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文档简介
1、,第十章 知识产权法,主要内容: 1、授予专利的条件 2、商标注册的原则 3、著作权归属与保护,第一节 知识产权法概述,一、知识产权的概念 知识产权是人们对智力成果依法享有的权利 广义的知识产权泛指一切工业、科学或文学艺术领域的 智力创作者对其劳动成果所拥有的权利 狭义的知识产权包括工业产权和著作权(版权)两部分 根据保护工业产权巴黎公约的规定,工业产权包括 发明、实用新型、外观设计、商标、服务标记、厂商名 称、货源标记、原产地名称以及制止不正当竞争等权利 在我国,工业产权主要指专利权和商标权,二、知识产权的法律特征,知识产权是以智力成果(无形财产)为客体的民事权利 1、专有性 是指法律规定智
2、力成果的财产、人身权专属于创作者或 者其他合法主体,排除他人享有同样权利的可能性 2、地域性 是指知识产权的法律保护限定在特定的地域范围内 3、时间性 指知识产权的法律保护是有期限的,即专有权人在法定 期限内享有专有权,保护期限届满时,智力成果将成为 人类的共同财富,三、知识产权的国际保护,保护工业产权: 1883年“巴黎公约”:保护工业产权巴黎公约 1891年“马德里协定”:商标国际注册马德里协定 保护版权方面: 1886年“伯尼尔公约”:保护文学艺术作品伯尼尔公约 1961年“罗马公约”:保护表演者、录音制品制作者与 广播组织公约 与贸易相关的知识产权协议(TRIPs),第二节 专利法,一
3、、专利与专利法概述 专利通常有两种含义: (1)专利是指专利法保护的发明创造,即专利权的客体,一般包括: 发明、实用新型和外观设计三种 (2)专利是指专利法保护的对发明创造享有的专有权即专利权 专利法是调整专利关系的法律规范的总称 1984-3-12专利法,我国专利制度建设的基本立法 该法于1992-9、2000-8和2008-12进行了3次修正,二、专利权的主体和客体,1、专利权主体 是指有权提出专利申请并依法取得专利权的单位和个人, 以及其他依法取得专利权的单位和个人 1)职务发明创造的单位。职务发明创造,是指执行本单位 的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件(资金、 设备、零部件、原材
4、料,不向外公开的技术资料)所完 成的发明创造,可登记该单位为专利权人,或从其约定 2)非职务发明创造的个人 3)共同发明人或者委托完成人 4)外国的单位或者个人,案例一,徐某、王某是“双腔回转式破碎机”实用新型专利的共同专利权人。2001年,徐某、王某以该专利权入股海鹰公司,该公司主要经营“双腔回转式破碎机”系列产品的生产、销售。徐某、王某在海鹰公司主要负责基于该专利技术的系列产品的生产工作。2003年,徐某、王某开始研制“旋摆式破碎机”技术,该技术属于“双腔回转式破碎机”后续改进技术,并于同年完成。徐某、王某2004年1月就“旋摆式破碎机”技术申请实用新型专利,并于2004年11月获得授权。
5、徐某、王某2004年3月先后离开海鹰公司。海鹰公司认为该项专利技术应属于该公司的职务发明,专利权应归公司所有,遂提起诉讼 问题:“双腔回转式破碎机”专利权应归属谁?,评析意见,一审法院认为:徐某、王某与海鹰公司就“旋摆式破碎机”专利权归属没有做出明确约定,海鹰公司无法证明向徐某、王某二人下达过研制“旋摆式破碎机”的任务,因此二人的研制行为不属于其本职工作。因此涉案专利技术应归属发明设计人,即徐某、王某所有 二审法院认为:根据专利法的规定,构成职务发明的条件,首先做出发明创造的发明人或设计人是申请专利的单位的职工,其次必须是发明人或涉及人是执行本单位的任务或者利用了本单位的物质条件。本案中,徐某
6、、王某在海鹰公司主要负责技术工作,为实施专利技术提供技术服务和保障,并研发新产品,“旋摆式破碎机”是在海鹰公司工作期间研制完成的,因此,它是在本职工作中完成的发明创造。由于双方对在工作期间完成的创造没有约定权利归属,因此,按照专利法的有关规定,应当属于职务发明,即“旋摆式破碎机”专利技术属于公司所有,2、专利权的客体,是指专利权指向的智力成果,即专利权的载体 我国专利权的客体包括三种: 发明:是指对产品、方法或者其改进所提出的技术方案;发明必须是前所未有的技术方案,有一定的进步或者难度,可分为产品发明和技术发明 实用新型:是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案 外观设计
7、:是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案结合所作的富有美感并适于工业应用的新设计,三、授予专利权的条件,1、授予发明和实用新型专利权的实质条件 新颖性:不属于现有技术、没有单位个人提出过申请 专利申请以前6个月的下列情形,不丧失新颖性: 中国政府主办或承认的国际展联会上首次展出的 在规定学术会议或技术会议上首次发表的 他人未经申请人同意而泄露其内容的 创造性: 发明:实质性特点和显著性进步 新型:实质性特点和进步 实用性:能够制造或使用并产生积极成效 2、授予外观设计专利权的实质条件,案例二,发明人舒学章于1991年2月7日向中国专利局申请名称为“一种高效节能双层炉排反烧锅炉”实
8、用新型专利,1992年9月30日被授予专利权,专利号为91211222.0。该专利的权利要求为:一种主要由反烧炉排、正烧炉排和炉体构成的高效节能双层炉排反烧锅炉,其特征在于正烧排和反烧炉排的各个炉条是间隔的一上、一下两层构成波浪形排列 该实用新型专利期限届满前,专利权人请求了续展,至1999年2月22日发明人舒学章又以同一发明名称向中国专利局申请了一项发明专利,1999年10月13日被授予发明专利权、专利号为92106401.2号。该专利的权利要求为:一种立式或卧式双层炉排平面波浪形反烧炉排锅炉,其特征是上层水管反烧炉排是平面波浪形布置,济宁无压锅炉厂于2000年12月22日向专利复审委员会请
9、求宣告舒学章的发明专利无效,理由是该发明专利同舒学章已过专利保护期的实用新型专利构成重复授权,违反了专利法实施细则关于“同样的发明创造只能授予一项专利”的规定 2001年3月26日,专利复审委员会经过审查认为,92106401.2号发明专利授权时,9121222.0号实用新型专利权由于保护期限届满已终止,故不存在两个专利同时存在的情况,不存在重复授权问题。因此,驳回了济宁无压锅炉厂的无效宣告请求。济宁无压锅炉厂不服,向法院提起行政诉讼,一审法院支持了专利复审委员会的观点,维持了专利复审委员会做出的决定。济宁无压锅炉厂也不服该一审判决,提出上述 问题:二审法院会如何判决?,评析意见,二审法院审理
10、认为,本案争议的发明专利构成了对在前授予并已终止的实用新型专利权的重新授予,因此撤销了一审判决和专利复审委员会的决定 舒学章不服,提出再审申请遭到驳回;之后,专利委员会另行组成合议组,认为发明专利权无效。舒又以国家知识产权局专利复审委员会为被告,提起诉讼;一审判决维持专利复审委员会做出的无效决定;舒又不服,上诉二审。二审法院驳回上诉,维持原判的判决 本案说明,一项发明,只能申请一项专利的专利申请原则,不授予专利权的情形,科学发现 智力活动的规则和方法 疾病的诊断和治疗方法 动物和植物的品种 用原子核变换方法获得的物质 对片面印刷品的图案、色彩或二者结合做出的主要 标识作用的设计 违反国家法律、
11、社会公德或妨害公共利益的发明创造,四、授予专利权的程序,(一)专利的申请 1、申请的提出 中国单位或个人可以自行申请或委托申请国内专利 我国申请者申请外国专利,国务院需进行保密审查 2、申请文件 3、申请日和优先权 国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日 申请文件是邮寄的,以寄出邮戳日为申请日 优先权日为申请日,专利优先权的规定,优先权: 是指发明创造在一个缔约国提出专利申请以后,在法定 期限内又向其他缔约国提出申请的,申请人有权要求将 第一次申请日视为在其他缔约国的申请日 先外后中的申请者:发明、新型12月内和外观6月内向中国申请 同一主题申请者:发明、新型第一次在中国提出申请12月
12、内,同 主题在中国再次申请,案例三,2006年2月,深圳朗科科技股份有限公司以美国PNY公司 侵犯了其专利号为US 6829672的美国发明专利为由,向美国 德克萨斯州东区联邦法院递交了一纸诉状,要求被告PNY公 司立即停止在美国生产和销售闪存盘,并索要巨额赔偿。这 项发明名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法 及其装置”技术是朗科公司于2002年7月获得的一项中国发 明专利权,也是该公司在闪存盘及闪存应用领域的基础性发 明专利。2004年12月,该公司以这项专利为优先权基础申请 了美国发明专利,并获得了美国专利商标局的授权 问题:朗科公司的专利能够得到实现吗?,评析意见,优先权分为外
13、国优先权和本国优先权,本案例涉及到的是外国优 先权。外国优先权是指申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出 专利申请之日起12个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申 请之日起6个月内,又在中国就相同主题提出专利申请,依照该外国 同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照该外国同中国 签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原 则,可以享有优先权,即以其在外国第一次提出申请之是起为申请日。 该原则同样适应于我国申请人向外国提出专利申请 2008年3月朗科公司在北京向媒体宣布,经过近24个月的艰难诉讼, 备受关注的朗科赴美专利维权一案终于划上了圆满的句号,朗科公司 与
14、美国PNY公司庭外和解,双方签订了专利许可协议。未来专利许可带 给朗科公司的收益将会非常巨大,预计可以达到几千万美元,4、申请权的转让 转让专利申请权或专利权的规定: 当事人应当订立书面合同 向国务院专利行政部门登记 国务院专利行政部门予以公告 转让自登记之日起生效,(二)专利的审查和批准,发明专利申请一般需要经过形式审查和实质审查两个阶段 实用新型和外观设计专利申请只需经过形式审查阶段 1、初步审查、早期公开:自申请日起满18个月即行公布 2、实质审查:是对发明创造是否具备新颖性、创造性和实用性进行 审查。发明专利申请自申请日起3年内,国务院专利行 政部门可根据申请人随时提出的请求,对其申请
15、进行 实质审查;无正当理由逾期不请求的,即视为撤回申请 3、授予专利权:发给发明专利证书并予以登记和公告生效 同样的发明创造只能授予一项专利权 两个以上的申请日分别就同样的发明创造申请专利 的,专利权授予最先申请的人,五、专利权的期限、终止和无效,1、专利权的期限 专利权在有效期限内受法律保护 发明专利权期限为20年,实用新型和外观设计专利权期限为10年 三者均自申请日起计算,期满不能续展 专利权人应当自被授予专利权的当年开始缴纳年费 2、专利权的终止 期满终止 专利权在期限届满前终止: (1)没有按照规定缴纳年费的 (2)专利权人以书面声明放弃其专利权的 3、专利权的无效 任何单位或个人均可
16、请求专利复审委员会复审专利 被宣告无效的专利权视为自始即不存在,六、专利权的保护,1、专利权的保护范围 发明或实用新型专利权以其权利要求的内容为准 外观设计专利权以表示在图片或照片中的该外观设计 专利产品为准 2、非法实施专利的行为 任何单位或个人未经专利权人许可,都不得为生产经 营目的使用,不得进行任何类别的专利实施 3、专利侵权处理 协商解决 专利主管部门处理 诉讼(侵犯专利权的诉讼时效为2年),第三节 商标法,一、商标和商标法概述 商标是商品和服务的标记,商标是商品生产、销售商和服务提供商为自己的商品、服务所起的“名字” 商标包括文字、图形或文字和图形的组合 商标是商标专有权人的一项重要
17、无形资产,权利人依 法可以将其商标权投资入股、质押、转让或许可他人使用,(二)商标的种类,1、按结构划分: 文字商标、图形商标、字母商标、数字商标 三维商标、颜色商标以及组合商标 2、按使用对象和功能划分: 商品商标:是标记、区别某种商品的商标 服务商标:是标记、区别某种服务的商标 集体商标:是以团体、协会或其他组织名义注册,供该组织成员在 商事活动中使用,以表明使用者在该组织中的成员资格的标志 证明商标:是由对某种商品或服务具有监督职责的组织所控制,由 该组织以外的单位或个人使用于其商品或者服务,用以证明该商品 或服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质符合要 求的标志,如“绿色食
18、品”标志,(三)商标法概述,商标基本法: 1982-8-23商标法 1993-2、2001-10全国人大常委会对商标法进行两次修正 1983-3颁布商标法实施细则 商标管理具体规定: 商标评审规则 商标印制管理办法 集体商标、证明商标注册和管理办法 驰名商标认定和保护规定,二、商标注册,1、商标注册的概念 商标注册是指自然人、法人或者其他组织对其生产、制造、加工、拣选、经销的商品,或者提供的服务,为取得商标专用权,依照法定程序向国家商标局提出申请,经过审核予以注册的法律活动 经商标局核准注册的商标为注册商标,2、商标注册原则,自愿注册和强制注册相结合 我国大部分商标采取自愿注册原则 强制注册:
19、卷烟、雪茄烟、有包装的烟丝等经营 显著原则 申请注册的商标应当具有显著识别特征,不得与先得权利冲突 商标合法原则 不予注册使用:复制、模仿或翻译他人围在中国注册的商标 申请在先为主、使用在先为辅的原则 两个及以上申请人在同一或类似商品上申请近似商标的,先申者得 同一天申请的,初审和公告使用在先的获得 禁止抢注商标原则,3、商标注册申请 方法:一类商品、一个商标、一份申请 不同类别商品上申请注册同一商标,应按商品分类表提出注册 申请 注册商标需要在同一类的其他商品上使用的,应当另行提出注 册申请;改变其标志的,应重新提出注册申请 两个以上的自然人、法人或其他组织可以共同向商标局申请注 册同一商标
20、,共同享有和行使该商标专用权 商标注册申请人自其商标在外国第一次提出商标注册申请之日 起6个月可以享有优先权 4、商标注册的审核 对结果审定的商标(初审公告之日起3月内为异议期),予以核 准注册发给商标注册证并予公告,商标注册禁用规定,1、绝对禁用条款 a 不得同中国国家名称、国旗、国徽、军旗、勋章或近似的,以及中 央国家机关名称或标志性建筑物的名称、图案相近 b 不得与外国名称、国旗、国徽、军旗相同或相 c 不得同政府间国际组织名称、旗帜、徽记相同或相似 d 与官方控制性等实施标志相同或相似 e 同红十字、红新月的名称、标记相同或相似 2、相对禁用条款 a 仅有商品的通用名称、图形和型号的
21、b 仅直接表示商品质量、原料、功能、用途、重量、数量及其他特点 c 缺乏显著特征的 3、立体商标禁用规定 以三维标志申请的,仅由商品形状、未获得技术效果而需有的形状的,案例四,美国光学公司在第9类眼镜等商品上申请注册“AMERICAN OPTICAL”和“美国光学”两件商标,被国家工商行政管理局商标局驳回,商标局驳回的主要理由是:申请商标为国家名称加学科名称,用做商标缺乏显著性,不易识别,国家名称不得用做商标或商标的一部分。 美国光学公司向国家工商行政管理局商标评审委员会申请复审,主要理由是:申请商标为申请人公司名称的一部分,申请人乃世界最著名的眼镜生产厂家之一,申请商标在消费者心中已形成了相
22、当高的信誉,申请商标表达的是一种“美国风格、美式的”含义,并非国名或学科名称,其带有隐喻意义的第二含义具有显著特性 问题:本案中的注册商标符合商标构成要件吗?,评析意见,商标评审委员会终局裁定:美国光学公司XX年XX月XX日在第9类眼镜等商品上申请注册的“AMERICAN OPTICAL”及“美国光学”两商标予以驳回,不予初步审定 这是因为,其商标含有美国的国家名称的中文和英文,违反了商标法第10条第1款的规定,是绝对禁止条款。并且该文字难以表达“美国风格、美国式”的含义,至少是并不显著。因此,申请人关于该两件商标带有第二涵义、具有显著性的复审理由不能成立,三、注册商标的有效期、续展、转让和使
23、用许可,1、注册商标的有效期和续展 注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算 应当在期满前6个月内申请续展注册;可以给予6个月的宽展期 2、注册商标的转让 转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请 受让人应保证使用该注册商标的商品质量 受让人自公告之日起享有商标专用权 3、注册商标的使用许可 商标注册人有权通过签订商标使用许可合同许可他人使用其商标 商标使用许可合同应报商标局备案,四、注册商标专用权的保护,注册商标专用权,指所有权人享有的独占权,包括使用 权、处分权、收益权、标记权等,以核准注册的商标和 核定使用的商品为限 侵犯注册商标专用权: 1)未经商标注册人许可,在同
24、一种商品或类似商品上使用与其注册 商标相同或近似的商标的 2)销售侵犯注册商标专用权的商品的 3)伪造、擅自制造他人注册商标标识或销售伪造、擅自制造的注册 商标标识的 4)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又 投入市场的,5)在同一种或类似商品上,将与他人注册商标相同或近似的标 志作为商品名称或者商品装潢使用,误导公众的 6)故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、 隐匿等便利条件的 7)给他人的注册商标专用权造成其他损害的 侵犯注册商标权的处理 当事人之间协商 不愿协商或协商不成,可请求工商行政部门处理;认定侵权的 a 责令立即停止侵权行为 b 没收、销毁侵
25、权商品和制造侵权商品、标识工具 c 当事人对处理不服的,收到处理通知之日起15日内起诉 不愿协商或协商不成,可向法院起诉,案例五,2005年9月,法国路易威登马利蒂公司(LV)、意大利古乔古希股份公司(GUCCI)、英国勃贝雷有限公司(BURBERRY)、卢森堡普拉达公司(PRADA)和法国香奈儿有限公司(CHANEL)五家世界著名品牌公司以其注册商标专用权被侵犯为由将北京秀水街服装市场有限公司(原北京市秀水豪森服装市场有限公司)和五位售假商户起诉到北京市第二中级人民法院,要求法院判令被告立即停止侵权行为,并赔偿五原告经济损失各50万元人民币,共计250万元人民币 五原告在起诉时称,在秀水街商
26、厦经营的商户潘某等人多次销售其公司拥有注册商标专用权的“LV”、“GUCCI”、“BURBERRY”、“PRADA”、“CHANEL”品牌的箱包商品,给商标权人带来重大经济损失,造成了恶劣影响,同时,五原告还认为,被告北京市秀水豪森服装市场有限公司作为秀水街商厦的经营管理者,曾公开承诺过不出售假货,而且有能力制止商户卖假,但原告却在秀水市场上的五家摊位够买到了仿冒自己品牌的手包、钱包等大量物品。五家品牌公司表示,当初他们曾以律师函的形式向秀水街市场提出抗议,但秀水街市场没有采取任何措施,为潘某等人的侵权行为提供了便利条件,要求法院判令其承担连带责任。 秀水街服装市场有限公司针对五家公司的诉讼,
27、认为市场没有故意为侵犯注册商标专用权的行为提供便利条件,对商户销售假冒注册商标商品的行为并不知情。而且,在收到起诉材料后,市场方面已收回五家商户的摊位并采取了相应的管理措施。如果法院判定其承担责任,那么对全国所有的同类市场企业来说都将是“一场灾难” 五位售假商户则认为,他们因此事已受到制裁,不应再承担损失。而且被告潘某等人也联名向法院递交信件,称他们从外地来到北京寻找生计,有父母需要供养,有子女需要读书,他们不知道除了卖这些商品还能够做什么,国外公司提起的这场诉讼一下让他们陷入了经济的困境 问题:法院会如何判决?理由何在?,评析意见,2005年12月19日,北京市第二中级人民法院经过审理后认为
28、,五位个体商户销售带有原告商标标识的商品,其行为侵犯了五原告享有的注册商标专用权。同时,秀水街服装市场有限公司作为市场的经营管理者,应该及时制止市场内售假行为,在五家公司函告并标明了售假摊位号后,秀水街服装市场有限公司没有采取措施制止,指导案件审理时售假行为依然存在 因此,该公司应就售假商户的行为承担连带责任。据此,法院判令五名商户停止销售带有五家公司商标的产品,秀水街公司和商户共同赔偿五家公司RMB2万元,包括1万元经济损失和1万元因诉讼而支付的合理费用 一审宣判后,秀水街公司和五家商户不服提起上诉,二审法院做出终审判决,驳回上诉,维持原判,第四节 著作权法,一、著作权法概述 1、著作权 即
29、版权,是文学艺术或科学作品的创作者对其智力成果拥有的权利 2、著作权法 是指一个国家用于确认作者对其创作作品享有的著作权,并调整作 者与传播者、社会公众之间的社会关系的法律规范的总称 3、立法情况 1990-9-7著作权法通过,1991-6-1实施,2001-7修改 1991-5著作权法实施条例,2002修改,9-15实施,二、作品,1、概念 作品是指文学、艺术以及自然、社会、工程科学等领域内,具有独 创性并且能够以有形形式复制的智力创造成果 2、种类 1文字作品 2口述作品 3摄影作品 4计算机软件 5音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品 6电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品 7工程设
30、计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品 8美术、建筑作品 9其他作品,不适用著作权法的作品,1、法律、法规,国家机关文件及其官方译文 2、时事新闻 3、历法、通用数表、通用表格和公式,三、著作权人及其权利,1、著作权人 是依法享有著作权的公民或组织,包括作者和其他依法享有著作权 的公民、法人或其他组织 2、著作权的种类 不论是否发表,均依法享有著作权(属于人身权和财产权): 发表权 署名权 修改权 保护作品完整权 复制权 发行权 出租权 展览权 表演权 放映权 广播权 信息网络传播权 摄制权 改编权 翻译权 汇编权 应当由著作权人享有的其他权利 著作权人可全部或部分转让5-17项权
31、利并获得报酬,案例六,2005年中央电视台的春节晚会上,由中国残疾人艺术团排演的舞蹈千手观音深深打动了全国人民的心,获得了广泛的好评。然而,在该作品著作权属于谁的问题上,却出现了诸多分歧。2005年春节后,千手观音的艺术指导张继钢为该作品申请了著作权登记,作者署名为张继钢。而在该作品排演过程中任舞蹈老师的刘露却认为该作品是由她创编的,并起诉至法院,要求法院确认刘露为千手观音的作者,同时要求被告经济赔偿并发表道歉声明。为此,相关权益人进行了诉讼和上诉 问题:如何认定本案的著作权?,评析意见,一审法院判决认定,我国法律规定如无相反证据,在作品上署名的公民、法人或者其他组织为作者。本案对作者身份的认
32、定应考虑如下问题: 关于手稿及排练草图,作品应该可被有形载体固定,因此手稿和排练草图是创作舞蹈作品的直接有效证据。但因该证据没有显示创作完成的时间,尚不能建立刘露与作品之间的有效联系 关于照片和VCD,刘露提供“八臂观音”照片欲说明千手观音舞蹈是刘露的创意,但其并未就照片与舞蹈之间的关联性加以说明。千手观音VCD和部分动作照片证明的是最终作品形式,而不是该舞蹈的创作过程,关于证人证言及媒体报道,因证人没有出庭,且证词内容带有评论性,并无关于创作过程的客观性陈述,虽有媒体报道,但艺术团未予认可,且无其他证据佐证,对此法院不予认可。 综上,刘露关于千手观音舞蹈作品系其创作,并要求张继钢承担侵权责任
33、的主张缺乏证据,不予支持。据此依照民事诉讼法第62条第1款、著作权法第11条第4款之规定,判决:驳回刘露的全部诉讼请求。判决后,刘露不服,提起上诉。张继钢同意原判 经过审理,二审法院维持原判,案例七,东方歌舞团在1999年8月2日、3日主办的东方之花歌舞晚会的演出中,使用了歌曲作品乡恋,没有向该作品的权利人支付作品使用费。该作品由词和曲两部分组成,其中该作品的曲作者张丕基已经将歌曲乡恋的曲谱授权中国音乐著作权协会(以下简称音著协)以信托的方式管理。音著协认为东方歌舞团在其主办的晚会中使用其会员的作品而不支付报酬的行为侵权了其会员的合法权益,遂于2000年10月3日向北京朝阳区人民法院提出诉讼,
34、要求东方歌舞团支付歌曲乡恋的作品使用费 问题:根据著作权法,本案应如何判决?,评析意见,一审法院认为东方歌舞团是该台晚会的具体组织者,且从承办该晚会中获得了票房收入,所以一审法院判定东方歌舞团侵权,判决东方歌舞团向音著协支付作品使用费380.96元。东方歌舞团不服一审法院的判决,于2001年1月8日向北京市第二中级人民法院提出上诉 二审法院与以一审法院同样的理由认定东方歌舞团侵犯了歌曲乡恋的权利人的获得报酬权,但同时认为一审法院未查明东方之花晚会演出曲目的数量,且将被使用作品乡恋的使用费全部判给曲作者张丕基一人,导致所判给张丕基作品使用费数额有误。所以,二审法院判决东方歌舞团向音著协给付作品使
35、用费174.6元,一、二审法院之所以会做出不同的判决,问题的关键就在于如何在作品的合作作者之间分配作品的使用费。合作作者的著作权属于合作作者共同享有,合作作者对合作作品分享权利,共担义务。因此,在本案中,歌曲乡恋的作品使用费归该作品的曲作者和词作者共同享有。而至于该作品的许可使用费如何在词作者和曲作者之间分配。这是词作者和曲作者他们之间自己的事。一般地,应根据他们对创作该歌曲的贡献的大小来分配歌曲的许可使用费,贡献大的就应多分一些使用费;反之,则应少分一些作品的使用费。当然,合作作者之间也可以根据约定来分配他们应得的份额,四、著作权的归属与保护,(一)著作权的归属 1、一般作品著作权属于作者
36、2、产生作品著作权归产生人享有 3、合作作品著作权由合作作者共同享有 4、汇编作品由汇编人享有 5、电影等作品由制片者享有 6、职务作品著作权由作者享有 (法人或其他组织享有业务范围内的优先使用权) 7、受委托创作作品著作权由委托人和受托人通过合同约定享有 (未明确约定或没订立合同,权属受托人) 8、著作权属于公民的,公民死亡后除发表权、署名权、修改权和保护 作品完整权之外按继承法的规定转移,案例八,1981年10月11日,被告叶毓山受共青团重庆市委、重庆市教育局、重庆市文化局(原告)委托,创作设计歌乐山烈士群雕(以下简称群雕)。1981年11月25日,在重庆市各界代表参加的“群雕奠基典礼”仪式上,被告展示了创作的30厘米高的群雕初稿,并就创作构思的主题思想、创作过程作了说明,同时展示了原告根据有关领导指示为说明群雕所处位置而制作的烈士墓模型。1982年三四月间,被告在群雕初稿基础上,又制作了一座48厘米高的二稿。随后,被告与原告根据初稿、二稿基本形态的要求,指导木工制作了群雕放大稿骨架。这时
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