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知识产权法习题及答案(硕士)一、简答题

1、发明性智力成果与工商业标志

答:发明性智力成果是人们在发明性智力活动中产生的脑力劳动的成果,而工商业标志是标示商标来源和生产经营者特定人格的区别性标识。2、不属于我国著作权法保护的对象。

答:不属于我国著作权法保护的对象重要有两类:(1)不受著作权法保护的作品。著作权第四条第一款规定:“依法严禁出版、传播的作品,不受本法保护。”(2)不合用于著作权法的对象。法律、法规、国家机关的决策、决定、命令和其他具有立法、行政司法性质的文献及其官方正式译文。时事新闻。时事新闻是指通过报纸、期刊、电台、电视台等传播媒介报道的单纯事实消息。(3)历法、通用数表、通用表格和公式。历法是指用年、月、日等方式来表达时间或者节气的措施。它们是人类的公共财产,其自身就有很强的实用性,与人们的平常生活和工作亲密有关,假如予以其著作权保护,那么就会阻碍人们的正常生活。此外,历法自身也是对客观自然的一种反应,很难有个人的创作,因此缺乏独创性。通用数表、通用表格是指在人们平常工作、生活中所积累下来普遍运用的表格。它们是人们的公共财产,不受著作权法保护。公式是指表达数字之间关系的普遍应用的式子,合用于同类的所有问题,亦不应受著作权法的保护。

3、我国著作权有哪些法定许可的规定?答:法定许可有四种状况,分别是:(1)作品在刊登后,除著作权人申明不得转载、摘编的以外,其他报刊可以转载或者作为文摘资料刊登,但应当按规定向著作权人支付酬劳。(2)录音制作者使用他人已经合法录制为录音制品的音乐作品制作录音制品,可以不经著作权人许可,但应当按照规定支付酬劳,著作权人申明不许使用的不得使用。(3)广播电台、电视台播放他人已刊登的作品,可以不经著作权人许可,但应当支付酬劳。广播电台、电视台播放已经出版的录音制品,可以不经著作权人许可,但应当支付酬劳。当事人另有约定的除外。(4)为实行九年制义务教育和国家教育规划而编写出版教科书的法定许可。

4、属于著作权法合理使用状况中的“对他人作品合适引用”的详细含义。答:为简介、评论某一作品或者阐明某一问题,在作品中合适引用他人已经刊登的作品。这种状况下的合理使用必须符合如下几种条件,第一,合适引用的目的仅限于简介、评论某一作品或阐明某一问题;第二,引用的比例必须合适。所引用部分不能构成引用人作品的重要部分或实质部分。假如引用的部分占了引用人作品的重要部分或实质部分,则不能算作合理使用,而是一种抄袭行为;第三是不得损害被引用作品著作权人的其他利益。引用的部分必须注明出处,

假如不注明出处就会成为抄袭。一种完整的出处阐明必须写清作者姓名、作品名称、出版社或者报刊名称等内容。第四,引用的作品必须是他人已经刊登的作品。5、职务作品及其著作权归属。

答:“公民为完毕法人或者其他组织工作任务所创作的作品是职务作品。”机关、团体、企事业单位工作人员,在完毕本单位任务时所创作完毕的作品就是职务作品。我国的现行著作权法中对于职务作品的归属,大体分为了二种状况:①一般状况下的职务作品,其著作权所有属于作者,单位在其业务范围内享有优先使用权。单位的优先使用权是两年,在此期间,未经单位同意,作者不得许可第三人以与单位使用相似的方式使用该作品。不过,假如在作品完毕两年内,单位在其业务范围内不使用,作者可以规定单位同意由第三人以与单位使用的相似方式使用,单位没有合法理由不得拒绝。②作者只享有签名权,其他的所有权利由单位享有。此类作品往往是某些需要大量投资方能完毕的作品,假如没有投资则创作就无法进行,而一般状况下也只有法人或者其他组织可认为此类作品提供大量的资金。此类作品有两种:A、重要利使用方法人或者其他组织的物质技术条件创作,并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品。B、法律、行政法规规定或者协议约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。6、发明的种类有哪些?

答:发明的种类包括:

(1)

产品发明和措施发明。(2)

创新发明和改善发明。(3)

基本发明和附属发明。(4)职务发明与非职务发明。但上述发明划分是最基本的,有关不一样种类发明在法律上的意义,有所不一样。

7、专利申请的原则。

答:专利申请的原则有三:(1)

先申请原则。先申请原则,指两个以上的人分别就同样的发明申请专利的,专利权予以最先申请的人。

(2)

单一性原则。单一性原则是指一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型;一件外观设计专利申请应当限于一种产品所使用一项外观设计。(3)优先权原则。申请人已经在一种组员国提出正式的专利申请后来,又在特定期限内(发明实用新型为12个月,外观设计为6个月)就同一发明向其他组员国提出申请,申请人有权规定将第一次提出申请的申请日作为后来申请的申请日,此即优先权原则。

8、什么是发明性?

答:发明性又叫发明高度、先进性、非显而易见性等。我国专利法第22条第3款规定:“发明性,是指同申请日前已经有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和明显的进步,该实用新型有实质性特点和进步。”发明不仅应当是新奇的,并且必须有进步,比已经有的技术更先进。发明不能是仅仅从既有技术中演绎出来的,而必须与既有技术有差异,具有新的实质性的进步。这种发明性、进步性对于一种相似技术领域的一般技术人员来说,不能是一望可知,显而易见的。发明性规定保护的发明和既有技术水平相比具有实质性特点和进步,假如对相似领域具有一般技术水平的人来说该发明发明是显而易见的,也就是说,是可以通过逻辑分析、推理和试验即可得出的这样的东西就不具有发明性,无法获得专利。

9、证明商标与集体商标。答:集体商标,是指以团体、协会或者其他组织名义注册,供该组织组员在商事活动中使用,以表明使用者在该组织中的组员资格的标志。证明商标,是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造措施、质量或者其他特定品质的标志。两者的区别也是明显的,如证明商标是开放性的,只要商品或服务到达规定条件的都可规定使用,集体商标必须是集体组织组员才可使用,是封闭性的;证明商标所有人自己不能使用该商标,集体商标所有人可以在自己经营的商品或服务上使用该商标。10、注册商标转让应当注意哪些问题?答:(1)转让注册商标的,商标注册人对其在同一种或类似商品或服务上注册的相似或者近似的商标,必须一并办理。(2)注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可协议的效力,但商标使用许可协议另有约定的除外。(3)共有商标不得私自转让。(4)注册商标的受让人必须保证使用该注册商标的商品或者服务的质量。11、驰名商标的认定原因及保护的详细规定答:驰名商标的认定原因有:有关公众对驰名商标的知晓程度;该商标使用的持续时间;该商标宣传工作的持续时间、程度和地理范围;该商标作为驰名商标受保护的记录;该商标驰名的其他原因。对未在我国注册的驰名商标的保护而言,商标法规定,就相似或类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或翻译他人未在中国注册的驰名商标,轻易导致混淆的,不予注册并严禁使用;对已在我国注册的驰名商标的保护而言,商标法规定,就不相似或不相类似商品申请注册的商标是复制,摹仿或翻译他人已在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标人的利益也许受到损害的,不予注册并严禁使用。12、商业秘密的构成要件。答:

商业秘密的构成要件重要有:1、秘密性。秘密性包括两方面的含义,一是客观上该信息处在秘密状态,不为公众所知悉,即该信息不能从公开渠道直接获取。二是秘密的所有人主观上将其视为秘密,采用保密措施是这种主观心理状态的体现。2、财产性。即该信息能为所有人带来经济利益或者竞争优势。具有财产价值是法律保护商业秘密的主线原因,商业秘密的财产性包括现实的经济利益,也包括潜在的通过未来使用而体现出来的经济利益。3、实用性。是指商业秘密可以实际应用并产生积极的效果。商业秘密必须可以在工业或商业活动中使用,并能发明出积极的效果,实现其经济上的价值,这种实用性体现为详细性和确定性,若商业秘密仅是抽象的模糊的原理或观念也就无从加以保护。

二、论述题

1、试述现代知识产权法律制度的作用。

答:

(1)为智力成果完毕人的权益提供法律保障,调感人们从事科学技术研究和创作文学艺术作品的积极性和发明性;

(2)为智力成果的推广应用和传播提供法律机制,促是智力成果转化为生产力,运用到生产建设上去,产生巨大的经济利益和社会效益;

(3)为国际经济技术贸易和文化艺术的交流提供法律准则,增进人类文明进步和经济发展。2、试论对著作权人权利的限制。

答:著作权人权利的限制重要有三个方面:

一是法定许可,法定许可有四种状况,分别是:(1)作品在刊登后,除著作权人申明不得转载、摘编的以外,其他报刊可以转载或者作为文摘资料刊登,但应当按规定向著作权人支付酬劳。(2)录音制作者使用他人已经合法录制为录音制品的音乐作品制作录音制品,可以不经著作权人许可,但应当按照规定支付酬劳,著作权人申明不许使用的不得使用。(3)广播电台、电视台播放他人已刊登的作品,可以不经著作权人许可,但应当支付酬劳。广播电台、电视台播放已经出版的录音制品,可以不经著作权人许可,但应当支付酬劳。当事人另有约定的除外。(4)为实行九年制义务教育和国家教育规划而编写出版教科书的法定许可。

二是合理使用,著作权的合理使用,是指著作权人以外的人,在法律规定的特定条件下,不必征得著作权人的同意,也不必向著作权人支付酬劳而使用作品的一种制度。合理使用制度重要是为了社会公众的利益,并且在合理使用的状况下一般都是为了个人学习、研究或欣赏目的,为了教育、科学研究、宗教或慈善事业等,对著作权人的财产利益影响不是很大。不过,在合理使用他人的作品时,必须尊重作者的其他合法权利,如应当指明作者的姓名、作品的名称,不得歪曲、篡改他人的作品。

著作权合理使用的条件。①合理使用的作品必须已经刊登,未刊登的作品不属于合理使用的范围。②合理使用的目的仅限于为个人学习、研究或欣赏,或为了教学、科学研究、宗教或慈善事业以及公共文化利益的需要。合理使用一般都是为了个人学习、研究或欣赏的目的,以及为了社会公共利益的需要。一般状况下合理使用是不容许用作商业性目的进行营利活动的。③合理使用他人作品时,不得侵犯著作权人的其他权利,并且必须注明作者的姓名、作品名称。在对作品进行合理使用时要注意,应当尊重作者的其他权利,包括签名权、修改权、保护作品完整权等。例如要指明作者的姓名,不得对作品进行修改,以及不能对作品进行歪曲、篡改。

三是强制许可,强制许可是指在法律规定的特定条件下,著作权人无合法理由而不容许他人使用其作品时,使用者通过向著作权行政管理部门申请获得授权而使用该作品,不必征得著作权人的同意,但应向其支付酬劳的制度。

3、试论我国著作权法的原则。

答:我国著作权法重要有三项原则:(1)保护作者权益为关键的原则。作者是创作作品的人,是社会精神财富的发明者,没有作者就不也许有任何的作品,更不也许有对作品的传播、欣赏或者运用,著作权制度也就没有存在的基础。无论在外国还是我国,都存在过只重视传播者利益而忽视作者利益的时期。这一原则在著作权法中的详细体现是,著作权法第一条即规定“保护文学、艺术和科学作品作者的著作权”。著作权法第十一条中规定“著作权属于作者”、“创作作品的公民是作者”。(2)作者、传播者与社会公众利益相协调的原则。作者是作品的创作者,理所应当享有最为充足的权利。不过,作者作为社会的一分子也应当承担一定的责任,尤其是作品作为一种文化产品,是整个社会精神财富的一部分,任何人包括作者,都不应对其垄断,以防止对社会的科学文化事业导致阻碍。我国著作权法对于作者、传播者和社会公众利益相协调原则的重要体现是该法规定的合理使用制度和法定许可制度。(3)尊重国际通例的原则。现今的国际社会在各个方面都体现出协调一致的趋势,在著作权制度方面也不例外。尤其是我国已经加入了世界贸易组织,愈加需要按照国际规则行事,建立起符合国际通例的知识产权制度。尊重国际通例的原则在我国著作权法中的体现是,计算机软件纳入著作权法进行保护、自动保护的原则、合理使用制度以及著作权保护期的规定等。

4、试论专利权的客体。

答:根据我国专利法规定,专利权的客体是发明发明,即发明,实用新型和外观设计三种。这三种客体即互相独立,又具有内在联络。发明是专利法的重要保护对象,是对产品,措施或者其改善所提出的新的技术方案;实用新型又称小发明,是对产品的形状,构造或者其结合所提出的适于工业应用的新的技术方案,而外观设计则是对产品的形状,图案,色彩及其结合所作出的富于美感并适于工业应用的新设计。但并非所有的发明发明都是专利权的客体。专利法明确规定,违反国家法律,社会公德或者危害公共利益的发明发明,科学发现,智力活动的规则和措施,疾病的诊断和治疗措施,动物和植物的品种以及用原子核变换措施获得的物质,不管其与否具有新奇性,发明性和实用性,都不能被授予专利权。

5、试分析既有技术。答:既有技术又称为已经有技术、现行技术等,它是指在申请日此前,在特定的地区和情报范围内已公开的技术知识。既有技术是处在可认为公众获知的状态。从法律状态划分,既有技术包括专利技术、非专利公知技术。处在秘密状态的技术内容,由于未加披露,公众以合法方式难以得知,不属于既有技术、公知技术。在专利法中,既有技术作为判断新奇性的客观参照物,受特定期间、地区和公开方式的限定。发明或者实用新型一旦向社会公开了,便成为既有技术。(1)公开刊登的技术,指发明或实用新型的内容以文字或其他形式在出版物上公开刊登。出版物包括书籍、报刊、录像带、磁带、光盘等,但应是向社会和公众公开的,任何人都也许波及到,至于与否有人实际接触到则不考虑。对公开刊登的技术为既有技术。(2)公开使用的技术,发明或者实用新型的技术内容向社会公开。在秘密状态下或者特定范围内的使用,不认为是公开使用。公开使用的技术是既有技术。(3)其他方式的公知的技术,包括口头公开如通过汇报、发言讲课、展出、陈列、电台、电视台广播等,也包括通过产品、模型演示使公众可以理解技术内容。以其他方式的公知的技术是既有技术。新奇性地区原则也影响对既有技术的判断。国际上有三种原则,一是绝对新奇性,它是指发明必须在全世界任何一种地方都出版物上公开刊登过、使用过。相对新奇性,它只规定在一定地区范围内,一般是在本国范围内没有公开过,就具有了新奇性。三是混合新奇性原则,即在国内外的出版物上没有公开刊登过,在国内没有使用过的技术内容就具有新奇性,具有新奇性就不构成既有技术。新奇性时间原则也影响对既有技术的判断。既有技术是一种动态的,不停发展和创新的事物。在什么时间此前的技术应作为既有技术。对时间界线的规定目前国际上重要存在两个不一样的原则:申请日原则和发明完毕日原则。绝大多数国家采用申请日(包括优先权日)原则。据此,在发明或实用新型提出申请的这一天此前,假如该技术内容已经在国内外出版物上公开刊登过,或者在国内公开使用过,就丧失了新奇性,构成既有技术。反之,就具有新奇性就不构成既有技术。6、试论企业创驰名商标和保护驰名商标的重大意义。答案:(1)将与他人驰名商标相似或者近似的商标在非类似的商品或者服务上申请注册,且也许损害驰名商标注册人的权益,从而构成《商标法》禁用条款规定的不良影响的,由商标局驳回其注册申请;已经注册的,自注册之日起5年内,驰名商标注册人可以祈求商标评审委员会予以撤销,但恶意注册的不受时间限制。(2)将与他人驰名商标相似或者近似的商标使用在非类似的商品或者服务上,且会暗示该商品或者服务与驰名商标人存在某种联络,从而也许使驰名商标注册的权益受到损害的,驰名商标可以自懂得或者应当之日起两年内,祈求工商行政管理机关予以制止。对有上述行为的,由行为地工商行政管理机关依法处理。新修订的《商标法》明保证护驰名商标。按照《与贸易有关的知识产权协议》的规定,《商标法》根据驰名商标与否在我国获得注册,对驰名商标予以不一样的保护措施:(1)未在我国注册的驰名商标的保护。《商标法》规定,就相似或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册驰名商标,轻易导致混淆的,不予注册并严禁使用。已经注册的商标,自商标注册之日起5年内,商标所有人或者利害关系人可以祈求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的,驰名商标所有人不受5年的时间限制。(2)已在我国注册的驰名商标的保护。就不相似或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益也许受到损害的,不予注册并严禁使用。已经注册的商标,自商标注册之日起5年内,商标所有人或者利害关系人可以祈求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的,驰名商标所有人不受5年的时间限制。7、试论述侵犯商业秘密的行为。

答:商业秘密权的权利特性重要有:1、商业秘密的权利为相对权。所谓的相对权,指的是权利人仅能向特定的人为一定行为或不为一定行为,也就是说在商业秘密法律关系中,权利和义务存在于特定人之间。除非法获取他人商业秘密以外,任何第三方通过研究开发甚至逆向工程,获得了该商业秘密均有使用和转让的权利,不受他人非法干涉。2、商业秘密的权利以有明确的保密规定为前提。权利人必须采用了合情合理的保密措施,并规定有关人负有保密义务,并且义务人到达了明知或应知的程度。只有这样权利人才能享有其商业秘密权。3、商业秘密的设置具有任意性。权利人可以在法律不严禁的状况下,根据自己的需要自由设置商业秘密权。对于符合法律特性的技术信息和经营信息,假如拥有者对其加以保密则也许构成商业秘密,假如拥有者对其未加保密措施则不能成为商业秘密,什么样的技术信息和经营信息作为商业秘密,可以由权利人自己决定。4、商业秘密具有无期限性和无地区性。专利权、商标专用权和著作权都是具有期限性和地区性的,而商业秘密只要具有其特性,就可以无限期地在任何地方使用。

8、授予植物新品种权的条件。答:授予植物新品种权的条件有:一是属于国家植物品种保护范围。申请品种权的植物新品种应当属于国家植物品种保护名目中列举的植物的属或者种。植物品种保护目录由审批机关确定和公布。不属于国家植物品种保护名目中列举的植物的属或种,则不具有申请品种权资格。二是新奇性。授予品种权的植物新品种应当具有新奇性。新奇性,是指申请品种权的植物新品种在申请日前该品种繁殖材料未被销售,或者经育种者许可,在中国境内销售该品种繁殖材料未超过1年;在中国境外销售藤本植物、林木、果树和欣赏树木品种繁殖材料未超过6年,销售其他植物品种繁殖材料未超过4年。三是特异性。授予品种权的植物应当具有特异性。特异性是指申请品种权的植物新品种应当明显区别于在递交申请此前已知的植物品种。特异性规定申请品种权的植物新品种具有一种或者数个明显的特性,并且这些特性可以识别和阐明。例如,梗茎或叶形有区别,或者抗病早熟等。四是一致性。授予品种权的植物新品种应当具有一致性。一致性,是指申请品种权的植物新品种通过繁殖,除可以预见的变异外,其有关的特性或特性一致。一致性与植物的生物特性相联络,它是相对于植物品种的变异性而言的。可以预见的变异重要是外界原因的影响所引起的品种某些特性的变化,例如,植株的高矮变化。这种变化是容许的,不影响一致性。五是稳定性。授予品种权的植物新品种应当具有稳定性。稳定性,是指申请品种权的植物新品种通过反复繁殖在特定繁殖周期结束时,其有关的特性或特性保持不变。稳定性与植物的生物特性相联络,反应申请品种的特异性在繁殖世代中体现稳定。六是合适的名称。授予品种权的植物新品种应当具有合适的名称,并与相似或者相近的植物属或者种中已知品种的名称相区别。该名称经注册登记后即为该植物新品种的通用名称。三、材料分析题

1、6月10日

,一年多来被闹得沸沸扬扬的“中国社科院7位专家诉北京书生数字技术有限企业侵犯著作权案”终于在北京市第一中级人民法院作出维持一审判决的终审判决后落下了帷幕,二审判决书认定:作为涉案图书的7作者,其依法享有上述作品的著作权,该著作权包括复制权、发行权和信息网络传播权等权利。但此案引起的法律思索可以说才刚刚开始。

对于图书馆的性质,人们有着大体相似的理解。图书馆的公益性是说,它是国家或者藏书单位、个人,接受国家财政拨款或者社会捐赠,完全是为了社会公众读书、学习、研究;图书馆的非获利性是说,它不能借开办图书馆之机,为单位或者个人获取经济利益,但凡办图书馆的,就不应借图书馆发财;图书馆的开放性是说,它应向全体公众开放,对任何但愿进入图书馆的人开放,不设任何限制。

有人说,网络时代大大地拉近了作者与消费者或公众的距离,在过去,作者如想把作品奉献给公众,往往必须通过出版社等媒介,伴随网络技术的发展,使作者在今天想要放弃版权或把自己的作品献给公众,只消在创作完毕后,直接把作品上载到BBS即可。不需要一种不经许可、不向作者付费、却向消费者收费(并且是获利极高的收费)的网站。

图书馆的公益性,提供内容服务的网络服务商

(ICP)的营利性,最终顾客的巨大需求,矛盾交错在一起。“数字图书馆”开办者力图把知识资源依托网络的力量,以便地传递给最终顾客,它与著作权人、最终顾客存在何种关系呢?

题目规定:分析材料中的现象阐明了什么问题?谈谈你的见解。参照答案要点:(1)

“数字图书馆”波及版权问题,总的原则是要合法合理使用著作权人的作品。

除法律另有规定外,任何单位或个人未经著作权人许可,复制、发行或通过信息网络向公众传播其作品是一种侵权行为,依法应承担责任。

(2)划清“公益数字图书馆”与“营利数字企业”的界线。

2、几年前,大型中药生产企业太极集团研制出某种市场前景广阔的药物并投入生产,但在新药面世并获得巨大效益后才发现,该药物的专利权却在浙江一家处在亏损状态的制药厂手中,尽管自己对该药物实际研制成功是在浙江这家制药厂之前,但却由于忽视了及时申请新药的专利保护而不得不面对这家药厂提出的诉讼,展开了一场旷日持久的专利官司。最终为了不失去转瞬即逝的市场,太极集团只好通过调解,出巨款吞并重组了浙江的这家亏损药厂。

有不少企业已经意识到“知识产权”这一新问题。重庆力帆集团在生产摩托车新产品的过程中,除了加大对产品研发力度之外,还根据市场上的详细状况建立有关产业的数据库,时刻跟踪和查询国内外企业研究、开发和专利的新动态,从而理解竞争对手不停变化的新动向。去年,重庆力帆集团成功地自主开发了系列电喷摩托车并在国内和产品出口国申请了专利,产品出口30多种国家,当年就创汇5200万美元。凭着这几年来相继获得的70多项专利,力帆集团发动机产销量已经跃居全国第一位。

高新技术在新经济中的领头羊作用越来越明显,抢先拥有自主知识产权已成高新技术领域竞争的焦点。但我国高新技术领域的知识产权保护状况令人担忧。

知识产权制度在我国建立时间虽短,但也有十数年的历史了,可企业管理者对知识产权知识,尤其是专利知识的理解仍然极为有限。某企事业单位领导人参与一知识产权培训班。学习结束后,他感触颇深,说:“此前要是懂得知识产权知识,我们厂该多挣多少钱啊!”一位参与培训班的工程院院士说,“此前只是认为只要企业的研发能力强就可以了,目前看来,再强的研发能力假如形成不了自主知识产权,很也许做得是无效功,投入越大,挥霍越大”。

题目规定:根据上述材料简述专利制度对于企业发展的作用?企业怎样制定专利战略?参照答案要点:问题的分析:(1)在当今经济全球化、科技进步和全球竞争加剧的状况下,知识产权成为各国获得竞争优势和提高综合国力的手段,普遍重视完善知识产权制度,重视对知识资源的发明、占有和运用。企业也积极、充足运用知识产权开展竞争。不过,与外国尤其是发达国家的企业相比,我国企业在看待知识产权保护这个问题上还存在着较大的差距。(2)我国政府与企业的应对方略:我们目前面临的重要问题就是“创新”,“仿造”不是长期之计。我国应制定知识产权战略,要保护知识产权,健全知识产权制度,没有保护,知识产权的发展就失去了支撑,但更为重要的是鼓励企业创新,加强技术的研发,将企业自主创新和技术引进有机地结合起来,并促使知识产权产业化,将知识产权转变成财富。3、“美加净”目前是我国著名的化妆品之一,其有一定的市场拥有率,也可谓是家喻户晓的。但这一品牌却有一段被“束之高阁”的经历。曾有合资企业对上海“美加净”以1200万元的价格购置其商标。购置后却不用,推出自己的品牌“露美庄臣”。致使“美加净”这一商标的信誉在消费者心目中下降。眼看自己打拼的市场就要失掉,在企业认识到这一点后,又花钱从外商手中买,但付出的代价却是巨大的。蜚声中国的美国polo品牌,其在中国品牌战略就是“商标使用许可”加“质量控制”,使其商品遍及中国的大江南北,从而获得了丰厚的市场利润。但同样是"商标使用许可”,上海的名牌自行车“永久”和“凤凰”却是滑入下坡的转折点。同样都是实行品牌战,但得到的成果却怎么会是大相径庭呢?

规定:

就上述材料放映出的知识产权问题简朴谈谈你的见解。

参照答案要点:

(1)分析我国企业在品牌使用中存在的问题。指出我国企业商标意识,尤其是名牌意识,品牌经营意识不强,这是本源。

(2)分析商标在市场竞争中的作用。

(3)实行我国民族品牌战略的对策。四、案例分析题

1、

王老师有丰富的英语教学经验,教学效果明显,区教委决定推广王老师的教训经验,指示学校进行总结。学校指派李老师协助王老师整顿其经验。李老师通过随堂听课,与王老师交谈等,写成了《王某英语教学法》的材料,经在全区推广,获得良好效果。王老师的朋友,甲出版社编辑理解此状况后提议王某将其教学措施整顿后出版。王某即将李某的材料稍加修改后以自己的名义出版。李某发现后认为自己应当是该书的作者,而不是王某,二人为此诉于法院。诉讼中,学校出来主张该作品是职务作品,学校才是真正的著作权人。

(1)该作品与否为职务作品,为何?

(2)该作品的著作权归属于谁,为何?

(3)假如李某将《王某英语教学法》刊登在期刊上,该期刊社在刊登该文时申明“未经本期刊社许可,其他报刊不得转载、摘编”,这个申明与否具有法律效力?为何?答:(1)属于职务作品。

(2)

李老师。

(3)没有。2、甲乙两人合作创作一部作品,1993年出版时,双方约定暑名次序为甲、乙。1996年甲、乙在原作的基础上共同修订准备出第二版。在该书付印之际乙未经与甲协商,即告知出版社调整签名次序,将乙签名为第一作者,甲为第二作者。图书出版后,甲见签名次序被调,便告乙侵犯了其签名权。答:不侵权,本案中乙的行为只是不些欠妥。理由是:作为合作作者,甲乙双方对作品均有签名权,即表明作者身份,在作品签名的权利。表明作者的先后次序并不影响合作作者在法律上的平等地位。故本案中乙调整签名次序虽然有误,也没侵犯甲的签名权。我国著作权法规定的签名权并未明确包括决定作者签名次序的权利;著作权法也没有将变更作者签名次序列为侵权行为。本案中甲乙双方虽对签名次序有明确约定,乙私自改动签名次序也只是违反约定的问题,而不构成对签名权的侵害。

试问:甲的主张与否成立?为何?

3、某市食品研究会的高级顾问、食品专家王某在一次由该食品研究会于

1996

年5月7

日召开的学术研讨会上,向与会代表简介了一种新的绿色食品的制备措施,并规定与会代表予以保密。会后,某食品厂工程师张某在自己厂内开始试制王某简介的食品。一种月后,试制成功,某食品厂便开始订购设备,准备生产该种食品。

1996年11月3日

,王某将自己研制的绿色食品及制备措施申请了发明专利,

1998年1月3日

王某的发明专利被中国专利局授权,

1998年2月4日

,王某致函某食品厂,规定停止生产或支付使用费。问:

(1)王某的“专利三性”与否被破坏?理由是什么?

(2)假如某食品厂要进行答辩,应当按哪一理由进行答辩?

(3)某食品厂能否继续生产已经生产的食品?为何?

(4)王某的规定与否符合法律的规定?为何?

答:(1)已破坏,发生丧失新奇性的状况。由于王某的新的绿色食品的制备措施在申请日此前在国内公开,为公众所知。又不属于专利法第24条之(二)不丧失新奇性的情形。

(2)可以以王某的绿色食品的制备措施申请日此前已经在国内口头和使用公开进行答辩。

(3)专利权被申请宣布无效前,不能继续生产,由于专利权仍是有效的。被申请宣布无效,就可以生产。

(4)符合法律规定,由于王某的绿色食品及制备措施已获发明专利,受专利法保护。4、

某大学的一位司机王师傅一直在学校司机班任专职司机,发现引起车祸发生的重要原因之一,是汽车的后视镜有一定的盲区。为了克服后视镜的盲区,王师傅探索着对汽车后视镜进行了改造。在改造的样品初步形成后,王师傅于

1994年2月8日

向中国专利局提出了实用新型专利的申请,该申请于

1995年6月16日

获得专利权。1995年8月,王师傅所在学校的校办工厂看中了王师傅的专利,便提出与王师傅进行合作,王师傅欣然应允。

1995年9月7日

,王师傅与校办工厂签定了“专利实行许可协议”,协议约定,由王师傅提供技术,校办工厂提供流动资金对王师傅的专利进行实行,实行专利获得的利润由校办工厂得70%,王师傅本人得30%,协议有效期同实用新型专利的有效期。协议签定后,校办工厂开始订购设备,购置原材料,作好制造专利产品的准备。校办工厂还把王师傅从学校司机班调入校办工厂,专职进行汽车后视镜的应用和试制工作。1996年12月14日

,第一块合格的后视镜样品终于试制成功,不过这块样品与1994年专利中的技术方案相比已经有了较大的改善。为了更好的对后视镜进行保护,王师傅规定校办工厂的领导同意其申请第二项专利,得到了校办工厂领导的容许。王师傅便以非职务发明人的身份于1997年的

1月20日

向中国专利局申请了第二项有关后视镜的实用新型专利,该申请于

1998年5月15日

被授予专利权。1999年7月,因波及与第三方的合作,王师傅和校办工厂领导意见不一,产生了分歧,双方的合作出现了危机,双方就有关专利权的归属也产生了不一样的见解,双方的分歧开始表面化,最终由王师傅所在的学校作为原告向某市中级人民法院提起了诉讼。

结合本案例提供的状况,请回答如下问题。(1)王师傅的第二项后视镜专利的专利权应当属于谁?(2)假如王师傅不再和校办工厂进行合作,校办工厂能否继续使用王师傅的两项实用新型专利?

(3)校办工厂与王师傅签定的是什么协议?答:(1)应当属于王师傅

;(2)不能

;(3)专利实行许可协议5、某法院查明:原告设计研究的高压开有关1996年7月向中国专利局提出专利申请。

1997年4月22日

,中国专利局对原告的专利申请予公告,同年8月正式授予实用新型专利权。被告是1995年5月下达产品试制任务书的。该实质任务书提出的一种产品的开发目的,末波及详细处理课题的技术方案。后来被告投入该产品制造的准备工作。1995年12月被告所在地的县工业局下达告知决定将高压隔离开关列入1996年新产品开发计划。被告1996年5月试产后的产品不仅型号、名称与原告的专利产品相似,并且产品构造也相似。

对照原被告双方生产的产品和双方编制的产品安装阐明书,以及设计图纸:

1、被告产品的重要特性与原告专利的权利规定书中权利规定的技术特性相似;

2、被告阐明书所述的产品工作原理、调整措施与原告专利阐明书的内容一致;

3、被告产品实物上的提醒标志与原告专利产品提醒标志相一致。请根据上述状况回答问题:

1、本案的焦点问题是什么,专利法对该问题是怎样规定的?

2、被告的抗辩与否成立,阐明理由。

3、提出对本案的处理意见。答:(1)本案波及先用权问题。先用权只指在专利申请日此前,第三人己经制造同样产品、使用相似措施或者己经做好制造、使用的必要准备,在专利申请被授予专利权后来,仍有继续在原有范围内制造、使用该发明发明的权利。

(2)在专利侵权诉讼中,被告辩称他享有先用权是常见的抗辩理由之一,对此法院应首先审查被告与否享有先用权。《专利法》所指的必要准备,应指技术上的准备、生产设备上的准备、完毕样品试制。本案被告在申请日此前被告1996年5月试产后的产品与原告的专利产品相似,并且产品构造也相似。也就是说,被告在原告专利申请日前,既已经制造同样产品,因此享有先用权。其抗辩理由成立。

(3)被告既然享有先用权,其在原告的专利申请公告后生产、销售与原告专利产品相似的产品,不构成侵权。6、863医院医师李某设计的"多功能喉镜"于1989年月获得实用新型专利。1991年4月李某向专利局祈求将该专利权转让给863医院,并填写了"权利转让登记祈求书"同年10月,李某又致函中国专利局,表明不一样意将其享有的专利权转让给863医院,致使李某与863医院之间的专利权转让程序并未完毕。1991年4月,863医院与理光厂签定了专利实行许可协议,863医院许可理光厂实行那某的"多功能喉镜",863医院收取理光厂13700元作为人门费。李某以863医院、理光厂侵犯专利权为由,诉至某中级法院。

原告李某认为其为"多功能喉镜"的专利权人,被告863医院未经其许可将该专利转让给

理光厂及理光厂实行该专利的行为均为侵权行为;祈求法院判令两被告

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