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知识产权法名词解释:1、知识产权:是指对创造性智力劳动成果和识别性工商业显著标记依法享有的专有权利。知识产权以知识为对象,从法律意义出发,知识是指特定的人通过创造性劳动所取得的特定精神成果,而产权是指所有权人依法支配其财产的权力。由此可见,知识产权实际上是一个法律概念。知识信息具有财产性和稀缺性,法律对知识产权的保护,其目的就在于强调这种信息利用和传播的专有属性,强调法律对它们的有条件和有限制的排他性保护。知识产权是一种特殊的民事权利,该权利的产生和保护须以智力创造活动、创造性成果或识别性工商业显著标记、相应的法律规定为条件。知识产权被认为“实质上是人类智力创造性劳动成果的物化、法律化、权力化。”2、著作权:是基于文学、艺术和科学作品的创作而依法享有的专有权利。包括人身权利和财产权利两方面。著作权属于民事权利的一种,是民事主体依法享有的一项基本民事权利。法律对著作权的保护体现为规定权利人依法所享有的权利以及禁止他人非法侵害和侵害著作权应当承担的法律责任。著作权的权利主体为特定的作品创作者或依法取得著作权的主体,而义务主体则为不特定的主体。著作权属于绝对权和专有权。3、作品:是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。作品是著作权法律关系的客体,是著作权得以产生和存在的基础。创作是作品产生的事实因素,独创性是作品的实质性条件。作品是作者智力创作的精神产品,是属于文学、艺术和科学领域内并以一定形式体现的智力产品,是作品形式与内容相结合的产物。4、汇编作品:是指汇编若干作品、作品的片段或者不构成作品的数据或者其他材料,对其内容的选择或者编排体现独创性的作品。汇编作品可能是同一作者的不同作品的汇集,也可能是不同作者的同一主题或者不同主题的作品汇集。汇编作品著作权自该汇编作品汇编完成产生,其著作权由汇编人享有,但是,汇编人形式著作权时,不得侵犯原作品的著作权。具有“双重著作权”的特征。5、职务作品:公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品为职务作品。职务作品与公民个人作品、法人或其他组织作品相比均具有不同的性质和著作权归属。6、发表权:是指决定作品是否公之于众的权利。公之于众是指著作权人自行或者经著作权人许可将作品向不特定人公开,但不以公众知晓为构成条件。发表权是作者依法享有的最为重要、最为基本的人身权利。是一次性权利,即一部作品只能发表一次。除著作权归属单位的职务作品外,在作者有生之年,发表权只能由作者行使。7、信息网络传播权:是指以有线或者无线方式向公众提供作品,使公众可以在其个人选定的时间和地点获得作品的权利。8、专利权:指国家主管机关以颁发证书的形式授予发明人或设计人或其所在单位在一定期限内对其发明创造依法享有独占实施的专有权利。专利权作为知识产权的一项重要组成部分,是一种经行政确认而去的的民事权利,行政管理是构成专利制度不可缺少的组成部分。专利权属于技术领域的专有权,该权利的取得以技术公开为代价。专利权具有鲜明的独占性,对技术方案的实施的排他性垄断是专利权内容的重要体现。禁止权利滥用,防止限制竞争的反垄断机制的设置是专利权保护制度中不可缺少的限制性规定。9、发明:发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。发明是专利权的重要对象,也是各国专利法保护的重点。发明是利用自然规律而进行的创造,是一种新的技术方案。发明属于自然科学的技术领域,体现技术思想与技术方案的统一,是一种具体的技术方案。10、实用新型:是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。也是专利法保护的对象。实用新型必须是一种产品,具有可固定化的、占据一定空间的有形实体。实用新型的新颖性或创造性体现于其形状、构造或者形状与构造的结合。实用新型必须具有实用的技术功能或技术效果。11、外观设计:是指对产品形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适用于工业应用的新设计。是工业品外观设计的简称。外观设计是以工业产品为依托,以产品外在的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合为要素的新设计。授予专利的外观设计应当在形状、图案或者其集合以及色彩与形状、图案的结合上富有视觉上的美感,体现设计上的个性。外观设计必须适用于工业上应用,与工业产品紧密相连。12、新颖性:是指该发明或者实用新型不属于现有技术,也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。是授予专利权的最基本的客观条件。13、创造性:是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著进步,该实用新型有实质性特点和显著进步。相比较而言,发明专利权应当具备更高的创造性程度,实用新型专利权则只需符合一般的或基本的创造性要求,衡量标准较低。14、实用性:又称为工业实用性或产业实用性,是指发明创造必须能够在一定领域内为人们所利用和实施,并产生积极、有益的效果。一项发明创造具备实用性,其就应当具备可实施性(发明创造必须能偶解决技术问题,并且能够在产业中应用,能够制造或者使用);再现性(所属技术领域的技术人员,跟据公开的技术内容,能够重复实施专利申请中为解决技术问题所采用的技术方案);有益性(发明创造能够在经济、技术和社会等领域产生积极有益的效果)。15、许诺销售权:是指以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表示。可分两种,一是以不特定的社会公众为对象作出的,二是以某一具体或特定的个人或者组织作出的。许诺销售方式多种多样,口头或者书面订单,有关产品销售的展览、演示或广告等事实行为。16、商标:许诺销售权,是专利权人有明确表示愿意出售具有权力要求书所述技术特征的专利产品以及禁止他人未经专利权人许可许诺销售专利产品的权利。17、集体商标:是指以团体、协会或者其他组织的名义注册,供该组织成员在商事活动中使用,以表明使用者在改组织中的成员资格的标志。18、证明商标:是指对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。一般不具有识别商品或者服务来源的功能,其使用目的主要在于证明某一商品或者服务已经达到某种特定的品质标准,因而只能由该特定品质的检测和监督机构注册。19、驰名商标:是指在市场上享有较高声誉并为公众所熟知的商标。享有特殊保护的应当是中国驰名商标。驰名商标可以包括已经在中国注册的驰名商标和未在中国注册的驰名商标。20、地理标志:是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征主要由该地区的自然因素或人文因素所决定的标志。不同原产地的相同产品往往具有不同的品质特征,使用地理标志既向消费者指明了商品来源的信息,又表明了该商品的一定特性或知名度。简答题1、知识产权对象的无体性。知识产权是以无形的权利为客体,以有形无体的特定知识为对象的。知识产权的对象是没有具体形体,不占任何空间但能以一定形式为人们所感知的智力创造成果,是一种抽象的财富。 它难以采用与有体物一样的方式进行控制,其权利是凝聚于专利实施、商标使用、作品使用或传播等过程的“控制权”和“许可权”。知识产品的使用也不发生有形的损耗,权利处分主要体现为转让或许可使用,但却不发生消灭知识产权的事实处分和以有形交付为产权转移的法律处分。2、知识产权的垄断性和工具性 知识产权的垄断性又称知识产权的相对专有性,是指知识产权人对其知识产品的使用、复制、传播、实施等享有独占的权利,除法律规定的“强制许可”、“法定许可”、“合理使用”等情形外,未经权利人同意或许可,任何人都不得享有擅自处置、实施或使用。3、知识产权的法定期限性 是指知识产权只在法律所规定的期限内才受法律的专有保护,超过该期限,该智力成果即进入公有领域,不再受保护。知识产权的期限又可分为绝对期限和相对期限。如专利权的有效期限为绝对的,一般为申请日起至一定期限届满,专利权即告终止;注册商标的有效期限是相对的,期满后可以依法办理续展而继续享有;著作权保护则是相对于作者在作品完成后的有生之年而实际有所不同,一般为作品穿做完成后的作者有生之年加死亡后若干年。法律规定知识产权的法定期限的意义在于规定知识产权权利存在的最长有效期限,但不直接决定该知识产权价值存在的准确时间。4、知识产权制度中的利益平衡及其机制设置。18 平衡理论要求知识产权制度设计必须能够同时满足知识产权人私权利益和社会公众公共利益的实现,当然这些利益须符合立法者的正当性条件。这种平衡包括三方面:一是对创造者从事智力创造的激励和与对智力创造物的传播的激励的平衡;二是对创造者从事智力创造的激励与使用者对智力创造物的需求、使用之间的平衡;三是知识产权中私人利益与公共利益的平衡。 平衡是一个法的目标,它需要实现手段,即具体的机制设计,它是通过法律对相关利益群体的权利义务关系的公正、适当配置来实现的。一方面,法律赋予知识产权人充分、有效的独占知识产品的权利,使他能够依赖法律之强制力实现智力创造所生之正当利益。另一方面,法律认为知识产权人的权利并非绝对的,而应当是适当的,他的权利必须受到适当的限制以满足社会公众合理分析知识产品,自由接近信息的需求。因此,垄断与反垄断构成了知识产权制度设计中必须考虑的两方面。著作权法中的合理使用制度就是一个典型说明。5、如何认识知识产权的范围。28 知识产权的范围十分广泛。现有的划定方法有:一、建立世界知识产权组织公约划定的范围;二、与贸易有关的知识产权协议划定的范围;三、其他对知识产权范围的划定方法。 我国民法通则规定的知识产权范围包括著作权、专利权、商标使用权、发明权、发现权以及其他科技成果权。由于我国是世界知识产权组织的成员国,理论上普遍认为,对于知识产权的范围,我国接受的应是广义的划定方法,而在实务保护上则取决于立法的制定和完善。(关于知识产权范围而的划定范围,一定历史时期的范围各有不同,其经过了从工业和文学艺术科学两分到创造性和识别性两分的过程。 1、创造型的知识产权 著作权(包括邻接权) 专利权(包括工业品外观设计权) 集成电路布图设计权 植物新品种权 商业秘密权 2、标表型的知识产权 商标权 商号权 地理标志权 3、反不正当竞争权(?)当然随着历史的发展进步,知识产权的保护对象鼻尖不断扩展与丰富,体现在:一、知识产权对象的扩大不断扩展知识产权概念的内涵;二、信息内容与表达形式、传播或运用手段的紧密联系使知识产权保护呈现交叉性。)6、作品作者的认定。 作者是最主要、最基本的著作权主体,作者的认定便成为著作权法中的一项重要的规定。作者的身份按照以下标准认定: A、创作作品的公民是作者。这是作者的最基本的认定原则。创作作品的公民是指直接参与产生文学、艺术和科学作品的智力活动的公民。B、由法人或者其他组织主持,代表法人或者其他组织意志创作,并由法人或其他组织承担责任的作品,法人或其他组织视为作者。这种性质的作品所代表和体现的是法人或其他组织整体的意志,所以,该作品的权利由该法人或者其他组织享有。C、如无相反证明,在作品上署名的公民、法人或者其他组织为作者。这一规定是采用推定的方法来确定作者的身份。但这种推定属于可以证伪的推定,若有相反的证据证明作品的署名人与作品的真实创作者不一致,就可以推翻这一法律推定,而以作品的真实创作者为作者。7、合作作品的认定、权利归属及其行使原则。79 (1) 两人以上合作创作的作品为合作作品,其著作权由合作作者共同享有。 (2)作品确认为合作作品必须符合两方面条件:一是,合作作者必须有共同创作作品的意思表示。二是,合作作者必须有共同创作的行为。即都有直接参与作品创作的事实。(3)合作作品的著作权由合作者共同享有。对于可分割使用的合作作品,作者对各自创作的部分可以单独享有著作权,但行使著作权时不能侵犯合作作品整体的著作权;对于不可分割使用的合作作品,其著作权的行使应经合作作者协商一致,一方未经他方同意不得擅自行使,但如果无法协商一致,则任何一方无正当理由不得阻止他方行使除转让外的其他权利,但所得收益当合理分配给所有合作作者。对于合作作品,作者均享有署名权。在合作作品中存在的一个重要问题是作者的署名顺序问题。因作品署名顺序发生的纠纷,人民法院按照下列原则处理;有约定的按约定确定署名顺序;没有约定的,可以按照创作作品付出的劳动、作品排列、作者姓氏笔划等确定署名顺序。8、作品著作权保护条件。87 著作权法保护的作品,除了必须是属于文学、艺术和科学领域外,还应当具备以下条件: (1)独创性,独创性是著作权保护的核心。首先,独立完成是作品具有独创性的基础。其次,个性特征是构成作品独创性的必要内容。最后,独创性判断是一个应当结合具体实际加以考虑的问题。 (2)可感知性。文学、艺术和科学作品的创作是一个极为复杂的心理和实践活动过程,而法律所提供保护的是这种复杂创作劳动所产生的结果,即作品的特定表达。法律要求主张版权保护的作品必须以一定的客观形式加以体现,使人们能够通过视觉、听觉等感觉器官直接或间接地感知到。 (3)可复制性。能为他人所感知的作品的客观表现形式是多种多样的,作品的表现形式不仅应当能够为他人所感知,还应当符合法律规定的形式。可复制性是作品可感知性的进一步延伸,作品如果不能被复制,就无法传播,因此受著作权保护的作品还必须有可复制性。9、如何认识作品的独创性要求。87独创性是著作权保护的核心。在独创性判断上,作品表达的独立完成和个性体现是衡量判断对象是否符合独创性要求的一般标准。认定独创性的审判活动应当围绕着独立完成和个性体现这两个重点展开质证和辩论。 首先,独立完成是作品具有独创性的基础。作者对作品的整体构思和具体的表达经过自己的独立思考,运用了自己的聪明才智和技巧,付出了创造性劳动,并获得了创作成果。 其次,个性特征是构成作品独创性的必要内容。个性特征是作品作者的主观见之于客观的创造行为的最终结果。识别作品是否具备个性特征必须注意几个方面:A、必须坚持“思想与表达二分法”原则。B、应当以作品整体作为判断对象。C、作品的“创作”并没有包含绝对的从“无”到“有”的要求。D、独创性与作品的价值或质量、用途或表现形式的选择无关。 最后,独创性判断是一个应当结合具体实际加以考虑的问题。在实际生活中,我们很难制定出一个确定、统一的尺度去衡量所有形式各异的作品的独创性。所以要结合具体实际考虑。10、著作权的合理使用制度。 A、在著作权法领域内,合理使用是指在法律规定的情形内,按照法律规定的条件使用他人的作品,可以不经著作权人的许可,不向其支付报酬的制度其特征有四:(1)使用对象必须是有著作权的作品;(2)使用对象还必须是已经发表的作品,未发表的作品的著作权是不受任何限制的;(3)合理使用必须符合“合理”要件,即使用目的、方式、数量合理,不致构成对著作权人的权利的严重损害;(4)合理使用制度允许使用人在使用作品时,不需著作权人许可,也不必向其支付报酬。B、合理使用制度对著作权的限制是以“合理性”为判断标准的。合理使用制度的实施,实际上是两种利益的平衡过程,而最为基本的掌握规则应当是他人利益不应高于作品创作者的合理利益。C、跟据我国著作权法规定,以合理使用为由使用他人作品的,应当符合以下条件:a.符合著作权法规定的特殊情形和适用条件;b.虽可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,但应当指明所使用的作品的作者姓名、作品名称;c.不得侵犯著作权人依法享有的其他权利。11、如何区分职务发明创造与非职务发明创造。215 职务发明创造,指执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位,申请被批准后,该单位为专利权人。职务发明包括两类:(1)执行本单位的任务所完成的发明创造。包括:在本职工作中作出的发明创造;履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;退职、退休或者调动工作后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。(2)主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。 非职务发明创造,指职务发明创造以外的其他发明创造。非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或设计人,申请被批准后,该发明人或设计人为专利权人。12、商业方法的可专利性及其专利保护的发展趋势。13、侵犯专利权行为的认定及其抗辩。 (1)侵犯专利权行为的构成要件: A、被侵犯的专利权具备有效性。专利权的有效存在是侵犯专利权行为发生的最为重要的前提条件。依法经国务院专利行政部门授予而取得的专利权只有在法律规定的有效期间内受法律保护,因而侵犯专利权的行为应当是发生在专利权授予后、专利权终止或者宣告无效前。 B、以生产经营为目的实施专利。专利法保护的专利权既是一种独占性的垄断权利,也是一种禁止性权利,即禁止他人未经许可擅自实施专利的权利。但法律就该权利所提供的禁止性保护并不及于所有的专利实施行为。而仅是“为生产经营目的”的实施。 C、不属于专利法规定的不是为侵犯专利权的行为。我国专利法规定了四种不视为侵犯专利权。这是专利法就专利权的形式所规定的限制性的反垄断,对专利人具有法律约束力。 (2)在侵犯专利权纠纷中,被控侵权人除法律规定的不视为侵权行为的,还可以在下列情形中获得侵权的抗辩: A、公知技术在侵犯发明和实用新型专利权行为认定上的抗辩,被控侵权人以公知技术作为其行为不构成侵权之抗辩理由。 B、功能性部分或者特点在侵犯外观设计专利权行为认定上的抗辩,被控侵权人可以仅存在功能性部分或者特点相同或者像近似为侵权指控指抗辩。 C、诉讼时效期间届满对承担侵犯专利权责任的抗辩,被控侵权的人可以以原告的诉求已经超过诉讼时效期间为抗辩理由,请求法院驳回原告诉求。 D、合法在先权权利抗辩,合法在先权利人对于主张侵权救济的专利权人或者其他利害关系人有权进行全力抗辩。14、注册商标的实质性条件。1、实质条件:(1)构成上要符合显著识别性、可视性可视性要求:第八条规定,可以作为商标申请注册的标志必须是“可视性”标志。包括文字、图形、字母、数字,及上述要素的组合。显著性要求:第九条规定,申请注册的商标应该有显著特征,便于识别。首先应有显著性,有自己独特个性,然后有识别性,要有自己创意,不与他人雷同或过于平淡,也不要杂乱无章或过于繁杂而难以识记。(2)不违反法律的强制性规定和公序良俗原则(商标法第10条)(3)不与他人的在先权利相冲突(商标法第9条、31条),具体包括:A、在先的商标权B、外观设计权C、

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