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刑事诉讼中适用辩诉交易规那么的问题研究

刑事诉讼中适用辩诉交易规那么的问题研究

二0xx年是?人民法院五年改革纲要?施行的第四年,也是法院改革处于攻坚阶段的关键一年。公正与效率,是法院改革的主题,也是改革的方向。

而程序公正是司法公正的重要组成部分,而刑事诉讼法作为三大诉讼法中最完好、最严格的诉讼法,它的完善与开展,无疑对我国诉讼制度的完善与开展有着重要的意义。本文讲就我国刑事诉讼中辩诉交易的可行性问题作一些讨论研究。

一、辩诉交易概述

1、辩诉交易的概念及适用条件

(1)所谓辩诉交易〔pleabargaining〕,是起源于美国的一项司法制度,指在刑事诉讼中,法庭开庭审理前,处于控诉一方的检察官和代表被告人辩护律师进展协商,并在征得被告人同意的情况下,以检察官撤销指控,降格指控或要求法官从轻判处刑罚为条件,换取被告人的认罪辩论〔pleaofguilty〕。

(2)辩诉交易规那么的适用条件A、程序要件—控方提起权与辩方参与决定权。“交易〞一词,从字面上理解,平等主体之间就某项标的物进展平等协商,讨价、还价,并达成一致意见,从而最终决定标的物的价值或其归属的一种行为。

那么,辩诉交易中,控辩双方的地位是否真的平等呢?当然不是。“交易〞的一个根本条件是交易双方对交易客体具有处分权,即决定其法律上命运的权利。

在辩诉交易中,这一交易客体就是罪与非罪、罪轻与罪重、此罪与彼罪。很显然,在现行的中外司法制度中,对被告人不予起诉、降格起诉和撤销起诉的决定权在检察官,而不在被告人及辩护人,所以也只有检察官才有权根据案件的实际情况,向辩方提出进展“交易〞,辩方无权自己根据案件提出这样的“交易〞。

但是,在控方提出这样的交易以后,控方与辩方就处平等地位,只有辩方同意控方提出的交易恳求,交易才可以成立,这就是辩方的参与决定权。B、实体条件—案件存在争议。

辩诉交易的规那么决不是在任何案件中都适用的,其适用的案件有特定性。设立辩诉交易制度的目的就是为了节约司法本钱和诉讼资源,所以只有对那些经过侦查及检察官的审查,案件部分事实清楚,且有相应证据支持,而其他虽然实际存在的部分事实,但却没有证据证实或者证据不够充分,被告人对犯罪事实也予以否认的案件,可适用辩诉交易规那么,被告人对检察官指控的事实予以成认,换取检察官对其较轻的指控,从而减少检察官复杂的取证、认证过程,使案件得以迅速解决。

而对于其他事实清楚、证据确实充分的刑事案件,法官、检察官不需要再花时间和精力去调查、取证,法官根据现有证据就可以对被告人定罪量刑,此时就不能适用辩诉交易,否那么就是检察官违犯事实与法律,变相放纵犯罪,这既违犯了合法性原那么,也不符合设立辩诉交易规那么的本意。C、时间条件—开庭审理前。

辩护交易有严格的时间限制,控方与辩方之间关于定罪量刑方面的协商,必须的在法庭开庭审理前达成。一旦法官开庭审理案件,那么案件的裁判权就由法官行使,对被告人的定罪量刑也就只能根据法庭审理所查明的事实、证据来进展认定,由法官裁判被告人无罪或有罪、此罪或彼罪、罪轻或罪重,控方与辩方再无协商的可能。

2、辩诉交易产生的根源

〔1〕社会原因。二战以后,美国由于种种社会原因,犯罪率居高不下,而且随着经济的开展和社会关系复杂化,犯罪成为美国的一大社会问题。

犯罪日趋智能化、组织化、犯罪手段与先进科学技术相结合,犯罪数量以惊人的速度增加。为了以有限的人力、物力解决日益增多的案件,一些大城市的检察官开场用协议和交易的方式,换取被告人的“认罪辩论〞。

由于这种结案方式迅捷而灵敏,因此在联邦和各州得到广泛采用。正如美国联邦最高法院在1971年的一个判决中指出的:“假如每一项刑事指控均要经受完好的司法审讯,那么州政府和联邦政府需要将法官的数量和法院设施增加不知多少倍。

〞由此可见,从物质的角度来看,辩诉交易的产生最初的目的是为了节约人力、物力、财力,以应付堆积如山的案件。

〔2〕法律原因A当事人主义诉讼理念。众所周知,英美法系与大陆法系一个很重要的区别就在于法官在诉讼中所居的地位如何。

在英美法系中,法官处于消极的裁判地位,当事人是诉讼的中心环节。在当事人主义中,由于双方当事人对诉讼标的均有处分权,所以不仅追诉人对起诉与否有自由裁量权,而且也允许被告人成认起事实而服罪。

因此,在当事人主义之下,就当事人而言,通常在审讯前,有一道“罪状认否程序〞〔arraignment〕,使被告人对起诉事实作成认与否的辩论。如被告人辩论有罪,那么不举行审讯,直接对被告人就其所辩论之罪科刑,这就是被告人对诉讼标的进展处分的结果;就法官而言,它的审理范围受原告人提出的主张所限制,审理和判决不能超出控方主张的范围,只有当事人提出并加以主张的事实,法官才能予以审查,假如被告人已经成认犯有检察官所指控的罪行,亦即双方对指控的真实性已不存在争议,法官便可据此直接对被告人定罪和处刑。

换句话说,审讯在英美法系中仅是处理刑事案件的各个方法这一,而非属必经途径,双方当事人之所以自愿进展某种处分,是因为为了通过协商而到到达某种妥协,而且这种协商,妥协不仅可就罪名进展,同时也包含科刑。而辩诉交易正是建立在双方当事人对诉讼标的有处分权根底之上的。

而在大陆法系中,所采取的是职权主义原那么,该原那么不成认当事人对诉讼标的有处分权,故不设“罪状认否程序〞,即使被告成认有罪仍须举行或继续进展审讯。被告人之所以被认定有罪,是基于审讯调查证据的结果,而不是基于被告人成认有罪的结果。

因此,只要有起诉,那么审讯便是处理刑事案件的必经途径。“辩诉交易〞被视为不道德行为甚至犯罪行为而加以制止。

B、检察官广泛的起诉裁量权。“交易〞的一个根本条件是交易双方对交易客体重具有处分权,即决定其法律上命运的权利。

在美国,没有全国统

一、上下隶属的检察系统,联邦和各州的检察机关各自独立,自成体系。检察官是特定的司法管辖区中真正的主要的执法官员,行使一种独特的准司法与行政权利相混合的权利。

他可以自由地把法律适用于他的管辖区并享有独立的,几乎不受限制的裁量权。1883年的“人民诉瓦已什·圣路易和太平洋铁路〞案,1930年的“威乐森诉马歇尔邵案,1965年的“州诉严当斯〞案和1974年的“人民诉伯林〞案,几乎一致确认了检察官在刑事追诉方面不可分割、不受监视的权利。

检察官可以根据一定时期刑事政策的要求或者与犯罪作斗争的实际需要,决定对犯罪人不予起诉或者降低起诉的规格。而且在美国,检察官通常由选举产生,有自己独立的权利来源—选民,只要他认为能最好地为选民效劳,他的决定实际上就是不可推翻的。

根据这一原那么,假如被告人可以满足一定的条件〔如在经济上赔偿,正常就业等〕,符合多数选民的利益,检察官就可撤回起诉。因此,检察官的广泛裁量权,为辩诉交易的盛行从制度上提供了便利条件。

正是因为检察官拥有了自由决定降格起诉和撤销起诉的权利,才有了与辩方交易的资本,以换取被告人作有罪辩论或满足控诉方的其他要求,从而以较高的效率应付堆积如山的案件。

〔3〕心理原因。在美国广泛盛行的辩诉交易,也有其深入的心理根源。

从心理因素上来探究辩诉交易存在的必然性,至少与以下两个要素有关:刑事判决的“非合意性〞和人们追求将来生活确定性、防止冲突的欲望。一方面,自从人类解决社会冲突的方式由私力救济开展到公力救济以来,司法审讯一直以其和平性和非自助性被视为文明的标志。

但是刑事司法审讯也有其自身不可克制的局限性,由于争端不是由双方协商解决,而是提交给作公共权利机构的第三方,而第三方的裁判并不取决于双方的共同意愿与选择,而是基于法官的裁判。所以审讯结果对当事人来说是不可预测的,要么被告人被判有罪即控方的指控成立,要么无罪即控方的指控不成立。

这种“非合意性〞对当事人而言,必然会带来不确定性和不可预测性。而另一方面,“那种最大限度地减少不确定性与冲突的欲望实际上固有于人的天性之中。

〞心理学家马斯洛也指出,“我们社会中的普遍成年者,一般都倾向于平安的、有序的、可预见的、合法的、有组织的世界;这个世界是他所依赖的,而且在他所倾向的这个世界上,出乎意料的,难以控制的,混乱的以及其它诸如此类的危险事情都不会发生。〞人的这种天性不仅存在于日常生活之中,而且在刑事诉讼领域也同样存在。

为了最大限度地增强判决的可预测性及获得有利于己的判决,控辩双方一般都积极地充分地参与到审讯程序中。尤其是在“辩诉交易〞中,当事人通过对自己权利的适当处分不仅防止了正式审讯程序中的不确定发生,而且被告往往能获得较为宽大的处理,使双方都在一定程度上分担了胜诉与败诉,防止了两败俱伤的结果,也防止了承受刑事审讯可能带来的情感负担,符合人类追求美妙生活的愿望。

因此,辩诉交易的产生与人类之天性亦有相当的关系。

二、辩诉交易的理论根据、合法性辩诉交易作为英美法系中的一项诉讼制度,有其存在的合理性。但是,假如一项制度仅仅因为其有现实价值性及合理性而存在,却与法律之根本精神相悖,那么这项制度就不是一种合法的制度,其存在也只能满足部分法律主体的需要,却会损害社会公众的根本利益。

我认为辩诉交易制度存在,不仅因为其具有现实的价值性,而且亦符合法律的根本精神和原那么。下面,我将从以下两个方面来说明这一制度存在的合法性。

1、无罪推定原那么。所谓无罪推定原那么,意大利的著名法学家贝卡利亚在?论犯罪和刑罪?一书中解释为:“在没有作出有罪判决以前,任何人都不能被称为罪犯。

〞“因为任何人,当他的罪行没有得到证明的时候,根据法律他应当被看作是无罪的。〞无罪推定原那么对于辩诉交易制度至关重要,可以说是该制度的理论源泉。

前面我们讲过,辩诉交易制度是建立在控、辩双方当事人平等协商根底之上的,也只有先认定被告人是无罪的人,是合法、守法的公民,双方才有平等协商的可能;假如在被告人在被侦查或者起诉时,已经被检察官认定为是罪犯,也就是采取“有罪推定〞的原那么,那么“检察官不会为金钱或者懒惰向法律和罪犯低头〞,在当事人双方地位不平等时,辩诉交易就不可能进展。

2、自白合法性原那么。辩诉交易规那么中很重要的特点,就是检察官根据现有证据并不能完全认定被告人有罪或罪刑轻重时,以作出对被告人较为有利的指控,来换取被告人有罪辩论。

换句话说,在辩诉交易中,检察官指控被告人犯罪的主要证据就是被告人的有罪供述。而被告人的有罪供述即自白能否作为合法的证据使用这就是自白合法性原那么所要解决的问题。

假如法律允许检察官将被告人的有罪供述作为合法的证据使用,那么辩诉交易方可成立,否那么就属非法如何正确理解自白合法性原那么呢?我认为自白合法性原那么应当包含以下两方面的内容:自白排除法那么和自白任意性规那么。

〔1〕自白排除法那么。自白排除法那么又称“考门罗原那么〞,就是指把基于不当的自白或不自由的自白,从证据中排除出去。

1791年美国联邦宪法修正案第5条规定:“任何人……在刑事案件中,都不得被迫成为不利于己的证人〞。其根本精神就是,政府对于公民罪行的控告,负有提供罪证的责任,即举证责任;而有关犯罪的证据的搜集,必须严格遵守宪法的有关规定,不得使公民在“被迫〞的状态下提供不利于己的证据。

同样,在辩诉交易中,因为检察官以较轻的指控为代价,来换取被告人的有罪自白,这里面就有可能存在着被告人直接或间接“被迫〞而做出有罪自白的情况,这样的“自白〞很显然不能作为认定被告人有罪的证据,辩诉交易也就不能成立。直接“被迫〞比较容易理解,就是指检察官通过对被告人的人身进展强迫、拘禁、施行暴力等方法,使被告人作出有罪供述,这实际上“并不是一种正常交易,而是一种强迫交易〞的行为;而间接“被迫〞因为其外表上并不带有暴力或者强迫色彩,而不易被发现,从而成为检察官的有力武器,其详细表现如下:A欺骗交易,检察官承诺对被告人作出较轻的指控,在其获得被告人有罪的自白以后而毁诺;B单独交易,检察官与被告人交易,而并没有告知被告人有权聘请律师或者通知其律师到场。

虽然检察官所获得的被告人的有罪自白也许是真实的,但其利用了被告追求自由的心理以及对法律的无知,实际上“是对法律的亵渎〞,所以以上两种情况下的自白,也理应排除在合法的证据之外,也不能进展辩诉交易。

〔2〕自白任意性规那么。自白任意性规那么又称自白自愿性〔voluntary〕规那么,是指被告人基于自由意志,而作出的表示自己真实意思的有罪供述,可以作为定罪量刑的证据使用。

这一规那么,在美国、日本以及英国的诉讼程序法中均有表达,其中以美国为最典型的代表,而且其已经将“自白的任意性〞推进到“程序的合法性〞,也就是“自白〞不仅要反映被告人的真实意思,而且要遵守法律的程序性规定,假如对程序有所违犯,那么即使“自白〞是被告人任意、真实地作出的,仍然为非法。应当讲,在辩诉交易中,最充分地表达了自白任意性规那么。

前面我们讲过,辩诉交易存在的实体要件就是案件存在争议,从证据学的角度来看案件的争议,也就是案件还缺少某些证据,缺乏以确定涉案的全部事实。检察官想通过正常的渠道获得这些证据非常困难或者根本不可能,使案件因证据缺乏而耽误。

自白任意性规那么为检察官获得证据提供了一条捷径,也就是获得被告人合法自愿的有罪供述,从而使证据形成锁链,最终确定有争议的事实。但是任何人都没有义务也不愿意作出有罪的自白,除非这样的“自白〞可以使自己从中获利。

在这种情况下,检察官通过向被告人承诺提出有利于被告人的量刑建议,或作出比被告人原来罪行更轻或较少罪名的指控,来换取被告人的自愿作出的有罪“自白〞,辩诉交易得以成立,而法官也会认可这样的“自白〞。因此,我们说自白任意性规那么为辩诉交易的成立提供了可能。

三、辩诉交易在我国适用的可行性辩诉交易制度作为一项诉讼制度,在英美法系国家颇为盛行,在大陆法系国家那么较为少见。我国的法律体系那么较为接近大陆法系,那么辩诉交易制度在我国能否采用呢?我认为是可以的,我国的现实状况以及现行刑事诉讼制度,使得辩诉交易成为可能。

1、现实状况。自改革开放以来,我国的经济迅速开展,但也随之产生了一些负面的东西,而犯罪率的上升以及犯罪的多样化成为社会的一大热点问题。

而随着文明的开展,家族权威、血系复仇等制裁犯罪的方法已被社会所摒弃,而使刑事诉讼成为解决犯罪应负责任的唯一方法,民众也日益依赖于诉讼。而刑事诉讼一旦成为向一般民众提供的一种效劳时,把诉讼本钱置之度外的制度运行就变得不可能了。

但是,另一方面,即使不能支付审讯的高昂代价,人民仍然的把获得审讯作为自己的宪法权利加以要求,对于这些权利要求,国家很难以利用者的支付才能为理由加以回绝。而面对日益增加的案件,在我国经济开展程度尚不是很兴隆的情况下,除了采取措施预防犯罪和向社会转嫁这笔巨额开支外,谋求一种更高效的诉讼处理方式就成为了必要。

而辩诉交易以其低额的费用、宽松的证明规那么可以较好地解决本钱、时间问题,符合我国的现实需要。

2、法律前提

〔1〕无罪推定原那么确实立。前面我们讲过,无罪推定原那么是辩诉交易制度存在的理论源泉,因此是否确立了无罪推定原那么,是我国能否采用辩诉交易的根底。

关于这一点,我国刑事诉讼法第12条规定:“未经人民法院依法判决,对任何人都不得确定有罪。〞虽然我国法律并未明确规定无罪推定原那么,但是该条已经非常类同于无罪推定原那么的原始表述,与法国?人权宣言?的表述“任何人在其未被宣告有罪以前应被推定为无罪〞以及其他法律或国际性文件的表述也非常接近。

因此可以说,我国已经确立了无罪推定原那么。

〔2〕自白合法性原那么。辩诉交易制度很重要的一方面,就是被告人向检察官所作出的有罪供述,可以作为定案的证据。关于这一点,我国刑事诉讼法第42条第2款规定:“证据有以下七种:……

〔四〕犯罪嫌疑人、被告人供述和辩白;……〞我国刑事诉讼法将被告人的供述和辩白作为刑事诉讼的证据之一,而且因为被告人对自己是否犯罪和如何犯罪最理解,它还可能是取真实、最全面、最详细的证据材料。同时由于被告人与案件的处理结果有直接的切身利害关系,其自白的内容必然受到其诉讼地位和复杂的心理活动的影响,也可能受到侦查及公诉机关的影响,所以对被告人供述要判断真伪,重证据、重调查研究,不轻信口供,在搜集口供中要严禁刑讯逼供,制止以欺骗、引诱等方法套取口供。

因此,我国在关于被告人自白能否采用的问题,适用的是自白合法性原那么。

〔3〕简易程序制度。我国刑事诉讼法并没有确立辩诉交易制度,但是我国刑事诉讼法中有关于简易程序的规定。

所谓简易程序是指,基层人民法院对某些简单细微的刑事案件依法适用较普通审讯程序简易的一种刑事审讯程序。虽然从性质上说,我国的简易程序根本不同于辩诉交易制度,但是两者对于科学性、经济性、效率性的追求却是统一的,而且两者关于案件事实、证据方面也有相似之处。

我国法律规定,刑事简易程序适用于依法可能判处3年以下有期徒刑、拘役、管制、单处分金的公诉案件,事实清楚、证据充分,被告人对起诉指控的犯罪事实予以成认,人民检察院建议或者同意适用简易程序的公诉案件〔简易程序还适用于告诉才处理的案件和被害人起诉的有证据证明的细微刑事案件,本文仅就公诉案件作研究〕。由以上规定可以看出,简易程序在某种程度上为被告人提供了量刑保障,也就是假如其作有罪供述即成认检察官的指控,检察官又同意提起简易程序的话,其最多被判处三年有期徒刑,使其可能被判处的刑罚具有可预测性;相反,假如其不作有罪供述,那么适用普通程序,其可能被判处三年以上有期徒刑的刑罚;在后一种情况下,即使实际上被告人的犯罪行为最多被判处三年有期徒刑,但却因为适用普通程序,使被告人将受到的处分具有不可预测性。

而综合以上因素考虑,被告人多半会选择作有罪供述,而换取简易程序的适用,在这一点上,与辩诉交易制度有着相似性。

四、需要完善的部分以上我们阐述了辩诉交易在我国产生的可能性,但是要真正地在刑事诉讼中确立辩诉交易制度,我国现有的法律制度还有所欠缺,至少在以下三个方面需要进一步完善:

1、赋予被告人沉默权。最广泛意义上的沉默权〔therightofsilence〕,是指公民自由地保持沉默,有权回绝向警察或者其它机构提供与他们的本性、初衷、意料可能产生的影响及重要性相异的信息。

前面我们讲了自白合法性原那么对辩诉交易的重要性,而要保证自白合法发生,确立沉默权是非常重要的。从我国现实来看,我国刑事诉讼中一个突出的问题就是刑讯逼供普遍存在、屡禁不止。

有些学者指出“刑讯逼供是司法落后的主要标志之一,时至今日我国仍无法消除这一我国历史上的恶劣传统,实在与我们所处的时代格格不入。〞可以说,我国法律没有明确规定犯罪嫌疑人、被告人享有沉默权,相反却规定其有如实陈述的义务,是我国司法理论中刑讯逼供这种不文明现象的最本质的根源。

而由刑讯逼供那么导致了大量虚伪有罪自白的产生,这与辩诉交易制度确实立很不利,因为这样就可能导致辩诉交易中有罪自白皆是刑讯逼供的结果。我国刑副诉讼法第93条规定:“犯罪嫌疑人对侦查人员的提问,应当如实答复。

但是对与本案无关的问题,有回绝答复的权利。〞这一规定看起来赋予了犯罪嫌疑人、被告人部分沉默权,但该规定恰恰赋予了侦查人员要求被告人如实供述的权利,因为法律并未规定侦查人员在讯问犯罪嫌疑人之前应告知他们享有这一权利。

即使他们知道这一权利,回绝答复某些他们认为与案件没有关系的问题用来保护其个人隐私,在这种情况下,某些侦查人员会争辩说他们认为与案件有关,服从的总应该是犯罪嫌疑人一方。因此,法律所规定的“如实陈述〞更多地鼓励那些懒惰的、惯于走捷径而非法搜集证据的侦查人员,而规定沉默权原那么对鼓励侦查人员在逼取口供之外搜集其它种类的证据,用以进步证据的质量有很现实的作用,也才能最大限度的保证自白合法性。

2、确立控、辩、裁三方新的法律地位和互相关系。辩诉交易制度要求法官处于消极的、被动的裁判地位,仅对控方提出的指控进展审讯,而不能超出控方起诉的范围进展审查和裁判,控方与辩方在诉讼中处于平等的地位。

而我国审讯程序中审讯人员、公诉人、被告人及辩护人,在诉讼职能上虽然也属于裁判者、控诉者、辩护者,作为控方的检察院与作为辩护方的被告人及其律师地位似乎平等,但从施行职能的实际情况来看,那么并非完全如此。这是因为,在我国的审讯程序中,审讯人员不是超越控、辩,居中裁判,而是过于热心地投身于形同追查的法庭调查之中。

查证什么,怎样查证,均由其一手决定,并亲自施行,从而使裁判活动不可防止地带着追诉的成份,因此实际上或多或少地带有控诉职能;公诉人由于审讯人员对其控诉职能的行使所给予的强有力的协助,故与审讯人员达成一种“默契〞,自觉或不自觉地在一定程度上把本应自己独立行使的职能委于审讯人员,致使控诉与裁判融为一体,似分非分;被告人及其辩护人由于审讯人员对法庭调查的控制和控审的结合,辩护的时机和辩护的力量均非常有限,而且即使辩得有理有据,也难以有其实效,从而使辩护成为缺乏力度的“恳求〞。因此,我们一步明确三方的地位及关系:

〔1〕审讯人员的法律地位及其与控辩双方的互相关系A审讯人员的调查和证明责任。审讯人员的调查和证明责任,在性质和范围上都有别于侦查、检察人员和辩方的调查。

这种调查的性质是审讯人员基于审讯权所进展诉讼活动,是基于刑事裁判职能的需要所进展的不带任何诉讼倾向的调查,其目的在于对侦查、检察人员和被告人及其辩护人所提出的证据材料进展核实和判断,尤其是不能对没有起诉的人或事实进展主动调查。因此这种调查的性质不是揭露犯罪,否那么就是变相地行使控诉职能。

而审讯人员的证明责任与调查是一样的,其证明责任的性质就是核实和判断控辩双方及其他诉讼参与人向法庭提出的证据材料,而不是揭露犯罪。B审讯人员的诉讼活动。

以上所述审讯人员的调查和证明责任的性质和范围,决定了审讯人员诉讼活动的主要方面,不应当是主动地进展调查,而应当是冷静地听取控辩双方的证据调查和法庭辩论。总之,法庭调查时审讯人员应当以冷静听取为主,以主动调查为辅。

因此,我们应当规定起诉书一本主义〔即公诉机关在起诉时,只能将起诉书送交法院,而不得进展证据说明,也不得记载足以使法院对被告人产生偏见的任何事项〕,使审讯人员对案件事实的认识在法庭调查及辩论过程中形成,而不是开庭之前就形成。而且审讯人员的冷静听取必须是“兼听〞,即同时听取控辩双方的证据调查和辩论,而不能偏听某一方面的一面之辞,在我国审讯人员重审问、轻听取、重听控、轻听辩的现象,要予以改变。

C审讯人员的指挥权。首先我们应当肯定审讯人员在庭审中的指挥权,这是毫无疑问的,但关键是判断指挥权的性质。

我认为,审讯人员运用指挥权,是手段而非目的。其行使指挥权的目的是充分听取控辩双方的控诉及辩护的意见,保证法庭审理的顺利进展,而不是以追究被告人的刑事责任为目的。

〔2〕控辩双方的法律地位和互相关系。在我国的刑事诉讼教材和论著中,主张公诉人与辩护人在法庭审理中居于平等地位,是大家一致的观点,也是辩诉交易制度得以建立的一个条件。

然而要真正确立这种平等,还必须在法律上设立有关的诉讼规那么来保证这一平等。A对于证据调查的范围、顺序和方法,控辩双方享有平等的恳求权。

证据调查的范围、顺序和方法的决定属审讯人员,不过审讯人员作出这种决定的根据,应当是控辩双方的恳求,而且审讯人员必须平等的对待双方的恳求,而不应偏向于任何一方。B控辩双方具有同等的问证和辩诉时机。

公诉人和辩护人对己方和对方提出的证据,有权进展问证调查,而且这种询问应当按照穿插询问规那么进展,使控辩双方在询问的秩序和次数上保持平衡,这样才能使审讯人员兼听那么明,公正下判。因此,除了控辩双方的问证陷入枝节问题或与案件无关以外,审讯人员不应限制乃至剥夺控辩以方尤其中辩方的问证时机。

3、规定新的量刑制度。辩护交易中,控方换取被告人有罪辩论的条件之一,就是承诺向法官提出有利于被告人量刑建议。

在理论中,这种承诺应当可以兑现,也就是说控方关于量刑方面的建议,除了明显非法外,根本都可以被法官所采纳,从而使被告人获得较轻的惩罚,这种交易才有可能进展下去。在这一点上,由于英美法系的检察官有着广泛的起诉裁量权以及法官的消极裁判,所以检察官的量刑建议较易被法官所采纳。

因此,我国的现行法律应当作以下几点补充:

〔1〕辩诉交易中被告人的自白应是法定从轻情节。辩诉交易的关键就在于被告人作了有罪自白以后,可以得到较轻的处分。

那么从我国现行法的规定来看,归案后如实坦白自己的罪行的,只是酌定从宽情节,而不是法定从宽情节;这样的规定,给了法官较大的自由裁量余地,不利于鼓励被告人在犯罪以后主动坦白,反而可能会导致因被告人不交待而刑讯副供现象的产生。

〔2〕注重非刑罚方法的适用。所谓非刑罚处分,是指对免除刑罚处分的犯罪人,给予刑罚以外的实体上的处分。

关于非刑罚处分方法,我国刑法第37条规定:“对于犯罪情节细微不需要判处刑罚的,可以免予刑事处分,但是可以根据案件的不同情况,予以训诫或者责令具结悔过、赔礼抱歉、赔偿损失,或者由主管部门予以行政处分或者行政处分。〞随着社会的不断进步,刑罚总是由重变轻,实现

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