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文档简介

一、设立公司的法律责任承担案例分析案情 李某、某旅游公司和某经贸公司三方于2001年初签订协议共同投资设立某汽车租赁公司其协议的主要内容是:(1)李某个人以实物(主要是汽车)出资,折价250万,旅游公司和经贸公司各以现金75万出资,公司注册资本400万元;(2)李某负责公司的设立和筹办事务;(3)公司设立后,由李某担任公司的董事长和总经理,全面负责公司的经营管理。2001年3月,李某以某汽车租赁公司的名义与某汽车制造厂订立购车合同。约定:(1)汽车制造厂向汽车租赁公司出售单价为10万元的越野吉普车25辆,总计250万元;(2)2001年6月30日前交货。(3)采取分期付款的方式,首期购车款100万元于交车之日支付,余款最迟于2002年3月1日前付清。同年5月,李某向有关部门递交了汽车租赁公司的设立报批申请,6月12日,李某以汽车租赁公司的名义接收了汽车制造厂交付的汽车,并支付了部分款项。7月,该公司取得营业执照。之后,李某即以汽车租赁公司的名义办理了该批汽车的过户登记手续。截止2002年3月1日,总计付款210万元,尚欠40万元未付,由李某以汽车租赁公司的名义出具了欠条,但欠条上只有李某的个人签名,未盖公章。2002年5月,李某病故。汽车制造厂向汽车租赁公司索要余款。汽车租赁公司拒绝支付。理由是:(1)合同虽然是以汽车租赁公司的名义订立的,但当时汽车租赁公司并未成立,实际上是李某的个人所为;(2)李某后来出具的欠条未盖公章,只能视为是个人行为;(3)根据投资协议、验资证明和公司章程,汽车应为李某的个人出资,其所欠的债务应由李某个人承担。由于双方对此有较大分歧,汽车制造厂遂以汽车租赁公司为被告诉至人民法院。点评本案是一起典型的由设立中公司订立的合同引发的纠纷,要对其进行正确的法律适用必须要明确以下几个问题:一、设立中公司的法律性质。本案涉及的一个非常重要的理论问题就是设立中公司的法律性质问题。关于设立中公司的法律性质,即其能否在法律上作为一个独立的民事主体,从而享有特定的权利,承担特定的义务,公司法理论至今没有一个统一、明确的认识。参考世界上其他国家的立法例,我们认为将设立中公司定性为一种非法人组织是比较恰当的,也可以较好地与我国目前的立法协调起来。一般认为,非法人组织的构成要件是依法成立、拥有一定的财产或经费、有自己的名称、组织机构和场所、不具有独立的民事责任能力。设立中公司作为一种非法人组织,其构成要件既有一般非法人组织的共同特点,又有其特殊性。首先,非法人组织的依法成立通常包含两层含义,即在实体上该组织是法律允许成立的组织,在程序上必须履行法定的核准登记。由于设立中公司只是一个过渡的阶段,要求其核准登记不免使公司设立的过程过于繁琐和冗长,因此无须进行登记。但为了使发起人之间的内部合同具有公示性以保护善意第三人的利益和使国家有关机关对设立中公司进行有效的法律监督,对这种内部合同采取公证的形式是很有必要的,这也是德国等一些国家的做法。其次,非法人组织拥有一定的财产或经费。由于不具有独立人格,设立中公司对该财产或经费不享有独立的所有权,发起人之间对该财产形成按份共有关系,对公司成立以前的债务承担无限连带责任。再次,由于名称预先核准制度的存在,设立中公司可以以公司的“名称”进行与设立行为有关的活动。对设立中公司进行如此定性,将其归入我国民事诉讼法第一百零八条所规定的“其他组织”中,也使这一理论与法律实践很好的衔接了起来。二、设立中公司与第三人订立的合同效力问题。在本案中,也就是判断李某以汽车租赁公司的名义与汽车制造厂签订的合同的效力。对此,应当分两个阶段来认识这一问题。汽车租赁公司成立前,李某作为设立中公司的机关以成立后公司的名义订立的合同是一个效力待定的合同,需要由成立后的公司对其效力进行追认。汽车租赁公司成立后,公司继续占有并使用汽车制造厂出售的汽车,使得汽车制造厂有充分的理由相信成立后汽车租赁公司的行为已构成了追认,该合同生效。由于公司依法成立后必须对公司设立过程中产生的债权债务进行概括承受,此时成立后公司取代设立中公司的地位进入到合同中间,合同对其产生约束力。李某向汽车制造厂出具欠条的行为,更进一步表明了成立后公司对该合同的态度。李某基于其法定代表人的特殊地位,从事的与公司业务有关的行为,相对人当然有理由相信这就是公司自身的行为,法律并没有对该行为的形式作出特殊的规定。因此,本案中被告提出的该合同与其无关的理由是不能成立的。三、发起人的出资责任问题。在本案中,李某的行为已构成了虚假出资,即李某本应以自己的名义出资购车,再将车过户到公司名下,以履行其出资的义务。根据公司法第二十八条之规定,李某负有出资填补责任,对公司支付的车款应予偿付,以保证公司注册资本的确定。并且,当李某不能填补时,其他发起人即旅游公司和经贸公司应承担无过错的连带填补责任。但由于发起人协议在性质上是一种内部协议,因此公司不能以发起人的出资义务来对抗善意相对人对公司的债权主张。本案中,被告提出的争议汽车系李某的出资,公司无须对其支付对价的理由也是不能成立的。综上所述,某汽车租赁公司应当向某汽车制造厂支付购车余款40万元。考虑到李某已经病故这一事实,某旅游公司和某经贸公司应当向公司登记机关进行变更登记,注销李某的股东资格,并将其实际出资额在扣除由于其虚假出资对公司造成的损害赔偿后,作为李某的遗产。二、公司设立人可以以劳务出资吗?2000年,广州市的顾某与张某约定准备开设一家公司,在公司设立的过程中,顾某提供了公司成立所需要的注册资本,并提供了公司的营业场地和全部的办公用品所需要的费用。在此期间,张某为该公司的成立四处奔走,独自办理了公司成立的全部手续,办理了公司办公处的租赁,购买全部的办公用品,招聘了公司的全部工作人员,该公司于2000年十月正式成立,名称为广州市某某物资有限责任公司,顾某为该公司的总经理,张某为该公司的副总经理。2001年,顾某见公司的效益很好,又在工作中与张某发生了一系列的矛盾,故不愿与张某分享利润,在张某缺席的情况下,顾某召集了公司全体员工会议,除去张某的副总经理的职务,张某认为,其在公司成立的过程中付出了劳动,应该是公司的主要股东之一,理应参加公司的分红,并且顾某在其缺席的情况下除去了张某的副总经理职务,是不合程序的,顾某的行为侵犯了他的股东权益,于是诉之法院,要求恢复张某的副总经理的职务,分给他应有的分红并对其进行赔偿。评析:张某的诉讼关系到公司的出资能不能以劳务的形式进行。所谓劳务出资,是指股东以精神上、身体上的劳务抵冲出资。在一些大陆法系国家的公司法是允许无限责任股东以信用和劳务作为出资。但依据我国的公司法规定:有限责任公司和股份有限公司的资本由现金、实物、工业产权、土地使用权等构成。这里,实物也叫有形财产,主要包括建筑物、厂房和机器设备等,除此之外,公司出资还可以以无形财产的方式进行。无形财产包括专利权、商标权、专有技术、土地使用权等。但是,依据我国的公司法,劳务不能作为公司资本的组成要素,即我国的公司不能以劳务入股。在上面的案例中,张某虽然在公司的成立过程中付出了很多的劳务,但是根据我国法律的规定,这些劳务是不能作为张某作为股东的出资的,即张某自始都没有取得该公司的股东的身份。所以张某主张要求取得分红的诉讼请求是得不到法院的支持的,张某仅能通过要求公司对其为公司付出的劳务给予合理的报酬来进行救济,而免去张某的副总经理的职务并没有侵犯其股东的权利,故不能以此为理由要求公司对其进行赔偿。法院最终驳回了张某的诉讼请求。三、拟设立中公司的债务可以要求发起人承担刘某等六人拟设立一家股份有限公司,由于从设立到正式成立需要一段时间,刘某为加快经营进度,遂在公司申请核准登记证期间,以公司名义向一家工厂购买了家用电器并欠下货款30余万元。后由于公司在设立条件上不符合法律规定且在程序上存在瑕疵,登记机关拒绝核发营业执照,使得公司的成立行为没有全部完成。 诉讼中,就工厂可以向谁索要货款产生了争执。 笔者认为,工厂可以向刘某等六人索要货款,且该六人必须承担连带责任。理由是: 刘某等六人实际上就是公司的发起人。公司发起人是指为了设立公司通过协议组成的团体,其权限范围是与公司设立有关的行为,在此权限范围内,发起人可以以设立中公司的名义进行对外活动,如签订合同等等。 由于设立中公司的最后结果有成立和不能成立两种,因而对设立中公司进行民事行为所应承担的责任也应区别对待。一方面,如果公司成立,发起人作为一个整体便不存在,设立中的公司和成立后的公司成为同一体,发起人因设立公司行为所产生的权利义务自然应归属于成立后的公司;另一方面,公司不能成立又称作公司设立失败,即是指公司没有能够完成设立行为的情形,原因包括投资环境发生变化、发起人在申请公司登记之前停止设立活动、发起人未能就出资方式或组织人员选任达成一致、登记机关不予登记等等。此时,公司没有新的独立的法人资格承担公司设立中所产生的权利义务,发起人必须对因设立公司行为所产生的义务承担责任。公司法第九十五条也已明确规定:“股份有限公司的发起人应当承担下列责任:(一)公司不能成立时,对设立行为产生的债务和费用负连带责任;”本案中,由于刘某等6人设立中的公司不能成立,与工厂之间发生债务,即属于后者。作者:兴国法院 曾育锋四、本案B公司应否对该公司设立过程中的侵权行为担责案情:2001年初,重庆市A电力有限公司到四川省某县勘察了水利资源后,决定以该公司职工集资加公司出资入股的方式新设立B电力有限公司,在四川境内修建发电站。A电力公司在募集职工股金后,以其A公司名义将电站修建工程发包与重庆市一家建安公司。建安公司在修建过程中,对电站地质构造处理不当,造成电站施工段上面的土壁出现不均匀的沉降,导致该地段的岩土滑坡房屋拉裂。农民C家住房正好处在滑坡地段,其新建房屋被拉裂损坏。随后,A公司完成了B电力有限公司的登记注册,新建电站注册成B电力公司的资产。2003年农民C以B公司侵权为由,要求其赔偿房屋损失60000元。答辩中,B公司对C房屋损坏原因没有异议,只是认为C房屋损害发生时,B公司尚未成立,B公司不可能实施侵权行为,因此不应担责。C的房屋系建安公司施工不当造成损害,应由建安公司赔偿。要求法院将建安公司追加为第三人参加诉讼。分歧:针对B公司的抗辩,关于B公司是否担责,是否需要追加建安公司参加诉讼,出现了三种意见。第一种意见认为,应当将建安公司追加为第三人参加诉讼,B公司不应当担责。其理由是,原告C房屋损害的发生先于B公司成立,B公司没有对原告实施侵权行为,原告C的损害后果与B公司无关,而建安公司的不当施工行为才是造成原告房屋拉裂的真正原因,二者之间具有法律意义上的因果关系,建安公司的行为符合侵权法上的构成要件,因此,原告损失应由建安公司来承担赔偿责任。第二种意见认为,不必追加建安公司为被告,仅直接追加A公司为被告即可。理由是该工程是A公司以其公司名义发包修建的,发生侵权行为时,A公司是该工程的所有者和管理者,根据民事侵权理论,工程施工造成的损害可由其所有者或其管理者承担,因而可由A公司担责。第三种意见认为,不必另外再追加被告,原告起诉B公司为被告并无不当,可直接判令被告B公司赔偿原告损失。其理由是,原告损害是被告B公司在设立过程中的造成的,根据公司法的规定,公司设立行为造成的损害,可由设立后的公司承担。据此,可由B公司担责。笔者认为,就本案的实体处理而言,建安公司的行为直接导致原告房屋地层滑坡、房屋拉裂造成损失,应承担赔偿责任自不必说。而要使A公司承担责任,还涉及到法律解释的问题。民法通则第一百二十五条规定地下施工造成损害的由施工者承担赔偿责任。而该工程是由A公司发包与建安公司进行建设的,从表面上看A公司不是施工者。对于该法条,我国著名法学家杨立新教授认为,以施工人这样的概念来概括地下工作物致害责任的赔偿义务主体是不准确的。因为施工人难以概括施工者与所有者、管理者、使用者发生分离情况下的复杂的赔偿义务主体的情况,以及已完成的地下工作物致害时的赔偿义务主体。该主体应称为地下工作物占有人。根据杨立新教授论文精神,以及我国属成文法国家的特点,笔者认为,可以把第一百二十五条规定的施工者结合生活实践进行分析、解释。单就建设工程合同的双方而言,工程承包人是施工单位无可非议。但就该工程在施工过程中,往往向世人昭示的是发包方单位修建的工程。即谁发包的建设工程往往比谁承建的工程的社会知信度要高,社会公众往往只注意是那个单位(发包人)的工程,而不大注意是那个单位承建。因而从这个意义上讲,针对社会公众,把工程的发包方视为施工人符合生活实践。根据这一分析,A公司作为该工程的施工人也可独立承担赔偿责任。而对第三种意见认为B公司也可以独自担责,笔者认为,要使B公司担责也需要对法律进行解释。笔者在遍寻公司法后,未发现法律直接规定公司对其设立行为承担民事责任,只是在第九十七条中折射出这一法律精神。该法条规定,股份有限公司的发起人应当承担下列责任:(一)公司不能成立时,对设立行为所产生的债务和费用负连带责任;(三)在公司设立过程中,由于发起人的过失致使公司利益受到损害的,应当对公司承担赔偿责任。该法条这两项中涵盖了下列意思:1、公司设立不成,由发起人对设立过程中产生的法律后果承担责任;2、反之,公司成立,由公司对设立过程产生的法律后果对外承担责任;3、公司承担责任,其利益自然受到损害,因此公司担责后,对有过错的发起人享有追偿权,即对内由发起人对公司承担责任。根据上述分析,找出了公司对其设立行为承担责任的法律依据。因此,本案由B公司直接对原告承担赔偿责任也顺理成章。综上所述,本案被告B公司及案外人A公司和建安公司等三家公司均可独立的对原告负有赔偿责任,换言之,原告可以向上述三家公司中任何一方提起诉讼均符合法律规定。诉讼中,原告只向B公司提起并要求其承担赔偿责任,既符合法律规定,又能实现其挽回经济损失的诉讼目的。不追加远在外省的案外人参加诉讼而直接判令被告B公司承担责任,符合诉讼效益原则和方便原告诉讼的理念,既有利于减轻原告的诉累,同时也使法院的诉讼更加经济。因此,本案还是不追加外省的案外人作为当事人参加诉讼的好。至于B公司担责后,是否根据公司法的规定向A公司追偿,还是由A公司根据建设合同追究建安公司的违约责任,那是B公司与A公司是否行使自己的权利问题,不是本案考虑的范畴。五、公司设立过程中出资人的资产能否执行案情 被执行人张某向A信用社借款本息17.46万元,经诉讼后仍拖欠不还。10月25日,根据债权人的举报,法院查封并扣划了被执行人向拟建中的某纺织有限公司的股东出资20万元中的17.46万元。另查明,张某与另外两名自然人分别拥有该公司股权的三分之一,按照出资协议,10月23日,张某将上述款项存入筹建公司的指定账户;公司于11月3日经工商登记成立。 法院执行扣划这笔款项后,该公司认为所扣款属公司所有而非张某个人的财产,并以案外人的身份提出执行异议。 评析 在讨论这笔扣划款属股东个人财产还是公司资本,法院能否直接予以执行时,形成了两种意见: 第一种观点认为,扣划款属于公司资本,法院应予退还。理由是:公司法人的财产虽来源于成员的出资、政府拨款或捐献,但这些财产一旦交给法人之后,即与法人成员、政府和捐献者相脱离而成为法人的财产,其投资者随之就丧失了对该财产的所有权而取得对公司的股权,任何出资者就无权直接处分公司财产,只有公司法人才享有对投入财产的支配权和处分权。张某等三人共同协议创建某纺织公司,并就出资金额、期限、方式、股东的权利义务等作了约定,这种约定具有公司章程的性质,在张某按约定的方式出资20万元后,张某即完成个人对公司的出资义务,其个人也无权私自动用属于公司资本构成的这万元。 执行时,该公司虽然处于设立过程中,未经工商正式登记成立,但合伙人对外的活动均以拟设立公司名义开展,退一步讲,即使设立中的公司性质属合伙组织,依法也不能直接执行合伙组织的财产。因而,法院扣划的17万余元资金属于公司所有,法院应退还所扣款项。 第二种观点认为,该案被执行人长期不履行生效的民事判决债务,违背诚信原则,把个人资产通过投入公司法人的方式,规避司法强制执行,且执行时公司尚未设立,故其投入资金在公司登记成立前属于个人资产,法院可以强制执行。 笔者同意第二种观点,理由如下: 第一,从公司财产独立的目的来说,法律规定公司具有独立的财产和经费是其开展生产经营、依法独立承担民事义务的前提。独立责任有两方面含义:一是资本充足、恒定,以确保公司对外履行债务的能力,保护广大相对债权人利益;二是责任有限,即公司股东只以其投资为限对公司债务承担有限责任。根据国家工商总局的规定:股东资金一旦投入就不得随意动用,这是设立中公司对股东内部的约束,直至公司成立后,才能在外部关系上,以财产独立性对抗他人,因而,拟设立公司股东的投资不属法人财产,其所有权一直延续到公司成立时才成为法人独立意义上的财产,才能实现公司财产独立的目的。 第二,公司法人民事权利能力和民事行为能力,从公司法人成立时产生,到公司终止时消灭。本案中,法院扣划被执行人张某存于某信用社账户存款17.4万元时,某纺织有限公司尚未成立,其在设立中的一切行为从严格法律意义上讲均属效力待定。那么,被司法查封扣押的股东出资款项就不能认为是股东的出资义务完成,在验资程序上应予以否认;如果,验资后公司成立前被司法机关查扣,客观上造成资金不能到位,投资人则承担出资不足或出资瑕疵的违约责任,此时根据公司法的规定,其他股东有权要求张某补充不足部分。故而只要在工商登记前,拟设立公司的股东投资被司法等公权力依法查扣的,其行为对公司不发生效力,如对公司造成损失的,只能由有过错的股东承担违约或赔偿责任。 第三,本案中,张某的行为系利用法人人格侵害债权人利益的情形,应适用法人人格否认制度直接执行张某在公司的个人财产。适用法人人格否认的侵害债权情形有两种:一是债务人为了使自己的财产免于被强制执行,而利用既存法人的法人人格;二是债务人为了使自己的财产免于被强制执行而设立一家法人,并把自己的财产转换出资。被执行人张某的行为即属于第二种情形。对于已成立的公司法人,在一定情况下,法律尚且允许适用法人人格否认制度直接执行公司股东个人出资,对于张某向设立中的某纺织公司进行股份投资,却拒不偿还债务而侵害他人债权的行为,法院当然更有理由予以强制执行,法院扣划其向拟设立公司的投资完全正确,该公司的异议应予驳回。六、设立中的公司的权利义务与责任1995年初,A、B、C、D四公司商议筹办E公司,共同制定了E公司章程。由于E公司尚未取得企业法人资格,故对该公司既定的经营项目南海酒类批发市场的建筑工程,由A公司发包给F公司承建,双方于1995年5月2日签订了建筑工程施工承包合同。合同约定F公司以包工包料方式承包整个酒类批发市场的土建工程。合同签订后,F公司即进行施工,工程竣工验收合格,经建设部门核定,工程总造价为0.6亿元。A公司共向F公司支付了工程款0.4亿元。E公司于1997年7月25日成立,取得法人资格,该公司共向F公司支付了工程款400万元。尚欠工程款0.16亿元,经F公司多次催收未果,F公司于1999年6月将A公司作为被告至人民法院提起诉讼。在诉讼过程中,E公司以第三人身份参加诉讼。笔者认为本案涉及设立中公司的法律地位、设立中公司的权利义务归属、公司设立人的责任以及与合同相对性原则的冲突问题,是司法实践中亟待解决的问题。本案应突破传统的合同相对性原则,结合设立中公司的法理,认定由公司设立人与设立后的公司对设立公司行为承担相应的法律责任。一、本案不适用传统的合同相对性原理。在一般的合同纠纷案件中,均无不首先适用合同相对性原理确定诉讼主体,进而确定它们应承担的法律责任。合同相对性,又称为债的相对性,大陆法系、英美法系都确认其为合同法规则和制度的奠基石。其基本内容是指合同主要在特定的合同当事人之间发生法律效力,只有合同当事人一方能基于合同向对方提出请求或提起诉讼,而不能向与其无合同关系的第三人提出合同上的请求,也不能擅自为第三人设定合同上的义务,合同债权也主要受合同法的保护。合同相对性规则主要包括:主体的相对性、内容的相对性和责任的相对性。在现代民法中,随着债权的物权化、责任竞合等法律发展,债的相对性已被突破,在实践中存在许多例外。如消费者可直接起诉与其没有合同关系的产品生产者、销售者,享有直接诉权;又如合同相对性不适用于为第三人设定利益的保险合同、信托合同等。本案F公司与A公司签订工程合同,约定由F公司进行工程施工,发包人A公司支付价款。F公司依约履行了土建工程施工义务,但A公司没有按照约定支付工程款。根据合同法第二百八十六条有关“特别债权的优先受偿权”之规定,发包人逾期不支付价款的,承包人可以与发包人协议将该工程折价或申请法院将该工程依法拍卖,就工程折价或拍卖所得价款优先受偿。本案的特殊之处是,工程发包人并非工程所有人,如F公司就建筑工程折价或拍卖优先受偿,就不可避免地涉及工程合同关系之外的第三人即E公司。债权的物权化必然涉及物之所有人,不能机械地适用传统的

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