请是实用新型专利申请的,可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请。”,我国专利法实施细则,.,47,第五节不授予专利权的对象,一、违反善良风尚的发明创造二、不可获专利的主题,.,48,第五节不授予专利权的对象,一、违反善良风尚的发明创造1、违反国家法律的发明创造2、违反社会公德或者妨害公共利益的发明创造,.,49,二、不可获专利的主题,(一)科学发现(国际公约认为是)科学发现,是指人们通过自己的智力劳动对客观世界已经存在但未被揭示出来的规律、性质和现象等的认识。因此,它不是对产品、方法及其改进所提出的一种新的技术方案,因而不能被授予专利权。“科学发现”也是一种智力成果,能依法获得另一种知识产权,即发现权。,.,50,二、不可获专利的主题,(二)智力活动的规则和方法是指人们进行推理、分析、判断、运算、处理、记忆等的技术活动不发生直接关系。它通常是一些人为的规则,如竞赛规则、管理规则、被授予专利权,但进行智力活动的设备、装置或者根据智力活动的规则和方法而设计制造的仪器、用具等,都可以获得专利保护。,.,51,二、不可获专利的主题,(三)疾病的诊断和治疗万法这样的方法以活的人或者动物为实施对象,并以防病治病为目的,是医护人员的经验体现,而且因被诊断和治疗的对象不同而有区别,不能在工业上应用,不具有实用性。但是,对血液、毛发、尿样、粪便或者精液等脱离了人体的物质的化验方法则不属于疾病的诊断和治疗方法,只要其具备专利条件,便可被授予专利权。用于诊断或治疗疾病的仪器、设备或器械等,只要其具备专利条件,均可被授予专利权。,.,52,二、不可获专利的主题,(四)动物和植物品种动植物品种可分为天然生长和人工培养两种。自然界天然生长的动植物不是人类智力活动的发明创造,因此不能被授予专利权。人工培养的动植物品种虽然是人类智力活动的成果,但任何一种动植物品种的培养都必须经过较长的时间,并必须经过好几代人的筛选才能达到显著性、稳定性和一致性。,.,53,二、不可获专利的主题,(四)动物和植物品种因此,我国专利法暂时没有给动植物品种授予专利权。1997年3月20日,国务院发布了中华人民共和国植物新品种保护条例。该条例第1条明确规定,“保护植物新品种权,鼓励培育和使用植物新品种,促进农业、林业的发展”在我国,植物新品种可以通过该条例获得植物新品种权,而动植物品种的生产、培育方法可以依照本法获得专利保护。,.,54,二、不可获专利的主题,(四)动物和植物品种因此,我国专利法暂时没有给动植物品种授予专利权。1997年3月20日,国务院发布了中华人民共和国植物新品种保护条例。该条例第1条明确规定,“保护植物新品种权,鼓励培育和使用植物新品种,促进农业、林业的发展”在我国,植物新品种可以通过该条例获得植物新品种权,而动植物品种的生产、培育方法可以依照本法获得专利保护。,.,55,二、不可获专利的主题,(五)用原子核变换方法获得的物质它是指用核裂变或核聚变方法获得的单质或化合物。几乎所有的国家对此都不授予专利权。,.,56,第十一章:可专利性,第一节:概述第二节发明、实用新型的可专利性第三节外观设计的可专利性,.,57,第一节:概述,专利制度的核心是专利权人对其发明创造依法享有独占实施权,但并非每一项发明创造都能取得专利权。19世纪中叶以前,英美等国法律把新颖性和实用性作为授予专利权的条件,按照此标准,人们只需将某项现有技术稍加改进或修改便可能获得专利。,.,58,在情况下,专利制度不仅不能达到促进科技进步的目的,而且还造成了对人们生活的束缚。在这种认识的基础上,许多国家(首先是美国)提出了“创造性”。美国专利法称之为“非显而易见性”)作为发明获得专利。到现在为止,“创造性”已成为发明获得专利权的必要条件,.,59,知权协定第27条第1款明确规定,“专利应适用于所有技术领域中的任何发明无论它是产品还是方法,只要它具有新颖性、创造性和实用性即可”。可专利性,是指发明创造获得专利权应当具备的实质性条件,即发明创造本身具有的本质特征。,.,60,第一节:概述,广义的可专利性:(1)申请专利的发明创造是专利法第2条所指的发明、实用新型和外观;(2)申请专利的发明创造不是专利法第25条规定的那些对象;(3)申请的发明创造不属于专利法第5条所指的那些发明创造;(4)申请专利的或者实用新型符合专利法第22条规定的新颖性、创造性和实用性;,.,61,第一节:概述,而狭义的可专利性主要是可专利性中的第4项标准,这即申请专利的或者实用新型符合专利法第22条规定的新颖性、创造性和实用性,是讨论的重点。,.,62,第二节:发明实用新型的可专利性,一、新颖性二、创造性三、实用性,.,63,一、新颖性,(一)新颖性含义是指申请专利的发明或者实用新型不属于现有技术。也就是说,如请专利的发明或者实用新型属于现有技术范畴,与某项现有技术相同,就不具有新颖性,新颖性是发明或者实用新型获得专利权的必要条件之一,各国专利法均对此有规定。,.,64,“新颖性,是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。”,专利法第22条第2款规定,.,65,1.现有技术2、技术公开形式3、公开日的确定4、单独对比原则,判定新颖性的标准应注意的问题:,.,66,“现有技术”专利制度中的“现有技术”(theexis“ngans),是指在申请日(有优先权的,指优先权日)前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。,1、现有技术,.,67,专利法实施细则(01版)第30条规定:“专利法第22条第3款所称已有的技术,是指申请日前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他的方式为公众所知的技术,即现有技术。”,2、技术公开的形式,.,68,出版物:(也称书面公开)、是指一切附有技术信息的有形物质载体,包括印刷品、胶片、磁带、电子出版物、电脑屏幕等。公开发表过:申请日以前已经存在的技术,并非都是现有技术;只有在申请日以前已经公开的技术,才可能构成现有技术。专利制度中技术的公开,是指一项技术已经处于非保密状态,任何人均可在公开场合以合法方式获得该项技术。,.,69,公开使用:专利制度中的使用公开,是指申请专利的发明或者实用新型因使用而导致整个技术方案被公众所知或所用。以其他方式:除出版物公开和使用公开外,以其他方式使发明或者实用新型的技术内容为公众所知的,称为技术的其他公开形式。通过演说、讲演、报告或授课等口头形式将技术内容公开出来的,便属于此。,.,70,是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过。,3、公开日的确定,.,71,从各国专利法的规定来看,确定这个时间点的标准大体有两个:一是以专利文献的公开日。行政专利部门公报的出版日期;二是以非专利文献是指该出版物首次出版日。记载在版权页上,3、公开日的确定,.,72,4、冲突申请,也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过冲突申请根据专利基本原理和专利权所具有的独占性,在同一个国家或者地域范围内,同样的技术只能被批准授予一项专利权。即专利权授予最先申请的人(先申请的原则)但专利法并没有规定驳回再后申请。,.,73,为了体现法律的公平与效率,专利理论上引入了“冲突申请”或者“抵触申请”的概念。在申请日以前,同样的技术已由他人向国务院专利行政部门提出过申请,并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中,那么,该他人的这一申请就是被审查之申请的冲突申请。冲突申请虽然不属于现有技术,但它却能致使在后申请丧失新颖性。,.,74,5、单独对比原则,对比文件,是指与申请专利的发明或者实用新型的技术内容相关的或有关的文献。在判断申请专利的发明或者实用新型是否具有新颖性时,专利审查人员将该项申请与对比文件进行比较,以确定其是否属于现有技术的范畴。它若与一项或者分别与若干项现有技术相同,就丧失了新颖性,不能被授予专利权。,.,75,5、单独对比原则,单独对比原则是指在判断申请专利的发明或者实用新型是否具有新颖性时,专利审查人员只能将每一份对比文件作为一个整体单独与被审查对象进行比较,而不允许将几份对比文件组合起来作为判断该申请是否具有新颖性的标准。,.,76,6、丧失新颖性的例外,例外情况几乎是所有国家的专利法都有的规定,它是对发明人的一种临时保护。我国专利法第24条对此作具体规定,即申请专利的发明创造在申请日以前6个月内,有下列情况之一的,不丧失新颖性:(1)在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;(2)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;(3)他人未经申请人同意而泄露其内容的。,.,77,二、创造性,(一)创造性的含义创造性,是发明或者实用新型获得专利权的又一实质条件,美国称之为“非显而易见性”,也有国家称之为“先进性”或者“进步性”。这个标准是衡量发明或者实用新型能否取得专利权的重要条件,它能从质的方面反映出发明或者实用新型的特征。,.,78,专利法第22条第3款规定,“创造性,是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步。”此处所用的“同申请日前已有的技术相比”,是指将申请专利的发明或者实用新型同申请日以前已有的与该发明或者实用新型相同或者相邻的技术领域中所有已公开技术进行比较。,.,79,二、创造性,所谓“发明有突出的实质性特点”是与现有技术相比,申请专利的发明具有与其明显不同的技术特征,这是发明内在的质的标志。凡是发明所属之技术领域的“普通技术人员”不能直接从现有技术中得出构成该发明必要的全部技术特征的,都被认为具有突出的实质性特点。发明是其所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者试验可以得到的,该项发明就是显而易见的,因此被认为不具有“突出的实质性特点”。,.,80,二、创造性,所谓“发明有显著的进步”,是指与最接近的技术相比,申请专利的发明具有长足的进步。这种进步表现在:发明克服了现有技术中存在的缺陷和不足,或者表现在发明所代表的某种新技术趋势。专利法要求发明有“显著进步”,其目的在于防止那些倒退的或者对科学技术的进步无益的发明出现。,.,81,二、创造性,(二)审查原则一件发明专利申请是否具有创造性,只有在该项发明具备新颖性的前提下,才予以审查。若申请专利的发明已被判定为没有新颖性,就不必进行创造性审查。,.,82,二、创造性,(三)审查基准专利审查员应当以专利法第22条第3款的规定作为评定有无创造性的基准。根据专利审查实践看,以下几个方面是判断创造性的参考基准:1申请专利的发明解决了人们渴望解决但一直没有解决的技术难题。,.,83,2申请专利的发明克服了技术偏见。所谓技术偏见,是指在某个时间内,该技术领域的技术人员对某个技术问题普遍存在的一种观点。这种观点误导人们不去思考其他方面的可能性,阻碍了人们对该技术领域作进一步的研究和开发。3申请专利的发明取得了意想不到的技术效果。这一基准,是指同现有技术相比,申请专利的发明产生了“质”的变化,具有厂新的性能;或者产生丁“量”的变化,超出了人们预期的想象。4申请专利的发明在商业上获得成功。一项发明通过实施在商业上获得成功,且这种成功是由于发明的技术特征直接产生的结果,则这项发明就具有创造性。,.,84,三、实用性,(一)实用性的含义实用性,是发明或者实用新型获得专利权的第三个实质条件。此处的“实用”一词,主要是指能够在工业上应用并有实际利益。专利法第22条第4款规定:“实用性,是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。”,.,85,包括三个方面的含义:,(1)能够产生积极的社会效果。(2)能够产生积极的技术效果。它是指申请专利的发明或者实用新型被实施后有利于促进科学技术的发展。(3)能够产生积极的经济效果。它是指申请专利的发明或者实用新型被实施后,能够给发明人或者专利权人或者国家带来良好的经济效益,如节省原材料、节约能源、增加财富和提高收入等。,.,86,审查发明或者实用新型专利申请是否具有实用性时,应当注意:(1)以在申请日提交的说明书、附图和权利要求书所公开的整体技术内容为依据,而不仅仅局限于权利要求书所记载的内容。(2)申请专利的发明或者实用新型能否实施,应以其所属技术领域的技术人员能否实施为准。(3)实用性与申请专利的发明或者实用新型是如何创造出来的以及是否已经实施无关。,(二)审查原则,.,87,(三)不具有实用性的几种情况,1申请专利的发明或者实用新型不具有再现性。是指申请专利的发明或者实用新型所属技术领域的技术人员能够根据专利申请文件所公开的技术内容重复实施专利申请中为达到其目的所采用的技术方案。2申请专利的发明或者实用新型缺乏技术手段。申请专利的发明或者实用新型应当是一项已经完成的技术方案,才能具有实用性。,.,88,(三)不具有实用性的几种情况,3申请专利的技术方案违背自然规律。4利用独一无二的自然条件所完成的技术方案。利用特定的自然条件建造的自始至终都是不可能移动的
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