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第四章 刑 法第一节 刑法的概述一、刑法的概念刑法是统治阶级为了维护其阶级利益与统治秩序,以国家的名义颁布的关于什么行为是犯罪以及如何惩罚犯罪的法律规范的总称。它反映了统治阶级的意志,是统治阶级实现阶级专政的重要工具。因而,具有鲜明的阶级性。刑法一词可以理解为广大的刑法或狭义的刑法。狭义的刑法仅仅是指刑法典,即指1997年10月1日起实行的中华人民共和国刑法;广义的刑法除了刑法典外,还包括全国人大常委会所颁布的单行刑事法规,如中华人民共和国刑法修正案及全国人民代表大会及其常委会所制定的非刑事单行法律中所包含的有关刑事法规的条文,如海关法等。二、刑法的任务我国刑法第2条明确规定:“中华人民共和国刑法的任务,是用刑罚同一切犯罪行为作斗争,以保卫国家安全,保卫人民民主专政的政权和社会主义制度,保护国家财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,维护社会秩序、经济秩序,保障社会主义建设事业的顺利进行。”据此,可以看出,我国刑法的任务包括惩罚和保护两个方面,即适用刑罚惩罚各种犯罪就是为了更好地保护国家和人民大众的利益。这两个方面是紧密结合、不可分割的一个有机整体。适用刑罚惩罚各种犯罪是为保护国家和人民大众的合法权益不受侵害;而为了有效地保护国家和人民大众的合法权益,必须正确地适用刑法以惩罚各种犯罪。三、刑法的基本原则根据刑法规定,我国的刑法基本原则有以下三个:罪刑法定原则、平等适用法律原则以及罪刑相适应原则。(一)罪刑法定原则我国刑法第3条规定:“法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。”这一规定表明了我国刑法的罪刑法定原则的最终确立。按照这一规定,某种行为是否构成犯罪,构成什么罪以及处什么刑,均有法律明文规定。也即所谓“法无明文规定不为罪,法无明文规定不处罚。”罪刑法定作为我国刑法的一项基本原则,它的精神始终贯穿于刑法的全部。例如,刑法明确规定了犯罪的概念、具体犯罪的构成要件及其法定刑、刑罚的种类和具体运用的准则等等。这有利于防止审判人员在定罪量刑问题上的随意性,也便于公民监督司法机关依法办案,为公民提供了更加坚强的法律保障。同时,为司法机关依法惩治犯罪以及保障公民的合法权益提供了坚实的法律基础。(二)平等适用法律原则我国刑法第4条规定:“对任何人犯罪,在适用法律上一律平等。不允许任何人有超越法律的特权。”这一原则是我国宪法规定的“公民在法律面前一律平等”原则在刑法中的具体体现。由于在我国的现实生活中,存在着有些人利用自己所处的地位和身份或者是利用手中的权利和金钱,把自己凌驾于法律之上,享受着超越于法律之外的特权,触犯了法律却可以逃避法律的制裁。这种人虽然是极少数,但严重破坏了社会主义的法制,致使我国刑法的公正性和严肃性受到极大的损害。因此,必须在刑法中明确提出平等适用法律原则。根据这一原则,任何一个触犯刑法的人,不论其地位有多高,身份有多么显赫,都应该平等地受到法律的制裁。(三)罪刑相适应原则我国刑法第5条规定:“刑罚的轻重,应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。”也就是说,犯罪的社会危害性的大小,决定着刑法的轻重,重罪重罚,轻罪轻罚,罪刑相应,罚当其罪。罪刑相适应原则贯穿于刑法的始终,它要求审判人员在定罪量刑时,必须做到定罪准确、量刑适当,决不允许重罪轻判或轻罪重判。只有做到罪刑相适应,才能使犯罪分子受到公正的惩罚。而公正的惩罚,又能促使犯罪分子认罪服法并接受教育改造,进而达到预防犯罪、减少犯罪的目的。四、我国刑法的效力范围刑法的效力范围,也即刑法的适用范围,是指刑法适用于什么地方,什么人和什么时间以及其是否具有溯及既往的效力。刑法的效力范围,包括刑法的空间效力和时间效力两个方面。(一)刑法的空间效力刑法的空间效力,是指我国刑法在什么地域、对什么人有效。1、我国刑法对地域的效力我国刑法第6条第1款规定;“凡在中华人民共和国领域内犯罪的,除法律有特别规定的以外,都适用本法。”根据这一规定,凡是在我国领域内犯罪的,不论是中国人还是外国人,只要没有法律特别规定的情况,一律适用我国刑法。所谓“法律有特别规定,”主要是指:(1)我国刑法第11条关于“享有外交特权和豁免权的外国人的刑事责任,通过外交途径解决”的规定。(2)我国刑法第90条关于“民族自治地方不能全部适用本法规定的,可以由自治区或者省的人民代表大会根据当地民族的政治、经济、文化的特点和本法规定的基本原则,制定变通或者补充的规定,报请全国人民代表大会常务委员会批准施行”的规定。(3)我国刑法施行后国家立法机关所制定的其他刑事法律中的特别规定。(4)我国特别行政区基本法中的相关规定。根据我国刑法第6条第2款的规定,凡在我国船舶内或航空器内犯罪的,应视为在我国领域内犯罪而适用我国刑法。根据我国刑法第6条第3款的规定,所谓在我国领域内犯罪,包括下列三种情况:(1)犯罪行为和犯罪结果都发生在我国领域以内;(2)犯罪行为发生在我国领域以内,而犯罪结果发生在我国以外;(3)犯罪行为发生在我国领域以外,而犯罪结果发生在我国领域以内。2、我国刑法对人的效力我国公民在我国领域内犯罪的,当然适应我国刑法。而我国公民在我国领域外犯我国刑法规定之罪的,根据刑法第7条第1款的规定,适用我国刑法,但是按照我国刑法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的,可以不予追究。同时,刑法第7条第2款规定,我国国家工作人员和军人在我国领域外犯我国刑法规定之罪的,适用我国刑法。外国人在我国领域内犯罪的,除享有外交特权和豁免权的以外,一律适用我国刑法。而外国人在我国领域以外对我国国家或者公民犯罪的,根据我国刑法第8条的规定,如果所犯之罪按照我国刑法规定的最低刑为三年以上有期徒刑的,可以适用我国刑法,但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。(二)刑法的时间效力刑法的时间效力,是指刑法的生效和效力终止的时间以及刑法对其生效以前的行为是否具有溯及既往的效力。刑法的溯及既往的效力,又称为刑法的溯及力,是指新的刑法能否适用于其施行以前发生的未经审判或判决未确定的行为。如果适用,就有溯及力;否则,就没有溯及力。根据我国刑法第12条第1款的规定,对于新中国成立以后现行刑法施行以前的行为,分别按照不同的原则来处置:(1)如果当时的法律不认为是犯罪的,适用当时的法律;(2)如果当时的法律认为是犯罪并且依照现行刑法的规定应当追诉的,按照当时的法律追究刑事责任,但是现行刑法不认为是犯罪或者处刑较轻的,适用现行刑法。同时,刑法第12条第2款还规定,在现行刑法施行以前,依照当时的法律已经作出的生效判决,继续有效。第二节 犯罪的概念和犯罪构成一、犯罪的概念犯罪是阶级社会所特有的一种普遍而复杂的社会现象,也是一种法律现象。我国刑法对于什么是犯罪作了科学的表述。刑法第13条规定:“一切危害国家主权、领土完整和安全,分裂国家、颠覆人民民主专政和推翻社会主义制度,破坏社会秩序和经济秩序,侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产,侵犯公民私人所有财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利,以及其他危害社会的行为,依照法律应当受刑罚处罚的,都是犯罪,但是情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。”这一规定揭示了犯罪具有以下三个基本特征:1 犯罪是危害社会的行为,即具有社会危害性。这是犯罪的最基本的特征。所谓社会危害性,是指行为损害了刑法所保护的国家、社会或公民个人的合法权益,不具有社会危害性的行为,不能认为是犯罪。而且,这种社会危害性还必须达到一定的程度,否则,也不能认为是犯罪。可见,行为的社会危害性的有无和大小,是认定犯罪,区分罪与非罪界限的法律依据。2 犯罪是违反刑法的行为,既具有刑事违法性。行为的社会的危害性表现在法律上就是违法性,而违法行为可以是违反刑法,也可以是违反民法、婚姻法、行政法等等,并非所有的违法行为都是犯罪行为。因此,是否违反刑法是区分犯罪行为与一般违法行为的一个重要依据。3 犯罪是应受刑罚处罚的行为,即具有应受惩罚性。任何违法行为都会引起相应的法律后果,违反刑法也不例外,其后果就是受到刑罚处罚。社会危害性和刑事违法性是行为应受刑罚处罚的前提条件,而应受惩罚性是行为的社会危害性和刑事违法性的必然结果。犯罪的上述三个基本特征相互联系,不可分割,缺少其中任何一个特征,都不能认为是犯罪。二、犯罪构成犯罪构成,是指刑法规定的认定某种行为构成犯罪所必须具备的客观和主观要件的总和。它包括犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体和犯罪主观方面。要确定一个人的行为构成犯罪并追究其刑事责任,必须同时具备这四个方面的要件。如果缺少其中的任何一个方面的要件,都不能构成犯罪,进而也不能要求该行为人负刑事责任。(一)犯罪客体犯罪客体,是指我国刑法所保护的而为犯罪行为所侵害的社会主义社会关系。所谓社会关系,是指人们在生产和共同生活中形成的人与人之间的相互关系。如师徒关系、婚姻关系、财产所有权关系等等。社会关系具有广泛性和复杂性,并非所有的社会关系都是由刑法来调整的,刑法只调整其中的一部分社会关系。其余的社会关系由其他法律和道德规范来加以调整。需要说明的是,只有当刑法所保护的社会主义社会关系受到犯罪行为的侵害时,才能成为犯罪客体。否则,不能称之为犯罪客体。犯罪客体与犯罪对象是两个不同的概念,不能混淆。犯罪对象是指犯罪行为侵害某种社会主义社会关系时直接遭受影响的人或物。如甲盗窃了乙的手提电脑,那么,该手提电脑就是犯罪对象,而乙对该电脑的所有权就是盗窃罪侵犯的犯罪客体。值得注意的是,同一犯罪对象有时可以体现不同的犯罪客体。如甲乙两人分别盗窃国家仓库中存放的电线和正在用于通讯的电线,犯罪对象都是电线,但是侵犯的犯罪客体却不同,甲侵犯的是国家对财产的所有权,而乙侵犯的是通信的公共安全。可见,犯罪客体决定犯罪性质。(二) 犯罪客观方面犯罪客观方面,是指危害行为和由该行为所造成的危害结果以及犯罪的时间、地点、方法(工具)等方面。任何犯罪都必须是人的行为,没有行为,就不存在犯罪。我国刑法不承认所谓的“思想犯罪”。因为仅仅有思想而没有行为,是不可能给社会造成任何危害结果的。危害行为的表现形式尽管多种多样,但其概括起来,不外乎作为与不作为这两种基本形成。所谓“作为”,是指行为人用积极的行为去实施我国刑法所禁止的危害社会的行为。我国刑法中规定的犯罪,大多数都是以作为的形式实施的,而且有些犯罪只能以作为的形式才能完成,如贪污罪、抢劫罪等。所谓“不作为”,是指行为人在能够履行自己应尽义务的情况下不履行该义务,如遗弃罪。危害结果是指危害行为给刑法所保护的社会关系所造成的具体损害事实。根据刑法的有关规定,有些犯罪把犯罪结果是否发生作为构成犯罪既逐的标准,如盗窃罪、杀人罪等;也有些犯罪只要实施了刑法所禁止的行为即构成犯罪,不论是否造成危害结果,均不影响犯罪的成立,如分裂国家罪。在分析犯罪客观方面时,还必须查明危害行为与危害性结果之间是否存在因果关系。只有当二者之间存在着内在的,合乎规律的必然联系时,行为人才具备负刑事责任的客观基础。犯罪的时间、地点、方法(工具)等,在绝大多数情况下,并不是构成犯罪的必备要件,只是在刑法有特别规定时,才成为某些犯罪构成的必要条件,如非法捕捞水产品罪。(三)犯罪主体犯罪主体时指实施危害行为并依法应负刑事责任的人。根据刑法的规定,犯罪主体分为自然人犯罪主体和单位犯罪主体两大类。1、自然人犯罪主体作为自然人犯罪主体,必须具备以下条件:(1)达到法定刑事责任年龄根据我国刑法规定,已满16周岁的人犯罪,应当负刑事责任;已满14周岁不满16周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的,应当负刑事责任。此外,我国刑法还规定,已满14周岁不满18周岁的人犯罪,应当从轻或者减轻罪。(2)具有刑事责任能力:所谓刑事责任能力,就是行为人辨认和控制自己行为的能力。一般而言,人在达到一定的年龄后就会具有这种能力的,但是有些人由于病理原因而丧失了这种能力,因而无法对自己的危害社会的行为承担刑事责任。据此,我国刑法第18条规定,精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果的,不负刑事责任。间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪的,应当负刑事责任。尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的,应当负刑事责任,但是可以从轻或者减轻处罚。同时还规定,醉酒的人犯罪应当负刑事责任。此外,我国刑法第19条规定,又聋又哑的人或者盲人犯罪,可以从轻、减轻或者免除处罚。根据我国刑法的规定,在认定某些犯罪时,作为自然人的犯罪主体除了达到法定的刑事责任年龄、具有刑事责任能力以外,还必须具有特定的身份,如果不具有这种特定的身份就不构成此罪。如徇私枉法罪的犯罪主体只能是司法工作人员。2、单位犯罪主体根据我国刑法规定,公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,单位就是犯罪主体,应当负刑事责任。刑法对单位犯罪实行“两罚制”,即对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他责任人员判处刑罚。但是刑法分则和其他法律另有规定的,依照规定。(四)犯罪主观方面犯罪主观方面,是指犯罪主体对其实施的危害行为及其危害结果所持的心理态度。它包括故意和过失两种表现形式。我国刑法不承认“客观归罪”,因而,不能仅仅因为某人实施了某种危害行为并因此造成了某种危害结果,就追究其刑事责任。我们还应该查明此人是否具有犯罪的主观要件,也即是否出于故意或者过失。只有当犯罪的客观要件与主观要件同时具备,才能要求形为人负刑事责任。我国刑法第14条规定:“明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。”据此,故意犯罪分为两种:一种是直接故意,即行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果发生。另一种是间接故意,即行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且放任这种结果的发生。这两种故意犯罪尽管行为人都明知自己的行为会发生危害社会的结果,但不同的是,直接故意是希望结果的发生,表现为积极追求的态度;而间接故意是放任结果的发生,也即对结果发生与否采取听之听之、漠不关心的态度。因此,一般情况下,直接故意犯罪比间接故意犯罪的社会危害性更大。我国刑法第15条规定:“应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免,以致发生这种结果的,是过失犯罪。”据此,过失犯罪也分为两种:一种是疏忽大意过失,即行为人应当预见到自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,以致发生了这种结果。另一种是过于自信的过失,即行为人已经预见到自己的行为可能发生危害社会的结果,但轻信能够避免,以致发生了会这种结果。由于过失犯罪的行为人主观上并没有危害社会的意图,因此,刑法明确规定,犯过失罪,只有在法律规定的情况下才负刑事责任。值得提醒的是,过于自信的过失与间接故意有相似之处,即两者都预见到自己的行为可能发生危害社会的结果,而且都不是希望该结果发生。两者的不同之处在于:过于自信过失的行为人凭借一定的主客观条件和措施,认为自己能够避免这种结果的发生,即危害结果的发生违背了行为人的意志;而间接故意的行为人对这种结果的发生则从未想过如何避免,即危害结果的发生与否都不违背行为人的意志。根据我国刑法第16条规定,行为人虽然在客观上造成了某种损害结果,但行为人不是出于故意或者过失,而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的,属于意外事件,行为人对此不负刑事责任。此外,犯罪主观方面还包括犯罪的目的和动机。犯罪的目的是指犯罪人希望通过实施危害行为实现某种危害结果的心理态度。犯罪目的只存在于直接故意的犯罪中。有的犯罪以具有一定的犯罪目的作为其犯罪构成的必要条件。犯罪动机是指促使犯罪人实施犯罪行为的内心起因。犯罪动机虽然不是构成犯罪的必备要件,但对于正确量刑具有一定的意义。第三节 正当防卫和紧急避险一、正当防卫正当防卫是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,所采取的制止不法侵害并对不法侵害人造成损害的行为。正当防卫是法律赋予公民与违法犯罪行为作斗争的一项权利,因此,不仅不承担刑事责任,而且应当受到鼓励。但是,实施正当防卫行为必须符合我国刑法的规定,具备以下条件:1、必须要有不法侵害行为的发生。这是正当防卫的前提条件。所谓不法侵害行为,主要是指犯罪行为,同时也包括其他违法行为,如违反治安管理处罚条例的行为。2、必须是正在进行的不法侵害。也就是说,如果不法侵害行为尚未开始,或者不法侵害行为已经结束,就不能再实行正当防卫了。3、必须是为了使刑法所保护的合法权益免受不法侵害。如果行为人是为了侵害他人的目的,故意挑逗对方攻击自己,然后再以防卫的名义加害对方,就不是正当防卫,而是“防卫挑拨”,属于故意犯罪。4、必须是针对不法侵害者本人实施正当防卫。也就是说,正当防卫只能损害不法侵害者的利益,而不能损害其他第三人的合法权益。5、不能明显超过必要限度造成重大损害。所谓“明显超过必要限度”,是指客观事实清楚地表明防卫行为已经显然超越了制止不法侵害行为所需要的界限范围。另外,我国刑法还规定,“对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪,采取防卫行为,造成不法侵害人伤亡的,不属于防卫过当,不负刑事责任。也就是说,对上述特定的不法侵害行为,任何公民都有实行无限防卫的权利。根据我国刑法规定,如果正当防卫明显超过必要限度造成重大损害,属于防卫过当,应当负刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚。二、紧急避险紧急避险,是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险,不得已而采取的损害另一个较小的合法权益的行为。紧急避险虽然给国家、公共利益或者他人利益造成一定的损害,但是其目的在于保护国家、集体或公民个人的更大的利益,因而是合法的,不负刑事责任。但是,紧急避险行为必须符合我国刑法的规定,具备以下条件:1、必须是为了使刑法所保护的合法权益免受正在发生的危险。这种危险可以来自人的危害行为、动物的侵袭,还可以来自于自然灾害。2、必须是正在发生的危险。也就是说,对于已经过去的或者尚未到来的危险,都不能实行紧急避险。3、必须是在迫不得已的情况下才能实施。即如果还有其他的办法可以避免危险,就绝不能采取紧急避险。4、不能超过必要限度造成不应有的损害。由于紧急避险是以损害一种合法权益的办法来保护另一种合法权益的,因此,被损害的利益必须小于被保护的利益。只有这样,才是合理、合法的。根据我国刑法规定,如果紧急避险超过必要限度造成不应有的损害,属于避险不当,应当负刑事责任,但应当减轻或者免除处罚。另外,根据我国刑法的规定,在职务上、业务上负有特定责任的人,不得因避免本人的危险而实行紧急避险。如消防队员不能借口避免被烧伤而逃离火场。第四节 故意犯罪过程中的犯罪形态故意犯罪过程中的形态主要表现为两种。一种是犯罪的完成形态,即犯罪的既遂;另一种是犯罪的未完成形态,即犯罪预备、犯罪未遂和犯罪中止。一、犯罪既遂犯罪既遂,是指犯罪分子的行为已经具备了刑法所规定的某种犯罪的全部要件。根据我国刑法的规定,犯罪既遂主要有以下三种类型:1、结果犯。即以发生特定的犯罪结果作为构成犯罪既遂的标准。如故意杀人罪是以被害人死亡作为认定犯罪既遂的客件要件。2、行为犯。即以刑法所禁止的危害行为的实行作为构成犯罪既遂的标准,而不问危害结果是否发生。如煽动颠覆国家政权罪是以行为人实行了煽动颠覆国家政权的行为作为认定犯罪既遂的客观要件。3、危险犯。即以造成足以发生某种严重的危害结果的危险状态作为构成犯罪既遂的标准。如破坏交通设备罪是以行为人的破坏行为造成足以使交通工具发生倾覆、毁坏的危险作为认定犯罪既遂的客观要件。对既遂犯的处罚,我国刑法分则都作了明确的规定。二、犯罪预备犯罪预备,是指为了犯罪准备工具、制造条件的行为。犯罪预备应具备以下特征:1、行为人主观上具有犯罪的故意。实施犯罪预备行为的目的就是为了顺利实现犯罪意图,一般而言,经过精心准备的犯罪更容易得逞。2、行为人客观上实施了犯罪的预备行为。犯罪预备的表现形式可以概括两种:一种是准备工具,如为了杀人而准备凶器。另一种是制造条件,它包括除了准备工具之外的所有为实施犯罪而作的准备工作,如商议犯罪计划,跟踪被害人等等。3、由于行为人意志以外的原因而使犯罪行为被迫停止。也就是说,如果是行为人自己主动放弃犯罪的,就不是犯罪预备,而是犯罪中止。此外,应该把犯罪预备同犯意表示区别开来。犯意表示是指行为人用文字或者口头的形式将其犯罪意图表露出来,它属于人的思想范畴。由于犯意表示不会产生任何危害结果,因而不构成犯罪。由于犯罪预备行为还没有给社会造成实际的危害结果,因此,我国刑法规定,对于预备犯,可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。三、犯罪未遂犯罪未遂,是指已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞。犯罪未遂应具备以下特征:1、行为人已经着手实施刑法规定的某种具体犯罪构成要件的行为。这是区分犯罪未遂与犯罪预备的主要标志。如盗窃犯已开始撬他人的门锁。2、犯罪未得逞。这是区分犯罪未遂与犯罪既遂的主要标志。所谓未得逞,是指行为人没有完成构成某一犯罪的全部要件,如故意杀人犯未能致他人死亡。3、犯罪未得逞是由于犯罪分子意志以外的原因。这是区分犯罪未遂和犯罪中止的主要标志。如犯罪分子在食物中投了毒以后,被害人因故未吃。我国刑法规定,对于未遂犯可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。四、犯罪中止犯罪中止,是指在犯罪过程中,自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果的发生。犯罪中止有两种情况:(一)未实行终了的中止,即在犯罪过程中自动放弃犯罪,从而防止了犯罪结果的发生。未实行终了的中止应具备以下特征:1、犯罪中止必须发生在犯罪过程中。即犯罪尚处在预备或者着手实行阶段,犯罪行为还未结束。2、必须是自动放弃犯罪。即犯罪分子出于自己的意志而主动放弃可能继续进行下去的犯罪行为。(二)实行终了的中止,即犯罪行为虽然已实施完毕,但在犯罪结果发生之前自动有效地防止了犯罪结果的发生。构成这种犯罪中止的唯一条件是自动有效地防止了犯罪结果的发生。如果犯罪分子虽然采取了积极地防止措施,但未能实际阻止犯罪结果的发生,则构成犯罪既遂,其积极的补救行为只能作为量刑情节予以考虑。由于犯罪中止的行为人在主观恶性程度和对社会危害性程度已经减小或者消失。因此,我国刑法规定,对于中止犯,没有造成损害的,应当免除处罚;造成损害的,应当减轻处罚。第五节 共同犯罪一、共同犯罪的概念共同犯罪,是指二人以上共同故意犯罪。构成共同犯罪应具备以下特征:1、犯罪主体必须是两个或两个以上达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人。如果虽然有多人共同实施了犯罪,但其中只有一人具备犯罪主体资格,则不能以共同犯罪论。2、客观方面必须具有共同的犯罪行为。所谓共同的犯罪行为,是指各共同犯罪人在实施某一犯罪时,虽然有分工以及参与程度的不同,但都是指向同一个目标,他们相互联系,密切配合,他们的合作行为是造成犯罪结果发生的原因。3、主观方面必须具有共同的犯罪故意。所谓共同的犯罪故意,是指各共同犯罪人知道自己是在与他人一起实施犯罪行为,认识到他们的犯罪行为会发生某种危害结果,并且希望或者放任这种危害结果的发生。二、共同犯罪人的种类及其刑事责任我国刑法根据各共同犯罪人在共同犯罪过程中所起的作用,将共同犯罪人分为主犯、从犯、胁从犯和教唆犯四种,并且对这四种人的刑事责任分别作了原则规定。(一)主犯主犯,是指组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或者在共同犯罪中起主要作用的人。主犯可以表现为以下三种:1、组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子,即犯罪集团的首要分子。2、聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子,即聚众犯罪中的首要分子。3、在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。根据主犯在共同犯罪中所起的作用和所具有的社会危害性,我国刑法明确规定,对于组织、领导犯罪集团的首要分子,按照所犯的全部罪行处罚;而对于其他主犯,则应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。(二)从犯从犯,是指在共同犯罪中起次要或者辅助作用的人。从犯可以表现为以下二种:1、在共同犯罪中起次要作用的犯罪分子。即直接参加实行犯罪,但在整个犯罪活动过程中所起的作用比较小。如在共同盗窃犯罪中负责望风。2、在共同犯罪中起辅助作用的犯罪分子。即虽然没有直接参加实行犯罪,但是为共同犯罪的实施创造了有利的条件。如提供作案工具,传递相关的作案信息等。根据从犯在共同犯罪中所起的作用,我国刑法规定,对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。(三)胁从犯胁从犯,是指被胁迫参加犯罪的人。胁从犯主观上是不愿意参加犯罪的,只是迫于他人的暴力威胁或者精神强制而参加了犯罪。行为人虽然并非自愿,但最终决定参加犯罪毕竟是出自其自由意志的选择,所以仍应对自己的犯罪行为负责。由于胁从犯在共同犯罪中所起的作用比较小,尤其是主观恶性和社会危害性程度在共同犯罪中都是最小的。因此,我国刑法规定,对于胁从犯,应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。(四)教唆犯教唆犯,是指教唆他人犯罪的人。构成教唆犯应具备以下两个特征:1、客观方面有引起他人产生犯罪意图的教唆行为,如劝说、利诱、激将等。2、主观方面具有教唆他人犯罪的故意。我国刑法规定,对于教唆犯,应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚;教唆不满18周岁的人犯罪的,应当从重处罚;如果被教唆的人没有犯被教唆的罪,对于教唆犯,可以从轻或者减轻处罚。第六节 刑罚一、刑罚的概念和目的刑罚是审判机关以国家的名义,对犯罪分子实行惩罚的一种强制方法。刑罚和犯罪是密切地联系在一起的,犯罪是刑罚的前提,而刑罚则是犯罪的法律后果。在我国,刑罚作为国家强制方法的一种,同其他国家强制方法如行政性的、民事上的等其他强制方法有着显著的区别,主要表现为:1、刑罚是最严厉的强制方法,它不仅可以剥夺犯罪分子的财产权利、政治权利和人身自由,甚至可以剥夺其生命。这是其他任何一种国家强制方法所不及的。2、刑罚只能适用于犯罪分子,而对于未达到犯罪程度的违法行为只能适用相应的其他法律制裁措施。3、刑罚只能由人民法院依法适用。审判权只能由人民法院独立行使,其他任何机关、团体或者个人都无权适用刑罚。我国刑罚适用的目的是预防犯罪,它包括特殊预防和一般预防两个方面。特殊预防,是指通过惩罚和教育改造犯罪分子,使之改恶从善,不再危害社会。此外,对极少数罪大恶极的犯罪分子适用死刑,使之不能继续危害社会,这也是特殊预防的一种表现形式。一般预防,是指通过惩罚犯罪,警戒社会上的不稳定分子,防止他们走上犯罪道路。同时,也教育和鼓励广大公民自觉守法,勇于同违法犯罪行为作斗争。特殊预防和一般预防是密切结合、相辅相成的,人民法院对每一个犯罪分子适用刑罚,既是为了达到特殊预防的目的,同时也是为了达到一般预防的目的。二、刑罚的种类我国的刑罚分为主刑和附加刑两大类。主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑五种。附加刑包括罚金、剥夺政治权利和没收财产三种。主刑只能独立适用,而附加刑既可以独立适用,也可以同主刑合并适用。此外,对于犯罪的外国人,可以独立或者附加适用驱逐出境。(一)主刑1、管制管制,是指对犯罪分子不实行关押,但限制其一定的自由,在公安机关的管束和群众的监督下进行改造的刑罚方法。管制是我国刑法所独创的一种刑罚方法,它只适用于罪行较轻、不需要关押的犯罪分子。管制的期限为3个月以上2年以下,数罪并罚时最高不得超过3年。管制的刑期从判决执行之日起计算;判决执行前先行羁押的,羁押1日折抵刑期2日。被判处管制的犯罪分子在执行期间,应当遵守下列规定:(1)、遵守法律、行政法规,服从监督;(2)、未经执行机关批准,不得行使言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利;(3)、按照执行机关规定报告自己的活动情况;(4)、遵守执行机关关于会客的规定;(5)、离开所居住的市、县或迁居,应当报经执行机关批准。对于被判处管制的犯罪分子,在劳动中应当同工同酬。被判处管制的犯罪分子,管制期满,执行机关应即向本人和其所在单位或者居住地的群众宣布解除管制。2、拘役拘役,是指短期剥夺犯罪分子的人身自由,并就近实行劳动改造的刑罚方法。它适用于罪行较轻而又不需要短期关押的犯罪分子。拘役的期限为1个月以上6个月以下,数罪并罚时最高不能超过1年。拘役的刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押1日折抵刑期1日。被判处拘役的犯罪分子,由公安机关就近执行。在执行期间,被判处拘役的犯罪分子每月可以回家一至两天;参加劳动时,可以酌量发给报酬。3、有期徒刑有期徒刑,是指剥夺犯罪分子一定期限的人身自由,并强制其劳动改造的刑罚方法。有期徒刑的适用范围最为广泛,可以适用于任何一种犯罪。有期徒刑的刑期为6个月以上15年以下,数罪并罚时最高不得超过20年。有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押1日折抵刑期1日。4、无期徒刑无期徒刑,是指剥夺犯罪分子终身自由,并强制其接受劳动改造的刑罚方法。无期徒刑主要适用于那些罪行严重但不必判处死刑,而又需要永久与社会隔离的犯罪分子。根据我国刑法规定,被判处有期徒刑和无期徒刑的犯罪分子,在监狱或者其他执行场所执行;凡有劳动能力的,都应当参加劳动,接受教育和改造。在服刑期间,如果被判处无期徒刑的犯罪分子确有悔改或者立功表现,可以减为有期徒刑或者得到假释。5、死刑死刑是剥夺犯罪分子生命的刑罚。它是我国最为严厉的一种刑罚,只适用于罪大恶极的犯罪分子。对于死刑的适用,我国刑法始终贯彻谨慎适用、尽量少杀、严格复核的原则。主要表现:(1)对犯罪分子的时候不满18周岁的人和审判的时候怀孕的妇女,不适用死刑。(2)对死刑的适用规定了严格的复核程序。(3)独创了死刑缓刑执行的制度。即对应当判处死刑、但还不是必须立即执行的犯罪分子,可以判处死刑同时宣告缓期2年执行。被判处死刑缓期2年执行的犯罪分子,在死刑缓期执行期间,如果没有故意犯罪,2年期满后,减为有期徒刑;如果确有重大立功表现,2年期满后,减为15年以上20年以下有期徒刑;如果故意犯罪,查证属实的,由最高人民法院核准,执行死刑。(二)附加刑1、罚金罚金是指强制犯罪分子向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。单处罚金,一般只适用于较轻的犯罪,并处罚金,一般适用于较重的犯罪。根据我国刑法规定,罚金的数额,应当根据犯罪情节确定。罚金在判处指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的人,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸确实有困难的,可以酌情减少或者免除。2、剥夺政治权利剥夺政治权利是指剥夺犯罪分子参加管理国家和政治活动权力的刑罚方法。附加剥夺政治权利,主要适用于重罪,单独适用时,以刑法分则规定该种犯罪可以单独判处剥夺政治权利为限。剥夺政治权利是剥夺下列权利:(1)选举权和被选举权;(2)言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利;(3)担任国家机关职务的权利;(4)担任国有公司、企业,事业单位和人民团体领导职务的权利。根据我国刑法的规定单处剥夺政治权利,或者判处拘役、有期徒刑附加剥夺政治权利的,剥夺政治权利的期限为1年以上5年以下;判处管治附加剥夺政治权利的,剥夺政治权利的期限与管制的期限相等并同时执行;判处无期徒刑、死刑的,剥夺政治权利终身;死刑缓期2年执行减为有期徒刑的或者无期徒刑减为有期徒刑的,附加剥夺政治权利的期限该为3年以上10年以下。判处拘役、有期徒刑附加剥夺政治权利的刑期,从拘役、有期徒刑执行完毕之日或者假释之日起计算;剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。3、没收财产没收财产,是指将犯罪分子个人所有财产的一部或者全部强制无偿地收归国有的刑罚方法。它主要适用于危害国家安全罪和情节较严重的贪财图利的犯罪。我国刑法规定,没收财产仅限于没收犯罪分子本人所有的财产,不得没收属于犯罪分子家属所有的或者应有的财产。如没收犯罪分子的全部财产,则应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必要的生活费用。没收财产以前犯罪分子所负的正当债务,需要以没收的财产偿还的,经债权人请求,应当偿还。三、刑罚的具体运用(一)量刑量刑,是指人民法院依法对犯罪分子裁量决定刑罚的审判活动。定罪和量刑是刑法所要解决的两大主要问题,也是刑事审判活动的主要内容。根据我国刑法第61条规定,对犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、性质,情节和对于社会的危害程度,依照刑法的规定判处。也就是说,量刑必须遵循以事实为依据,依法律为准绳的原则。(二)累犯、自首和立功1、累犯累犯是指因犯罪受过一定刑法处罚,在刑法执行完毕或者赦免以后,在法定期限内又犯一定之罪的犯罪分子。我国刑法把累犯分为一般累犯和危害国家安全罪累犯两种。一般累犯是指因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚,刑罚执行完毕或者赦免以后,在5年以内再次故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的犯罪分子。危害国家安全罪累犯是指因犯危害国家安全罪被判处刑罚,在刑罚执行完毕或者赦免以后的任何时候再一次犯危害国家安全罪的犯罪分子。由于累犯的主观恶性程度较为严重,因此,我国刑法规定,对于累犯,应当从重处罚。2、自首自首,是指犯罪分子在犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行,并接受国家的审判的行为。可见,构成自首应当具备以下三个条件:(1)自动投案,即在犯罪以后犯罪分子及其犯罪事实未被司法机关发现,或者虽已被发现,但犯罪分子尚未被捉拿归案时,自动向司法机关投案。(2)如实交待自己的罪行。如果避免就轻,企图蒙混过关,不能认为是自首。(3)愿意接受国家的审判。如果投案以后又拒绝接受审查和裁判的,不能以自首对待。我国刑法规定,对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。3立功立功是指犯罪分子揭发他人犯罪行为,查证属实的,或者提供主要线索,从而得以侦破其他案件的行为。我国刑法规定,犯罪分子有立功表现的,可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。犯罪后自首又有重大立功表现的,应当减轻或者免除处罚。(三)数罪并罚数罪并罚,是指同一人犯了数罪,人民法院对其所犯各罪分别定罪量刑并依法决定应当执行的刑罚。行为人因为一个故意或者过失而实施了一个犯罪行为,具备某个犯罪的构成要件的,构成一罪。如果行为人出于数个故意或者过失,实施了数个犯罪行为,具备数个犯罪的构成要件的,构成数罪。例如,甲因盗窃被抓,其又供认还杀死了乙,据此,甲构成盗窃罪和故意杀人罪。我国刑法对数罪并罚作了如下规定:1、刑法第69条规定,判决宣告以前1人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下,数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但是管制最高不得超过3年,拘役最高不能超过1年,有期徒刑最高不能超过20年。如果数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行。2、刑法第70条规定,判决宣告以后,刑罚执行完毕以前,发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的,应当对新发现的罪作出判决,把前后两个判决所判处的刑罚,依照刑法第69条的规定,决定执行的刑期。已经执行的刑期,应当计算在新判决决定的刑期以内。3、刑法第71条规定,判决宣告以后,刑罚执行完毕以前,被判刑的犯罪分子又犯罪的,应当对新犯的罪行作出判决,把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚,依照刑法第69条的规定,决定执行的刑罚。(四)缓刑缓刑,是指对判处一定刑罚的犯罪分子,在其具备法定条件下,在一定期间内附条件地不执行原判刑罚的一种制度。根据我国刑法的规定,适用缓刑应符合以下条件:(1)犯罪分子被判处的是拘役或者3年以下有期徒刑,(2)犯罪情节较轻并有悔罪表现,适用缓刑确实不致再危害社会。(3)犯罪分子不是累犯。人民法院在对犯罪分子宣告缓刑的同时,都会确定缓刑的考验期限。拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上1年以下,但是不能少于2个月;有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上5年以下,但是不能少于1年。缓刑的考验期限,从判决确定之日起计算。此外,刑法还规定,被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。被宣告缓刑的犯罪分子,在缓刑考验期内,应当遵守下列规定:(1)遵守法律和行政法规,服从监督;(2)按照考察机关的规定报告自己的活动情况;(3)遵守考察机关关于会客的规定;(4)离开所居住的市、县或者迁居,应当
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