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文档简介
【浅谈XXXX的陪审制度】陪审制度 西方国家的陪审制度是司法民主的一种形式,它是在古代审判制度的基础上发展起来的。在古代希腊奴隶制的民主 _,就有过处理一般案件的公民陪审法庭。陪审员每年一任,由抽签产生,发给公职津贴。 陪审法庭的判决,由公民陪审员投票多数决定。但是这种形式并没有广为流传。相反,在裁判是与非、罪与非罪的方法上,古代欧洲广泛实行所谓“神明裁判法”和“决斗裁判法”。由于“神明裁判法”和“决斗裁判法”的明显谬误,在中世纪法兰克王国,就出现了一种裁判法,即由行政长官或法官在当事人的邻人中,选择最熟悉事实并最可信赖者若干人,令其宣誓并就其所知陈述事实真相,以供裁决依据。 年诺曼底人征服英国后也把法兰克人的这种裁决法传入英国。从亨利二世开始,英国又逐步采用挑选若干名地方议员或地方上有法律知识的人组成大陪审团(通常是名或名)作为法庭的一个机关,就当时所发生的重大刑事案件,向法官提供情报,裁决“表面上证据确实的案件”。在世纪时,英国大陪审团中又开始分出小陪审团。前者的职责主要是在庭审前确定被告是否有犯罪嫌疑和是否要向法院起诉,后者则是在庭审中,从事实方面裁判被告是否有罪。在西方资产阶级革命时期,许多启蒙家都肯定陪审制度,并赋予它以新的意义,强调每个人都有权利由“和自己同类的人”来审讯,甚至提出“人民代表参加审判”的口号,企图以陪审制作为从封建主手里夺取司法权和保障新生资产阶级利益的一种手段。在取得政权后,西方国家普遍实行陪审制。 美国宪法第条第项规定:“一切罪案,除弹劾案外,应由陪审团审判”。修正案第条规定:“非经大陪审团提出公诉,人民不受死罪或不名誉罪的宣告,唯发生于陆海军中或发生于战时或国难时服现役的民团中的案件,不在此限修正案第条还规定:在一切刑事诉讼中,被告人享有“由发生罪案之州或区域的公正陪审团予以迅速的公开审判”的权利。西方国家的陪审制,一般都采用英国的两种形式,即大陪审团和小陪审团。大陪审团通常由名陪审员组成,由政府召集,其主要任务是在刑事案件中,审查检察官对被告人提出的罪证是否成立,确定是否应予提起公诉,大陪审团在审理检察官等人所传证人的供词及有关证据时,除被告人自行请求或大陪审团命令被告人出席外,被告人不出席,被告律师也不到庭,审理是不公开的。大陪审团的裁决要求多数表决。如果大陪审团裁决检察官控告的证据不足或不能成立,此案便不得起诉。反之,便由检察官或警察向法院提起公诉。 从表面上看,这种大陪审团是防止检察官或警察专断,实行司法民主的措施,实际上是一种形式主义。连西方学者也认为大陪审团是多余的。现在多数国家都不实行这种制度了。英国在年就已基本放弃,年正式废除,其职能现由司法查验官行使。目前只有美国联邦地区法院和部分州的初审法院,在处理重大刑事案件时仍沿用大陪审团的制度。现在通常讲的陪审团,就是指小陪审团。这种小陪审团一般由名或名以下的陪审员组成,(英国郡法院为名,法国为名,美国的一些州是至名不等),参与民事、刑事案件的审理。在庭审开始时,陪审员一个接一个地被传进来进行宣誓。在宣誓之前,法庭宣布法官和陪审团组成名单后,被告人无须申诉理由,有权要求与本案有牵连的法官和陪审员回避。在审理刑事案件中,英美国家的陪审团一般只就案件的事实而不就案件的法律问题进行裁决。其程序与审理民事案件略同,即在法庭辩论程序终结后法官便向陪审团就与该案有关的法律问题进行“指示”,之所以要有此程序是因为陪审团被认为不懂法。 陪审员在得到指示后,便在该团主席的率领下,退入陪审团室进行密商,并就被告人“有罪”与“无罪”问题进行裁决。这种裁决,过去要求必须一致通过,如果几次密商不能取得一致,该陪审团便被宣告解散,这宗案件必须重审,有时一宗案件因陪审团意见不一致要经过多次重审。现在已不要求一致只要求多数或绝对多数通过即可,如果裁定“无罪”,那被告人便当场被释放; 如果裁定“有罪”,接着法官就进行法律判决,科以刑罚。法国只有巡回法院设有陪审团,该团由名陪审员组成,与英美法制不同,他们是同名法官一起,就案件的事实问题和法律问题共同投票,多数便成立。综观西方陪审团制发展的历史,可以说,西方陪审团制,曾在世界范围内对许多国家的审判工作发生过重大影响,它不仅是反对奴隶主专制的有力武器,也是反对封建专制的重要手段,并且成为资本主义国家民主的一种标志,其历史功绩是应当肯定的。但是,它在中也暴嚣出不少缺陷。 首先反映在对于陪审官资格的诸多限制和挑选的特别程序上,陪审官是从已编制好的经过选拔的名单中挑选确定,尤其是由大法官提供陪审团成员名单,而大法官召集哪些陪审官也是有倾向的。其次,法官有权对陪审官进行指导,授意陪审官对案件作出怎样的结论。再次,审查起诉的大陪审团,只听取控告人、揭发人及其证人的陈述,不接触被告人及被告方证人,只听一面之词,极易受到控方观点的影响,形成先人为主,这样审查起诉所作的起诉结论,并非十分科学。第四,小陪审团虽然参加案件审理,但是只能就被告人是否有罪作出事实结论,而对如何适用法律及如何处刑则无权过同。这种陪审是不完整的,其作用有局限性。第五,陪审团成员一般缺乏专门的法律知识和司法实践经验,法律意识也相对淡薄,能否正确把握案件事实和证据或者能否正确领会法官的“训示”,均是没有把握的。加之陪审官参加审判会增加财力和精力的支出,易被视为一种额外负担而遭冷落。这些都是西方国家陪审制存在的一些缺陷或问题。 现代西方国家的法学家对陪审制的态度和意见很不一致,多数持否定态度。他们经常历数陪审制的弊端,如:陪审员不懂法律又没有经验,审案效率低,浪费时间,繁琐; 有的还说什么现在法官不易专横,用不着陪审团来加以牵制; 有的人认为现代法院的判决日益要求写出理由,而陪审团的裁决是无法提供理由的,不适应潮流等等。有些国家如法国,在民事案件中已不采用陪审制,只在审理重大刑事案件的巡回法院中才采用。以往极力鼓吹陪审制是“司法民主”、“意义伟大”的普通法系国家,现在也不强调了。西方陪审制度衰落的原因,主要是在于在这种民主是形式主义的,妨碍了法院在审案中的灵活反应,妨碍了法官的独立断案。 与之相比较,我国是 _,同西方国家具有完全不同的社会制度和社会 _。一国采取的各项原则、制度等必须符合本国的国情,适应本国的经济环境,不能完全照抄照搬西方国家的陪审制度,这种制度不适合我国国情。一方面因为西方国家的陪审制度除了有其悠久的历史传统和背景外,而且这一制度中有着相当繁琐的程序,在挑选陪审团成员方面浪费人力、物力和财力。陪审团做出最后裁决由于极易受陪审员个人的偏好而不如人意。例如,美国审理的辛普森谋杀案就因陪审团中大部分是黑人和女性,对其有个崇拜和种族之嫌,打了一场旷日持久的消耗战后,最终宣布无罪释放,引起了全美人民和世界舆论界哗然。 可见,西方国家的陪审团制度有其固有的弊病。如果我们将其移植过来,取代我国现行的人民陪审制度,是不可取的。它不符合我国国情和实际的更主要原因是: 第一,西方国家的法律与事实相脱节。在实行陪审团的西方国家,陪审团只能认定案件的事实部分,而法律则由法官独立适用。就是说,事实由 _认定,法律则由另 _适用。二者是截然分开的。而我国实行“以事实为根据,以法律为准绳”的诉讼原则。“以事实为根据”要求司法人员对刑事诉讼中的实体问题和程序问题做出决定时,必须根据查证属实的证据和根据这些证据认定事实,不能以主观想象,推测作为根据,即从客观存在的情况出发处理问题。“以法律为准绳”要求司法人员以刑法、刑事诉讼法及相关法律作为定罪量刑和处理案件的标准,不能按司法人员自己的标准自由处理。在我国。事实与法律不能分开,是紧密相联的,不能分别由两人或两人以上行使,必须合议庭形成统一意志,才能做出最后的审 _。 第二,西方国家实行 _原则。 _原则是西方国家的一项重要的诉讼原则。其核心是法官独立。所谓法官独立,实质上就是审判独立。实行法官独立,是使其享有审判权并能依法独立行使审判权。实行陪审制的国家,不仅法官而且陪审团或者陪审员在审判时都是独立行使职权的。法官以及陪审团或陪审员,在审判时只有服从本国宪法和法律的责任,没有接受外来干涉的义务。这一原则就是要为法官审判创造良好的外部环境。它为法官抵御外来干涉设置了一道坚固的防线。为法官正确适用法律,实现公正审判提供了重要保障。而在我国,不实行法官独立原则。根据宪法和刑事诉讼法第条的规定, _、人民检察院依照法律规定独立行使审判权、检察权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。对这一原则的理解应是: _、人民检察院在依法行使审判权、检察权时,任何行政机关、社会团体和个人都无权干涉。这是 _、人民检察院公正司法的首要前提。有权抵制任何依仗权势以言代法、以权代法、以权压法的非法干涉办案的行为。同时, _、人民检察院独立行使审判权、检察权,是“法院独立”“检察院独立”,即 _、人民检察院作为一个组织整体,集体对审判权、检察权的行使负责。 在各个法院或检察院内部,是以审判委员会或检察委员会为领导的组织形式实现审判权或检察权的; 而在法院系统内部或检察院系统内部,下级法院必须接受上级法院的监督,下级检察院必须服从上级检察院的领导,全国各级法院、检察院必须服从最高 _、最高人民检察院的监督与领导。这就有别于西方一些资本主义国家所谓的。 _”,因为后者的实质与表现形式都是法官个人独立,即法官只服从法律,独立行使审判权。正由于这 _原则才需要有陪审团制度与之相对应,而我国在审理案件过程中,合议庭已经形成整体意志的一致。陪审员已在合议庭中起了应有的作用。因此,陪审团制度与我国的国情不符。 第三,西方国家实行“自由心证”的证据制度。“自由心证”是指证据的证明力不由法律事先加以规定,而是由法官或陪审员依靠自己的“良知”去进行自由判断。判断过程中不受任何外界的影响。法律不要求判断者说明理由和根据,所关心的仅仅是是否形成了内心确信。而陪审团的存在正是为使法官与陪审员达到共同的内心确信,以使审判更加公正与合理。防止法官一个人司法专断。陪审团制度正是与这“自由心证”制度相互协调,而我国实行的是“以事实为根据,以法律为准绳”的诉讼原则,不能由法官自己的内心确信来取舍证据,因此,西方国家有它们的证据制度,我国有自己的国情,不能以西方国家的原则与制度取代我国的诉讼原则与制度。 第四,陪审团制度要求的人数不适合我国国情。西方国家的大、小陪审团分别为人和人。目前一般所指的是小陪审团。即使对这人的小陪审团来说,与我国也是不相适应的。陪审员要真正发挥其作用,就需要具备一定的素质和一些基本的法律知识,而我国目前的状况很难在短期内这么多陪审员。因此,从我国的国情出发,西方国家的陪审团制度不适合中国国情。 第五,由我国的经济基础决定的。我国正处在社会主义初级阶段,经济基础薄弱,实行陪审团制度,其成员往往多达人,这么多人员参与案件审理必然花费大量人力、物力和财力。同时,在西方国家,陪审员资格是受财产限制的。例如:英国法律规定,在至岁的选
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