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文档简介

国际技术与服务贸易第三章

国际技术贸易的内容学习目标掌握专利、商标及专有技术的概念及特征了解专利与专有技术的联系与区别熟悉取得专利权、商标权的条件,以及专利、商标权的保护措施了解专有技术在国际贸易中的保护途径掌握知识产权的概念及其国际保护了解知识产权保护的国际公约和国际组织节内容一专利二商标三专有技术四知识产权及其国际保护第一节专利专利(Patent)和专利权的含义专利是指发明创造依法所享有的专属权利。这里发明创造指发明、实用新型和外观设计。专利权是指一国政府主管部门发明人的申请,经审查认为其发明符合国家法律规定的条件而授予发明人的、在一定时间内对其发明享有一种特别权利,即专有权。取得专利权者称为专利权人(Patentee)。第一节专利专利的种类专利法所称发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。技术含量最高,发明人所花费的创造性劳动最多,新产品及其生产方法、使用方法都可以申请。发明(Invention)实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。专利法对以上定义下的实用新型给以专利保护。只要涉及产品形状、结构及其结合时,有一些技术改进就可以申请。实用新型(UtilityModel)专利法所称外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。只要涉及产品的形状、图案及其结合,以及产品的颜色、形状及其结合时就可以申请。外观设计(Design)第一节专利专利权的特征地域性时间性专有性实施性第一节专利专利权的特征专有性:也称排他性、垄断性、独占性等。地域性:即空间限制。是指一个国家依照其本国专利法授予的专利权,仅在该国法律管辖的范围内有效,对其他国家没有任何约束力,外国对其专利不承担保护的义务。对其一项发明创造只在我国取得专利权,那么专利权人只在我国享有专利权或独占权。第一节专利专利权的特征时间性:是指专利权人对其发明创造所拥有的法律赋予的专有权只在法律规定的时间内有效,期限届满后,专利权人对其发明创造就不再享有制造、使用、销售、许诺销售和进口得专有权。实施性:指大多数国家要求专利权人在给予保护的国家内实施其专利,即利用其专利技术制造产品或转让其专利。第一节专利授予专利权的条件(一)具备主体资格申请专利者必须是发明人。职务发明,发明人所属单位才有权利申请。非职务发明,发明人有权利申请。一项发明若由两个或以上发明人共同创造,须由发明人共同提出申请。如果两个或以上人分别提出专利申请时,在我国采取先申请原则。第一节专利授予专利权的条件

具备主体资格申请专利者必须是发明人。职务发明,发明人所属单位才有权利申请。非职务发明,发明人有权利申请。一项发明若由两个或以上发明人共同创造,须由发明人共同提出申请。如果两个或以上人分别提出专利申请时,在我国采取先申请原则。第一节专利授予专利权的条件

VS职务发明非职务发明第一节专利

我国专利法把发明创造分为职务发明和非职务发明两类。职务发明是指,执行本单位的任务或者主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。

非职务发明非职务发明,就是指不在任何单位工作的人以及单位工作人员退职、退休一年以后所完成的发明创造,或者虽然是单位退休工作人员,但不是执行本单位的任务所完成的发明创造。

第一节专利

总之,职务发明与非职务发明的划分标准不取决于发明创造是在上班时间还是在业余时间内完成的,即使是在业余时间作出的发明也属于职务发明。第一节专利

“磁棒截流式永磁除铁器”实用新型专利权属纠纷案请求人:广州经济技术开发区某有限公司(以下称请求人)法定代表人:关××,该公司董事长地址:广州市经济技术开发区友谊路被请求人:广州市天河某有限公司(以下称被请求人)法定代表人:麦××,该公司董事长地址:广州市天河委托代理人:王××,该公司总经理秦××,广州经济技术开发区退休职工案例第一节专利

名称为“磁棒截流式永磁除铁器”(专利号:ZL962369693.2)实用新型专利的设计人王××、麦××二人在1996年5月份之前是请求人公司股东之一广州经济开发区某公司派往请求人公司工作的员工,该公司与二人鉴订了13年的劳动合同(合同期限至2008年7月21日),王××担任请求人公司的副总经理,麦××担任工程部经理,二人均具有工程师职称。案例第一节专利

请求人曾集中5名技术人员(包括王××、麦××在内)对新产品进行开发,并于1993年7月22日向国家知识产权局申请了名称为“搓板式永磁除铁器”实用新型专利,在1994年3月25日获得授权,专利号:ZL93218996.2,王××、麦××均是该专利的职务发明人之一。案例第一节专利

1996年5月,王××、麦××二人在未获得请求人批准的情况下,离开了请求人公司,并于1996年5月3日向广州市工商行政管理局天河区分局申请成立了广州市天河某有限公司(被请求人公司),法定代表人为麦××,王××担任该公司总经理。本案所争议的专利在1996年5月23日向国家知识产权局申请的,设计人为麦××和王××。案例第一节专利

根据《中华人民共和国专利法》第六条和《中华人民共和国专利法实施细则》第十条第一款第(三)项的规定,广州市知识产权局作出穗专法字[2000]第4号调处决定:(1)专利号:ZL962369693.2,名称为“磁棒截流式永磁除铁器”实用新型专利是职务发明创造,专利权归请求人所有。(2)本案调处费用3100元由被请求人承担。案例第一节专利

判决:被请求人在1996年5月23日向中国专利局提出了名称为“磁棒截流式永磁除铁器”的实用新型专利申请,1997年12月5日中国专利局经初步审查后,授予了被请求人该实用新型专利权,专利号为ZL962369693.2。授权公告号为:CN2273222Y,授权公告日为1998年1月28日。

1999年12月30日,请求人向广州专利管理局提出调处请求,要求确认被请求人向国专利局提出申请并已获授权的上述专利应属职务发明创造,其专利权应归请求人所有。案例第一节专利

本案的要点,是如何确定职务发明和非职务发明的问题。《中华人民共和国专利法》第六条第一款的规定:执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位,申请被批准后,该单位为专利权人。《专利法实施细则》第十条规定:专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造是指:(1)在本职工作中作出的发明创造;(2)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;(3)退职、退休或者调动工作后一年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称本单位的物质条件,是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。案例第一节专利

“圆盘锯噪音消除结构”专利权属纠纷案

请求人是一家香港企业,主要生产充电式工具。1988年9月请求人在东莞厚街设立东莞某科技电业厂,该厂是三来一补企业,经营手电钻、吸尘机、塑胶机壳及配件、电风筒。1997年1月1日请求人与东莞某科技电业厂签订了一份《知识产权协议》,双方同意东莞某科技电业厂在经营期限内所拥有的或者有权拥有的任何知识产权均归请求人所有。1998年初请求人向工程部下达了消除圆盘锯噪音项目的任务书,由日本经理SATOH担任总设计,工程部技术人员龙某主要负责,1998年9月确定产品的技术方案,1998年10月制造出产品。案例第一节专利

被请求人于1997年1月被东莞某科技电业厂聘为工程部主管,职责是带领工程师一起参与项目开发。1998年5月至2000年2月22日,任日文、中文翻译及联络员,负责日本人与厂方的交流、参与中日双方技术交流、技术方面的传真、信件往来的文字及口语翻译。日本经理SATCH向龙某下达消除圆盘锯噪音项目任务时,被请求人也在场。1999年5月被请求人申请了名称为“圆盘锯噪音消除结构”的实用新型专利。2000年3月3日被授予专利权,专利号为ZL99236133.8。案例第一节专利

2000年7月请求人向广东省知识产权局提出处理请求,请求事项为:

1.ZL99236133.8号专利归请求人,设计人应改为请求人企业中真正对发明做出实质性贡献的人。

2.责令被请求人以书面形式对请求人赔礼道歉,并保证如有再犯,甘愿承担一切法律后果。

3.赔偿请求人因此所支付的律师费。案例第一节专利

【处理结果】:ZL99236133.8号实用新型专利归请求人所有。不支持请求人关于ZL99236133.8号实用新型专利的设计人应改为请求人企业中真正对发明做出实质性贡献的人的请求。案例第一节专利

【要点提示】:在本案中,被请求人既不是消除圆盘锯噪音的项目负责人,也不是课题组成员,且其不再担任工程部主管职务已满一年后才申请专利,如何认定该发明创造是职务发明创造还是非职务发明创造。

本案审理人员认为:被请求人虽然不负责消除圆盘锯噪音课题的研究,但由于在该课题研究的过程中,被请求人先是担任东莞某科技电业厂工程部主管,后为工程部的日文、中文翻译,一直在接触该课题的内部技术材料,其发明创造“圆盘锯噪音消除结构”属于主要利用本单位的物质技术条件所完成的职务发明创造,申请专利的权利属于该单位,申请被批准后,该单位为专利权人。案例第一节专利授予专利权的实质条件

一项发明创造要获得专利权,必须具备一定的条件,而其中新颖性、创造性和实用性是取得专利权的实质条件,通常被称为专利“三性”。

1、新颖性:是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

第一节专利授予专利权的实质条件

2、创造性:是指申请专利的发明或实用新型与现有技术相比,具有本质上的差异。

3、实用性:是指能在工农业等各种产业中应用。凡不能在产业上应用的发明,就不具有实用性。第一节专利

案例:微软使用郑码输入法10年未付费遭起诉

中易:2007年4月,一纸诉状微软使用郑码输入法十年未付费,郑码输入法是由《英华大辞典》主编郑易里先生及其女儿郑珑共同发明的,1989年获得中国发明专利。1992年,北京中易电子公司经郑易里先生及郑珑授权,对该专利进行使用,开发、研制、设计了符合国家标准的宋体、黑体两套中文汉字字库,并获得了国家专利。

原告称,1995年,在原国家电子部的牵线下,微软确定在Windows3.2和Windows95中优先使用郑码输入法和中易字库,双方签下授权协议。原告表示,微软公司从1998年至今,在开发并投放市场的Windows98、Windows2000和WindowsXP等新产品中均预装了郑码及中易字库,至今已有10年,却未就商业使用进行任何签约,也未支付任何费用。案例第一节专利

中易认为,微软的行为已严重侵犯了公司的知识产权,因此起诉微软:侵犯“郑码”专利权和计算机软件著作权、郑码近5万条字词编码表的汇编著作权、中易字库的美术作品权和计算机软件著作权及总计4万多个字形数据的汇编著作权。

作为应对,微软在2007年5月28日委托律师向国家知识产权局专利复审委员会递交了“郑码”专利无效宣告请求,理由是郑码“不具有新颖性”、“不具有创造性”,请求专利复审委员会复审,并宣告“郑码”专利无效。同时还向法院要求中止诉讼程序。案例第一节专利

微软请求专利复审的“口头审理”原定去年10月17日进行,后延期至12月20日,才在国家知识产权局进行,当天并没有作出审定结果。

记者旁听了这次历时3个多小时的“口头审理”,微软的专利代理人拿出郑易里先生1983年在一次会议上发表的相关论文做证据,想要证明1989年获得专利授权的郑码实际上以前已经公开了,因此不具有创造性和新颖性。按照程序,现年68岁的专利权人郑珑需在1983年的郑码和1989年的郑码之间寻找不同,并能证明1989年的郑码比1983年的郑码好。案例第一节专利外观设计专利实质条件

授予专利权的外观设计,应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表或者国内外公开使用过的外观设计不相同或不相近似。第一节专利

外观设计专利侵权案

上诉人台州市凯乐电器有限公司(以下简称为凯乐公司)与被上诉人顺德市三胜家电制造有限公司(以下简称为三胜公司)因外观设计专利侵权纠纷一案,不服广东省佛山市中级人民法院(2000)佛中法知初字第46号民事判决,向本院提起上诉。

上诉人凯乐公司于2000年4月13日向广东省佛山市中级人民法院起诉,请求法院:(1)判令三胜公司立即停止生产和销售侵犯凯乐公司专利权的产品;(2)判令三胜公司赔偿凯乐公司经济损失人民币10万元;(3)判令三胜公司承担本案诉讼费用、律师费用及相关费用。案例第一节专利

其主要理由是:上诉人凯乐公司在1999年1月29日向国家知识产权局申请了“壁挂式空调加热器(A)”的外观设计专利,国家知识产权局于1999年9月18日授予专利权,专利号为ZL99302507.2。凯乐公司生产的专利产品行销全国,赢得了客户的信赖,并给凯乐公司带来了经济效益,现发现三胜公司仿冒上述专利产品并向凯乐公司客户进行销售。三胜公司的行为令凯乐公司专利产品的市场分额减少,在经济上和名誉上受到损害。

案例第一节专利

三胜公司不存在侵权行为。

事实和理由如下:(1)凯乐公司所申请专利权产品的外观设计不是凯乐公司的,在凯乐公司申请专利之前,科龙公司已于1998年9月1日将与该外观设计形状相同的产品委托凯乐公司生产、加工,凯乐公司已于同期将电加热器销售给科龙公司,且在此期间科龙公司已将含有该产品的空调销往市场(该事实有广东科龙空调器有限公司的证明;广东科龙空调器有限公司设计出的产品图纸,其型号为:DG2l—07;广东科龙空调器有限公司与凯乐公司签订采购订单为证)。(2)凯乐公司是在1998年9月10日收到科龙公司发放给其加工生产的产品图纸以后,于1999年1月29日才向专利局办理专利申请(该事实有广东科龙空调器有限公司供应部图纸接收、发放、回收登记为证)。案例第一节专利

以上事实,说明凯乐公司申请的专利缺乏专利法第二十三条“授予专利权的外观设计,应当同申请日前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同或者不相近似”的规定,三胜公司已向国家知识产权局复审委员会提出无效申请,并已被受理,请求人民法院中止本案的审理。

一审法院将本案争议的焦点确定为:(1)凯乐公司在其专利申请日前是否已公开生产销售与本专利相似的加热器,即凯乐公司的专利是否合法有效;(2)三胜公司是否构成侵权及赔偿问题。案例第一节专利

依照1992年9月4日修正的《中华人民共和国专利法》第二十三条之规定,授予专利权的外观设计,应当同申请日前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同或者不相近似。根据该规定,上诉人凯乐公司所拥有的专利号为ZL99302507.2的“壁挂式空调加热器(A)”的专利保护范围不应当包括其专利申请日前的已有公知技术。

案例第一节专利

本案上诉人凯乐公司与台州市路桥空调阀门厂在1999年1月29日之前就销售给科龙公司零件号为1411436、型号为DG21-07的产品800W电加热器,而凯乐公司于1999年1月29日向国家知识产权局申请该电加热器专利并于1999年9月18日被授予专利号为ZL99302507.2的“壁挂式空调加热器(A)”的专利,因此,上诉人凯乐公司与台州市路桥空调阀门厂在该专利申请日之前已将与该外观设计专利相同的产品DG2l-07电加热器投放市场公开销售,该外观设计已进入公有领域,属于自由公知技术。被上诉人三胜公司虽然使用了该外观设计,但由于其使用的外观设计在上诉人凯乐公司专利申请日之前就属于自由公知技术,因此被上诉人三胜公司的行为不构成侵权。案例第一节专利不予专利保护的领域

按多数国家《专利法》的规定,下列发明不授予专利权。

1、科学发现

2、智力活动的规则和方法

3、疾病的诊断和治疗方法

4、动物和植物品种

5、用原子核变换方法获得的物质

对第4项所列产品的生产方法,可依照《专利法》规定授予专利权。第一节专利专利权的期限、终止和无效期限:我国,发明专利权的期限为20年,实用新型和外观设计专利权的期限为10年,均自申请之日起算。终止:自然终止:专利权期限届满而终止;提前终止:有下列情况之一的,视为提前终止。没有按规定缴纳年费的;专利权人以书面声明放弃专利权的。无效:任何单位或个人认为该专利权的授予不符合《专利法》规定的,都可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。第一节专利专利制度的作用

实践证明,专利制度极大地刺激了技术的创新,有效地推动了世界各国的科技进步和经济繁荣。具体表现在以下几个方面:

1.激励发明创造

2.有效配置技术创新资源

3.促进技术商品化和市场化

4.创造市场公平竞争的法律环境并保护技术创新成果

5.有利于引进先进技术第二节商标商标的概念与作用

商标是指生产经营者为了使人们识别其商品,以区别于其他人所生产或销售的同种或同类的商品而使用的一种特定商业标志。商标通常由文字或图形或两者的组合所组成。商标除用于商品外,还用于服务。服务业使用的商标称为服务商标或服务标记。商标,是用以区别商品或服务来源的标志。它是根据人类生产、生活实践的需要应运而生,既是一种知识产权,一种脑力劳动成果又是工业产权的一部份,是企业的一种无形财产。第二节商标商标的作用

(1)识别商品来源的功能。或者说商标具有识别性,这是商标的基本功能、首要功能。

(2)促进销售的功能。生产经营者使用商标标明商品的来源,消费者通过商标来区别同类商品,了解商品,做出选择,这样,商标成为开拓市场,在市场上展开竞争的重要工具,这是商标的又一重要功能。

(3)保证商品品质的功能。生产者通过商标表示商品为自己所提供,服务提供者通过商标表示某项服务为自己所提供,消费者也通过商标来辨别商品或服务,对其质量做出鉴别,这种鉴别关系到生产经营者的兴衰,因此,商标的使用促使生产经营注重质量,保持质量的稳定。

第二节商标商标与其他商业标志的区别商标与厂商名称的区别从使用对象和功能来看,商标是识别商品或服务的标记,厂商名称是识别企业的名称。从数量上看,一个企业只能有一个厂商名称,却可以同时拥有和使用多个商标以表示不同的商品或服务。从时间上看,厂商名称没有法定的时间限制,而商标是有法定保护期限的。从地域性来看,在一国范围内,经注册受保护的厂商名称优势不能排除距离较远的另一个地区的企业使用相同或近似的厂商名称,而商标的权力效力在全国范围内有效。从转让方式上看,由于厂商名称和企业有着紧密地联系,所以转让时必须与企业一起转让,而对商标来说,除少数国家外,一般都规定可以单独转让。

第二节商标商标与其他商业标志的区别商标与商品名称的区别商标与商品名称既有联系又有区别。两者的区别之处在于,商标只有附着在商品包装或商品上,与商品名称同时使用,才能使消费者区别该商品的来源;商品名称是用来区别商品的不同原料、不同用途的,可以独立使用。商标是专用的、独占的,而商品名称(除特有名称外)通常是公用的。第二节商标商标与其他商业标志的区别商标与商品装潢的区别商标是生产经营者为了区分自己和他人的商品而在商品上使用的标记,而商品装潢设计则是在商品包装上用以介绍、美化产品的艺术设计和装饰;商标可以受到《商标法》保护,取得商标专用权,而商品装潢设计则不受《商标法》保护,在有些国家可获得外观设计专利权或外观设计权的保护;商标的文字图形一经推出很少改变,尤其在注册核准之后,就不能随意改变,而商品装潢设计则可以根据市场需求和消费者喜好的变化而随时改变第二节商标商标与其他商业标志的区别商标与外观设计的区别商标与外观设计虽然都是工业产权,但两者存在显著的区别,主要表现在以下三个方面:两者的性质不同。商标只附着在商品包装或商品上,不是商品的存在形式,而外观设计是商品存在的形势;两者的使用目的和作用不同。商标是用来区别不同企业(或个人)的产品或服务的,是识别的标志,而外观设计则是为了满足消费者对产品的审美方面的要求而创作的设计,是为了使商品对消费者更具有吸引力;两者的法律依据不同。商标是遵循《商标法》进行保护的,而外观设计一般采用单独立法或《专利法》获《版权法》加以保护。第二节商标商标与其他商业标志的区别商标与域名的区别识别目的不同。商标的目的是区别不同企业(或个人)的产品或服务,而域名则是用来区别不同的网络地址和电子邮件地址。独占的程度不同。在同一商标注册制度下,不同商品或服务上的相同或相近的商标可以由不同的所有人所有,而在国际互联网上,域名必须是独一无二的。构成方式不同。域名的唯一性就其整体而言,只要其中的顶级域名或二级域名不同,其二级或三级域名可以相同。这种现象与目前各个域名注册机构之间还未实现交叉审查直接相关。第二节商标商标与其他商业标志的区别商标与品牌的区别商标是一个法律概念,品牌是一个营销学概念。二者的内涵和外延都是不同的。品牌(brand)一词来源于古挪威文字brandr,它的中文意思是“烙印”,在当时,西方游牧部落在马背上打上不同的烙印,用以区分自己的财产,这是原始的商品命名方式,同时也是现代品牌概念的来源。1960年,美国营销学会(AMA)给出了对品牌较早的定义:品牌是一种名称、术语、标记、符号和设计,或是它们的组合运用,其目的是借以辨认某个销售者或某销售者的产品或服务,并使之同竞争对手的产品和服务区分开来。第二节商标商标与其他商业标志的区别商标与品牌的区别商标(trademark)是指按法定程序向商标注册机构提出申请,经审查,予以核准,并授予商标专用权的品牌或品牌中的一部分,商标受法律保护,任何人未经商标注册人许可,皆不得仿效或使用。可以看出,品牌的内涵更广一些。第二节商标商标与其他商业标志的区别商标与品牌的区别商标是品牌的一个组成部分如果把品牌比作一个巨大的冰山,商标只是冰山露出水面的一小部分。商标是品牌的一个组成部分,它只是品牌的标志和名称,便于消费者记忆识别。但品牌有着更丰厚的内涵,品牌不仅仅是一个标志和名称,更蕴含着生动的精神文化层面的内容,品牌体现着人的价值观,象征着人的身份,抒发着人的情怀。例如,可口可乐的品牌内涵远不止是“可口可乐”这几个字构成的标志和名称,它体现着美国几代人“乐观向上”的美国文化。第二节商标商标与其他商业标志的区别商标与品牌的区别第二节商标商标与其他商业标志的区别商标与品牌的区别商标是一个法律名词,品牌是一个经济名词商标和品牌都是商品的标记,商标是一个法律名词,而品牌是一个经济名词。品牌只有打动消费者的内心,才能产生市场经济效益,同时品牌只有根据商标法登记注册后才能成为注册商标,才能受到法律的保护,避免其他任何个人或企业的侵权模仿使用。商标的所有权是掌握在注册人手中的,商标注册人可以转让、许可自己的商标,可以通过法律手段打击别人侵权使用自己的商标。但品牌则植根于广大消费者心中,品牌巨大的价值及市场感召力是来源于消费者对品牌的信任、偏好和忠诚,如果一个品牌失去,失去消费者的信任,品牌则一文不值。第二节商标2010福布斯最新品牌价值排行榜1、苹果:品牌价值:574亿美元国籍:美国/行业:电脑硬件2、微软:品牌价值:566亿美元国籍:美国/行业:电脑软件

这家科技巨擎仍然代表着最具盈利能力的行业3、可口可乐:品牌价值:554亿美元国籍:美国/行业:饮料可口可乐在2009年在全球售出了124亿箱产品4、IBM:品牌价值:430亿美元国籍:美国/行业:电脑硬件&服务

IBM拥有强大的创新能力,连续17年在美国获得最多专利5、谷歌:品牌价值:397亿美元国籍:美国/行业:网络服务第二节商标2010福布斯最新品牌价值排行榜6、麦当劳/品牌价值:359亿美元国籍:美国/行业:餐饮麦当劳每天为全球超过6000万人提供服务7、通用电气/品牌价值:337亿美元国籍:美国/行业:多种经营

通用电气的品牌价值有所下降,因为其市场总值在过去10年中下降了超过3500亿美元8、万宝路/品牌价值:291亿美元母公司:奥驰亚/菲利普.莫里斯公司(Altria/PhilipMorrisInternational)国籍:美国/行业:烟草万宝路占据美国市场份额的42.8%,比其他12个品牌的香烟加起来的份额还要多9、英特尔/品牌价值:286亿美元国籍:美国/行业:电脑硬件由于企业需求的旺盛,因特尔今年第二季度的盈利是42年以来最好的10、诺基亚/品牌价值:274亿美元国籍:芬兰/行业:电信芬兰手机制造巨头每年在花费在研发上的资金达80亿美元第二节商标2010年《亚洲品牌500强》排名前10品牌1

SONY索尼日本电子电器2

HSBC汇丰银行中国香港金融3

SAMSUNG三星韩国电子电器4

CHINAMOBILE中国移动中国大陆通信服务5

ICBC中国工商银行中国大陆金融6

CANON佳能日本通信电子7

CCTV中国中央电视台中国大陆传媒8

STATEGRID国家电网中国大陆能源9

LGLG韩国电子电器10

PANASONIC松下日本电子电器第二节商标商标的分类(按照使用对象分类)制造商标。是商品的生产者、制造者在商品上使用的商标。销售商标。销售商标是商品的经营者、销售者在自己销售的商品上使用的商标。服务商标。服务商标是指用于向社会提供的服务项目上的,用以区分服务的提供者的商标。第二节商标商标的分类(按照构成要素分类)文字商标。文字商标是指以各种语言文字、字母、数字组成,不含图形成分的商标。图形商标。图形商标是由平面或立体的图形构成的商标。三维标志商标。三维标志商标又称立体商标,是以占据一定空间的立体实物,如产品的造型、产品的实体包装物等组成的商标。组合商标。组合商标是指以文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色等要素组合而成的商标,它要求商标中的各个组成部分要协调一致。各种新型商标。近年来,随着社会的进步和科技的不断发展,出现了一些新型的商标,如:全息商标、音响商标和气味商标。第二节商标商标的分类(按照构成要素分类)全息商标(HOLOGRAMSMARK):为了提供防卫水平,增加造价成本,一些企业已开始借助激光全息技术制作全息商标。此类商标的图案并无特别之处,只是必须通过一定角度光线的折射才能看见。音响商标目前只在美国等少数国家得到承认,在我国尚不能注册为商标。以音符编成的一组音乐或以某种特殊声音作为商品或服务的商标即是音响商标。如美国一家唱片公司使用11个音符编成一组乐曲,把它灌制在他们所出售的录音带的开头,作为识别其商品的标志。这个公司为了保护其音响的专用权,防止他人使用、仿制而申请了注册。气味商标就是以某种特殊气味作为区别不同商品和不同服务项目的商标。目前,这种商标只在个别国家被承认它是商标。在我国尚不能注册为商标。第二节商标世界品牌实验室(WorldBrandLab)

是一家国际化、专业性的品牌研究机构,总部在美国纽约,由1999年诺贝尔经­济学奖得主、“欧元之父”、美国哥伦比亚大学教授罗伯特·蒙代尔(RobertMundell)担任主席,全资附属于全球领先的战略咨询公司世界经­理人集团(),专家和顾问来自美国哈佛大学、耶鲁大学、麻省理工学院、牛津大学、剑桥大学等世界顶级学府,其研究成果已经­成为许多企业并购过程中无形资产评估的重要依据。案例第二节商标世界品牌实验室(WorldBrandLab)

世界品牌实验室(WorldBrandLab)也是一家奉行“独立公正”原­则的权威品牌评审机构,始终走在学术研究前沿,独创了国际领先的“品牌附加值工具箱”(BVATools)和“信任度睛雨表”(TrustBarometer)。其评估方法BVA(BrandvalueAdded)与目前通行的“经济适用法”(EconomicUseMethod)相吻合。同时,世界品牌实验室拥有一批专业的经济、金融及数理分析人才,他们大都来自欧美著名院校,具有不同的文化和背景。案例第二节商标商标译名:好名字有助走出国门

商标译名已经成为企业产品与品牌全球化的重要“脸面”,好的商标译名能让品牌一炮走红,而不成功的商标译名则可使产品的销售一落千丈。2006年4月12日,全球知名网络搜索引擎Google在北京发布其全球中文名称“谷歌”。虽然Google方面表示,“谷歌”用“诗意的方式”寓意了“丰富多彩的搜索体验”,但这惟一一个在非英语国家发布的名字却惹来很多网友的批评。某知名网站调查显示,60%的网友觉得该中文译名使得Google品牌价值受损,使其与中国的竞争对手百度相比相形见绌。一位网友留言道:“百度”取自辛弃疾的名句“众里寻它千百度”,而“谷歌”只是为了扣合Google的发音,这就比百度差了一截。案例第二节商标商标译名:好名字有助走出国门

联想集团为走国际化道路而改的译名显然提升了其品牌影响力。2003年4月,联想集团把用了10年的英文名字Legend改为Lenovo。集团总裁杨元庆在解释改名动机时说:“联想要国际化,首先需要一个在全球畅通无阻、为人喜爱的英文名字。由于Legend一字在外国很多地方已被注册,未雨绸缪,必须更改名字,为未来业务拓展做好部署。”

美国泛美航空公司的标志是以58亿美元的高价征来的。美孚石油公司拨款140万美元用于选定商标,组织心理学、语言学、社会学和统计学家耗时六年,对55个国家的语言、民俗进行调查分析,提出了10000多个草案,最后选定“埃克索”这一誉满全球的商标。案例第二节商标商标译名:好名字有助走出国门

一个好的译名不能仅满足于商标词表层的物质指称概念,而应从文化深层结构来考虑和翻译。Revlon化妆品被译为“露华浓”,出自李白描写杨贵妃的《清平词》:“云想衣裳花想容,春风扶槛露华浓。”引经据典,音义并重,十分贴切,给人一种高雅艳丽的感觉,符合女性化妆品的特点。国外一种有名的饮料Sprite,该词的原意是“调皮鬼、小妖精”。西方人觉得这个名称新鲜有趣,喜欢购买,但中国人对它却不认同。现在将它译为“雪碧”,在谐音的基础上附加了一种联想意义,让人产生凉爽、解渴的感觉。

案例第二节商标商标译名:好名字有助走出国门

由于国人十分强韧的“正名”意识,使得外国品牌进入中国时在翻译命名、遴选字眼上异常审慎、考究,力求名实相符、形意俱显。可口可乐的译名就是一个例证。尽管“可口可乐”在发音上并不十分紧扣“CocaCola”,这一点比不上日语的“口咖口拉”,但因为能充分体现出那种“美”味饮料给人带来的舒爽痛快的感受,因而在概念表达上更贴近于“CocaCola”的“原汁原味”,而这分明是“口咖口拉”所难以媲美的。案例第二节商标商标权及其内容商标权:是商标专用权的简称。指商标所有人在法律规定的有效期内,对其经商标主管机关核准注册的商标享有的独占、排他的使用和处分的权利。只有经商标局核准注册的商标,才享有商标权并依法予以保护。第二节商标商标权的内容商标使用权商标禁止权商标转让权商标许可使用权:商标续展权:我国规定注册商标的有效期限为10年。商标权期满前6个月可以申请续展,每次续展注册的有效期为10年。第二节商标商标权取得的原则国际上对商标权的确定原则1、先使用原则:美国、英国等2、先注册原则:我国及大多数国家3、无异议原则:原则上授予先注册人,但先使用人可以在规定期限内提出异议,请求撤销。第二节商标中国平安5年商标案之争败诉新闻晨报2009年5月14日讯香港终审法院前天晚上判决,中国平安在港注册的“平安”、“PingAn”商标无效,香港平安证券胜诉。这一裁决为长达5年的“平安”商标之争画上了句号。该判决意味着中国平安今后在香港参与同香港平安证券现有经营范围类似的经营活动时,将不得使用“平安”、“PingAn”商标,否则将构成侵权。记者在终审法院的审判书中看到:“香港平安证券在2003年将英文名由本来的‘PingOn’改为‘PingAn’,是因为更换管理层及普通话日渐普及”。二审法庭曾认为,香港平安证券更改英文名称,是因为香港汇丰银行在2002年入股中国平安,香港平安证券改名是刻意纵容混淆。这个推论正是中国平安2008年上诉成功的关键。

案例第二节商标中国平安5年商标案之争败诉可是,终审法院对上诉庭的这个推论表示“惊讶”,指出这个错误的推论影响了上诉庭对案件证据的评估,终审法院不予采信。判决依据“使用在先”原则。与中国内地及世界很多地方处理商标纠纷所使用的“注册在先”原则不同,香港依据“使用在先”判决此类案件。终审法院认为,虽然中国平安在2003年先于香港平安证券在香港注册“平安”、“PingAn”,但根据“使用优先”原则,香港平安证券享有“平安”、“PingAn”商标的使用权。

案例第二节商标中国平安5年商标案之争败诉在二审中,上诉法庭判决书援引《香港商标条例》,认为中国平安作为大型综合金融服务商在港以“平安”、“PingAn”商标从事经营活动,并不会对香港平安证券的商誉及业务造成损害、或对消费者造成误导及混淆。但终审法院认为,虽然香港平安证券是一家小型证券行,但这并非案件重点。重要的是,在香港开业三十多年的香港平安证券已经明显建立了自己的信誉和知名度,这和公司规模大小无关。2004年7月9日,香港平安证券向香港知识产权署商标注册处申请注册“平安”、“PingAn”两个商标,却发现这两个商标已经被中国平安于2003年8月30日抢先注册,自认为已使用“平安”品牌在先的香港平安证券遂提起诉讼。案例第二节商标中国平安5年商标案之争败诉2006年8月30日,香港高等法院原诉法庭依据“使用在先”原则,判决中国平安败诉。中国平安不服判决,申请上诉。2008年的二审认为,中国平安则作为大型综合金融服务商在港以“平安”、“PingAn”商标从事经营活动,并不会对香港平安证券的商誉及业务造成损害。依此条例,一审判决被推翻,中国平安胜诉。2009年5月14日讯香港终审法院前天晚上判决,中国平安在港注册的“平安”、“PingAn”商标无效,香港平安证券胜诉。这一裁决为长达5年的“平安”商标之争画上了句号。案例第二节商标商标权的特征首先,商标权是一种专有权(即独占权)。其次,商标权与该商标所“核定使用的商品或服务”密不可分。再次,商标权人所享有的专有权只在授予该项权利的国家内受到保护,在其他国家并无法律效力。最后,商标权也像专利权一样受时间的限制,但商标权的保护期可以通过续展无限延长。第二节商标商标权地域性特点造成的抢注始创于公元1858年清朝咸丰年间、距今已有150年历史的中华老字号“狗不理”餐饮服务类商标从日本抢注方收回。经过协商,天津狗不理集团有限公司以“象征性的转让价格”再次将其产品类商标使用权从日本另一公司收回。天津桂发祥商标被加拿大一家名为“中华老字号公司”的企业抢先注册飞鸽”在印尼被抢注案件天津创办的中华老字号“乐仁堂”商标,分别在美国、加拿大、德国、新加坡四国被抢注,商标抢注人来自中国河北。

案例第二节商标商标权的法律保护我国现行商标法的构成我国现行的商标法从广义上将主要包括以下规范性文件:

1.《中华人民共和国商标法》;

2.《中华人民共和国商标法实施条例》;

3.商标行政规章,如国家工商行政管理局颁行的《商标印制管理办法》、《驰名商标认定和管理暂行规定》、《商标评审条例》、《商标代理管理办法》等;

4.我国加入的有关商标的国际公约,如《保护工业产权巴黎公约》、《商标国际注册马德里规定》等。第二节商标商标权的法律保护商标权侵权的表现形式未经注册商标所有人的许可,在同一种商品或种类上使用与其注册商标相同或相似的商标。销售冒牌注册商标的商品伪造、擅自制造他人商标标示或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识在同一种或者类似商品上使用与注册商标标示相似的文字、图形或装潢,足以混淆或误认的故意为侵害注册商标专有权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件给他人的注册商标专用权造成其他损害的,如在商业活动中贬低或抵毁他人注册商标,损害注册商标的信誉。第二节商标欧洲商标权法对阿迪达斯的保护:阿迪达斯的三条杠谁也不能模仿?“阿迪达斯就像一只保护幼崽的母老虎,凶猛地保护着它的经典条纹设计。”美国《福布斯》杂志这样评价道。4月10日,这一德国运动品牌巨头又一次赢得了保护“幼崽”的胜利。欧盟法院的有利裁决,标志着阿迪达斯的“三条杠”霸业,向着“两条杠”、“四条杠”迈进,也标志着它的“条纹霸业”跨出德国,开始向欧盟乃至全球扩展。尽管阿迪达斯的商标为三道条纹,欧盟法院的裁决却能在法律上杜绝任何竞争对手使用两道、四道条纹的设计。法院解释说,重要的不是条纹数量,而是购买者是否会将它与阿迪达斯商标联系起来。案例第二节商标欧洲商标权法对阿迪达斯的保护:阿迪达斯的三条杠谁也不能模仿?阿迪达斯这次战胜的对象,包括C&A、H&M、MarcaMode和Vendex四大国际服装商。而为了这一纸判决,阿迪达斯已经争取了十年之久。还是在上世纪90年代末,阿迪达斯就向荷兰当地法院提起控诉,称上述四大服装商使用的两条纹设计侵犯其商标权益。对这一“疑难案件”,荷兰法院久拖未决,直到去年双方最终决定将其提交到欧盟法院。欧盟法院裁决后,该案件还将再次返回到荷兰法院,由后者判定各方的赔偿额等。

案例第二节商标欧洲商标权法对阿迪达斯的保护:阿迪达斯的三条杠谁也不能模仿?

借助这一判决,阿迪达斯甚至打败了老对手美国耐克公司。耐克2005年上市的一款短裤的接缝处使用了双平行条纹缝合,2006年1月德国科隆地方法庭就支持阿迪达斯的上诉,责令耐克停止销售这种侵权服装,并罚款100万欧元。同一期间,德国服装厂商TomTailor也因一款夹克衫袖口的两条杠设计被罚款50万欧元。在德国以外,阿迪达斯的“条纹官司”也不断发生。2003年,阿迪达斯在卢森堡起诉Fitness世界贸易公司。2005年,阿迪达斯连续向美国法庭指控拉尔夫劳伦和A&F,认为它们的两道条纹图案服装及运动鞋侵犯了自己的商标。但目前“五条杠”设计还是例外。自1966起,美国K-Swiss鞋类品牌就一直使用毫无争议的五道条纹。

案例第二节商标王老吉品牌之争

起因:1997年,广药旗下的广州羊城药业股份有限公司王老吉食品饮料分公司与香港鸿道集团有限公司签订了商标许可使用合同,合同规定,鸿道集团有限公司自当年取得独家使用“王老吉”商标生产销售红色纸包装及红色铁罐装凉茶饮料的使用权,合同有效期至2011年12月31日止,有效期15年。而广药下属企业王老吉药业则自主生产销售绿盒装王老吉。

案例第二节商标王老吉品牌之争

发展:2002年,加多宝对“王老吉”重新品牌定位后,开始大笔投入品牌推广,迅速打开市场。公开数据显示,加多宝2002-2008年销售额从2亿元上升到140亿元,创造了中国饮料的奇迹。使用同样品牌名称的广药王老吉也在同一时期内出现销售暴增。2004年,广药绿色利乐包“王老吉”销售额仅8000万元,2005年迅速升为1.5亿元,2006年则达到6.6亿元,2008年,在一些超市里,盒装王老吉也出现了脱销。

案例第二节商标王老吉品牌之争

矛盾:2011年12月31日合同到期后的品牌运作如何进行?2010年11月10日广药在北京召开“王老吉大健康产业发展规划”新闻发布会,并以“广药王老吉,中国第一品牌”为主题,展示了红罐王老吉产品及销售数据。2010年11月12日,加多宝集团网站上一份称其与广药集团毫无关系的公开声明,将两者关于“王老吉”品牌的微妙争夺战推向了台前。

案例第二节商标王老吉品牌之争

2010年11月23日,广药在广州举行“大南药”战略联盟高峰论坛,并展开了一系列的商业合作项目签约仪式。该集团最新推出“王老吉大健康”产业发展规划,面向全球寻求产业战略合作伙伴,合作方式包括产品代理、品牌授权租赁、合资合作经营等。同时将“王老吉”品牌向药酒、药妆、保健品、食品、运动器械等多个领域扩张。曾在2001年,香港鸿道集团为了能够与广药集团续签“王老吉”商标使用合同,在香港分三次给了广药集团原副董事长、总经理李益民300万港元,2005年李益民以受贿罪被一审判处无期徒刑。

案例第二节商标王老吉品牌之争

早在清朝道光年间(约1830年),王老吉凉茶便由王泽邦初创。王泽邦去世后,第三代传人便将凉茶店开到了香港、澳门,并将王老吉“橘红底杭线葫芦”的商标注册,成为第一个注册的华商商标。1949年,新中国成立后王老吉被一分为二,广州王老吉凉茶被归入国有企业,而在香港的王老吉则依然由王泽邦家族后人把持经营。目前香港王老吉总体上仍然保持着家族产业的规模,由于很早就在马来西亚、新加坡、越南、日本、澳洲、法国等30多个国家和地区注册了“王老吉”商标,公司的第五代传人王健仪手中拥有包括中国香港及海外的商标注册权。案例第二节商标王老吉品牌之争

2002年11月,广州王老吉与香港王老吉达成共识,即羊城药业“租赁”香港王老吉商标的海外使用权,双方签署了10年使用权转让协议。香港王老吉的掌门人王健仪已经声明了租约到期便不再续签。2011年3月22日王老吉传人王老吉药业董事长王健仪首度对外发声支持加多宝。硝烟顿起……案例第二节商标王老吉品牌之争

品牌运作的巨大差异——出租前广药下的王老吉年销售额约1-2亿,区域局限在两广为中心的南方省市。——出租后加多宝经营下的王老吉年销售额140亿,成为中国饮料第一品牌,1080亿的品牌价值建设中功不可没。案例第二节商标王老吉品牌之争

加多宝成功运作的主要策略重新进行产品定位,由凉茶转为饮料,并改进产品口感。大规模品牌宣传,2003年,加多宝集团在红罐王老吉的广告上投入1个多亿,发布了一系列强大的广告攻势,伴随“怕上火喝王老吉”这句耳熟能详的广告语,以及主打酒店餐饮、中高档娱乐场所的正确营销策略,红色罐装王老吉迅速打开市场。案例第二节商标王老吉品牌之争

王老吉品牌成功给广药的启示广药管理层已经制定了相应的规划。“十二五”期间的第一阶段,“王老吉”、“白云山”、“广药”、“陈李济”这4个品牌将在广药集团内被充分使用,产品方面,广药将优先使用“王老吉”、“白云山”商标,“广药”和“陈李济”商标则将被主要用在品牌和形象方面。此外,在第二阶段,广药还将启动“中一”、“潘高寿”、“敬修堂”、“奇星”品牌发展计划。案例第二节商标王老吉品牌之争

曾经的努力1995年,鸿道集团与王健仪获得红罐装王老吉凉茶的配方,但王健仪仅拥有香港及海外的商标所有权,陈鸿道转而与广州羊城药业寻求合作在内地经营。1997年,广药集团资产重组,王老吉进入了广州药业。同年2月,广药与鸿道集团签订了“王老吉商标许可使用合同”。而在拿到配方和商标使用权后,陈鸿道开始以加多宝集团为平台,在内地投资红罐王老吉凉茶业务。2002年11月,广药集团亦从王健仪手中获得了10年的“海外商标使用权”,使得广药集团的“王老吉”产品得以打通海内外市场。由此,广药集团、王老吉家族和加多宝三方正式形成三角业务关系。2004年之后,两个“王老吉”开始了“统一经营”的努力。当年3月,羊城药业改名为“王老吉药业”,恢复老字号品牌,并通过增资扩股,引入香港同兴药业为王老吉药业的战略合作伙伴。据称,鸿道集团便是同兴药业背后的实际控制人。2005年2月1日,中外合资企业“王老吉药业”正式成立,广药与同兴药业各持股48.0465%,并列第一大股东。广药和同兴药业还约定,要把海内外的王老吉商标转入到王老吉药业,打造一个世界性的民族品牌。案例第二节商标王老吉品牌之争2012年5月12日,广州药业发布公告称,中国国际经济贸易仲裁委员会已裁决,广药集团与加多宝母公司鸿道集团签订的商标使用补充协议无效,加多宝将停止使用王老吉商标。至此,这场旷日良久的中国第一商标案终于落幕,一手缔造王老吉神话的加多宝,不得不接受这个“为他人作嫁衣裳”的结局。这场争斗,看似以广药夺回“王老吉”品牌使用权大获全胜为结局,然而,果真如此吗?从过去的经营模式来看,加多宝负责红罐王老吉的品牌运营与产品营销,广药负责绿盒王老吉及其他凉茶的品牌延伸与市场销售,两家公司联而不争,相辅相成,不断提升着王老吉的品牌力量。现在双方走向决裂,且广药在红罐王老吉的生产经营、品牌运作等方面经验欠缺,不仅导致了王老吉的品牌的生硬解体,而且大大损害王老吉的品牌美誉度,王老吉的品牌可谓前途未卜。即使已有加多宝苦心经营多年的市场,离开加多宝,回到广药集团怀抱的王老吉还能火多久?现在下定论,还为时过早。案例第二节商标王老吉品牌之争

案例第三节专有技术专有技术的概念与特征专有技术还有技术诀窍、技术秘密、非专利技术等叫法,都是由英文“know-how(Ik-nowhowtodoit的缩写)”翻译而来的。目前无论是国际社会还是国内对“know-how”都没有一个统一的定义,其保护方式方法的规定也还不成体系,这种状况使人对“know-how”的理解存在困难。从总体来看,可以把专有技术的定义分为两大类,即狭义和广义的专有技术概念。第三节专有技术专有技术的概念与特征狭义的定义通常把专有技术仅限于工业目的,认为专有技术是指用于工业生产的技术知识,例如设计图纸、工艺流程、配方、公式、生产数据等等。广义的定义将专有技术的概念扩展到工业、商业和管理三个方面,认为除工业技术外,还包括生产管理和商业经营方面的知识。专有技术,是指从事生产、管理和财务等活动领域的一切符合法律规定条件的秘密知识、经验和技能,其中包括工艺流程、公式、配方、技术规范、管理和销售的技巧与经验等。第三节专有技术专有技术的条件在法律意义上,专有技术必须具备三个条件:其整体或其确切结构和内容组合是秘密的、非通常从事该信息领域工作的人们所普遍了解或容易获得的。是秘密的,因而具有商业价值。其合法拥有者已按照实际情况采取了合理措施对其予以保密。第三节专有技术专有技术的条件

据公开资料,我国商业秘密刑事案件中,60%与人才跳槽有关。而在商业秘密侵权的民事案件中,90%与人才流动有关。在接受新的员工时,大多数企业并不考虑到这个员工是否有“卖身投靠嫌疑”,甚至有些企业还干脆以能拿到原单位的商业秘密作为招收条件,对那些怀揣别人商业秘密者张开了双臂。第三节专有技术专有技术的表现形式1、文字图形形式

这种表现形式是大量的,诸如图纸、资料、照片、缩微胶卷、磁带、软盘等。2、实物形式

例如尚未公开技术的关键设备、产品的样品和模型等。3、口头或操作演示形式主要是存在于少数专家头脑中或个人笔记中的有关生产管理和操作的经验、技巧以及一些关键的数据、配方等。从技术贸易的角度来看,这种形式的专有技术十分重要,能否掌握它,往往直接关系到技术转让的成败。第三节专有技术专有技术的基本特征可传授性专有技术是一种不受法律保护的技术知识,是人类智力劳动的产物,具有非物质属性。保密性无论哪一种形式体现的专有技术,其内容一般都是秘密的,而且对生产具有一定的实用价值。专有技术是不公开的,是没经法律授权的秘密技术。经济性专有技术的经济性,也称为实用性,是指它是可以应用于生产实践并能够产生经济利益的技术知识。历史性第三节专有技术专有技术与专利的联系专有技术与专利技术都是人类创造性思维活动的成果,都是非物质形态的知识。专有技术与专利技术通常共处于实施一项技术所需的知识总体之中,即实施一项技术仅有专利技术是不能完全实施的,必须同时具有专有技术,才能使一项技术得以顺利实施。在技术贸易中,一项技术转让合同往往同时包括专有技术与专利技术许可两项内容,它们相互依存,共同完成一项技术转让交易。第三节专有技术专有技术与专利的区别法律地位不同.

专利是一种工业产权,受到国家专利法的保护。而专有技术因没有申请或不能申请专利而不受专利法保护,其主要受民法、刑法、不正当竞争法的保护;专有技术是事实上的占有,而不是法定的占有。秘密程度不同

专利是公开的,而专有技术是保密的,专有技术则不同,它完全是靠保密来加以保护,一旦公开,法律就不再给予保护。第三节专有技术专有技术与专利的区别存在时间不同.

专利的保护期限一般在10~20年之间;而专有技术的保护期限,全取决于对它的保密,只要专有技术所有人能够保密,就可以专有。技术内容的范围不同

专有技术的内容比专利的内容广泛,专有技术的内容除

用于工业生

产目的的技术之外,还包括商业、管理等有助于工业发展的技术。技术形态不同

专有技术无任何规定限制其应以何种形式表现,而专利则必须根据专利法的规定,采用专利技术说明书的书面形式。比较内容专有技术专利技术存在条件保密法律保护时效性无时间限制有时间限制,即有关法律的管辖地域保密性技术内容保密技术内容公开技术要求不一定是发明创造,但必须是成熟的、行之有效的必须有新颖性、创造性和实用性技术形态是动态的,其内容可以发展改进,是可变的是静态的,其内容是固定不变的存在方式以书面表示或存在于人们的头脑中以书面表示第三节专有技术专有技术的保护通过合同法的保护通过民事中侵权行为规则加以保护通过发布不正当竞争法加以保护通过刑法加以保护第四节知识产权的国际保护知识产权的概念知识产权作为一个具有明确法律意义的概念,是19世纪后期才产生的”。知识产权(IntellectualProperty)又称‘智力成果权’,中国台湾,则称之为智慧财产权.知识产权实际上是一种智力的成果权,它是指对科学、文化、艺术等领域从事智力活动创造的智力成果依法所享有的权利。第四节知识产权的国际保护知识产权的概念根据我国《民法通则》的规定,知识产权属于民事权利,是基于创造性智力成果和工商业标记依法产生的权利的统称。知识产权是指对智力劳动成果依法所享有的占有、使用、处分和收益的权利。知识产权是一种无形财产,它与房屋、汽车等有形财产一样,都受到国家法律的保护,都具有价值和使用价值。狭义概念上的知识产权只包括著作权、专利权、商标权、名称标记权、制止不正当竞争,而不包括科学发现权、发明和其他科技成果权。第四节知识产权的国际保护世界知识产权组织(WIPO)给的定义1967年《建立世界知识产权组织公约》规定,知识产权包括以下权利:对文学、艺术和科学作品享有的权利;对演出、录音和广播享有的权利;对一切领域的发明享有的权利;对科学发现所产生的权利;对外观设计享有的权利;对商标服务标记、厂商名称和标记享有的权利;对制止不正当竞争享有的权利;对在工业、科学、文学或艺术领域里一切其他智力活动所依靠的成果享有的权利。第四节知识产权的国际保护中华人民共和国知识产权范围《中华人民共和国民法通则》中规定了6种知识产权类型,即著作权、专利权、商标权、发现权、发明权和其他科技成果权,并规定了知识产权的民法保护制度。《中华人民共和国刑法》中,也在第七节,以八条的篇幅,确定了知识产权犯罪的有关内容,从而确定了中国知识产权的刑法保护制度。此外,《中华人民共和国专利法》、《商标法》、《著作权法》、《发明奖励条例》等单行法和行政法规也都对相关的知识产权作了规定。第四节知识产权的国际保护知识产权的特点

知识产权作为一种财产权,它与人们所拥有的普通意义上的财产权不同,它有以下基本特征:知识产权具有无形性知识产权的专有性知识产权时间与地域的有限性知识产权具有可复制性第四节知识产权的国际保护知识产权的类型按客体的性质来划分,可将知识产权分为著作权和工业产权知识产权通常是工业产权和著作权的统称。也可以说,知识产权包括工业产权和著作权两大部分。第四节知识产权的国际保护知识产权的类型工业产权工业产权是指人们在生产实践中基于智力劳动所产生的一种特殊权利,它是知识产权的重要组成部分。其中的“工业”二字,不能简单地理解为只是工业,应广义地理解为工业、农业、交通运输业、采矿业、商业、服务行业等一切产业部门。一类是发明专利、实用新型和外观设计;另一类是商标、厂商名称、商品的原产地名称以及和制造厂商或商人的企业有关的其他显著标记。如专利、商业秘密、计算机软件、数据库、集成电路布图设计等。“反不正当竞争法”也属于工业产权的保护客体。第四节知识产权的国际保护知识产权的类型版权(我国叫著作权)包括作者权和著作邻接权。如文字作品、视听作品、音乐作品、多媒体作品、科学作品,以及计算机软件等。Notice:随着科学技术的发展,出现了诸如基因工程与生物制品、集成电路布图设计等“边缘保护对象”,其保护的内容兼有工业产权和著作权的特点。第四节知识产权的国际保护知识产权的类型按主体对客体支配程度划分,可将知识产权分为自主知识产权和非自主知识产权自主知识产权,是指以基本或原创性智力成果为对象,依法获得的、具有完整、独立自主支配该成果能力的专用权。非自主知识产权,是指在原创性智力成果基础上,做出的具有重大技术进步和显著经济效益的智力成果,依法获得的、其实施受原创成果主体制约的专用权。第四节知识产权的国际保护知识产权对经济和社会发展的作用

知识产权保护为知识的创造、传播、应用及其产业提供了法律保障,从而促进创新,并带来更加广泛的技术扩散,使科学技术和整个社会不断向前发展。知识产权从法律上保护了创造者的专有权和自由支配权,从而鼓励了个人进行发明创造。随着技术创新数量的增加,技术转移的数量和规模也随之扩大,技术转移的成本尤其是直接费用也随之减少,这就促进了国际技术贸易的发展壮大,并在此基础上提升了各国乃至全世界的整体技术水平,推动了人类进步。第四节知识产权的国际保护知识产权的基本理论知识产权本质上是财产权、所有权。所有权人对占有物的支配自由不受其他人的影响或阻碍,但是所有权并不能直接增加所有权人对占有物的支配自由,而是通过排除并禁止其他人的干涉和阻碍,间接地使所有权人获得对占有物的支配自由。罗马法的先占理论财产的自

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