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【名词解释】刑法学(1)期末复习题及答案1刑法学-是研究刑法及其所规定的犯罪、刑事责任和刑罚的科学,是法学一个重要部门。2刑法-是规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律。3刑法体系-就是指刑法的组成和结构。4刑法解释-是指对刑法规范含义的阐明。其分为立法解释、司法解释和学理解释。5立法解释-就是由最高立法机关,即全国人民代表大会及其常务委员会对刑法的含义所作的解释。6学理解释-是指国家宣传机构、社会组织、教学科研单位或学者、专家对刑法的含义所作的解释。7司法解释-是由最高司法机关对刑法的含义所作的解释。在我国,有权进行司法解释的是最高人民法院和最高人民检察院。8罪刑法定原则-是指对什么是犯罪,有哪些犯罪,各种犯罪的条件是什么,有哪些刑种,各个刑种如何适用,以及各种具体罪的具体量刑幅度如何等,均有刑法加以规定的一项刑法基本原则。9罪责刑相适应原则-也可称为罪刑相适应、罪刑相当、罪刑相称、罪刑均衡。其含义:犯多大的罪,就应承担多大的刑事责任,法院也应判处其相应轻重的刑罚,做到重罪重罚,轻罪轻罚,罚当其罪,罪刑相当;罪轻罪重,应当考虑行为人的犯罪行为本身和其它各种影响刑事责任大小的因素。10刑法空间效力-是指刑法对地域和对人的效力。它所要解决的是国家刑事管辖权的范围问题。刑事管辖权是国家主权的组成部分。11属地原则-也称领土原则。即以地域为标准,凡是在本国领域内犯罪,无论是本国人还是外国人,都适用本国刑法;反之,在本国领域外犯罪,都不适用本国刑法。12属人原则-也称国籍原则。即以人的国籍为标准,凡是本国人犯罪不论在本国领域内还是在本国领域外,都适用本国刑法。13保护原则-也称自卫原则。即以保护本国利益为标准,凡侵害本国国家或公民利益的,不论犯罪人是本国人还是外国人,也不论犯罪地在本国领域内还是在本国领域外,都适用本国刑法。14普遍原则-也称世界原则。即以保护国际社会的公共利益为标准,凡发生国际条约所规定的侵害国际社会公共利益的犯罪,不论犯罪人是本国人还是外国人,也不论犯罪地是在本国领域内还是在本国领域外,都适用本国刑法。15刑法溯及力-是指刑法生效后,对于其生效以前未经审判或判决尚未确定的行为是否适用的问题。16从旧原则-即按照行为时的旧法处理,新法没有溯及力。17从新原则-即按照新法处理,新法有溯及力18从新兼从轻原则-即新法原则上有溯及力,但旧法不认为是犯罪或者处刑较轻的,则按照旧法处理。19从旧兼从轻原则-即新法原则上没有溯及力,但新法不认为是犯罪或者处刑较轻的,则按照新法处理。20犯罪构成-是指刑法规定的,决定某一具体行为的社会危害性及其程度,而为该行为构成犯罪所必须具备的一切主观要件和客观要件的有机统一的整体。21犯罪客体-是指我国刑法所保护为犯罪行为所危害的社会关系。犯罪客体是行为构成犯罪的必备要件之一。22一般客体-是指我国刑法所保护的社会主义制度下社会关系的整体。23同类客体-是指某一类犯罪行为所共同危害的我国刑法所保护的社会关系的某一部分或某一方面。24直接客体-是指某一犯罪行为所直接危害的我国刑法所保护的社会关系,即我国刑法所保护的某种具体的社会关系。25犯罪对象-是指犯罪行为所直接作用的具体人或者具体物。26犯罪客观方面-是指刑法所规定的,说明行为对某种客体造成侵害的客观事实特征。它包括人所实施的危害社会的行为,一定的危害社会的结果等。27危害行为-是指表现人的意志或意识并且对社会有害的行为。28作为-是指犯罪人用积极的行为所实施的刑法所禁止的危害社会行为,即刑法禁止做而去做的情况。29不作为-是指犯罪人有义务实施并且能够实施某种积极的行为而未实施的行为,即应该做也能够做而未做的情况。30危害结果-有广义和狭义之分,广义:是指由被告人的危害行为所引起的一切对社会的损害它包括危害行为的直接结果和间接结果,属于犯罪构成要件的结果个不属于犯罪构成要件的结果。狭义:是指作为犯罪构成要件的结果,通常也就是对直接客体所造成的损害。狭义的危害结果是定罪的主要根据之一。31犯罪主体-是指实施危害社会的行为、依法应当负刑事责任的自然人和单位。32刑事责任能力-是指行为人构成犯罪和承担刑事责任所必需的,行为人具备的刑法意义上辨认和控制自己行为的能力。33刑事责任年龄-简称责任年龄,是指法律所规定的行为人对自己实施的刑法所禁止的危害社会行为负刑事责任必须达到的年龄。34犯罪特殊主体-是指刑法所规定的影响行为人刑事责任的行为人人身方面特定的资格、地位和状态。35单位犯罪-是指由公司、企业、事业单位、机关、团体实施的依法应当承担刑事责任的危害社会的行为。36犯罪主观方面-就是指犯罪主体对自己的行为的危害社会结果所持的心理态度。37犯罪的故意-是指行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生的主观心理态度。38直接故意-是指行为人明知自己的行为必然或者可能发生危害社会的结果,并且希望这种结果发生的心理态度。39间接故意-是指行为人明知自己的行为可能会发生危害社会的结果,并且放任这种结果发生的心理态度。40犯罪的过失-就是指行为人应当预见到自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免的心理态度。41过于自信的过失-是指行为人预见到自己的行为可能发生危害社会的结果,但轻信能够避免,以致发生这种结果的心理态度。42疏忽大意的过失-是指行为人应当预见到自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,以致发生这种结果的心理态度。43意外事件-行为虽然在客观上造成了损害结果,但不是出于行为人的故意或过失,而是由于不能预见的原因所引起的,不认为是犯罪。44犯罪目的-行为人希望通过实施犯罪行为达到某种危害社会结果的心理态度,也就是犯罪结果在犯罪人主观上的表现。45犯罪动机-是指刺激犯罪人实施犯罪行为以达到犯罪目的的内心冲动或者内心起因。46正当防卫-是指为了使国家、公共利益、本人或者他人人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而对不法侵害者采取的制止其不法侵害且没有明显超过必要限度造成重大损害的行为。47假象防卫-是指行为人对事实发生认识错误,把想象的或推测的实际并不存在的“不法侵害”当成不法侵害,实行“正当防卫”,造成他人损害的行为。假象防卫人主观上无损害他人的故意,不构成故意犯罪。有过失,符合过失犯罪要件的,构成过失犯罪。无过失,则不负刑事责任。48防卫过当-是指正当防卫明显超过必要限度,对不法侵害人造成重大损害的行为。49特别防卫权-是指公民在某些特定情况下所实施的正当防卫行为,造成不法侵害人伤亡后果,不负刑事责任的情形。50紧急避险-是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险,在不得已的情况下,所采用的损害一个较小的合法利益而保全一个较大的合法利益的行为。51避险过当-是指紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的行为。52故意犯罪停止形态-是指故意犯罪在其发生、发展和完成犯罪的过程及阶段中,因主客观原因而停止下来的各种犯罪状态。53犯罪即遂-是指行为人所故意实施的行为已经具备了某种犯罪构成的全部要件。54犯罪预备-是指行为人为实施犯罪而准备工具、制造条件的行为,由于行为人的意志以外的原因而未能着手犯罪的实行行为的犯罪停止状态。55犯罪未遂-是指行为人已经着手实行具体犯罪构成的实行行为,由于意志以外的原因而未能完成犯罪的一种犯罪停止状态。56犯罪中止-是指在犯罪过程中,行为人自动停止犯罪或者自动有效的防止犯罪结果的发生,而未能完成犯罪的一种犯罪停止形态。犯罪中止有两种类型,即自动停止犯罪的犯罪中止和自动有效的防止犯罪结果发生的犯罪中止。57共同犯罪-是指两人以上共同故意犯罪。58主犯-是指组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或者在公同犯罪中起主要作用的犯罪分子。59从犯-是指在共同犯罪中起次要或者辅助作用是犯罪分子。60胁从犯-是指被胁迫参加共同犯罪的犯罪分子。61教唆犯-是指故意教唆使他人犯罪的犯罪分子。69刑事责任-是指依照刑事法律的规定,犯罪人应当承受而国家司法机关也强制犯罪人接受的否定评价和制裁标准。70刑罚-是刑法中明文规定的由国家审判机关依法对犯罪人所适用的限制或剥夺其某种权益的最严厉的法律制裁方法。71刑罚目的-是指国家制定刑罚、适用刑罚和执行刑罚所预期达到的效果。刑罚的目的体现着掌握政权的统治阶级制定刑罚、适用刑罚和执行刑罚的指导思想,决定着刑罚体系和刑罚种类的确立,也是刑罚制度赖以建立的出发点和归宿。73一般预防-就是通过对犯罪分子适用刑罚,警戒社会上不稳定分子,防止他们走上犯罪道路。74主刑-也叫基本刑,就是对犯罪分子适用的主要的刑罚方法。它的特点是只能独立适用,不能附加适用;对于一个犯罪,只能适用一个主刑,而不能适用两个以上主刑。75管制-是我国主刑中最轻的一种刑罚方法,属于限制自由刑。是指对犯罪分子不予关押,但限制其一定自由,由公安机关予以执行的刑罚方法。76拘役-是短期剥夺犯罪分子的自由,就近执行并实行劳动改造的刑罚方法。它属于短期自由刑,是主刑中介于管制与有期徒刑之间的一种轻刑。77有期徒刑-是剥夺犯罪分子一定期限的人身自由,并强制其进行劳动并接受教育改造的刑罚方法。78无期徒刑-是剥夺犯罪分子的终身自由,强制其参加劳动并接受教育改造的刑罚方法。它是仅次于死刑的一种严厉的刑罚。79死刑-也称生命刑,即剥夺犯罪分子生命的刑罚方法。她是对犯罪分子的生命予以剥夺而不是对犯罪分子的自由予以剥夺,是最严厉的刑罚方法,因此也称为极刑。80附加刑-又称从刑,是补充主刑适用的刑罚方法。它的特点是,即能独立适用,又能附加适用;在附加适用时,可以同时适用两个以上附加刑。81罚金-是人民法院判处犯罪分子或者犯罪单位向国家缴纳一定金钱的刑罚方法,属于财产刑。82没收财产-是指将犯罪分子个人所有财产的一部分或全部强制无偿地收归国有的刑罚方法。它是我国附加刑中较重的一种。83剥夺政治权利-是剥夺犯罪分子参加国家管理与政治活动权利的刑罚方法,属于资格刑。84驱逐出境-是指强迫犯罪的外国人离开中国国(边)境的刑罚方法,它是一种专门适用与犯罪的外国人的特殊的附加刑,即可独立适用,也可附加适用。85刑罚裁量-是指人民法院依据刑事法律,在认定行为人构成犯罪的基础上,确定对犯罪人是否判处刑罚、判处何种刑罚以及判处多重的刑罚、并决定所判刑罚是否立即执行的刑事司法活动。86刑罚裁量情节-是指人民法院对犯罪分子裁量刑罚时应当考虑的、据以决定量刑轻重或者免除刑罚处罚的各种情况。87法定情节-是指刑法明文规定的,在量刑时必须予以考虑的情节。它包括刑法总则规定的对各种犯罪共同适用的情节和刑法分则规定的对特定犯罪适用的情节。88酌定情节-是指人民法院从审判经验中总结出来的,在刑罚裁量过程中灵活掌握、酌情适用的情节。刑法虽然没有明文规定,但根据立法精神和审判实践经验,在量刑时也需要酌情考虑的情节。89累犯-是指因犯罪而受过一定的刑罚处罚,在刑罚执行完毕或者赦免以后,与法定期限内又犯一定之罪的罪犯。90自首-是指犯罪分子犯罪后自动投案,如实供述自己的罪行的行为,或者被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的行为。91数罪并发-是指法院对一行为人在法定时间界限内所犯的数罪分别定罪量刑后,依照法定的并罚原则及刑期计算方法决定其应当执行的刑罚的制度。92限制加重原则-也称限制并科原则。是指以一人所犯数罪中法定(应当判处)或以判处的最重刑罚为基础,再在一定限度之内对其予以加重作为执行刑罚的合并处罚规则。93缓刑-我国刑法中的缓刑是指法院对于被判处拘役、3年以下有期徒刑的犯罪分子,根据其犯罪情节和悔改表现,认为暂缓执行原判刑罚,确实不致再危害社会的,规定一定的考验期,暂缓其刑罚的执行,被宣告缓刑的犯罪分子,在考验期内,如果不犯新罪,未发现漏罪,也没有违反法律、行政法规或者公安部门有关缓刑的监督管理规定,原判刑罚就不再执行的制度。94刑罚执行-是指法定的司法机关将生效的刑事裁判所确定的刑罚付诸实施的刑事司法活动。95减刑-是指对于被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,根据其在刑罚执行期间的悔改或立功表现,而适当减轻其原判刑罚的制度。96假释-是指对于被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行一定刑期以后,由于其确有悔改表现,不致再危害社会,因而附条件地将其提前释放的一项刑罚制度。97刑罚消灭-是指由于一定的法定原因致使国家针对特定犯罪人的刑罚权归于消灭。98时效-是指经过一定的期限,对刑事犯罪不得再追诉或者对所判刑罚不得再执行的一项法律制度。99追诉时效-是指依法对犯罪分子追究刑事责任的有效期限。超过这个期限,除法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经最高人民检察院核准必须追究的外,都不得追究犯罪分子的刑事责任;已经追究的,应当撤消案件,或者不起诉,或者终止审理。100时效中断-是指在追诉期限内,因发生法律规定的事由,而使以前经过的时效期间归于无效,法定事由消失后,重新计算追诉时效的制度。101时效延长-是指追诉期限内,因发生法律规定的事由,而使对犯罪分子刑事责任的追究。102赦免-是指国家对于犯罪分子宣告免于追诉或者免除执行刑罚的全部或者一部分的法律制度。1、理解刑法学及其研究对象?刑法学是以现行刑法为研究对象的学科。广义的刑法学是研究有关犯罪与刑事责任的一切问题的学科,狭义的刑法学是仅研究实体刑法规范的学科。2、如何理解刑法的性质?刑法的性质包含两种含义:一是刑法的阶级性质,即刑法是统治阶级根据自己的意志和利益制定的,是统治阶级对被统治阶级实行专政的工具,刑法的阶级本质由国家的阶级本质决定;二是刑法的法律性质,即刑法保护的社会关系的广泛性和最为严厉的强制性,刑法调整的范围是所有受到犯罪侵害的社会关系,3、刑法的解释有哪些种类?(阴影字除外的可以适当省略)刑法解释的分类:立法解释、司法解释、学理解释。以刑法解释的方法为标准,刑法的解释可以分为文理解释和论理解释。论理解释又包括:1)当然解释: 2)历史解释: 3)扩大解释: 4)限制解释:6、罪刑法定原则的基本要求是什么?(1)罪刑法定化,即犯罪和刑罚必须由法律事先加以明文规定,不允许法官的擅断;(2)罪刑实定化,即对对构成犯罪的行为和犯罪的具体法律后果,刑法应作出实体性的规定;(3)罪刑明确化,即刑法的条文必须文字表达确切、意思清楚,不得含糊其辞、模棱两可。7、适用刑法人人平等原则的含义与基本要求是什么?基本含义是:任何人犯罪,都应当受到法律的追究;(2)任何人不得享有超越刑法规定的特权;(3)对于一切犯罪行为,应一律平等适用刑法,定罪量刑时不得因犯罪人的社会地位、家庭出身、职业状况、财产状况、政治面貌、才能业绩的差异而有所区别;(4)任何人受到犯罪侵害,都应受到刑法的保护;(5)不同被害人的同等权益,应受到刑法的同样保护。适用刑法人人平等要符合以下基本要求:一是立法上要平等;二是司法上要平等。立法平等是司法平等存在的前提。司法平等应该是:1、刑事司法公正;2、反对特权。14、犯罪构成有哪些共同要件?(1)、犯罪客体是指我国刑法所保护而为犯罪所侵犯的社会主义社会关系;(2)、犯罪客观方面是指犯罪活动的客观外在表现,包括:危害行为、危害结果以及危害行为与危害结果之间的因果关系等。(3)、犯罪主体是指实施危害社会的行为并且承担刑事责任的自然人或单位。(4)、犯罪的主观方面是指犯罪主体对其实施的行为及其结果所持的心理态度,12、怎样理解犯罪概念的意义?犯罪概念是犯罪内在特征与外在特征的高度抽象与概括。犯罪是违反我国刑法,应收刑罚惩罚的严重危害社会的行为。8、怎样理解罪责刑相适应原则的含义与基本要求是什么?基本含义是:犯多大的罪,便应承担多大的刑事责任,法院也应判处轻重相当的刑罚;做到重罪重罚,轻罪轻罚,罪刑相称,罚当其罪。该原则的要求有:(1)定罪与量刑具有同等重要地位。(2)强化量刑公正的执法概念。要排除封建刑法重刑主义的干扰,强化量刑公正的执法观念,切实做到罚当其罪,不枉不纵。(3)强调执法中的平衡与统一。及时完善刑事立法,进一步加强刑事司法解释工作,系统编簒刑事判例,改进量刑方法。9、如何理解我国刑法关于空间效力的规定?我国刑法有关空间效力的规定,采取的是结合型的刑事管辖权体制,即以适用属地原则为主,兼采属人原则、保护原则、普遍原则。(1)属地管辖权(2)属人管辖权(3)保护管辖权。(4)普遍管辖权。10、如何理解我国刑法关于溯及力的规定?中华人民共和国成立后本法实施以前的行为,如果当时法律不认为是犯罪的,适用当时的法律:如果当时的法律认为是犯罪的,依照刑法总则第四章第八节关于时效的规定应当追究的,按照当时的法律追案刑事责任,但是如果刑法不认为是犯罪或者处罚较轻的,适用刑法。修订后的刑法实施以前,依照当时的法律已经作出的生效判决,继续有效11、怎样认识犯罪的基本特征?犯罪是指违反我国刑法,应受刑罚惩罚的严重危害社会的行为。它具有以下三个基本特征:(1)、严重社会危害性,即犯罪严重危害社会的行为。(2)、刑事违法性,即犯罪时触犯刑法的行为。(3)、应受刑罚惩罚性,即犯罪时应受刑罚处罚的行为。13、什么是犯罪构成?犯罪构成与犯罪概念的关系怎样?犯罪构成是依照我国刑法的规定,决定某一具体行为的社会危害及其程度,而为该行为构成犯罪所必需的一切主观要件和客观要件的有机统一。犯罪构成与犯罪概念是两个既有联系又有区别的范畴。犯罪构成与犯罪概念的联系在于:犯罪概念是犯罪构成的基础,犯罪构成是犯罪概念的具体化。、15、什么叫做犯罪客体?犯罪客体是怎样分类的?其分类的意义是什么?犯罪客体是指我国刑法所保护而为犯罪所侵犯的社会主义社会关系。刑法理论将犯罪客体划分为三类:一般客体、同类客体、直接客体。意义:首先,通过分类可以进一步揭示各类犯罪客体的属性,正确认识犯罪客体在刑事司法中的作用,以解决司法实践中各种定罪量刑的难题;其次,通过分类可以揭示犯罪的共性与个性特征,从更深的层面上认识犯罪、总结规律、以制定正确的刑事政策。18、怎样理解我国刑法中的危害结果?危害结果是犯罪构成的客观方面要件中的一个重要概念。1、在故意犯罪和过失犯罪的概念中明确规定危害结果。2、以对直接客体造成某种有形的、物质的危害结果,作为某些故意犯罪即遂的标准。3、以发生某种特定的现实危险状态,作为某些故意犯罪即遂的标准。4、以发生严重的物质性危害结果,作为罪与非罪的标准。5、以发生某种特定的严重危害结果,作为此罪与彼罪区分的界限。6、以造成物质性危害结果的轻重程度,作为适用轻重不同的法定刑幅度的标准。19、自然人犯罪主体的共同要件有哪些? 1.犯罪主体必须是自然人 2.作为自然人的犯罪主体必须具备刑事责任能力16、犯罪客体与犯罪对象有什么联系和区别?联系:作为犯罪对象的具体人是具体社会关系的主体或承担者,作为犯罪对象的具体物事具体社会关系的物质表现。犯罪行为作用于犯罪对象就是通过犯罪对象即具体物或人来侵害一定的社会关系的,区别:(1)、犯罪客体决定犯罪性质,犯罪对象则未必。(2)、犯罪客体是任何犯罪的必要构成要件,而犯罪对象则仅仅是某些犯罪的必要构成要件。(3)、任何犯罪都会使犯罪客体受到危害,而犯罪对象则不一定受到损害。(4)、犯罪客体是犯罪分类的基础,犯罪对象则不是。17、什么是刑法中危害社会的行为?它有哪些基本的表现形式?在什么条件下才能成立犯罪的不作为?我国刑法中的危害社会的行为是指犯罪构成客观方面的行为,即由行为人的意识、意志支配的违反刑法规定的危害社会的身体动静。基本形式分为作为与不作为两种。构成不作为要具备三个条件:(1)、行为人负有实施某种积极行为的特定义务。(2)、行为人未履行特定义务的实际可能性。(3)、行为人未履行特定义务。20、什么是刑事责任年龄?我国刑法对刑事责任年龄的规定。 刑事责任年龄,是指法律所规定的,行为人对自己实施的刑法所禁止的危害社会行为负刑事责任必须达到的年龄。 刑法第17条里对刑事责任年龄作了较为集中的规定,把刑事责任年龄划分为完全不负刑事责任年龄(不满14周岁)、相对负刑事责任年龄(已满14周岁不满16周岁)与完全负刑事责任年龄(已满十六周岁)三个阶段。 21、怎样理解和掌握精神障碍人的刑事责任能力问题? (一)完全无刑事责任的精神病人 我国刑法第18条第1款规定:“精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果,经法定程序鉴定确认的,不负刑事责任,但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗;在必要的时候,由政府强制医疗。”认定精神障碍者为无刑事责任能力,必须同时具备: 1.生物学标准2.心理学标准 (二)完全负刑事责任的精神障碍人 1.精神正常时期的“间歇性精神病人”。我国刑法第18条第2款规定: “间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪,应当负刑事责任。” 2.大多数非精神病性精神障碍人。 (三)限制刑事责任的精神障碍人 尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的,应当负刑事责任,但是可以从轻或者减轻处罚。” 22、聋哑人,盲人,生理醉酒人的刑事责任能力如何?我国刑法中对生理功能缺陷者即聋哑人、盲人的刑事责任作了特殊规定,聋哑人、盲人实施刑法禁止的危害行为,构成犯罪的,应当负刑事责任,但可以从轻、减轻或者免除处罚。 刑法第18条第4款规定:“醉酒的人犯罪,应负刑事责任。” 23、犯罪主体特殊身份有什么意义? 犯罪主体特殊身份是指刑法所规定的,影响行为人刑事责任的行为人人身方面特定的资格、地位或状态。这些特殊身份不是自然人犯罪主体的一般要件,而只是某些犯罪的自然人主体必须具备的要件。研究犯罪主体特殊身份的意义在于1.犯罪主体特殊身份影响定罪区分罪与非罪;区分此罪与彼罪;影响无特殊身份者的定罪;2. 犯罪主体特殊身份影响量刑24、如何理解犯罪主观方面的概念?犯罪的主观方面,亦可称为犯罪的主观要件,按照刑法理论界之通说,它是指犯罪主体对自己的危害行为及其危害结果所持的心理态度。 (一)罪过是行为人负刑事责任的主观基础 (二)犯罪的主观方面与犯罪的客观方面是对立的统一 (三)罪过在刑法规定的犯罪中有着不同的结合方式 25、什么是犯罪的故意?犯罪的直接故意与间接故意各有什么特征?二者有哪些区别? 犯罪故意指行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生的一种主观心理态度。 犯罪的直接故意,是指行为人明知自己的行为必然或者可能发生危害社会的结果,并且希望这种结果发生的心理态度。 犯罪的间接故意,是指行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果,并且放任这种结果发生的心理态度。二者区别:1.在认识因素上,二者对行为将导致的危害结果在认识程度上有所不同。(直接故意的行为人对危害结果的认识包括必然性认识和可能性认识,间接故意只有可能性认识一种)2在认识因素上,二者对危害结果的发生所持的心理态度不同。(直接故意的行为人希望危害结果发生,间接故意的行为人的放任危害结果发生)3在成立条件上,特定危害结果是否发生,对二者成立的意义不同。(在直接故意情况下,特定危害结果是否发生不影响定罪;而间接故意只有在发生了特定的危害结果,才能构成犯罪)26、什么是犯罪的过失?过于自信的过失与疏忽大意的过失各有什么特征?过于自信的过失与间接故意有哪些区别?疏忽大意的过失与意外事件的区别何在?犯罪的过失:指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免,以致发生危害结果的一种心理态度。过于自信过失的特征是:(1)在认识因素上,行为人已经预见到自己的行为可能发生然害社会的结果。(2)在意志因素上,行为人轻信能够避免危害结果的发生。疏忽大意的特征是:(1)行为人应当预见到自己的行为可能发生危害社会的结果,判断行为人能否预见危害结果,应当以主观标准为根据,以客观标准作参考。(2)行为人由于疏忽大意而没有预见自己的行为可能发生危害社会的结果。过于自信的过失与间接故意的区别是:(1)在认识因素上,间接故意对实际发生危害结果的现实性并未产生错误的认识,而过于自信的过失虽然也认识到危害结果的发生的可能性。(2)在意志因素上,间接故意的行为人虽不希望危害结果发生,但也不采取措施防止危害结果发生,而是有意放任危害结果发生: 27、行为人在法律上和事实上认识的错误有哪几种情况?这些情况对行为人刑事责任的解决有何影响?行为人对法律的认识错误指行为人在有意识地实施某种行为时,对于自己行为的法律性质或意义有不正确的认识。1.误无罪为有罪2.误有罪为无罪 3.对定罪量刑的误认 行为人对事实的认识错误指行为人对与自己行为有关的事实情况所产生的不正确的认识 。区别情况具体对待:如果行为人的认识错误属于犯罪构成要件方面的事实情况,就要影响行为人的刑事责任;否则不影响。 1.对客体的认识错误 2.对行为对象的认识错误 3.对行为的认识错误 4.对因果关系的认识错误 5.对主体身份的认识错误 6.打击错误区别情况具体对待:如果行为人的认识错误属于犯罪构成要件方面的事实情况,就要影响行为人的刑事责任;否则不影响。 28、什么是正当防卫?正当防卫的成立应当具备哪些条件?答:根据我国刑法第20条第1款的规定,正当防卫,是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其它权利免受正在进行的不法侵害,而采取的制止不法侵害并对不法侵害人造成损害的行为;正当防卫的成立应当具备以下五个方面条件:第一、必须有实际的不法侵害行为存在。这是正当防卫的起因和前提条件,也是正当防卫得以成立的客观基础和根据;第二、不法行为必须正在进行。这是正当防卫的时机条件;第三、防卫行为必须针对不法侵害人进行。这是正当防卫的对象条件;第四、必须是为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受不法,即有正当的防卫意图。这是正当防卫成立的主观条件;第五、防卫行为没有明显超过必要限度,造成重大损害。这是正当防卫的行为的结果限度要件;29、什么是紧急避险?成立紧急避险应具备哪些条件?如何理解紧急避险的必要限度?答:根据我国刑法第21条的规定,紧急避险,是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险,不得已损害另一利益较小合法权益的行为;成立紧急避险应具备以下条件:第一、必须遭遇现实的危险;第二、必须是正在发生的现实危险;第三、必须是不损害某种合法权益就无法避免的危险;第四、避险行为必须针对第三者的合法权利;第五、必须出于保护合法权益的目的;第六、必须没有超过必要限度造成不应有的损害。所谓紧急避险的必要限度,是指为有效避免危险而必须损害的合法权益的代价,必要限度主要根据危险的大小、危险对合法权益威胁的程度、避免危险的难易和损害的合法权益的性质等因素综合衡量。30、犯罪既遂形态有什么特征?既遂犯罪有哪些类型?答:犯罪的既遂是指行为人所实施的行为已经具备了刑法分则对某一具体犯罪所规定的全部构成要件。根据我国刑法分则对各种直接故意犯罪构成要件的不同规定,犯罪既遂主要有以下四种不同的类型: (1)结果犯的既遂。指不仅要实施具体犯罪构成客观要件的行为,而且必 须发生法定的犯罪结果,才构成既遂的犯罪。 (2)行为犯的既遂。指以法定的犯罪行为的完成作为既遂标志的犯罪。这类犯罪的既遂并不要求造成物质性的和有形的犯罪结果,而是以行为完成为标志。 (3)危险犯的既遂。指以行为人实施的危害行为造成法律规定的发生某种危害结果的危险状态作为既遂标志的犯罪。 (4)举动犯的既遂。也称即时犯,是指按照法律规定,行为人一着手犯罪实行行为即告犯罪完成和完全符合构成要件,从而构成既遂的犯罪。从犯罪构成性质上分析。31、什么是共同犯罪?共同犯罪的成立条件有哪些?答:我国刑法第25条规定:“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。”(1)共同犯罪的主体要件:二人以上(2)共同犯罪的主观要件:共同的犯罪故意(3)共同犯罪的客观要件:共同的犯罪行为(4)共同犯罪的客体要件:同一犯罪客体32、结果加重犯的主观方面有哪些特征?(这题答案没有找到很标准的) 加重犯的主观方面包括故意和过失,其特征是:1.行为人实施基本犯罪行为,但造成了加重结果,基本犯罪行为 与加重结果之间具有因果关系。2行为人对基本犯罪具有故意或者过失,对加重结果至少有过失,对加重结果有预见可能性。行为人对基本犯罪一般持故意。至于对基本犯罪持主观方面的过失时,能否成立结果加重犯,在理论上存在争论。我认为,对基本犯罪持过失时,也可能是结果加重犯。从理论上说,对基本犯罪没有理由限定为故意犯罪。从刑法规定来看,也存在对基本犯罪持过失的结果加重犯。33、刑事责任有哪些特征?答:刑事责任既具有一般法律责任的共性特征,又具有刑事责任的个性特点,这些特征如下:一、刑事责任的应当性;刑事责任同犯罪一样,由行为人违反刑事法律义务产生,它与犯罪同时确定和成立。二、刑事责任的代价性;三、刑事责任的严重性;。四、刑事责任的专属性;五、刑事责任是时效性。34、结合我国刑法的相关规定论述刑法的空间效力我国刑法第6条规定,凡在我国领域内犯罪的,除法律有特别规定的以外,都适用本法法。刑法在空间的适用范围,涉及对国内犯(发生在本国领域内的犯罪)与国外犯(发生在本国领域外的犯罪)的效力。(二)对国内犯的适用原则我国刑法对国内犯的基本适用原则是属地管辖原则,即对发生在我国领域内的犯罪人,不管行为人是谁,都适用我国刑法。刑法第6条第1款是对属地管辖原则的规定,即“凡在中华人民共和国领域内犯罪的,除法律有特别规定的以外,都适用本法”。“领域”是指我国国境以内的全部区域,包括领陆、领水和领空。“法律有特别规定”包括以下几类情况:(1)不适用中国刑法(广义)的情况,即享有外交特权和豁免权的外国人的刑事责任问题,通过外交途径解决,不适用我国刑法。(2)不适用中华人民共和国刑法典及其他具有普遍效力的刑事法律的情况,即香港、澳门与台湾地区适用其本地刑法,。(3)不适用刑法典的情况,即刑法典颁布后国家立法机关制定了特别刑法,出现法条竞合的情况时,根据特别法优于普通法的原则,不适用刑法典,而适用特别刑法。(4)不适用刑法典的部分条文的情况.(三)对国外犯的适用原则国外犯有三种情况:一是中国公民在国外实施的犯罪;二是外国人在国外实施的危害中国国家或者中国公民权益的犯罪;三是外国人在国外实施的危害各国共同利益的犯罪。我国刑法针对这几种情况,分别采取了不同的原则。我国刑法有关空间效力的规定,采取的是结合型的刑事管辖权体制,即以适用属地原则为主,兼采属人原则、保护原则、普遍原则。35、刑法对共同犯罪中的犯罪人的分类及其各自的刑事责任共同犯罪的概念。共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。共同犯罪区别于单独犯罪,也区别于二人以上的共同过失犯罪。各种不同的共同犯罪人,旨在准确辨别各共同犯罪人在共同犯罪中的分工、地位、作用 、人身危险性以及应负刑事责任的大小,以便于对共同犯罪人进行正确的定罪量刑。我国刑法以共同犯罪人在共同犯罪中所起的作用为主,兼顾共同犯罪人的分工为标准,将共同犯罪人分为主犯、从犯、胁从犯、教唆犯。 1主犯的概念。刑法第26条规定:组织领导犯罪集团进行犯罪活动或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。2主犯的种类。在犯罪集团中起组织、领导、策划、指挥作用的首要分子;在聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的首要分子;在犯罪集团或一般共同犯罪中起主要作用的犯罪分子 。3主犯的刑事责任。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对于首要分子以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 (二)从犯1从犯的概念。3从犯的刑事责任。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 (三)胁从犯1胁从犯,被胁迫参加犯罪的是胁从犯。完全受强制或欺骗的, 不能认定为胁从犯。2胁从犯的刑事责任。对于胁从犯,应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。(四)教唆犯教唆犯是故意引起他人实施犯罪意图的犯罪分 子。民事诉讼法学期末复习资料民诉的期间和期日:民诉的期间:1申请回避:3日,可以复议一次,同样是3日。2公告送达的界满期间:60日。3诉前财产保全:申请:48小时内答复解除:申请人在财产保全后15日不起诉的4拘留:15日以下5立案:符合起诉条件的,应当在7日内立案;不符合起诉条件的,应当在7日内裁定不予受理。6不得起诉及其例外情况:男方在女方怀孕期间或分娩后1年内,不得离婚;男方在女方怀孕期间或分娩后1年内,除法院认为确有必要受理男方离婚请求的,可以受理;判决不准离婚或调解和好的离婚案件、判决、维持收养关系的案例,没有新情况、新理由,原告在6个月内又起诉的,不予受理;有新情况、新理由,原告起诉或被告方起诉或6个月后原告方又起诉的,人民法院应受理。7立案后,法院在5日内将起诉状副本送达被告,被告在15日内提交答辩状(涉外的是30日);法院应在5日内将答辩状副本发送原告。8上诉的期间:原审法院在5日内将上诉状副本送达对方当事人,对方当事人在收到之日起15日内提出答辩状(涉外的是30日);法院应在收到答辩状5日内将副本送达上诉人。9原审人民法院收到上诉状、答辩状,应当在5日内连同全部案卷和证据,报送第二审人民法院。10一审普通程序审理案件,必须组成合议庭,并在3日内告知当事人。11受委托调查的法院:应在30日内完成调查。12判决:当庭判决的,10日内发送判决书。13审限:普通案件,6个月审结;特殊情况需要延长的,由院长批准,延长6个月;还需要延长的,报请上级法院批准。14简易程序:3个月审结,不得延长。15上诉的期间:不服判决,自判决书送达之日起15日内;不服裁定,自裁定书送达之日起10日内。16上诉案件的审限:不服判决的上诉:3个月(二审立案之日后);特殊情况需要延长的,由本院院长批准;对不服裁定的上诉:30日审结。17特别程序:30日或公告期满后30日审结。18选民资格:选举日5日以前向选区所在地基层法院起诉。19宣告失踪:下落不明满2年,公告期为3个月。20宣告死亡:下落不明满4年,(公告期为1年);因意外事故下落不明满2年,或者因意外事故下落不明,经有关机关证明该公民不可能生存,宣告死亡的公告期间为3个月。21申请再审:应在判决、裁定生效后2年内提出。名词解释1民事诉讼:是民事诉讼法律关系的主体所进行的诉讼活动,以及由此而产生的各种关系的总和。2.我国的民事诉讼法:是国家最高权力机关把工人阶级领导的广大人民的意志集中起来上升为国家意志,规定诉讼主体的诉讼权利和诉讼义务,是人民法院实施审判行为,办理民事案件的准则,是规范一切诉讼参与人的诉讼行为的法律。3.民事诉讼法学:是研究民事诉讼制度的诉讼法律规范和民事诉讼运行规律的科学。4.民事诉讼法的效力:是指民事诉讼法发生作用的范围,即对什么人、什么事、在一定的空间和时间范围内发生作用。5.民事诉讼法律关系:是我国社会主义法律关系中的一种,它是由民事诉讼法律调整所形成的人民法院和当事人以及其他诉讼参与人之间,在诉讼中发生的诉讼权利和诉讼义务的关系。6.民事诉讼法律关系的主体:是指依照民事诉讼法的规定参加诉讼,并享有诉讼权利和承担诉讼义务的组织、公民和法人或其他非法人团体。依此概念,人民法院、当事人以及诉讼代理人、证人、鉴定人、翻译人员等参与人都是民事诉讼法律关系的主体7.民事诉讼法律关系的内容:是指主体之间的诉讼权利和诉讼义务。民事诉讼法律关系的内容因主体而异,主体不同,享有的诉讼权利和所承担的诉讼义务也不一致8.民事诉讼法律关系的客体:即诉讼权利和义务所指向的对象。人民法院与各诉讼参与人之间权利、义务不同,客体也各自相异。9.法律事实:是指为法律所规定能够发生一定法律后果的客观事实。引起诉讼法律关系发生、变更或消灭的法律事实包括法律行为和事件两类。前者是指主体有意识的活动;后者是指不以主体意志为转移的客观事实。10.诉讼行为:是诉讼法律关系的主体在特定诉讼中所实施的能够发生诉讼效果的行为。诉讼参与人一方的诉讼行为往往需要与人民法院的诉讼行为相结合,才能引起民事诉讼法律关系的产生、变更或消灭。11.诉:从微观来看,是当事人的一种请求,但从宏观来看,是法律规定保护当事人正当权利和合法利益的一种制度,所谓法律规定,一是指实体法的有关规定,一是指程序法的有关规定。12.确认之诉:是指当事人要求人民法院确认某种法律关系存在或者不存在的诉讼。法律关系存在,双方当事人就有法律上的权利义务关系;法律关系不存在,当事人就不承担法律上的义务,对方当事人就无权向其主张权利。前者称为积极的确认之诉,后者称为消极的确认之诉。13.给付之诉:是指一方当事人要求另一方当事人履行一定民事实体义务的诉讼。这种诉讼在民事实践中是经常发生、大量存在的,民事诉讼法律机制的建立也大多以此为基点。14.变更之诉:是指当事人要求改变或者消灭某种民事法律关系的诉讼。双方当事人之间现存的某种法律关系,比如共有关系、婚姻关系等,可以基于一定的事实和行为而变更或者消灭,如果双方当事人对某种法律关系是否保持存续发生争议,诉诸法院,要求予以变更,就是变更之诉。15.诉讼标的:是诉构成的要素之一,是指当事人之间因发生争议,而要求人民法院作出裁判的法律关系。每一个诉讼案件至少有一个诉讼标的,但有的案件有两个或者两个以上的诉讼标的。16.诉讼理由:是诉构成的要素之一,是指提起诉讼和进行诉讼的理由。客观存在而又可以证明的事实,才能成为诉讼的理由。17.诉权:是由诉的法律制度所确定的,赋予当事人进行诉讼的基本权利。即赋予民事法律关系主体在其权利受到侵犯,或者权利义务关系发生争执时,具有进行诉讼的权能。18.民事诉讼法的基本原则:是制定和实施民事诉讼程序制度的基本指导原则。是贯穿于整个民事诉讼程序制度的基本原则,是指导着整个民事诉讼机制客观运行的基本准则。19.诉讼中的调解:又称法院调解,是指在审判人员的主持下,双方当事人就争议的问题,本着相互谅解的精神进行协商,或者通过协商对权利义务问题达成一定协议的诉讼行为。20.辩论原则:是指双方当事人在人民法院的主持下,有权就案件的事实和争议的问题,各自陈述自己的主张和根据,互相进行辩驳和论证。21.民事诉讼的检察监督:是指检察机关对民事诉讼实行法律监督。既包括对人民法院的审判活动实行法律监督,又包括对当事人的诉讼活动实行法律监督,但按照我国现行民事诉讼法的规定,人民检察院只有权对民事审判活动实行法律监督。22.民事诉讼法的基本制度:是指在民事诉讼法律机制的重要环节和重要问题上起基干作用的制度。比如合议制度、回避制度、公开审判制度等。23.合议制度:是指人民法院审判民事案件实行集体审理和评议的制度。所谓集体是三人以上的审判集体。所谓审理和评议,是指对案件由审判集体共同审理后共同进行评议,对外以审判集体的名义负责,在诉讼中以审判集体行使诉讼权利和履行诉讼义务。与其相对的是独任制度24.回避制度:是指审判人员具有法定情形,必须回避,不参与案件审理的制度。所谓法定情形,是指法律规定禁止审判人员参加对案件审理的情形。回避制度是保证案件获得公正审理的制度。回避制度由法定的回避情形,回避的适用范围,申请回避和作出决定的程序等内容组成。25.公开审判制度:是指依照法律规定,对民事案件的审理和宣判向群众、社会公开的制度。所谓公开,一是允许群众旁听,二是允许新闻报导。所谓依法公开审判,是指依照法律的规定,除不予公开和可以不公开审理的案件外,一律依法公开审理,同时,不论是否公开审理的案件,宣判时均一律公开进行。26. 两审终审制度:是指一个民事案件,经过两个审级法院运用一审和二审程序进行了审判,即宣告审判终结的制度。两审终审制是案件的审级制度,即案件在地方各级人民法院作为一审审结后,还可以经过第二个审级的审判,第二个审级为案件的最终审级。案件的审级制度决定于国家的司法制度。27. 管辖:是确定同级人民法院或者上下级人民法院之间受理第一审民事案件的分工和权限,使当事人在民事权益受到侵害或者发生争议后到哪一级的哪一个人民法院去起诉或应诉,请求给予司法保护。28. 地域管辖:又称土地管辖,或区域管辖,它是以人民法院的辖区和案件的隶属关系确定诉讼管辖的,亦即确定同级人民法院之间在各自的区域内受理第一审民事案件的分工和权限。29. 一般地域管辖:又称普通管辖,是指以被告住所地为标准来确定受诉法院。采取原告就被告的原则。30. 特殊地域管辖:是指根据诉讼标的所在地或者引起法律关系发生、变更或消灭的法律事实所在地为标准所确定的管辖。31. 专属管辖:某类民事案件,法律规定必须由一定地区的法院管辖,其他法院无权管辖,也不允许当事人协议变更管辖的,称为专属管辖。专属管辖具有排他性。32. 协议管辖:又称合意管辖或者约定管辖,是指双方当事人在合同纠纷发生之前或发生之后,以协议的方式选择解决他们之间纠纷的管辖法院。33. 裁定管辖:根据人民法院的裁定确定管辖法院的,称为裁定管辖。裁定管辖是法定管辖的必要补充。我国民事诉讼法规定的指定管辖、移送管辖和管辖权的移转均属于裁定管辖。34. 移送管辖:是指某一人民法院受理民事案件后,发现自己对该案没有管辖权,将案件移送给有管辖权的人民法院受理。35. 指定管辖:是指上级人民法院用裁定的方式将某一案件交由某一个下级人民法院管辖。民事诉讼法第37条规定:“有管辖权的人民法院由于特殊原因,不能行使管辖权的,由上级人民法院指定管辖。人民法院之间因管辖权发生争议,由争议双方协商解

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