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文档简介

1、Word参考资料,下载后可编辑胎儿权利保护制度的立法与完善 一、胎儿的定义 医学上的胎儿是指妊娠8周以上的胎体,此时的胎儿四肢明显可见,已手足分化初具人形。生物学所定义的胎儿是一切脊椎动物未出生的幼儿。法学界对于胎儿定义更是众说纷纭。笔者排列了以下三种定义:定义一:学者胡长清提出的“胎儿者,乃母体内之儿也。及自受胎时起自出生完成之时止,谓之胎儿”,这一观点是受精说的代表学说,从这一定义看,胡教授所言胎儿,是指自受精时起已为胎儿。这样的定义尽可能广泛的爱护了胎儿自受精时起至出生时止所涉及到胎儿的权利。定义二:“胎儿是指处于人类的精子与卵子结合第十四天起到出生这一阶段的人。”这一定义采纳了着床说,

2、将受精期排除在外,认为在受精期,胚胎尚不知晓可分开为几个,生命体在此时也未可知,此种定义的时间起算点具有一定合理性。定义三:“胎儿是处于母体子宫之中的生命体,是生命体发育的一个阶段,即出生的最后一个存在形态。”此定义将胎儿模糊化处理,只讲在出生前一段时间为胎儿,在具体实践中模糊不具有实际操作性。在科学技术开展一日千里的今天,除了在概念上明确胎儿的定义,还需区分胎儿与科学技术产物的区别。我们在法律上所研究的胎儿乃人类男女遵从生理规律自然受孕,双方生殖细胞在女性子宫内结合的生命体,而不是依靠科学技术,冷冻的卵子、捐献的精子或是克隆的基因。所以,笔者认为应将胎儿界定为自受孕时起至分娩时止的人类女性子

3、宫中的胎体。本文中所指的胎儿,均属此种定义。 二、胎儿权利爱护立法规定 此前各国对于胎儿权利能力的规定根本一致?自然人的权利能力始于出生,终于死亡。而胎儿尚未出生,自不享有权利能力,不能成为权利主体。但随着胎儿权利被侵害的案件愈发频繁,若再严守此规则,有违人情之虞。故近年来各国法学界对于胎儿权利的爱护形成了新的学说,大致有三种:(一)立法方式。1绝对爱护主义。这种来自苏联的观点认为应完全没有例外的否认胎儿的权利能力和权利主体地位。1964苏俄民法典采此种立法主义。2个别爱护主义。德国、日本等国采此种立法学说。个别爱护主义即胎儿原则上无权利能力,仅在涉及相关权利时才拥有局部权利能力。所谓例外的具

4、体情形有:德国民法典第1923条规定“在继承开始之时尚未出生但已经受孕者,视为在继承开始之前已经出生”;第2178条规定“假如应得馈赠者在继承开始之时尚未受孕或者其身份要通过继承开始之后方才发生的事件确定,则遗赠归属在前一情形随出生、在后一情形随事件的发生而发生。”日本民法典第721、第886条、第965条分别规定了胎儿享有受遗赠能力、遗产继承能力和损害赔偿请求权。3总括爱护主义。罗马、意大利及瑞士采纳了这种立法模式总括爱护主义又称概括爱护主义,即在任何情况下都视为胎儿具有权利能力。但凡有涉及到胎儿权利的情形出现,只要符合胎儿出生时为活体这一前提,便视该胎儿已出生,给予其爱护和救济。瑞士民法典

5、(第31条第2款)规定,胎儿在出生时为活体,便满足拥有权利能力的条件。以上三种立法方式中,对于胎儿权利的爱护最为全面的是总括爱护主义,虽然总括爱护主义还存在一定争议,即权责相对,有权必有责,胎儿并没有承当责任的能力,但就能更全面爱护胎儿权利这一点来讲,总括主义立法是我们努力的方向。其次是个别爱护主义,认可了胎儿局部权利能力。其弊端在于对于尚未涉及到的权利能力,在这个瞬息万变的社会中,对胎儿的权利爱护程度较总括爱护主义较弱。最次是绝对爱护主义,因其完全否认了胎儿的权利能力,在对胎儿权利爱护愈发重要的时代,注定被淘汰。(二)立法学说。目前学界对于胎儿立法所秉承的立法方式的根底学说主要有两种:1概括

6、主义。但凡关乎胎儿权利的情形下都认可胎儿拥有权利能力、享有主体地位,对胎儿权利做了笼统的全方位爱护。2列举主义。列举主义仅列举出胎儿权利受爱护的特定情形,但在社会开展日益复杂的当今时代,列举主义立法虽然对胎儿权利作了细化规定,在实践中易于操作,但现实中突发的胎儿侵权情形包罗万象,难以穷尽胎儿所有权利,还需大幅提高列举式立法水平。笔者认为就目前我国情况来讲,概括式立法更有利于胎儿权利爱护。虽在实践中还存在不易操作、爱护较模糊等问题,但就其总体来说概括式立法对于胎儿权利爱护最为妥善。笔者坚信,通过立法者的不断探究、总结经验,必定能摒弃概括式立法中存在的缺陷,提高我国在胎儿权利爱护领域的立法水平。

7、三、我国对胎儿权利爱护的立法及其缺陷 (一)立法现状。民法总则作为我国民法典的总论局部,是民事根本法,在民事法律领域具有最高效力。其中,第十六条第一款规定:“涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益爱护的,胎儿视为具有民事权利能力。”此条对胎儿权利作了较详述规定,在条文中所列举情形下,胎儿被视为具有民事权利能力。之后一个“等”字拓宽了胎儿权利的爱护范围,不单纯局限于所列举的特定情况,区别于单纯列举主义立法。在民法总则中对胎儿民事权利能力问题做出规定,无疑是我国在胎儿权利爱护方面迈出的一大步。但是十六条中使用了“视为”一词,该词在辞海中的解释为“在法律上用以将事物虚拟为有别于其实际状态的另一物”。也就是

8、说法律在胎儿权利能力上持否认态度,爱护的也只是虚拟条件下的胎儿利益,并没有真正意义上完全给予胎儿民事权利能力。此外还需注意的是,被纳入民法总则的爱护胎儿权益范围的“接受赠与”,有负担赠和无负担赠与之分。在无负担赠与中,胎儿为纯受益方,无负担义务,与我国法律对于胎儿无义务能力相契合。但在有负担赠与中,此负担该由谁履行,胎儿明显没有履行能力,若由法定监护人履行,是否涉及追偿问题?所以笔者认为应对民法总则中的“接受赠与”进行解释为无负担赠与。(二)立法缺陷剖析。纵览我国法律体系,除以上笔者提到的民法总则中对于胎儿权利爱护做了较明确的规定外,其他有关胎儿权利爱护根本散见于各法条之中,寥寥数笔,且有漏洞

9、和欠缺。1立法方式模糊不清。新修订的民法总则给予了胎儿一些权利,相对与之前完全否认胎儿的权利能力,是我国法律在胎儿权利爱护领域迈出的一大步,但仍需完善。如上文中提到,在民法总则中采纳并非单纯的列举主义立法,而是兼采列举主义立法和概括主义立法,作出了我国胎儿权利爱护的规定。既不像概括主义直接认可胎儿权利主体地位,给予胎儿权利能力,也不像列举主义直接否认胎儿的权利主体地位。2司法实践的两难境地。民法总则第十六条最后的一个“等”字,讲明在实践中出现的问题并不仅只有法条中明确的两种情况。胎儿权利被侵害的案件,有的涉及胎儿的人身权利,有的涉及财产权利,案由包括侵权损害赔偿、精神损害赔偿、财产损害赔偿和人

10、身损害赔偿等不胜枚举。所以妄图以一个法条“打”尽司法实践中关于胎儿权利爱护的案件是不可能的。这样规定的结果是让法官在裁判此类案件中陷入左右为难的境地,容易因法官的法律素养和所持观点立场不同,尤其是自由裁量权过大而极易出现同案不同判的结果。3权利爱护途径尚不明确。我国法律未提及胎儿权利遭到侵害后的爱护途径,也未明确胎儿是否拥有以及怎样行使损害赔偿请求权,而胎儿群体是极其脆弱的群体,权利更易受到侵害。对胎儿权利的侵害不仅有财产侵权,还有环境侵权,行为侵权,食品、药品侵权等,而对这局部胎儿权利的爱护方式我国法律迄今为止还是空白,无对应法律可寻。 四、对我国胎儿权利进行法律爱护的建议 在我国目前胎儿权

11、利立法爱护背景下,出现除继承和接受赠与外的权利纠纷时,我国法律体系就会显现出在胎儿权利爱护方面的短板,所以要维护我国法制体系的权威和社会秩序,减轻法院的审理胎儿权利案件的判案压力,需要进一步完善我国在胎儿权利爱护领域的立法。立法是司法实践五部曲中的第一部,只有根底工作做扎实,立法到位,后续工作才能有续开展。(一)明确立法态度。我国民法总则对于胎儿的民事主体地位的态度晦暗不清,在条文中认可了局部胎儿民事主体地位,但又用了“视为有主体地位”表述,让人对于胎儿是否有民事主体地位心生疑虑。立法者对于立法的态度直接影响了立法工作和司法实践中对于法律的援用,造成法院对于同类案件审判压力大。笔者认为,要完善

12、胎儿权利的爱护,立法态度是第一位,明确做出认可胎儿主体地位,为此后的法律工作程序保驾护航。(二)确定立法模式。可以肯定的是,绝对爱护主义立法已被时代否认,我国也已不再采纳这种立法方式,对于采纳何种立法方式,我国法学界还存在争议。笔者认为个别爱护主义更适合我于国现阶段,与自然人的权利能力始于出生,终于死亡的法律根本态度也较契合。总括主义在上文中已对其利弊做过分析,对于胎儿权利的爱护虽最为全面,但是权责相对,让婴儿承当义务明显不现实,所以在我国现阶段采总括主义立法还不成熟。(三)界定权利爱护范围。明确权利爱护范围并不是将我国模糊的立法模式转变为列举主义立法,或是概括主义立法就能完善我国法律对于胎儿权利的爱护,这才仅仅是第一步。要完善胎儿权利法律爱护体系,明确胎儿权利爱护范围为大势所趋,还要考虑到我国国情和国策,如我国曾经实施过的计划生育政策,就对胎儿的生命

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