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文档简介
1、33第1页3 -奥斯丁分析法学思想1 主要针对自然法的理论过于抽象,过于形而上,难以理解、操作2资产阶段革命胜利后,自然法理论难以利于资产阶级把法律实践化、缺乏操 作性、技术性,3 奥斯丁个人的生活经历二奥斯丁的主要法律思想(一)法律命令说1 法律就是一种命令,命令就是一种希望。奥斯丁进一步解释了“命令”,“如 果你向我表示或告知一种进行停止某种行为的希望,而当我们拒绝按照你的希望 去行动时,你则以一种灾难来惩罚我,因此你对我的希望的表示或告知就是命 令。”2,不是所有的希望都是命令, 必须同“制裁” (san ctio ns)或“强迫服从”(enforcement of obedienceS
2、 相联系。3,并非所有的命令都是法律,只有普遍约束力的命令才是法律,偶然或特殊的命令不是法律4,命令是由特殊的主体发布的, 命令产生于优势者一一主权者由此,奥斯丁给法律下了一个精确的定义 “法律是主权者发布的命令”。(二)“法律”一词的四种含义1上帝之法。就是上帝以明示或者暗示的方法传谕给人类的法律,有时称为自 然法。2. 实在法。就是主权国家制定的法律制度,这是一种严格意义上的法,是科学 法理学,其具休内容就是他所说的法律命令说。3. 实在道德法。是由非政治优势者建立,但具有法律的能力和特点的法。这种法律不是严格意义上的法律,它仅仅由观念构成。这一类法之所以称为“实在道 德”是因为其“道德”
3、而区别于实在法,因其“实在”区别于上帝之法。4. 比喻性法律(隐喻性法律)。这些法律通过微弱的或松散的类比关系与严格意 义上的法律相关连。并且因为它们与严格意义上的法律的松散类比关系而获得“法律”名称。这些法律主要指一些无生命体的运动规则和非理性动物的一定行 为规则。孟德斯鸠的论法的精神第一句就说“从最广泛的意义上说,法是由 事物的性质产生出来的必然关系。”他没有把这种法与严格意义上的法律分开, 因为他们研究的对象有绝对的区别。(三)“应然法”和“实然法”的分野1“法律是什么”是一回事,“法律应当是什么”是另一回事。只有前者才是 法理学的研究对象,法理学的研究对象是实在法,“法律应当是什么”则
4、是立法学和伦理学研究的范围,2.主张把道德等因素从法律中清除出去。因为自然法等过于强调正义、公正、 理性等这些抽象道德意义,仅从形而上学终极价值来理解法律, 造成法律学科本 身研究对象和概念的混乱,因为人们的价值判断中无法有统一标准的三. 理论缺陷(一)法律命令说的理论困难其一,不能说明现代立法机关本身也受所立之法的约束的事实。因为按照奥斯丁的观点,主权者在法律之上,是不受法律约束的。其二,法律命令说不能说明法律的连续性现实 。因为当出现政权和平更替时 法律制度的更换并不需要主权者发布命令。其三,许多法律规则具有授权性质因而不具有强制性,这些规则与某些义务 性质的规则有着明显区别。权利主体或权
5、力主体如果不运用这些权利或权力, 则 不存在强制运用的问题。因此授权规则不是以制裁为后盾的命令。其四,在义务性质的规则中存在着积极义务规则,这类规则同样不以强制作 为必要因素。(二)“应然法”与“实然法”区分的理论困难其一,按照奥斯丁的严格区分“应然法”与“实然法”的逻辑推理,必然推 导出“恶法亦法”的结论。这种坚决不对法律进行道德评判主张的直接恶果是, 其观点成为二战中的纳粹政权合法辩护的理论工具。随着二战纳粹政权的垮台, 二战后对纳粹战犯的审判,奥斯丁所代表的分析法学陷入了被世人抛弃的危机。 其二,奥斯丁强调实然法律与应然法律之间的区别,过于注重法律秩序的稳定, 这种分开论难以避免法律上的
6、专制。在认为法律可以具有任何内容的同时强调法 律秩序的稳定,等于承认了遵守专制法律的义务。 但是,法律秩序在一定意义上 就意味着法治,而法治的理想并不意味着必须遵守任何内容甚至专制的法律,法治本身的目的之一就是在于防止专制。四. 奥斯丁法律思想中的法治养源 首先,奥斯丁的“法律命令说”中所强调法律的强制性,其实是有利于法律权 威的树立的。法律权威的树立,除了法律本身具有良法的品格以外, 还需要法的权力性,强制性因素的支撑。因为如果没有法律的强制性,在很多情况下人们就 不把法律当回事,特别是在刑事法中其强制性更显重要。 良法品质是法律权威的 内在要求,强制性品格则是法律权威的外在要求,两者是法律
7、权威的里表关系。对于法治建设中的中国来说,强调法律权威的外在品性是必要的。 有法律并不必 然有法治,但无法律的法治是不可能的。既然这样,注重法律本身的建设(包括 形式建设)是非常必要的。其次,奥斯丁主张把道德,政治等因素从法律中清除出去的观点也是值得 肯定的。因为道德价值判断是无统一标准的, 任何人都有自己的道德价值观,这 样一来,任何人都可以借道德标准来否定法律的效力, 这不利于法律秩序的形成。 而政治因素也具有易变性,欠规范性,如果法律与政治有太多的联系,则不利于 法律的“自治”。举我国的“严打”运动为例,同样一个犯罪行为,相同的犯罪 情节,在“严打”时法官适用法律时对同一犯罪行为的处罚比
8、平时要严厉。这其 实是违反了我国法律中的一个基本原则:法律面前人人平等。政治对法律的威压 进而使法律失去其“自治”的品格在当下的中国社会中是存在的。 由此奥斯丁主 张的法与道德,政治等因素的分野是值得我们提倡的。 另外,人们总是以纳粹政 权的事例来批判分析法学的“恶法亦法”论,由此主张“恶法非法”。但是“恶 法非法”同样是要批判的。在制定法的我国,法律是无法避免法律滞后于社会这 一事实的,这是由于法律的稳定性所无法避免的。 如果我们对法律每每都以“恶 法非法”来评判生活中的法律的话,而每一个人的的评判标准是不同的,就会 导致否定一切法律是“法律”的后果,也就意味着我们可以以“恶法非法”为由 拒绝遵守法律,那样会导致法律虚无主义。奥斯丁的“恶法亦法”观给我们的启 示是:在法治建设初期,在制定法的我国,容忍法律一点“恶法”品性是可以的 也是需要的。只有这样我们才能维护我们法律的稳定性价值, 法律秩序才能生成。奥斯丁法律思想中给我们的法治养源其实就是形式法治的要求。在当下中国的法治建设中,法治的“良性品格”(实质法治)固然重要,但是我不同意一 些学者所主张的中国法治建设已进入“实质法治”阶段而否定“形式法治”的建
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