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文档简介

1、 HYPERLINK / 解读计算机软件爱护条例规定的法律责任计算机软件爱护条例对各个民事主体爱护软件著作权的义务和法律责任的规定,要紧集中在该条例第四章法律责任部分。但在其他章节条文也有相关规定。在法律责任一章规定的条文从分类上来看,并不都属于义务或者责任。有的则属于诉讼中或开始后的“临时措施”,如诉前禁令、诉前证据保全等。下面将这些规定分类叙述如下:(一)涉及认定违法侵权行为的法律责任知识产权法的显著特点之一,确实是其规范的侵权行为大多由法律的具体条文直接规定;在法律规定涉及侵权的行为人应当承担何种法律责任的同时,也规定了各类的侵权行为。我国专利法、商标法和著作权法差不多上如此。我国软件爱

2、护条例也不例外。与一般民事法律相应规定比较,前者规定得范围小且具体;后者则规定得宽泛,较抽象。计算机软件爱护条例规定的涉及违法侵权行为的法律责任,在该条例第二十三条和第二十四条。软件条例第二十三条规定,除中华人民共和国著作权法或者本条例另有规定外,有下列侵权行为的,应当依照情况,承担停止侵害、消除阻碍、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任:(一)未经软件著作权人许可,发表或者登记其软件的;(二)将他人软件作为自己的软件发表或者登记的;(三)未经合作者许可,将与他人合作开发的软件作为自己单独完成的软件发表或者登记的;(四)在他人软件上署名或者更改他人软件上的署名的;(五)未经软件著作权人许可,修改、翻译

3、其软件的;(六)其他侵犯软件著作权的行为。软件条例第二十四条规定,除中华人民共和国著作权法、本条例或者其他法律、行政法规另有规定外,未经软件著作权人许可,有下列侵权行为的,应当依照情况,承担停止侵害、消除阻碍、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任;同时损害社会公共利益的,由著作权行政治理部门责令停止侵权行为,没收违法所得,没收、销毁侵权复制品,能够并处罚款;情节严峻的,著作权行政治理部门并能够没收要紧用于制作侵权复制品的材料、工具、设备等;触犯刑律的,依照刑法关于侵犯著作权罪、销售侵权复制品罪的规定,依法追究刑事责任:(一)复制或者部分复制著作权人的软件的;(二)向公众发行、出租、通过信息网络传播著作

4、权人的软件的;(三)有意避开或者破坏著作权人为爱护其软件著作权而采取的技术措施的;(四)有意删除或者改变软件权利治理电子信息的;(五)转让或者许可他人行使著作权人的软件著作权的。有前款第(一)项或者第(二)项行为的,能够并处每件100元或者货值金额5倍以下的罚款;有前款第(三)项、第(四)项或者第(五)项行为的,能够并处5万元以下的罚款。计算机软件爱护条例第二十三条与第二十四条法律责任的设置是不同的,第二十四条规定的行为除承担民事责任外,同时损害社会公共利益的,能够承担罚款等行政责任。触犯刑律的,依法追究刑事责任。软件条例此条第二款规定中的“损害社会公共利益”,在实践中还需要有个便于操作的认定

5、标准。(二)涉及软件出版者、制作者、发行者、出租者的法律责任所谓出版者,是指将软件作品编辑加工后,通过复制等手段制作复制品向公众发行的自然人或者法人等。现代意义上的出版包括编、印(复制、录制)、发等三个环节,因此出版的含义应当包括发行过程中的一切行为。比如以出售、出租等形式向公众提供一定数量的作品复制件等行为,应当属于出版者的行为。然而关于软件行业来讲,其出版、制作、发行和出租各个时期又能够由不同的民事主体进行,将这些行为都归结为出版并不利于区分实践中存在的相互独立的不同行为和不同行为人的不同责任。又鉴于计算机软件的专门性,软件爱护条例也界定了制作者的地位与法律义务。这确实是讲,软件爱护条例分

6、不界定了涉及软件的出版、制作、发行和出租者的法律责任。计算机软件爱护条例第二十八条规定,软件复制品的出版者、制作者不能证明其出版、制作有合法授权的,或者软件复制品的发行者、出租者不能证明其发行、出租的复制品有合法来源的,应当承担法律责任。软件爱护条例该条规定的法源,是来自我国著作权法第五十二条的规定。著作权法第五十二条规定,复制品的出版者、制作者不能证明其出版、制作有合法授权的,复制品的发行者或者电影作品或者以类似摄制电影的方法创作的作品、计算机软件、录音录像制品的复制品的出租者不能证明其发行、出租的复制品有合法来源的,应当承担法律责任。这些法律和法规的规定,差不多上事先为出版者、制作者、发行

7、者、出租者等设置一定的法律义务。当这些义务未被履行时,这些行为主体就要承担一定的法律责任。如此就解决了在司法实践中长期存在的难题,即当行为人以不知所出版、发行等的作品为侵权品为理由抗辩时举证责任到底由谁来承担的问题。按照这些新的法律规定,当行为人所出版制作等的作品为侵权品时,行为人应当证明其出版制作等的作品有合法授权或者合法来源,假如证明不能或者不实,就由出版者等行为人承担法律责任。这些规定无疑对爱护著作权人的合法权益具有十分重要的意义。(三)涉及复制品持有人的法律责任计算机软件爱护条例第三十条使用了软件复制品持有人的概念。条例起草人的目的是要解决软件最终用户的法律责任问题,然而恰恰在那个地点

8、就引起了专门大的争议。软件条例第三十条规定,软件的复制品持有人不明白也没有合理理由应当明白该软件是侵权复制品的,不承担赔偿责任;然而,应当停止使用、销毁该侵权复制品。假如停止使用并销毁该侵权复制品将给复制品使用人造成重大损失的,复制品使用人能够在向软件著作权人支付合理费用后接着使用。该条规定引出了以下几个问题:1.关于软件复制品持有人的定义。持,汉语的本义为拿着的意思;引申义有掌握、操纵等的意思。由此而发对软件复制品的持有定义的理解,一种是指所有占有、携带等拥有软件复制品的人,不问其是否将该复制品在计算机等设备上运行,都属于软件条例第三十条所规定的持有人。另一种是指将软件复制品装入计算机等设备

9、运行而使用软件功能的行为人,而不包括仅仅持有软件复制品,未利用设备使用、运行该软件的行为人。笔者认为,第二种观点更符合条例规定的本意,法律和法规并没有将软件复制品甚至是盗版复制品与类似毒品等违禁品一样看待,持有(手中拿着、放在自己抽屉中、衣服口袋中等)它就规定为违法侵权行为。只有将软件复制品在计算机中运行使用才属于条例中规定的持有的本意。因此,关于为出版、发行而大量储藏、运输等软件复制品,并不属于最终用户的行为,不应当认为储藏、运输者未运行软件复制品就能逃脱法律责任的承担。计算机软件爱护条例在条例的第十六条使用了软件的合法复制品所有人的定义。什么缘故在条例第三十条用了软件复制品持有人的定义呢?

10、合法软件复制品所有人,应当是指向权利人或者其许可的经销商购买、同意权利人赠予和许可使用正版软件复制品的自然人、法人等民事主体。而在条例第三十条界定的持有人含义显然要宽,然而范围宽不在主体的形式上,而在主体获得持有软件复制品的形式或情形上。除前述例举的软件所有的情形外,持有还包括其他形式获得软件使用的情形。比如借他人软件复制品使用运行,用单位的正版软件使用运行,租赁软件使用,使用未经授权预装软件的计算机,使用软件复制品拾得物等等。2.关于善意软件复制品持有人的法律责任。软件条例使用了软件侵权复制品持有人主观上明白或者应当明白所持软件是否为侵权复制品为标准,而推断持有人应当承担何种法律责任的制度。

11、明白软件是侵权品而使用运行,持有人主观上应当属于有意,即明知故犯;有合理理由推论或者认定持有人应当明白其对所使用运行的软件为侵权复制品,有的是有意而掩盖真相,有的是持有人主观上存有疏忽大意等的过失,未尽慎重行事的义务而使用运行了侵权复制品。在法律上,前述持有人属于善意软件复制品持有人。相应的明白所使用运行的软件是侵权复制品的,即为恶意软件复制品持有人。软件爱护条例规定主观上不知或者没有合理理由应知的持有人,即善意持有人,对该软件的使用运行等行为不承担民事赔偿责任。然而当其一旦明白了所使用的软件为侵权复制品时,应当履行停止使用、销毁该软件的法律义务。不履行该义务,权利人能够诉请法院判决强制停止使

12、用并销毁该侵权软件。人民法院判决或者调解持有人停止使用、销毁的行为,又能够认为是持有人承担了停止使用、销毁的民事法律责任。(四)涉及软件合法复制品所有人的法律责任所谓软件合法复制品所有人,是指正版计算机软件复制品的所有人;那个地点的合法,首先是指符合我国著作权法和计算机软件爱护条例的规定。计算机软件爱护条例第十六条规定了软件合法复制品所有人享有的权利。该条规定:软件的合法复制品所有人享有下列权利:(一)依照使用的需要把该软件装入计算机等具有信息处理能力的装置内;(二)为了防止复制品损坏而制作备份复制品。这些备份复制品不得通过任何方式提供给他人使用,并在所有人丧失该合法复制品的所有权时,负责将备

13、份复制品销毁;(三)为了把该软件用于实际的计算机应用环境或者改进其功能、性能而进行必要的修改;然而,除合同另有约定外,未经该软件著作权人许可,不得向任何第三方提供修改后的软件。概括起来讲,软件爱护条例给予所有人的权利有三项:一是装入权,即依照使用需要把软件装入计算机等具有信息处理能力的装置内的权利;二是备份权,即为了防止复制品损坏而制作备份复制品的权利;三是必要修改权,即为了把该软件用于实际的计算机应用环境或者改进其功能、性能而进行必要的修改权。软件合法复制品所有人在行使上述权利的同时,也应当履行以下义务:一是不得以任何方式将备份复制品提供他人使用;二是在丧失正版软件所有权时,将备份复制品销毁

14、;三是除另有约定外,未经权利人许可,不得向任何第三方提供原来行使必要修改权而修改后的软件。当合法软件复制品所有人不履行这些义务时,权利人能够诉请人民法院判决强制履行。人民法院判决或调解软件所有人履行义务的,也确实是其承担了民事责任。(五)涉及软件开发法律责任的例外规定软件开发者应当遵守计算机软件爱护条例所有的规定,特不是第二十三条、第二十四条等规定的法律责任。如此才能在不侵犯他人软件著作权,不违反著作权法和软件爱护条例各项规定的前提下,进行软件开发工作,以幸免日后的权属不清、侵权等法律诉讼问题。然而在计算机软件爱护条例第二十九条中规定了软件开发者承担法律责任的例外。该条规定,软件开发者开发的软件,由于可供选用的表达方式有限而与差不多存在的软件相似的,不构成对差不多存在的软件的著作权的侵犯。该条规定的内容在原计算机软件爱护条例规定在第三十一条,只是原来规定构成所开发的软件与差不多存在的软件相似不构成侵权的情形要宽。按照著作权法爱护作品不爱护创意只爱护表达的差不多原理,各国关于软件爱护的法律一般都规定对软件的爱护不能扩大到开发软件所

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