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文档简介

知识产权总论,本章导读:知识产权的概念不能仅从字面理解,而必须结合财产权法律制度的发展历史。知识产权作为无形财产权,与有形财产权相比有着鲜明的特征,因此本章的重点是知识产权的特征。一、知识产权的概念与范围二、知识产权的性质与特征三、知识产权的主体与客体四、知识产权的历史现状与发展五、知识经济与知识产权意识六、知识产权侵权救济的程序保障,一、知识产权的概念与范围,1、知识产权的概念:知识产权:(IntellectualProperty)(概括式、列举式)是人们基于自己的智力活动创造的成果和经营管理活动中的经验、知识而依法享有的权利。把来自知识活动的权利概括为“知识产权”最早见之于17世纪中叶的法国学者卡普佐夫,后为比利时学者皮卡第所发展。认为知识产权是一种特殊的权利,不同于物的所有权。有的国家叫精神产权或无形财产。我国曾采用智力成果权。(说明:知识与财产。问题:是否任何知识都是法律上的财产?),知识与财产,波斯纳等学者认为:法律上财产必须符合三个条件:一是因稀缺而具有价值;二是能够归属与某一特定的主体拥有并能排除他人的共享和干涉;三是可以以一定的价格让渡给他人。发明创造、文艺作品(在古代是不是法律上的财产?)等由信息构成的成果之所以能够成为法律上的财产,是出于推动科技发展、社会进步和保护某些特定利益的公共政策需要。因此,这些成果是否能够被承认为财产,以及财产权的范围如何,都取决于法律的界定。它的变化与扩张也需要得到法律的确认。因此,并非所有的“知识”都能够成为法律意义上的财产,产生“知识产权”。,一、知识产权的概念与范围,广义知识产权概念:包括:著作权、邻接权、商标权、商号权、商业秘密、产地标记权、专利权、集成电路布图设计权等各种权利-这一分类已被1967年签定的成立世界知识产权组织公约和1991年关贸总协定缔约方通过的知识产权协议所认可。,一、知识产权的概念与范围,狭义:即传统意义上的知识产权包括:著作权专利权三个组成部分商标权两个类别:一类是文学产权(LiteratureProperty);另一类是工业(广义上的)产权(IndustrialProperty)与大多数民事权利不同的是,知识产权的出现大大晚于其他民事权利。,一、知识产权的概念与范围,2、知识产权的范围:知识产权的范围在世界知识产权组织公约和与贸易有关的知识产权协议中对知识产权范围的界定最有代表性:,一、知识产权的概念与范围,(一)世界知识产权组织公约1967年7月14日在斯德哥尔摩签订的简称(WIP0公约)共21条,其中2条8款以列举的形式界定了知识产权的范围。包括以下权利:1、与文学、艺术和科学作品有关的权利2、与表演艺术家的演出、录音制品及广播有关的权利3、与人类在各个领域内的发明有关的权利。4、与科学发现有关的权利。5、与工业品外观设计有关的权利6、与商品商标、服务商标、商号及其他商业标识有关的权利。7、与禁止不正当竞争有关的权利。以及一切来自工业、科学及文学、艺术领域的智力创作活动所产生的权利。同时该公约16条明文规定:对本公约不得作任何保留。我国于1980年3月3日加入,6月3日成为其成员。,一、知识产权的概念与范围,(二)与贸易有关的知识产权协议是WTO文件中协议,简称TRIPS协议,它是世界贸易组织协定的重要组成部分,在其第一部分第1条中划出了知识产权的范围:1、版权和邻接权;2、商标法;3、地理标志权4、工业品外观设计权5、专利权6、集成电路布图设计(拓扑图)权7、未披露过的信息专有权(主要商业秘密)8、对许可合同中限制禁止行为的控制。,知识产权总论,一、知识产权的概念与范围二、知识产权的性质与特征三、知识产权的主体与客体四、知识产权的历史现状与发展五、知识经济与知识产权意识,二、知识产权的性质与特征,(一)知识产权的性质:1、知识产权与民法的关系:我国民法理论在20世纪70年代-80年代曾为“智力成果权”。知识产权作为法律用语,最早出现在民法通则中规定知识产权属于民事权利,这是因为他反映的和调整的社会关系是平等主体的公民,法人之间的财产关系,属于私权的性质,因而具备了民事权利的最基本的特征。注意:受到公权力的调整和干预(并不表示是公权)与贸易有关的知识产权协议TRIPs协议指出:私权。,二、知识产权的性质与特征,注意理解以下问题:1、目前我国正在酝酿编撰民法典;2、在法学教学中知识产权法与民法学并列教学不是学科的体系结构问题。3、作为民法分论之一的知识产权法在课程上也有其自身相对独立的内容体系和教学要求。它晚于其他民事权利。,二、知识产权的性质与特征,2、知识产权与其他民事财产权的区别联系:知识产权的发生、行使和保护无不适用民法的基本原则和规范,如民事主体、客体、内容、法律事实、法律行为、权利救济等等,它是民法的有机组成部分,两者不可分割。如果抽掉民事规范和制度,脱离民法的基本原则,知识产权必将没有适用的余地。反之,如果民法的内容不包括知识产权,民法也必将是不完整和不科学的。恩格斯认为,大多数民事权利,早在奴隶制的罗马帝国时代,就已经基本成型。,二、知识产权的性质与特征,区别:知识产权属于民事财产权,民事权利中的财产权之所以区分为物权、债权和知识产权,正是由于它们各自对象的自然属性即存在方式的差异所致。物权的对象是物;债权的对象是行为;知识产权的对象是以“形式”为存在方式的“知识”。,二、知识产权的性质与特征,知识产权作为财产权,其内容和特征,既不同于物权,也不同于债权。物权、债权和知识产权均作为民事财产权,但又互相区别,就在于它们各自的法律事实构成不同。(1)知识产权与债权:知识产权的产生前提,是以创造性智力成果和工商业标记形式出现的有形无体的“知识”。债权产生的前提是以作为或不作为方式存在的无形无体的“行为”由于债权的对象是“行为”,故决定了其义务主体是特定的人,其权利具有相对权的特征。,二、知识产权的性质与特征,(2)知识产权与物权:按照传统物权理论,物权产生的前提通常是占有一定空间,能为人力所支配并能够满足人们一定物质或精神需要,表现为动产和不动产、有体有形的“物”。但是,随着科学技术的进步,物的范围也扩大。一些无体无形却实实在在存在的东西,比如电,也成为物权的对象。物权和知识产权分别表现为对“物”和“知识”的控制、利用和支配,因而是法定权利,其义务主体是不特定的多数人,其权利具有绝对权的性质。,二、知识产权的性质与特征,3、知识产权与物权的区别。第一,权利的对象或标的不同。(非物质性与物质性主要是有体物)物权的对象是动产和不动产以及其他实在存在的物理上的“物”。知识产权的对象则是不含物质实体的思想或情感的表现形式是客观存在,却是非物理的虚拟的“物”。第二,物权与知识产权虽然同为绝对权利,但是在独占性、专有性和排他性上,知识产权显然要弱于物权,物权人对物的占有、使用、收益和处分,只要不侵害他人的利益,不危及社会公众和国家的利益,不违反公认的社会公序良俗,其为这些行为的权利是绝对的和排他的。,二、知识产权的性质与特征,但是知识产权人,对其智力成果的占有、使用、收益和处分行为,除了要考虑和遵循与物权人行使物权的相同约束条件之外,法律还明确规定了对知识产权的限制制度。例如:“合理使用”、“法定许可使用”和“强制许可使用等制度。易言之,法律把某种权利同时赋予权利人和权利人以外的人。这种情况在物权法中是没有的。,二、知识产权的性质与特征,第三,物权往往可以通过事实占有实现,知识产权则需仰仗法律的保障。(专有性的来源不同)(后者难以排他性的控制)物权的对象:通常是有形有体的物质实体,可以被权利人实际占有和控制。知识产权的对象:只是一种结构和形式,一旦被设计出来,并不依赖于特定的载体存在,只要被公开,则很难被权利人实际控制占有。(如盗版软件横行)这也是知识产权极易受到侵害的原因。,二、知识产权的性质与特征,第四,当知识产权与物权发生冲突时,知识产权通常要让位给物权。在一件实体物之上可以并存着物权与知识产权,但是,附着于特定物质载体之上的知识产权,同它所附着的载体之物权,也是可以分离的。比如一幅绘画,当物权转移时,著作权通常还留在原权利人手中。在这种物权和著作权分别属于不同的主体的情况下,如果著作权人行使权利,要以接触或使用作品原件为前提,这势必和物权发生冲突。当二者不能就此达成一致时,著作权会因物权的对抗而无法实现。,二、知识产权的性质与特征,第五,知识产权的期限不同于物权的期限。知识产权在法律上明确规定了一定的期限,期限届满,权利归于消灭。物权则无此法律规定,物权的期限与物的自然属性寿命竟合。第六,知识产权作为一种财产,其价值无论质的规定性还是量的规定性,都不同于物。知识产权的价值是通过人们对其对象,“知识”的结构和形式的利用而表现出来的。,二、知识产权的性质与特征,(二)知识产权的特征:1、无形性(非物质性)理解的难点(具体如雕刻作品-知识产权的客体与载体具有可分离性)是知识产权的第一个、也是最重要的特征。是指智力成果和工商业信誉与作为有形财产对象的动产、不动产不同,它不占据空间、而且无论以何种形式表现出来,其本身都是无形的。(如300页的小说是由两个客体构成)特别注意:获得了物质载体并不等于享有物质载体所承载的客体的知识产权;转让了一种权利并不等于同时转让了另一种权利;侵犯了一边的权利并不等于同时侵犯了另一种权利。,2、法律确认性有形财产依据法律事实而发生,无需国家的认定、核准。而知识产权的发生需要经过国家法律直接地、具体地规定.一旦国家确认就没有秘密性。,二、知识产权的性质与特征,(二)知识产权的特征:3、专有性知识产权是一种专有权利,他同所有权一样,具有排他性和绝对性的特点。知识产权为权利人所占有,权利人垄断这种专有权利并得到严格的保护,没有法律规定或未经权利人许可,任何人不得使用权利人的知识产品;(主要是指仿制、假冒或剽窃)。对同一项知识产权,不允许有两个或两个以上同一属性的知识产权并存。,二、知识产权的性质与特征,(二)知识产权的特征:4、知识产权具有地域性知识产权作为一种专有权在空间上的效力并不是无限的,而要受到地域性的限制,即有严格的领土性,其效力只限于本国境内。(如1992年前中国未加入伯尔尼公约;著作权有淡化的趋势)早在知识产权法律制度的雏形时期,地域性的特点就同知识产权紧密地联系在一起,在欧洲封建制国家,原始的著作权与专利权都是君主恩赐并作为特许权出现的,这种权利只能在君主管辖地域内行使,到资本主义时期,依照主权的原则只对本国取得的知识产权加以保护,因此这一制度被保留下来。,二、知识产权的性质与特征,(二)知识产权的特征:5、知识产权大多数具有时效性知识产权仅在法律规定的期限内受到保护,一旦超过法律规定的有效期限,这一权利就自行消灭。这是知识产权与有形财产权的主要区别之一。商业秘密权不受时间性的限制。,三、知识产权的主体、客体,(一)知识产权的主体知识产权的主体:从权利的角度来看是权利所有人。包括著作权人、专利权人、商标权人;从法律的角度看,有权利人及除权利人以外的义务人。通常主要指、自然人、法人包括非法人单位以至国家。知识产权的主体所享有的权利是法律直接规定的,与财产权相比,有以下特点:,1、知识产权的原始取得,以创造者的身份资格为基础,以国家认可或授予为条件。,一般财产权的原始取得有:生产、收益、添附、没收、孳息、先占等方式;知识产权的原始取得其权利产生的法律事实包括:创造者的创造性行为和国家机关的授权性行为。,2、知识产权的继受取得,往往是不完全取得或限制取得,从而产生数个权利主体对同一知识产品分享利益的情形。,继受取得(不完全取得或有限制取得)一般财产权的继受取得包括:卖买合同、赠与、互易;继承;遗赠,一个物件或该物件的某一部分而言,不能设定数个性质相同且彼此冲突的物权。知识产权领域,同一知识产品上存在着若干权利主体的情形普遍存在。类型:1、各类知识产权都有人身权和财产权属性,继受主体只享有财产权。2、各类知识产权是不完全转让的3、各类知识产权转让在不同的地域范围进行,3、知识产权法对外国人的主体资格,主要奉行“有条件的国民待遇原则”,以别于一般财产法所采取的“有限制国民待遇原则”(1)著作权法对主体资格规定:外国人创作的作品在一国境内首先发表的,应当享有与该国公民作品同等的保护;不在该国境内发表的,根据国家之间的双边条约或共同参加的国家条约,或在互惠基础上给予保护。,三、知识产权的主体,(2)工业产权法对主体资格的规定:在本国境内有经常居所或营业所的外国人享有与本国人同等的待遇;在境外的外国人,依法其所属国与本国缔结的双边条约或共同参加的国家公约,或按互惠原则办理。,三、知识产权的主体,(3)一般财产法所采取的是“有限制国民待遇原则”外国人的民事地位,古代国家采取不承认主义,随着国际贸易的发展,各国才逐渐采取相互主义,根据两国间的条约或法律,彼此相互承认对方的公民享有本国公民在对方国家所享有的权利。最早以国内法规定外国人享有平等民事地位的法律是1804年的法国民法典。,三、知识产权的主体,以上说明知识产权主要采取有条件的国民待遇原则,只要符合上述规定的情形之一,外国人即可与本国人享有同等的权利,而在权利和内容上不加限制。国民待遇原则打破了知识产权中的地域效力的限制,使一国的权利人在其他国家也得到保护。,三、知识产权的主、客体,(二)知识产权的客体1、概念:知识产权的客体,是人们在科学技术文化等知识形态领域中所创造的精神产品,即知识产品。它是与物质产品相并存的民事权利客体。,三、知识产权的主、客体,(二)知识产权的客体2、知识产品的成为民事权利客体的过程:在民法发展过程中,最初只有动产可以作为私权的客体;奴隶制和私有制的发展,不动产等也逐渐成为私权的客体;到资本主义条件下,为了使财产的流转更为简洁,人们创造了股票、票据等有价证券,将其列入客体物的范围;为了刺激科学技术的发展,需促使民法日益拓宽其传统权利客体的范围。,三、知识产权的主、客体,西方学者将民事权利客体,分为有形财产和无形财产,或者分为动产、不动产和知识产权,并将其统一概括为“物”的概念中,认为物包括有实体存在也包括无实体存在的(与物有关的各种权利和无关的其他权利)知识产权是知识财产关系在法律上的反映,在知识产权保护期内,权利人可以独占使用其作品或发明,或是通过许可合同将作品与发明的使用权转让给他人,取得财产权利,所以知识产权本身是财产权的一部分,从而构成债权或物权的客体,可以作为客体物来占有或转让。,三、知识产权的主、客体,(二)知识产权的客体3、知识产品的类别一类:创造性成果包括作品及其传播媒介,工业技术二类:经营性标记三类:经营性资信,三、知识产权的客体,(二)知识产权的客体4、知识产品的基本特点(1)创造性知识产权与物质产品的不同,是不能简单的重复,而必须要有所创新、有所突破。创造性是知识产品取得法律保护的条件。其中专利权要求发明具有“技术先进性”;著作权要求作品具有“独创性”;商标权则要求具有“可识别性”,三、知识产权的客体,(2)非物质性就是指知识产品的存在不具有一定的形态,(固体、液体、气体),不占有一定的空间。人们对他的占有不是一种实在而具体的控制,而表现为认识和利用。知识产品与物质产品不同,它是知识形态的精神产品,虽有内在的价值和使用价值,但没有外在的形态。,三、知识产权的客体,(3)公开性:它必须向社会公示、公布,是公众知悉。但任何人无权加以使用,否则构成侵权。,三、知识产权的客体,(4)社会性:知识产品的社会属性表现在它的产生、使用和归属等各个方面。法律总是在一定的时期内赋予创造者个人以垄断权利,而一旦保护条件或期限失效,知识产品即成为整个社会的共同财富,为人类共同所有。,四、知识产权的历史现状与发展,一、知识产权的制度的历史知识产权制度是人类的一大发明,经过数百年的发展演变和不断完善,已经成为国际上通行的法律制度。自17、18世纪以来,资产阶级在生产领域中广泛采用科学技术成果,从而在资本主义市场中产生了一个保障智力成果私有的法律制度。资产阶级寻求法律确认对智力成果的私人占有权。使智力成果与其他客体物一样成为自由交换的标的。,四、知识产权的历史现状与发展,世界上第一部专利法是威尼斯于1474年颁布的。当时的威尼斯是近代科学技术的摇篮和欧洲文艺复兴的中心,又是中西文化的交汇地,罗马文化的历史背景,促成了知识产权制度的诞生。较为系统的现代意义的专利法,则是1624年英国的垄断法,对后来各国专利立法产生了很大的影响。,四、知识产权的历史现状与发展,法国1803年颁布了关于工厂制造物和作坊的法律的商标法。世界上第一部著作权法是1709年英国的安娜法,1886年出现了国际间保护著作权的基本公约伯尔尼保护文学艺术作品公约,1952年签订了世界版权公约,两个公约的签约国家有100多个。,四、知识产权的历史现状与发展,我国知识产权制度始建于清朝末年。北洋政府和国民党政府都颁布过知识产权法。但没有起到应有的作用。,二、我国知识产权制度的发展,(一)我国颁布的知识产权法律1982、商标法1984、专利法1990、著作权法1993、反不正当法,二、我国知识产权制度的发展,(二)我国加入的知识产权国际公约1980年参加了世界知识产权组织公约;1985年加入了巴黎公约;1989年加入了商标国际注册马德里协定;1992年参加了伯尔尼公约和世界版权公约;1994年加入了专利合作条约等知识产权国际公约,五、知识经济时代与知识产权意识,(一)知识产权法1、概念:知识产权法是调整因知识产品而产生的各种社会关系的法律规范的总称。它是近代商品经济和科学技术发展的产物。,五、知识经济时代与知识产权意识,2、知识产权法律地位是指它是否是一个独立的法律部门,或归类于何种法律部门。从世界立法例来看,基本上是单行法的立法体例。英美法系基本是独立的法律制度;大陆法系国家归属于民法体系。,五、知识经济时代与知识产权意识,知识产权的保护目前已越来越引起各界的关注,经过近30来年的努力,我国已经形成比较完备的知识产权法律制度,相继颁布实施了专利法、商标法、著作权法等近10部知识产权领域法律以及30多部相关法律法规。并根据国内国际的形势变化,分别于1992年和2000年对专利法和著作权法进行了两次修正。2001年针对“入世”,通过立法与修法使我们的知识产权制度与世贸组织的知识产权协议(即履行协议)不冲突。分别对著作权法和商标法进行了修改。,五、知识经济时代与知识产权意识,(二)知识经济时代发达国家在20世纪末之前的一、二百年中,以其传统民事法律中物权法(即有形财产法)与货物买卖合同法为重点。原因是在工业经济中,机器、土地、房产等有形资产的投入起关键作用。,(二)知识经济时代20世纪八、九十年代以来,与知识经济的发展相适应,发达国家及一批发展中国家(如新加坡、菲律宾、印度等等),在民事立法领域,逐步转变为以知识产权法、电子商务法为重点。这并不是说传统的物权法、合同法不再需要了,而是说重点转移了。,五、知识经济时代与知识产权意识,(二)知识经济时代原因是:在知识经济中,专利发明、商业秘密、不断更新的计算机程序等无形资产在起关键作用。随着生产方式的变动,上层建筑中的立法重点必然变更。一批尚未走完工业经济进程的发展中国家,已经意识到在当代,仍旧靠“出大力、流大汗”,仍旧把注意力盯在有形资产的积累上,其经济实力将永远赶不上发达国家。必须以无形资产的积累(其中主要指“自主知识产权”的开发)促进有形资产的积累,才有可能赶上发达国家。为此各国对知识产权问题都予以极大的关注,其发展趋势为:,五、知识经济时代与知识产权意识,1、保护知识产权的国际组织纷纷建立,国际保护制度已基本形成。2、知识产权保护的范围不断扩大3、国际间的技术转让、文化交流速度加快4、知识产权问题被纳入国际贸易谈判之中。,五、知识经济时代与知识产权意识,(三)提高人们的知识产权保护意识必须以无形资产的积累(其中主要指“自主知识产权”的开发)促进有形资产的积累,才有可能赶上发达国家可口可乐公司的老板曾说,一旦本公司在全球的厂房、货物全部失于火灾,自己第二天就能用可口可乐这一商标作质押,贷出资金来恢复生产。因为每年“金融世界”都把“可口可乐”的价值评估到7百亿美元。,五、知识经济时代与知识产权意识,如何树立知识产权意识第一,不要侵权,这指的是推出新产品之前,要把知识产权问题解决好;产品中含有他人知识产权的,要取得许可。第二,一旦外国企业诉我们侵权,应当懂得我们有哪些抗辩的余地。第三,无论在国内还是国外,我国的企业及个人已经享有的知识产权,同样可能遭到别人的侵害。提高守法意识或知识产权意识,决不仅仅针对侵权人而言,而且也是针对我国的知识产权权利人的。第四,鼓励国人积极开发享有我们自主知识产权的成果。我们曾有的理论家告诉人们,如果一个企业倒闭了,至少自己的商标仍有价值,还相当值钱的例子很多。,五、知识经济时代与知识产权意识,例:1998年3月,广州照相机厂倒闭,评估公司给该厂的“珠江”商标估了4千元人民币,许多人还认为估高了。而在当月的拍卖会上,这一商标卖出了39.5万元!很明显,企业多年靠智力劳动投入到商标中的信誉,决不会因一时经营失误(或因其他未可预料的事故)企业倒闭而立即完全丧失。可见,提高我国经营者(尤其是大量初级产品的经营者)的知识产权意识,对发展我国经济是非常重要的。袁隆平在我国还没有颁布专利法之前,就已经在美国、澳大利亚申请了杂交水稻育种技术的专利;中石化公司在最近几年,在世界范围就某些化工技术申请了多国的多项专利,初步建立起自己的“市场保护圈”,使外国企业想进入这个圈制售有关化工产品的,都要向中石化取得许可。,六知识产权侵权救济的程序保障,一、临时措施(一)临时措施概述临时措施是指法院在对案件的是非曲直作出最终判决之前,先行采取的保护当事人利益的措施。(这对于制止正在或即将实施的侵权行为、保存重要证据、防止损害后果扩大等具有重大的作用。如当一公司商业性使用盗版软件,权利人要在起诉前采取适当措施;再如唱片公司发现一网站正在陆续将其新录制的CD转成MP3格式置于网上供用户下载等等。)英美法系国家:临时禁令(preliminaryinjunction),还可以申请扣押或没收侵权产品等。(版权法)TRIPs协议第50条也规定此。,(二)诉前责令停止侵权我国著作权法49条、专利法66条和商标法57条最高法院的司法解释:知识产权人或者利害关系人可以在起诉前向侵权行为地或者被申请人住所地对知识产权侵权案件有管辖权的法院提出申请。法院在采取措施后,申请人应当在15天内对被申请人提起诉讼。注意:提起诉讼后,同样可以请求法院采取上述措施。,(三)诉前证据保全著作权法第50条、商标法第58条规定:为制止侵权行为,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,著作权人或者与著作权有关的权利人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。最高法院关于诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定16条注意:措施的目的之一是避免被申请人转移或销毁证据,那就要在不事先通知被申请人,由法院实施。TRIPs:另规定被申请人有申请复议权(司法机关审查、听证),(四)诉前财产保全专利法61条和商标法57条民事诉讼法93-96条和99条著作权法49条第2款:适用民诉以上需要注意的是:对于责令停止侵犯著作权行为的措施,除非申请人同意,否则不因被申请人提供担保而解除。而对于财产保全的措施,则可。,二、管辖与时效,在对侵权行为提起的民事诉讼中,诉讼管辖对于原告而言是很重要的因素,因为适当的管辖地不但可以节省原告的旅费、住宿等诉讼成本,还可能对日后的执行较为有利。与其他侵权诉讼相比,知识产权侵权诉讼无论在地域管辖和级别管辖方面都有一些特殊之处。地域管辖级别管辖时效,知识产权分论第一章著作权法律制度概述,第一节著作权的概念著作权(版权)是民事主体依法对作品及相关客体所享有的专有权利。“著作权”这一概念有狭义和广义之分。狭义的著作权仅指作者对作品所享有的一系列专有权利。广义的著作权还包括邻接权,即作者之外的民事主体对作品之外的客体享有的一系列专有权利。邻接权在中国依著作权法的规定特指表演者对其表演、录音录像制品制作者对其制作的录音录像制品、广播组织对其播出的节目信号和出版者对其设计的版式享有的专有权利。著作权区别于其他知识产权的一个特点是它同时包括人身权利(又称精神权利)和财产权利(又称经济权利)。著作权:大陆法系(作者权)版权:英美法系(最初:复制权),第二节著作权制度的产生与发展,一、特许出版权时期(从15世纪始)特许出版权并不是真正的著作权。它是一种封建政府或君主授予的出版特权,是一种公权力。而且能够获得特许权的只能是出版商,而不是作者。而现代意义上的著作权绝不是出版商的权利,而是作者的权利。二、现代著作权保护时期随着西方资产阶级革命的胜利,资产阶级取代封建统治者而登上政治舞台。而能够创作文学艺术作品的知识产权分子在西方也作为资产阶级的一部分成为统治阶级。政治地位的提高使他们自然努力为自己谋求经济利益。而政府也日渐认识到保障作者的利益才能鼓励和刺激创作活动。在这种背景下,现代意义上的著作权制度开始产生。(1709年英:安娜女王法)科学技术的进步推动着著作权制度的发展。,三、中国著作权法的概况封建王朝对印刷出版商的特权保护制度始终没有演变成现代著作权制度。1990年9月7日,第七届全国人大常委会通过了新中国第一部著作权法。该法的通过,标志着我国初步建立了现代著作权制度,具有重大的历史意义。在1990年著作权法颁布后的10年间,我国的经济形势发生了重大变化:中国开始实行市场经济体制,这就要求著作权保护机制要与市场经济相适应。同时须承担Trips协议的义务。2001年增加保护的作品类型和著作权人的专有权利、调整了“法定许可的范围”。增加了对技术措施和权利管理信息的法律保护。2005和2006年分别著作权集体管理条例信息网络传播权保护条例。,第二章著作权的客体,第一节作品的概念创作是将内心世界的思想感情借助语言、艺术和科学符号体系加以表达的过程。由此形成的具有文艺或科学美感和独创性的智力成果就是作品。法律上的定义:实施条例第2条:是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。具体理解:1、“作品”必须是人类的智力成果。如“自然风光和声音”则不是,而通过艺术加工的则可能享有著作权。2、“作品”必须是能够被他人客观感知的外在表达。如:郑板桥的眼中之竹-胸中之竹-手下之竹,注意:作品中抽象的思想本身是不受著作权保护的。只有对思想的具体表达才受著作权保护。问题:如何判断作品中的哪些成分属于不受著作权保护的思想?3、只有具有“独创性”的外在表达才是“作品”。源自英语originality,也可称为原创性。汉字“独创性”可分解为“独”,“创”。“独创性”是作品区别于其他人类劳动成果的关键。问题是:“独创性”的概念以及判断“独创性”的标准如何明确?,如何理解:独创性一、“独创性”中的“独”(一)“独创性”中“独”的含义独创性”中的“独”是指“独立创作、源于本人”。科技领域或文献中所讲的独创往往指专利法意义上的“新颖性”;著作权法意义上的独创并非指“首创”或“独一无二,而是指劳动成果”源自劳动者本人。(独立完成而非抄袭)(二)具有“独”的两种情况1从无到有进行独立创作。(关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释)第25条:“由不同作者就同一题材创作的作品,作品的表达系独立完成并且有创作性的,应当认定作者各自享有独立著作权。”2以他人已有作品为基础进行再创作(演绎作品:存在差异性)(复制件:无差异性。如为小说稿改错别字),问题:精确临摹是否创作了作品?(绘画)郑成思:“再现品”中增加了自己的创作性的劳动。英国版权法学家指出:在同一介质上对艺术品进行复制(copying)确实需要比对文字作品的单纯复制有更高的技巧和判断,但仅仅是复制过程中的技巧、劳动和判断却不能产生独创性。如临摹艺术作品的结果与原作品在视觉上差异明显,而且差异部分达到了独创性中“创”的要求,那么临摹的作品就是作品(演绎作品)。如:天安门城楼的毛主席的肖像画享有著作权。(来自于毛主席照片,对着照片进行绘画的结果)演绎作品摄影作品,二、“独创性”中的“创”(一)对“独创性”是否包含“智力创造”要求的不同理解英美法系:即使没有任何智力创造成分,只要劳动成果中包含了作者“独立的艰苦劳动”并有实际价值,就可满足版权法对“独创性”的要求.(如英国WaltevLane案)早期的“额头流汗”标准(电话号码簿)(这导致混同于反不正当竞争法,并且易导致对事实的垄断;该标准也不符合伯尔尼公约的要求作品应当是作者智力创造活动的成果。)美国最高法院于1991年判决的feist案(电话号码案)放弃了上述标准。,(二)“独创性”中“创”的含义独:是对劳动成果的独立的贡献,它实际上是“有和无”的判断,即对“量”的判断。创:是另一个要求,智力创造的高度问题,是“高与低”的判断,即“质”的判断。1没有留下智力创造空间的活动不可能符合“创”的要求(如:盲文汉字;使用复印机进行复印。相反:英文小说中文小说)2“独创性”中的“创”不同于专利法中的“创造性”(第22条第2款)3“独创性”中的“创”并不意味着具备高度文学和美学价值,但要求智力创造性不能过于微不足道(美国著名的霍姆斯法官说:由那些只受过法律训练的人来判断美术作品的价值是危险的。一方面,有些极具天才的绘画一开始不被人们所欣赏。另一方面,有些在法官看来缺乏美学价值和教育意义的作品却能被一些民众所接受。不能因为这些民众的口味低就认为这绘画不受版权保护。)4英美法系版权法与大陆法系著作权法对“独创性”中“创”的要求有所不同前者要求低(Feist案)、学者Nimmer:比如照片,只要不是纯粹翻拍他人的照片或机器自动拍摄后者要求高:德国著作权法区分:照片(邻接权保护)与摄影作品(著作权保护),三、我国著作权法中的“独创性”我国著作权法实施条例虽然规定只有具备“独创性”的劳动成果才能成为著作权法意义上的作品,但对“独创性”中“创”的高度却没有作出任何规定。明确规定我国著作权法中“独创性”中“创”的高度,仍然是立法者面临的现实任务。思考:1、在全国的卡拉OK厅播放音乐电视著作权纠纷诉讼中,MV画面是否能构成符合“独创性”要求的作品?2、短标题是作品吗?(如:“中华老字号”、歌曲“娃哈哈”、杂志的期刊名称),第三节不受著作权法保护的对象,一、思想(一)著作权法不保护“思想”著作权法并不保护抽象的思想、思路、观念、理论、构思、创意、概念、工艺、系统、操作方法、技术方案,而只是保护以文字、音乐、美术等各种有形的方式对思想的具体表达。(TRIPs协议第9条第2款、美国版权法第102条第2款、台湾著作权法第10条等)著作权法第5条:历法、通用数表、通用表格和公式不受保护。为什么著作权法不保护“思想”?(二)思想与表达的分界在许多情况下,思想和表达的分界点并非十分清晰。,(三)“混合原则”与“场景原则”(批准场景)“思想”与“表达”的混合是指在某些情况下,对某种“思想”只有一种或极其有限的表达。(如:比赛规则)而“场景理论”是指在文学作品之中,如果根据历史事实或者人们的经验、观众的期待,在表达某一主题的时候,必须描述某些场景,使用某些场景的安排和设计,那么这些场景即使是由在先作品描述的,在后作品以自己的表达描写相同场景也不构成侵权。(如:历史作品。历史事件中通常要描写事件发生地点的情况、风土人情、历史背景等;恐怖片有夜间坟地、棺材、猫头鹰等;纳粹德国为背景要写党卫军、啤酒馆、*万岁等。),二、操作方法、技术方案和实用功能我国计算机软件保护条例第6条有相关规定(技术方案:专利申请就保护,而在论文或著作中就能使用)(一)实用艺术品中受保护的范围著作权法中有关实用艺术品的规则严格遵循技术方案和实用功能不受保护的原则,只有当实用艺术品中的艺术成分能够在物理上或观念上独立于其实用功能而存在时,著作权法才对该艺术成分加以保护。(如:人体造型香水瓶;相反:流线型设计的小汽车)我国1992国务院实施国际著作权条约的规定:对外国实用艺术品保护25年。还可以作为美术作品受到著作权法保护。在实务中:我国法院对具有艺术造型的玩具积木块、香水瓶、“儿童住便器、浴盆”(见北京二中院2008年民初字第12293号民事判决书)等(欧可宝贝公司诉佳宝儿童用品公司案),(二)计算机软件中受保护的范围同类软件在功能和操作方法上总是具有较大的相似性,但这并不一定意味着后开发的软件侵犯了在先软件的著作权,因为这完全可能是软件编制者针对某一特定功能进行独立创作的结果。如:多种软件都具有查杀“木马程序”的特定功能,但恰可能使用了不同的代码编写出使用同一方法、具备同一功能的软件。,三、事实及对事实无独创性的汇编(一)事实本身不受著作权法保护事实包括科学事实、历史事实、新闻事实(二)对事实无独创性的汇编不受著作权法保护,四、被法律禁止出版、传播的作品在我国,根据著作权法第4条的规定,依法禁止出版、传播的作品不受著作权法保护。香港“艳照门”事件中的照片是否有著作权?五、官方正式文件法律、法规、政府决议、决定、命令、法院判决等具有立法、行政、司法性质的官方正式文件不受著作权法的保护,六、竞技体育活动无论这种其中的动作组合是否为“独创”的,由于其并非以展示文学艺术或科学美感为目标,不能构成著作权法意义上的作品。它展现的是运动力量和技巧。奥运口号“三高”就缺“美”。但舞蹈比赛中舞蹈动作仍受著作权法保护(舞蹈作品)。中国足协对足球联赛有“版权”吗?七、公有领域的作品作品如果因超过保护期等原因进入了公有领域,则成为人皆得而免费用之的公共财产,不能再为任何人所垄断。,第四节作品的分类,(一)文字作品文字作品是指小说、诗词、散文、论文等以文字形式表现的作品。注意:(1)文字作品不同于文学作品。只要有独创性的文字组合仍是文字作品。如:产品说明书、论文等。(2)文字还包括以数字、符号表示的作品。如计算机软件、盲文等。,(二)口述作品口述作品亦称口头作品,是指即兴的演说、授课、法庭辩论等以口头语言形式表现的作品。探讨:黄健翔的激情解说是口述作品吗?(该现场解说的录音被网络制成手机彩铃供用户下载),(三)音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品1、音乐作品(核心:旋律、音调等音乐要素的和谐)带词的音乐作品与文字作品有一定的交叉。问题:吉祥三宝侵犯了电影蝴蝶主题歌(LePapilon)的著作权吗?,2戏剧作品(抽象的身体语言)(特殊的文字作品,也与音乐作品有一定的交叉)法律界与文艺界有不同的认识:前:指剧本;后:指以舞台的演出形式而存在的综合艺术,即一整台戏。3舞蹈作品舞蹈作品同样不是指在舞台上的表演,而是指被表演的舞蹈动作的设计。设计:以文字描述、动作标记、绘图示意或录制下来的舞蹈画面加以体现的。公有领域流传多年的常规舞步、造型、动作、和顺序等因缺乏独创性,不能构成舞蹈作品。哑剧属于戏剧作品。,4曲艺作品5杂技艺术作品,(四)美术、建筑作品(艺术领域)1美术作品(审美意义:因人而异,没严格的标准)书法是文字作品还是美术作品?2建筑作品(不包括平面设计图和建筑模型),只能指三维的建筑物或构筑物。,(五)摄影作品根据著作权实施条例的定义,摄影作品是指借助器械在感光材料或者其他介质上记录客观物体形象的艺术作品。(抓拍的照片是作品吗?),仅仅从摄像装置反映,而没有创意在里面的摄影不是美术作品。如:身份证的照片,银行监视系统的录像等机械录制的。关于影楼拍摄的照片著作权:一、根据著作权法实施务例第二十三条的规定,著作权自作品创作完成起产生。法律没有要求非营利性作为产生著作权的条件。凡作品,包括影楼拍摄的摄影作品,都受法律保护。二、顾客同影楼的关系,应属于民法中的承揽合同关系。因承揽合同关系产生的照片,应属于著作权法第十七条规定的委托创作。该条规定:“受委托创作的作品,著作权的归属由委托人和受委托人通过合同约定。合同未明确约定或者没有订立合同的,著作权属于受托人。”很明显,影楼拍摄的照片的著作权,有合同约定的,依合同确定著作权的归属,没有合同约定或者合同未明确约定的,应推定著作权属于影楼。照片著作权属于影楼的,他人以著作权法规定之方式使用照片,应事先经影楼的许可。,三、由于照片还可能涉及顾客的肖像权,因此影楼在行使著作权时应遵守民法通则第一百条的规定,即营利性使用照片,须事先取得肖像权人的许可。非盈利性使用也要经过顾客同意。四、关于本问题的法律适用,除适作著作权法的有关规定,还应考虑民法通则第七条的规定,“民事活动应当尊重社会公德,不得损害社会公共利益,破坏国家经济计划,扰乱社会经济秩序。”如果当事人在拍摄照片时都明确顾客将以复制、发行广告等方式营利性使用照片,或者在没有协议的情况下,有理由认为影楼明知顾客将营利性使用照片并且没有提出异议,应认为,即使照片著作权属于顾客,顾客应有权在其经营活动范围同营利性使用照片。但是,顾客付给影楼的报酬应与影楼应得的报酬相当,可参照其他广告公司或者影楼拍摄类似的照片的酬金。如果双方没有明确顾客将营利性使用照片,或者没有理由认为影楼明白顾客将营利性使用照片,在著作权属于影楼诉的情况下,顾客欲营利性使用照片,应事先取得原告的许可。,(六)影视作品根据著作权实施条例的定义,电影作品及以类似摄制电影的方式创作的作品(本书简称为“影视作品”)是指摄制在一定介质之上,由一系列有伴音或无伴音的画面组成,并借助适当装置放映或者以其他方式传播的作品。(幻灯片则不是)“摄制”的理解:应扩大。如:计算机游戏中的动画场面、网上流行的网络动漫(flash)-新型视听作品,MV的背景画面是作品吗是否构成著作权法意义上的“以类似摄制电影的方式创作的作品”?上述是影视作品?还是录像制品?如前:制作者享有“放映权”应付酬;后:如是录像制品,制作人(公司)则对其仅享有复制权、发行权、出租权和信息网络传播权四项专有权利。而不享有放映权。,(七)图形作品和模型作品(科学领域主要适用于实用性功能)1图形作品2模型作品设计图作为作品是因为图形设计“看上去美”。,(八)计算机软件根据我国计算机软件保护条例第2条、第3条规定,计算机软件是指计算机程序及其有关文档。计算机程序由数字来描述,故也称“数字作品”。,(九)民间文学艺术作品民间文学艺术作品是指由特定的社会群体创作的、经世代流传而构成我国文化遗产组成部分的一切文学艺术作品。按其表现形式分为四类:1、具有语言形式的民间故事、传说、童话、谜语、谚语等;2、具有音乐形式的民间音乐、民歌、民谣等;3、具有动作形式的民间舞蹈、游戏等;4、具有物质形式的壁画、剪纸、刺绣等。如:赫哲族乡人民政府诉郭颂乌苏里船歌案、“两本剪纸画册”案、农民白秀娥诉国家邮政局邮票印制局蛇年邮票案等。,第三章著作权的主体和权利归属,第一节著作权主体概述一、作者作为著作权主体和非作者作为著作权主体作者可以将著作权中的财产权转让给他人。在特定情况下,作者并不享有著作权或只享有有限的著作权。著作权法第11条第3款、最高法院著作权民事案件的解释第13条二、著作权的原始主体和继受主体著作权原始主体是指在作品创作完成后,直接根据法律规定或合同约定享有著作权的人。著作权的继受主体是指通过受让、继承、受赠和其他法定方式从著作权原始主体手中取得著作权的人。注意:继受主体不能享有完整的著作权。,三、著作权内国主体与著作权外国主体中国公民或法人、非法人团体依法可以享有著作权,成为内国主体,而外国人或无国籍人(以下统称“外国人”)也能根据国际条约和我国著作权法的规定在我国享有著作权,成为外国主体。外国人的作品只要符号以下三个条件之一就可在我国获得保护:(1)外国人是作品首先在中国出版,或者在中国境外首先出版后,30天内在中国境内出版;(2)其所属国或者经常居住国与中国签定了相互保护著作权的协议或共同参加了保护著作权的国际条约;(3)外国人的作品首次在上述中国参加的国际条约的缔约国首先出版,或者在非缔约国首先出版之后,30天内在缔约国出版。(如朝鲜),第二节作者,一、一般作品自然人作者(一)著作权自动取得制度伯尔尼公约规定:作者自作品创作完成之时就自动取得著作权,而无需履行加注版权标记和登记手续。注意:不能将“作品完成”简单理解为作品的最终完成。(二)自然人作者是实际创作者只有那些实际从事了创作的自然人才是作者。没有实际进行创作,而仅仅组织他人创作、提供物质条件,或者承担资料收集和其他辅助工作的人都不是作者。“思想无版权”,提供思想和创意的人也不是作者。,二、视为作者的法人或其他组织我国著作权法不但规定了自然人作者,还承认本身不能进行思考和创作的法人或其他组织可以成为“作者”。我国著作权法第11条第3款规定:“由法人或者其他组织主持,代表法人或者其他组织意志创作,并由法人或者其他组织承担责任的作品,法人或者其他组织视为作者”。以这种方式创作的作品被称为“法人作品”。法人既然被视为作者,当然享有作品的一切著作权。真正创作完成作品的自然人对作品没有任何著作权法意义上的权利,包括署名权。,第三节特殊作品的著作权归属与行使,一、合作作品的著作权主体合作作品是指两人以上共同创作完成的作品。合作作品的作者须具备创作合意与合创事实两个条件。合作作品的著作权属于全体作者,对著作权的行使须征得全体合作作者的同意。1、对于可以分割的合作作品,作者对于各自创作的部分可以单独享有著作权,但不得侵犯合作作品整体的著作权。2、对于不可分割使用的,由合作作者协商一致行使;协商不成的,无正当理由任何一方不得阻止他方行使除转让以外的权利,所得收益应合理分配给所有合作作者。如:由一人主编并统稿,由几人分章写作的教科书即为典型的合作作品。再如:红楼梦就不是合作作品。因为通说认为:该书不是曹雪芹和高鹗合作而写,高鹗在曹雪芹去世后,在前80回的基础上续写后40回的,两人无共同创作红楼梦的合意。在我国音乐作品是合作作品,词曲作者都是合作作者。如:某作曲家应邀为某部电影创作主题歌中的乐曲部分,即使该作曲家在创作时不知将由谁来填词,只要其清楚地知晓自己创作的乐曲会被配上歌词,则由此形成的一首完整的电影主题歌仍然是合作作品。注意:1、“参与创作”的形式可能多样化。(自传作品的著作权归谁享有?如我的前半生案,见司法解释第14条)2、条例14条的规定:合作作者之一死亡后,其对合作作品享有的财产权利无人继承又无人受遗赠的,由其他合作作者享有。(这不同于继承法的规定)3、合作作品的保护期为最后死亡的作者有生之年加50年。,(二)职务作品的著作权职务作品是指公民为完成法人或其他组织的工作任务所创作的作品。(如:游戏软件公司的程序员就是编写和维护游戏软件其作品就是职务作品。但如:作品的创作与工作人员应当履行的职责无关,则即使利用了单位的物质技术条件或是在上班时间创作的,也不属于职务作品。)构成条件:第一,是“单位”的工作人员,与单位有实质意义上的劳动或雇佣关系。第二,因履行职

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