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刑法分类模拟题49单项选择题1.
张三给北京火车站打电话谎称“运行中的D62上有炸弹”,火车乘务人员立即将此情况报告调度指挥中心,途中叫停了此次火车,对火车进行(江南博哥)地毯式排查,2小时后才恢复正常运营秩序,造成当日多次列车晚点,乘客滞留火车站。关于本案,下列哪一选项是正确的?______A.为维护社会稳定,无论张三的行为是否严重扰乱社会秩序,都应追究张三的刑事责任B.为防范危害铁路交通安全行为的发生,保护人民群众,应以危害公共安全相关犯罪判处张三死刑C.从事实和法律出发,张三的行为符合编造、故意传播虚假恐怖信息罪的犯罪构成,应追究其刑事责任D.对于散布虚假信息,危及航空安全,造成国内国际重大影响的案件,可突破司法程序规定,以高效办案取信社会正确答案:C[解析]A错误,定罪量刑的依据应该是刑法的规定,这是罪刑法定原则的当然要求,而不能仅仅以出于维护社会稳定的需要而给当事人定罪量刑。根据《刑法》第291条之一的规定,编造、故意传播虚假恐怖信息罪,必须“严重扰乱社会秩序”,才能定罪处罚。
B错误,《刑法》第114条规定了放火罪、决水罪、爆炸罪、投放危险物质罪、以危险方法危害公共安全罪,上述犯罪属于危害公共安全的犯罪,所谓“公共安全”,是指不特定或多数人的生命、身体或者财产。(1)所谓“不特定”,是指犯罪行为可能侵犯的对象和可能造成的结果事先无法确定,行为人对此既无法具体预料也难以实际控制,行为的危险或行为造成的危害结果可能随时扩大或增加,随时有向“多数”发展的现实可能性,会使社会多数成员遭受危险和侵害。(2)所谓“多数人”,则难以用具体数字表述,行为使较多的人(即使是特定的多数人)感受到生命、健康或者财产受到威胁时,应认为危害了公共安全。(3)“安全”是指不特定或者多数人的生命、健康、财产等不受不法侵害与威胁而存续的状态。只要行为危害了不特定或者多数人的生命、健康、财产的安全,就属于危害公共安全。如果行为仅侵犯了特定的少数人的生命、健康或财产时,则不构成危害公共安全罪。此外,绝不能仅仅基于一般预防的目的而判处当事人死刑,否则就违反了罪刑均衡。选项中“为防范危害航空安全行为的发生,保护人民群众”而适用死刑,是错误的。并且,本案也不构成以危险方法危害公共安全罪。
C正确,张三的行为并没有实际危害公共安全,只是严重地扰乱了社会秩序,《刑法》第291条之一定规定了编造、故意传播虚假恐怖信息罪,该罪属于扰乱公共秩序的犯罪,张三的行为成立本罪。
D错误,罪刑法定不仅仅是对定罪本身的要求,而是对刑事诉讼的全过程的要求。罪刑法定原则不仅仅约束司法人员,还约束立法人员,并且是约束广义的司法人员。所以,绝不能突破司法程序的规定办案。
2.
关于刑法解释,下列哪一选项是错误的?______A.学理解释中的类推解释结论,纳入司法解释后不属于类推解释B.将大型拖拉机解释为《刑法》第116条破坏交通工具罪的“汽车”,至少是扩大解释乃至是类推解释C.《刑法》分则有不少条文并列规定了“伪造”与“变造”,但不排除在其他一些条文中将“变造”解释为“伪造”的一种表现形式D.《刑法》第65条规定,不满18周岁的人不成立累犯;
《刑法》第356条规定,因走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判过刑,又犯本节规定之罪的,从重处罚。根据当然解释的原理,对不满18周岁的人不适用《刑法》第356条正确答案:A[解析]A项,类推解释,是指对于法律没有明文规定的行为,适用有类似规定的其他条文予以处罚。类推解释实际上是对事先在法律上没有规定要处罚的行为进行处罚,属于司法恣意地对国民的行动自由进行限制,因此,罪刑法定原则要求在对刑法进行解释时,禁止类推解释。判断一种结论是否属于类推解释,和其法律效力没有关系。不能说同一个结论,在学理解释中属于类推解释,纳入司法解释后就不属于类推解释了。司法解释虽然具有法律效力,但司法解释也有可能作出违反罪刑法定原则的类推解释。A项错误。
B项,汽车和大型拖拉机有很多共同点,比如都属于机动车,都依靠发动机提供动力等等。所以,将大型拖拉机解释为破坏交通工具罪中的“汽车”,一般认为属于扩大解释。此外,扩大解释和类推解释的界限并不是绝对的泾渭分明,某种解释是类推解释还是扩大解释,有时是不好确定的,甚至是存在争议的,它并不是单纯的用语含义问题。换言之,某种解释是否被罪刑法定原则所禁止,要通过权衡刑法条文的目的、行为的处罚必要性、国民的预测可能性、刑法条文的协调性、解释结论与用语核心含义的距离等诸多方面得出结论。在许多情况下,甚至不是用语的问题,而是如何考量法条目的与行为性质,如何平衡法益保护机能与人权保障机能的问题。比如,将破坏交通工具罪中的“汽车”解释为包括“大型拖拉机”,一般而言属于扩大解释,但并不绝对。毕竟拖拉机在速度、动力、用途等方面和汽车还是有着明显的区别,如果行为人破坏正在使用中的大型拖拉机的行为在特定的环境、特定的条件下,并不危及公共安全,此时将大型拖拉机解释为“汽车”,认定为破坏交通工具罪,就有类推解释之嫌。B项说法正确。
C项,《刑法》分则有不少条文并列规定了“伪造”与“变造”,但在有些条文中,却只规定了“伪造”行为,没有规定“变造”行为。比如《刑法》第196条信用卡诈骗罪中,只有使用伪造的信用卡的行为,没有使用变造的信用卡的行为,如果行为人使用所谓“变造”的信用卡(如磁条内的信息被变更的信用卡)的,应认定为使用伪造的信用卡。此时的所谓“变造”就可以解释为是“伪造”的一种形式,因为伪造可以包括变造。将变造解释为伪造,并没有超出公民对于法条含义的预测可能性,并没有违反罪刑法定原则。C项正确。
D选项正确。当然解释是法条的适用方法,但在刑法中,当然解释应当作为一种解释理由。举重以明轻,是就出罪、是否处罚轻而言;举轻以明重,是就入罪、是否处罚重而言。当然解释的依据是事物的本质与法条的旨趣。从处罚的角度来说,举重以明轻原理的适用,首先要求法官确定哪些典型的情节并没有被刑法规定为从重处罚的情节;然后,将刑法没有规定的这一典型情节,与待决案件和情节进行比较,判断孰轻孰重;如果待决案件的情节更轻,则不得从重处罚。例如,《刑法修正案(八)》修改了《刑法》关于累犯的规定,其中之一是“不满18周岁的人犯罪除外”,不管是犯后罪未满18周岁还是犯前罪未满18周岁,其行为均不构成累犯,不成为法定的从重处罚的情节。概言之,如果前次犯罪未满18周岁,对于后次犯罪,就不得以行为人特殊预防的必要性大为由而从重处罚。根据举重以明轻的解释原理,至少可以得出以下结论:第一,对于不满18周岁的人实施毒品犯罪的,不得适用《刑法》第356条从重处罚。《刑法》第356条规定:“因走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判过刑,又犯本节规定之罪的,从重处罚。”众所周知,这是关于再犯的规定。与再犯相比,累犯的特殊预防必要性更大。既然不满18周岁的人犯罪不可能成立累犯,那么,当然也不得适用再犯从重处罚的规定。否则,会导致刑法条文之间的自相矛盾。在这种场合,解释者不可单纯根据字面含义说,“既然《刑法》第356条没有排除不满18周岁的人,就应当从重处罚”;也没有必要认为《刑法修正案(八)》在修改关于累犯的规定时忽略了《刑法》第356条关于再犯的规定。法律解释的古典规则早就指出,对规范的解释应尽可能避免使规范之间出现冲突。在根据字面含义得出不当结论的场合,解释者不能以“刑法规定原本如此,解释者无能为力”为由,维持不协调、不正义的局面,而应当通过各种解释途径,得出协调、正义的结论。即使《刑法》第356条并未将不满18周岁的人犯罪排除在外,根据当然解释的原理,也完全能够将其排除在外。而且,由于这种“排除在外”的结论是对被告人有利的结论,故并不违反罪刑法定原则。
3.
甲某是某路边饭店老板,一天趁货车司机在自己饭店吃饭的时候,将货车上的贵重药材拽下两包,暂时放到离车不远的地方,然后又去招待客人。另一路过三轮车夫乙看到路边的两包东西,以为是来往司机不小心掉下的,遂将其拉走,卖款得3000元。待货车司机走后,甲再去拉药材,已不见踪影。对于甲乙行为的定性,下列哪一选项是正确的?______A.甲构成盗窃罪(既遂)B.甲构成盗窃罪(未遂)C.乙无罪D.乙不成立侵占罪正确答案:A[解析]甲某窃取货车司机贵重药材,构成盗窃罪,货车司机对自己管理的财物失去控制,所以甲某已经侵犯了他人的财产权,构成盗窃罪既遂。三轮车夫乙“拾得”数额较大财物,非法占为己有,构成侵占罪,因此A项正确,BCD项错误。
4.
关于构成要件要素的分类,下列哪一选项是错误的?______A.贩卖淫秽物品牟利罪中的“贩卖”是记述的构成要件要素,“淫秽物品”是规范的构成要件要素B.贩卖毒品罪中的“贩卖”是记述的构成要件要素,“毒品”是规范的构成要件要素C.强制猥亵妇女罪中的“妇女”是记述的构成要件要素,“猥亵”是规范的构成要件要素D.抢劫罪的客观构成要件要素是成文的构成要件要素,“非法占有目的”是不成文的构成要件要素正确答案:B[解析]按照一定的标准,可以将构成要件要素分为记述的构成要件要素与规范的构成要件要素两类。记述的构成要件要素,只需要法官的认识活动即可确定,是对某种要素的一般描述性规定。对记述的构成要件要素虽有解释的必要,但在解释上没有争议,并不需要法官的个人评价。如对“贩卖”、“妇女”、“毒品”等用语的理解。规范的构成要件要素,需要法官规范的、评价的价值判断才能认定,法官的这种评价可能基于法官的自由裁量,也可能基于道德、礼仪、交易习惯等法以外的规范。如“淫秽”、“猥亵”等和道德有关的用语。故A、C项正确。
按照一定的标准,构成要件要素又可以分为成文的构成要件要素与不成文的构成要件要素。成文的构成要件要素,指刑法明文规定的要素。不成文的构成要件要素,是指刑法条文表面上没有明文规定,但根据刑法条文间的相互关系、刑法条文对相关要素的描述所确定的,成立犯罪所必须具备的要素。《刑法》第263条规定的抢劫罪,对客观要素——以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的规定,是法条的明文规定,属于成文的构成要件要素。但是在法条中没有规定抢劫罪的主观目的。由于抢劫罪是破坏他人对财物的占有,意图建立新的占有关系的犯罪,因而此罪一般是目的犯,要求行为人以非法占有他人财物为目的,但是此目的在法条中没有出现,属于不成文的构成要件要素。故D项正确。
5.
关于被害人承诺,下列说法正确的是______A.根据“得承诺的行为不违法”这句格言,拐卖儿童的行为,如果得到儿童的承诺,就不构成拐卖儿童罪B.如果数名妇女同意数位男子同时对其实施性行为,因为妇女有处分自己性自由的权利,所以该行为一定不构成犯罪C.发生火灾之际,为了避免烧毁被害人的贵重财产,闯入被害人屋内帮其搬出贵重物品的行为,虽然没有被害人现实承诺,但推定承诺,排除犯罪成立D.行为人冒充妇女的丈夫实施奸淫行为时,黑夜中的妇女以为对方是自己的丈夫而同意发生性关系的,因没有侵犯妇女的性自由权利,所以行为人不构成强奸罪正确答案:C[解析]A项,承诺者必须对其承诺的事项的意义、范围具有理解能力,故A项错误;B项,经承诺所实施的行为可能侵犯其他法益因而构成其他犯罪,B项行为虽不构成强奸罪,但可能构成聚众淫乱罪,故B项错误;C项,现实上虽不具有被害人的承诺,但如果被害人知道事实真相后当然会承诺,推定承诺,故C项正确;D项,承诺必须出于被害人的真实意志,如果因为受骗而对所放弃的法益的种类、范围或者危险性发生了错误认识,其所作出的承诺无效,故D项错误。
6.
2010年某日,甲到乙家,发现乙家徒四壁。见桌上有一个鼻烟壶,认为是不值钱的仿制品,甲便顺手拿走。后甲对丙谎称鼻烟壶乃乾隆时期的文物,值5万元,丙以3万元买下。经鉴定乃民国时期的文物,市值2000元。关于本案的分析,下列哪一选项是错误的?______A.甲认定鼻烟壶为不值钱的仿制品具有一定根据,对“数额较大”没有认识,缺乏盗窃犯罪故意,不构成盗窃罪B.甲将所盗鼻烟壶卖给丙,具有可罚性,不属于不可罚的事后行为C.不应追究甲盗窃鼻烟壶的刑事责任,但应追究甲诈骗丙的刑事责任D.甲诈骗丙的诈骗数额为5万元,其中3万元既遂,2万元未遂正确答案:D[解析]盗窃罪在一般情况下,要求行为人在行为时认识到财物“数额较大”。如果在行为时将数额较大的财物误认为是价值极其低廉的财物而窃取的,欠缺盗窃罪的犯罪故意,不成立盗窃罪。本题中,甲到乙家,发现“家徒四壁”,“认为”桌子上的鼻烟壶为“不值钱的仿制品”是有一定依据的,甲对鼻烟壶实际价值数额较大没有认识,不具有盗窃的犯罪故意,不构成盗窃罪。A项正确。另外,虽然入户盗窃不要求数额较大,但也要求行为人窃取的是值得刑法保护的财物,入户盗窃客观价值和使用价值均低廉的财物的,不应认定为盗窃罪。例如,非法进入农户窃取一两个鸡蛋之类的财物,不宜认定为盗窃罪。甲在行为时认为鼻烟壶是“不值钱的仿制品”,不属于值得刑法保护的财物,也不能以甲入户盗窃为由,认定甲成立盗窃罪。
甲将自认为不值钱的仿制品冒充文物卖给丙,侵犯了新的法益(丙的财产权),具有可罚性,应单独评价,对丙成立诈骗罪。B、C项正确。
甲虽然谎称鼻烟壶为秦代文物,值5万元,但最终丙支付了3万元。甲对丙的诈骗数额为3万元,而非5万元。D项错误。
另外需要说明的是,本案发生在2010年,《刑法修正案(八)》还没有出台,此时的盗窃罪入罪的标准有两个:数额较大、多次盗窃。本案中,甲主观上没有认识到财物价值数额较大,从客观情况也可以证明甲主观上没有认识到这一点,题干中指出,甲发现乙家徒四壁,由此可以认为甲主观上没有认识到财物的价值“数额较大”,不宜以犯罪论处。但若此行为发生在2011年5月1日以后,根据《刑法修正案(八)》的规定,“入户盗窃”已经作为一种独立的入罪标准,该行为成立盗窃罪。
综上,本题答案为D。
7.
下列关于认识错误的说法,正确的是______A.某村村长甲威信颇高,对本村村民的违法乱纪行为通常采取的措施是关押24小时,从而使违法乱纪现象减少,村民都拍手称快,甲也从未认为自己的行为违法,由于甲的行为稳定了村子的社会秩序,不具有社会危害性,所以不构成非法拘禁罪B.甲男明知乙女只有13周岁,但是以为只要征得幼女同意后就可以与之发生性关系,于是在征得乙女同意后与之发生了性关系,甲男没有违背妇女意志,所以不构成强奸罪C.甲于2008年3月自费出国(出国前曾有嫖娼行为),在国外期间染上严重性病,并于2010年9月回国。甲不知道国家已经规定了传播性病罪,于2010年10月嫖娼时被公安人员抓获,甲主观上没有罪过,所以不构成传播性病罪D.甲化妆拦路强奸妇女,黑夜中将下夜班的妻子当作其他妇女,并对其实施了“强奸”行为。甲的行为构成强奸罪,但可以从轻或减轻处罚正确答案:D[解析]关于法律认识错误,包括这样三种情形:将有罪行为误认为无罪行为;将无罪行为误认为有罪行为;对罪行定性与处罚轻重的误认等。对于法律认识错误,原则上一般不影响定罪量刑。本题中,A、B、C项属于法律认识错误。D选项甲的行为属于对象不能犯,故而甲构成强奸罪的未遂,可以比照既遂犯从轻、减轻处罚。
8.
张三对正在实施一般伤害的李四进行正当防卫,致李四重伤(仍在防卫限度之内)。李四当时已无侵害能力,求张三将其送往医院,但张三不理会而离去。李四因流血过多死亡。关于本案,下列哪一选项是正确的?______A.张三的不救助行为独立构成不作为的故意杀人罪B.张三的不救助行为独立构成不作为的过失致人死亡罪C.张三的行为属于防卫过当D.张三的行为仅成立正当防卫正确答案:C[解析]正当防卫能否导致作为义务,在刑法理论中存在较大争议。台湾学者林东茂指出:“正当防卫者的保证人地位,应当是否定的。不法侵害他人权利,必须预估遭到反击的后果,并自行承担此项后果。对于陌生人,任何人都没有保证人地位,没有救助义务;如果认为防卫者对于不法侵害者有保证人地位,无异承认侵害者的法律地位高于陌生人。逾越必要程度的防卫(防卫过当),才可能有保证人地位,例如:弱女子顺手牵羊,店员持棒球棍重击,店员必须将伤者送医。承认恰当防卫者有保证人地位,将使正当防卫形同防卫过当,甚至将正当防卫者与不法侵害者等同看待。这对于正当防卫者是不公道的看待。”“需要分不同情形处理:其一,如果正当防卫即使造成被害人死亡也不过当时,正当防卫人并无救助义务。其二,如果正当防卫致人伤害,并未过当,而且该伤害不可能导致死亡,亦即没有过当的危险,正当防卫人也没有救助义务。其三,如果正当防卫造成了伤害(该伤害本身不过当),具有死亡的紧迫危险,发生死亡结果就会过当,那么,应当肯定正当防卫人具有救助义务。”就正当防卫而言,在防卫人造成不法侵害人重伤,不法侵害已经停止,而防卫人却既不报警也不将不法侵害人送往医院抢救,导致流血过多而死亡时,是否成立防卫过当?在这种场合,应当承认先前的作为与后来的不作为共同导致了防卫过当。本案中,张三对正在实施一般伤害的李四进行正当防卫,致李四重伤(仍在防卫限度之内)。虽然张三的伤害行为本身并不过当,但张三造成了李四死亡的紧迫危险,如果不予救助的话,应当认为其先前的作为与后来的不作为共同导致了死亡结果,即防卫过当。故C项正确,D项错误。A、B选项错误的原因在于,不应使用“独立”一词,“独立”一词所暗含的是陷阱。因为虽然命题人认为此行为成立防卫过当(或是故意杀人,或是过失致人死亡),但是“先前的作为与后来的不作为共同导致了防卫过当”,而非不作为“独立”导致。这确实对考生要求太高。
综上,本题答案为C。
9.
黄某脾气暴躁,经常殴打妻子谢某,与其子黄甲(19岁)关系也很僵。一天由于谢某外出有事忘了做饭,黄某便拿起锅铲追打谢某,黄甲见状过来拉黄某,不小心将黄某拉倒在地,结果黄某越发生气,就转而用菜刀追砍黄甲并将黄甲的手砍伤,黄甲路过门口时情急随手拿起一根木棒朝黄某回击,结果击中黄某头部将其打倒在地上。谓十某怕黄某醒来更加凶狠报复,便拿起黄某手里的菜刀朝黄某的头部砍了十几刀。经查,黄某在被黄甲击倒在地时,由于后脑磕到水泥地导致脑出血,就已经死亡。关于本案,以下说法正确的是______A.黄甲属于防卫过当,构成过失致人死亡罪,谢某的行为构成故意杀人罪(未遂)B.黄甲属于防卫过当,构成故意伤害致人死亡罪,谢某的行为不构成犯罪C.黄甲属于正当防卫,谢某的行为为防卫不适时,构成故意杀人罪(未遂)D.黄甲属于正当防卫,谢某的行为属于防卫过当,构成故意杀人罪(既遂)正确答案:C[解析]黄甲针对黄某正在实施的不法侵害采取的手段是合适的,而在情势紧迫的情况下用木棍随手回击没有超过必要限度,故黄某的死亡应为意外事件;谢某在黄某的不法侵害已经结束的情况下进行防卫,属于事后防卫,由于黄某已经死亡,所以构成对象不能犯的故意杀人罪(未遂)。故C当选。
10.
甲深夜进入一小旅店,持枪胁迫正在椅子上睡觉的店员乙交出现金,乙说:“钱在收款机里,只有购买商品才能打开收款机。”甲掏出100元钱给乙说“给你,随便买什么。”乙打开收款机,交出所有现金,甲一把抓跑。事实上,近来属于旅游淡季,游客少,住宿人也少,乙给甲的现金只有88元,甲“亏了”12元。关于本案,下列哪一说法是正确的?______A.甲进入的虽是小旅店,但乙已在椅子上睡觉,甲属于入户抢劫B.只要持枪抢劫,即使分文未取,也构成抢劫既遂C.对于持枪抢劫,不需要区分既遂与未遂,直接依照分则条文规定的法定刑量刑即可D.甲虽“亏了”12元,未能获利,但不属于因意志以外的原因未得逞,构成抢劫罪既遂正确答案:D[解析]“入户抢劫”中的“户”是指住所,其特征表现为供他人家庭生活和与外界相对隔离两个方面。甲进入的是“小旅店”,属于经营场所,并非供他人家庭生活的场所,故不能评价为“户”,所以,甲不属于入户抢劫。A项错误。
抢劫罪侵犯的是复杂客体,既侵犯财产权利又侵犯人身权利,具备劫取财物或者造成他人轻伤以上后果两者之一的,均属于抢劫既遂;既未劫取财物,又未造成他人人身伤害后果的,属于抢劫未遂。本案中,甲并没有对乙造成轻伤以上的后果,如果也未劫取财物,即使是持枪抢劫,也属于抢劫未遂,而不能认定为既遂。B项错误。
持枪抢劫属于抢劫罪八种加重情形之一,在未遂时,应根据《刑法》第263条加重情节的法定刑规定,结合未遂犯的处理原则量刑,即在十年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑的基础上,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。所以,即使是持枪抢劫,既遂和未遂在量刑时还是有区别的。C项错误。
抢劫罪不要求数额较大,更不要求牟利,本题中,甲属于当场采用了足以压制反抗的胁迫方式,当场获取财物,完全符合抢劫罪的构成要件,构成抢劫罪既遂。D项正确。
综上,本题选D项。
11.
《刑法》总则第29条第1款规定:“教唆他人犯罪的,应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。教唆不满18周岁的人犯罪的,应当从重处罚。”对于本规定的理解,下列哪一选项是错误的?______A.无论是被教唆人接受教唆实施了犯罪,还是二人以上共同故意教唆他人犯罪,都能适用该款前段的规定B.该款规定意味着教唆犯也可能是从犯C.唆使不满14周岁的人犯罪因而属于间接正犯的情形时,也应适用该款后段的规定D.该款中的“犯罪”并无限定,既包括一般犯罪,也包括特殊身份的犯罪,既包括故意犯罪,也包括过失犯罪正确答案:D[解析]“教唆他人犯罪的,应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。”这句话的意思是,在被教唆者实施了被教唆的罪,因而与教唆犯成立共同犯罪(包括既遂与未遂)的情况下,如果教唆犯在共同犯罪中起主要作用,就以主犯论处;如果教唆犯在共同犯罪中起次要作用,则以从犯论处。A项说的是,无论是甲教唆乙实施了犯罪,还是甲、丙二人共同故意教唆乙实施犯罪,对甲、乙、丙都应当按照他们在共同犯罪中所起的作用处罚,这显然是正确的。如前所述,教唆犯既可能是主犯,也可能是从犯。B项正确。
“教唆不满18周岁的人犯罪的,应当从重处罚。”这里的未满18周岁的人是否包括没有达到法定年龄的人?其实这个问题是有争议的。张明楷教授认为包括。如教唆13周岁的人犯罪的,应当从重处罚。或许有人认为,这种情形属于间接正犯,不应当适用教唆犯的规定。但张明楷教授认为“即使肯定这种行为属于间接正犯,但由于间接正犯与教唆犯并不是对立关系,相反应当认为这种情形的间接正犯也完全符合教唆犯的成立条件,故应当对其适用上述规定。否则会导致刑法的不协调。”按照张明楷教授的这种观点,教唆不满14周岁的人犯罪既属于间接正犯,也属于教唆未满18周岁的人犯罪的情形,对教唆者也应当从重处罚。C项正确。
教唆犯属于共犯的一种。根据《刑法》第25条的规定,共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。所以,第29条第1款中的“犯罪”只包括故意犯罪,不包括过失犯罪。也就是说,只有教唆他人实施故意犯罪,才成立教唆犯。D项错误。
综上,本题答案为D。
12.
甲、乙、丙共谋对丁女实施奸淫,三人到丁女家楼下后,甲觉得心中害怕,就劝乙、丙放弃,乙、丙不听劝告,甲就在楼下等候,后乙、丙上楼将丁女击昏,对其实施奸淫,离开时二人把丁女床头抽屉里的一万元现金拿出来均分,甲对此并不知情。对此案的认定,下列正确的选项是______A.甲、乙、丙构成强奸罪、盗窃罪的共同犯罪B.对于强奸罪而言,甲是犯罪中止,乙丙属于犯罪既遂C.根据共同犯罪中的“部分行为全部责任”原则,甲对乙丙二人的全部行为负刑事责任D.此案甲、乙、丙仅就强奸罪成立共同犯罪正确答案:D[解析]在共同正犯中,如果部分正犯中止自己的行为,但其他正犯的行为导致结果发生的,均不成立中止犯,都是犯罪既遂。共同犯罪中的“部分行为全部责任原则”是指在共同故意的前提下实施的犯罪行为。甲对于盗窃罪和乙丙并无共同故意,所以不需对盗窃罪负刑事责任,因此D项正确,ABC项错误。
13.
关于因果关系,下列哪一选项是正确的?______A.张三跳楼自杀,砸死行人李四。这属于低概率事件,张三的行为与李四的死亡之间无因果关系B.集资诈骗案中,如出资人有明显的贪利动机,就不能认定非法集资行为与资金被骗结果之间有因果关系C.张三驾车将李四撞死后逃逸,第三人王五拿走李四包中贵重财物。张三的肇事行为与李四的财产损失之间有因果关系D.司法解释规定,虽交通肇事重伤3人以上但负事故次要责任的,不构成交通肇事罪。这说明即使有条件关系,也不一定能将结果归责于行为正确答案:D[解析]A项错误,因果关系具有客观性。在客观上,就是张三将李四砸死了,故张三的行为与李四的死亡之间存在因果关系。
B项错误,诈骗类犯罪中,被骗人通常都存在贪利心理,出资人的贪利动机不能影响行为人的非法集资行为与资金被骗之间的因果关系,非法集资行为与资金被骗结果之间存在因果关系。
C项错误,第三人王五将李四包中贵重财物拿走的行为,与张三的肇事行为之间没关系,换句话说,王五的行为能够中断张三的肇事行为与李四的财产损失之间的因果关系,张三的肇事行为与李四的财产损失之间没有因果关系。
D项正确,有条件关系,不一定就要承担刑事责任。
14.
下列哪一选项构成不作为犯罪?______A.甲到湖中游泳,见武某也在游泳。武某突然腿抽筋,向唯一在场的甲呼救。甲未予理睬,武某溺亡B.乙女拒绝周某求爱,周某说:“如不答应,我就跳河自杀。”乙明知周某可能跳河,仍不同意。周某跳河后,乙未呼救,周某溺亡C.丙与贺某到水库游泳。丙为显示泳技,将不善游泳的贺某拉到深水区教其游泳。贺某忽然沉没,丙有点害怕,忙游上岸,贺某溺亡D.丁邀秦某到风景区漂流,在漂流筏转弯时,秦某的安全带突然松开致其摔落河中。丁未下河救人,秦某溺亡正确答案:C[解析]A项,武某在游泳时腿抽筋进而处于危险状态,不是由甲造成的,所以,甲没有法律上的救助义务,甲不构成不作为犯罪。
B项,男女朋友之间,没有法律上的救助义务。在周某的求爱被乙女拒绝后,其自己选择跳河,使自己的生命处于危险状态,乙女没有法律上的救助义务,乙女不构成不作为犯罪。
C项,丙为显示泳技,将不善游泳的贺某拉到深水区教其游泳。丙的这个先前行为使贺某处于危险之中,当贺某溺水时,丙具有排除危险的义务,丙在能救助而不救助的情况下,导致贺某溺亡,构成不作为犯罪。
D项,丁只是邀请秦某到风景区漂流,在漂流筏转弯时,秦某的安全带突然松开致其摔落河中,不是由丁造成的,所以,丁没有法律上的救助义务,丁不构成不作为犯罪。
综上,本题答案为C。
15.
张三窃得一包冰毒后交李四代为销售,李四销售后得款3万元与张三平分。关于本案,下列哪一选项是不正确的?______A.张三的行为触犯盗窃罪与贩卖毒品罪B.张三贩卖毒品的行为侵害了新的法益,应与盗窃罪实行并罚C.李四的行为触犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪、转移毒品罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪D.虽然李四的行为触犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪,但对李四应以贩卖毒品罪一罪论处正确答案:C[解析]A项,张三盗窃毒品,触犯盗窃罪。张三让李四代为销售毒品,张三与李四成立贩卖毒品罪的共犯。所以,张三的行为触犯盗窃罪与贩卖毒品罪,A项正确。
B项,盗窃后处分赃物的行为是否属于不可罚的事后行为,关键看是否侵犯了新的法益,如果侵犯了新的法益,通常需要数罪并罚。盗窃毒品,构成盗窃罪,侵犯的法益是财产权,贩卖毒品,构成贩卖毒品罪,侵犯的法益是国家对毒品的管理秩序以及社会公众的健康,贩卖毒品的行为侵犯了新的法益,应与盗窃罪数罪并罚。B项正确。
C项,赃物犯罪,如果事前有通谋,应按相应犯罪的共犯论处,不再认定为赃物犯罪。在李四成立贩卖毒品罪共犯的情况下,对李四不再认定为转移毒品罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。所以,李四的行为仅触犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪,不触犯转移毒品罪、隐瞒犯罪所得罪。C项错误。
D项,虽然李四的行为触犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪,但如果因贩卖而持有毒品的,应直接认定为贩卖毒品罪,不再认定为非法持有毒品罪,故,对李四应以贩卖毒品罪一罪论处。D项正确。
16.
下列哪种情形属于自首?______A.甲某犯罪后自动投案,被取保候审期间逃跑。在被公安机关通缉期间,甲某又自动投案,并如实交代自己的罪行B.甲某伙同他人盗掘古墓葬被抓获归案。在羁押审查期间,甲某主动交代司法机关未掌握的单独一次盗掘古墓葬的犯罪事实C.甲某犯罪后自动投案,被取保候审期间逃跑。后来被公安机关抓获,并如实供述自己罪行的D.甲某因犯盗窃罪被逮捕审查期间,甲某还交代了和自己一同盗窃的共犯乙某,并带领公安人员到乙某家中,将乙某抓获正确答案:A[解析]根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第1条规定,投案后又逃跑,被公安机关抓回的,不认为是自动投案,但逃跑后又自动投案如实交代的,前一逃跑行为不影响后一自首的成立。故A项正确,C项错误。B项属于在案犯罪嫌疑人交代同种罪行的坦白,如果交代不同种罪行,才以自首论;D项属于协助抓获同案犯的立功。
17.
被______犯罪分子,在______考验期限内犯新罪,应当撤销______,依照本法第七十一条的规定实行数罪并罚。在______考验期限内,发现被______的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的,应当撤销______,依照本法第七十条的规定实行数罪并罚。关于五个括号的填充内容,下列哪一选项是正确的?______A.均应填“假释”B.均应填“缓刑”C.既可均填“假释”,也可均填“缓刑”D.既不能均填“假释”,也不能均填“缓刑”正确答案:A[解析]根据《刑法》第86条的规定,被假释的犯罪分子,在假释考验期限内犯新罪,应当撤销假释,依照本法第71条的规定实行数罪并罚。
在假释考验期限内,发现被假释的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的,应当撤销假释,依照本法第70条的规定实行数罪并罚。
被假释的犯罪分子,在假释考验期限内,有违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于假释的监督管理规定的行为,尚未构成新的犯罪的,应当依照法定程序撤销假释,收监执行未执行完毕的刑罚。[根据《刑法修正案(八)》修改]
18.
对刑法关于撤销假释的规定,下列哪项理解是不正确的?______A.只要被假释的犯罪分子在假释考验期内犯新罪,即使假释考验期满后才发现,也应当撤销假释B.在假释考验期满后,发现被假释的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的,不能撤销假释C.被假释的犯罪分子,在假释考验期内犯新罪的,应当按先减后并的方法实行并罚,但“先减”是指减去假释前已经实际执行的刑期D.在假释考验期内,发现被假释的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的,撤销假释后,按照先并后减的方法实行并罚,假释经过的考验期,应当计算在新决定的刑期之内,因为假释视为执行刑罚已经执行完毕正确答案:D[解析]《刑法》第86条第1、2款规定:“被假释的犯罪分子,在假释考验期限内犯新罪,应当撤销假释,依照本法第71条的规定实行数罪并罚。在假释考验期限内,发现被假释的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的,应当撤销假释,依照本法第70条的规定实行数罪并罚。”
根据上述规定可知,只有当新罪发生于或漏罪被发现于假释的考验期内时才会产生撤销假释的效果,因此,A项的说法是正确的。
B项中由于漏罪是在假释考验期满后被发现的,不符合撤销假释的时间条件,因此不能撤销假释,所以B项的说法也是正确的。
C项由于是在假释考验期内犯新罪,因此属于在刑罚执行完毕以前又犯新罪的并罚情形,按照《刑法》第71条的规定,应当把新罪之刑罚与原判刑罚按“先减后并”的方法决定执行的刑罚,所以,C项也是正确的。
D项错误在于假释经过的考验期不应当计算在新决定的刑期之内。
19.
根据《刑法修正案(九)》对第239条第2款的修改,以勒索财物为目的绑架他人,杀害被绑架人的,或者故意伤害被绑架人,致人重伤、死亡的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。甲1994年4月30日出生,2010年4月30日,甲将一名幼女绑架,向其家属索要50万元,后因其要求没有及时得到满足,就对该幼女实施了强奸,并将其残忍杀害。对此,下列选项正确的是______A.对甲直接以绑架罪一罪定罪处罚即可B.对甲应以绑架罪、强奸罪、故意杀人罪数罪并罚C.对甲应以强奸罪、故意杀人罪数罪并罚,但是应当从轻或者减轻处罚D.对甲应以绑架罪、强奸罪,按照牵连犯从一重罪处罚正确答案:C[解析]《刑法》第17条第2款规定:“已满14周岁不满16周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。”在这里行为人只为法定的八种行为承担责任。根据《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,已满14不满16周岁的人在实施《刑法》第17条第2款之外的行为时,如果包含了第17条第2款规定的罪行的,应按照第17条第2款的规定确定罪名。
《刑法》第17条第3款规定,已满14周岁不满18周岁的人犯罪,应当从轻或者减轻处罚。
20.
继父甲长期虐待其女乙,使乙身心受到摧残。一日甲又无故殴打乙,乙有所反抗。甲拿起一根筷子向乙眼睛刺去,当场使乙一只眼睛失明,甲的行为构成何罪?______A.只构成虐待罪B.致人重伤是虐待罪加重情节C.虐待罪和故意伤害罪D.只构成故意伤害罪正确答案:C[解析]《刑法》第260条规定:“虐待家庭成员,情节恶劣的,处2年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪,致使被害人重伤、死亡的,处2年以上7年以下有期徒刑。”依此,甲已经构成虐待罪,关键在于其故意伤害的行为是否单独定罪。应当明确,该条第2款规定的致使被害人重伤、死亡的应为虐待间接导致重伤或死亡。而且最高刑仅为7年以下有期徒刑,所以不能包容量刑较重的故意伤害罪。因而此处应当单独定故意伤害罪,故C项为正确答案。
21.
甲在建筑工地开大卡车。某夜,甲开车时未注意路况,当场将工友乙撞死、丙撞伤。甲背丙去医院,想到会坐牢,遂将丙弃至小树林后逃跑。丙不得救治而亡。关于本案,下列哪一选项是错误的?______A.甲违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人死伤,触犯交通肇事罪B.甲在作业中违反安全管理规定,发生重大伤亡事故,触犯重大责任事故罪C.甲不构成交通肇事罪与重大责任事故罪的想象竞合犯D.甲为逃避法律责任,将丙带离事故现场后遗弃,致丙不得救治而亡,还触犯故意杀人罪正确答案:A[解析]交通肇事罪要求在公共交通管理的范围内,违反交通运输管理法规,造成重大事故。本题是在“建筑工地”违反安全管理规定,将工友撞死,不构成交通肇事罪,构成重大责任事故罪,更谈不上交通肇事罪与重大责任事故罪的想象竞合犯。A项错误,B、C项正确。
甲将丙撞成重伤后,其先前行为产生了救丙的义务,在送丙去医院途中,将丙弃至小树林后,没有履行救助义务,致使丙得不到救治而亡,对丙的死亡至少存在间接故意,构成不作为的故意杀人罪。D项正确。
综上,本题答案为A。
22.
下列情形中应当数罪并罚的有______A.甲某在走私毒品过程中,以暴力方法抗拒检查,情节严重B.法院执行庭庭长牛某收受贿赂,拒不执行人民法院作出的已经生效的判决、裁定,情节严重C.会计师事务所工作人员马某,非法收受他人巨额财物后,故意提供虚假财务审计报告,情节严重D.蔡某在海关人员对其走私的20辆小汽车进行检查时,采用暴力手段将多名海关人员打成轻伤正确答案:D[解析]A选项,根据《刑法》第347条第2款的规定,走私、贩卖、运输、制造毒品,以暴力抗力抗拒检查、拘留逮捕,情节严重的,仅以走私毒品罪定罪处罚;B选项,根据《全国人民代表大会常务委员会关于(刑法)第313条的解释》规定,依照处罚较重的规定定罪处罚;C选项,根据《刑法》第229条的规定,马某的行为成立提供虚假证明文件罪;D选项,根据《刑法》第157条的规定,应以走私普通货物、物品罪和妨害公务罪数罪并罚。
23.
关于单位犯罪的说法,下列哪个选项是错误的?______A.私营企业只有具有法人资格时才能构成单位犯罪,否则以自然人犯罪论处B.甲和乙为进行走私犯罪活动而注册成立海产品养殖公司,利用海上养殖作业为幌子实施走私犯罪。该案应认定为自然人犯罪C.甲、乙丙成立某文化传播公司经营半年后,觉得来钱太慢,开始实施制作、贩卖淫秽物品犯罪活动,案发时合法经营获利不足5万元,而制作、贩卖淫秽物品犯罪活动违法所得达500万元。该案应认定为自然人犯罪D.以单位的分支机构或者内设机构、部门的名义实施犯罪,违法所得归分支机构或者内设机构、部门所有,如果该分支机构或者内设机构、部门没有可供执行罚金的财产的,应认定为自然人犯罪正确答案:D[解析]《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第1条规定:“《刑法》第30条规定的公司、企业、事业单位,既包括国有、集体所有的公司、企业、事业单位,也包括依法设立的合资经营、合作经营企业和具有法人资格的独资、私营等公司、企业、事业单位。”故A项正确。该解释第2条规定:“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,或者公司、企业、事业单位设立后,以实施犯罪为主要活动的,不以单位犯罪论处。”甲和乙为走私犯罪而设立公司,不以单位犯罪论处,故B项正确。该解释第3条规定:“盗用单位名义实施犯罪,违法所得由实施犯罪的个人私分的,依照刑法有关自然人犯罪的规定定罪处罚。”故C项正确。《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》规定:“以单位的分支机构或者内设机构、部门的名义实施犯罪,违法所得亦归分支机构或者内设机构、部门所有的,应认定为单位犯罪。”故D项错误。
24.
关于洗钱罪,下列说法正确的是______A.毒品贩子张三将100万美元交给在证券公司的好友甲,称自己在境外做生意发了财,想投资股市云云。甲被其所骗,遂为其代买某公司股票若干。后查明此款项系张三贩毒所得,但甲对此毫不知情。甲成立洗钱罪B.毒贩李四与在银行工作的好友乙约定,由乙利用自己职务便利帮李四将贩毒所得汇往国外,每笔加收20%的手续费。乙遂利用自己的职务便利,协助李四分三次将其贩毒所得1000万元汇往境外,乙成立洗钱罪C.黎叔系某盗窃集团首要分子,盗窃所得历年累积达800万元之多。为将钱由黑变白,黎叔遂买通在银行工作的丙,由丙协助将这笔款项汇往境外。丙明知此款项是黎叔盗窃所得,仍然帮黎叔将此款项汇往境外,丙成立洗钱罪D.成某系境内高官,在任期间收受下级贿赂无数,宦囊颇丰。无奈上级反腐,遂将多年所积贿赂共计人民币4000万元,托香港商人丁汇往境外。丁明知是其受贿所得,仍在收受一笔好处费后为其汇往境外。丁成立洗钱罪正确答案:D[解析]洗钱罪明确规定其对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益。除法律明文规定的上述犯罪所得及其收益之外,其他犯罪所得及其收益都不能成为洗钱罪的对象。可见,为除此之外的犯罪所得及其收益进行清洗的行为无论如何不能成立洗钱罪,故C选项是错误的。虽然行为人代为清洗的是上述七种上游犯罪的犯罪所得及其收益,但如果行为人与上游犯罪人在实施上游犯罪之前即约定由行为人代为将上游犯罪所得及其收益清洗的,行为人与之成立上游犯罪的共犯,而不成立洗钱罪。因此,B选项中,乙的行为成立贩卖毒品罪的共同犯罪,而不成立洗钱罪,故B选项是错误的。在主观方面,洗钱罪是一种故意犯罪,即明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益而仍然为其掩饰、隐瞒违法所得及其收益的性质和来源,没有这种故意,也不能构成洗钱罪。因此,甲的行为也不成立洗钱罪,故A选项是错误的。
25.
甲某因强奸丙某被公安机关逮捕,甲某之妻乙某为使甲某不受处罚,多次找到被害人丙某,要求其作证证明其与甲某是通奸而不是被强奸,并许诺给丙某2万元精神损失费,丙某不从,乙某就叫人把丙某关在自家的地下室里,声称如果丙某不按她说的做,就不放她出去,将丙某拘禁5天之久,导致丙某精神受到严重刺激,引发重症型精神疾病。对于乙某的行为应当如何认定?______A.乙某构成妨害作证罪和非法拘禁罪,数罪并罚B.乙某构成伪证罪和非法拘禁罪,数罪并罚C.乙某构成伪证罪和非法拘禁罪,属牵连犯,择一重罪处理D.乙某构成妨害作证罪和非法拘禁罪,属牵连犯,择一重罪处理正确答案:D[解析]本题中乙某为了使其犯有强奸罪的丈夫逃避法律制裁,采用非法拘禁、贿买的方法阻止被害人丙某作证,并让其作伪证,根据《刑法》第307条的规定(以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑),其行为符合妨害作证罪的特征,乙某将丙某非法拘禁,剥夺其人身自由的行为与妨害作证的行为属牵连犯,应当从一重罪处断,即按照妨害作证罪论处。故D项正确。
26.
甲因生活琐事与乙发生矛盾,就想报复一下乙。一天,甲见乙一个人在街上行走,便从路边捡起一根木棍,趁乙不备,狠狠地向乙的腿部猛打数下。乙当场倒地,抱腿挣扎。甲见乙痛苦难忍,顿生怜悯之心,便迅速将乙送往医院救治。虽经鉴定,乙被打成轻伤,但经医院积极治疗,乙痊愈出院,没有留下后遗症。如何认定甲的行为?______A.犯罪中止B.犯罪既遂C.犯罪未遂D.犯罪预备正确答案:B[解析]从题中可以看出,甲没有杀人的故意,仅有伤害的故意。虽然甲积极将乙送医院治疗,使乙痊愈出院。但是,作为故意伤害既遂标志的危害结果——轻伤已经出现。所以,甲构成故意伤害既遂。要认定犯罪中止,必须要具备“有效性”,即不能出现作为既遂标志的危害结果。
27.
根据我国刑法的规定,以非法占有为目的,在签订履行合同的过程中,骗取对方当事人的财物,数额较大的,构成合同诈骗罪。下列哪种行为不符合上述条件,不构成合同诈骗罪?______A.某甲未经卢某同意用卢某名义签订合同B.某乙为取得对方当事人的信任,要求自己在审计事务所工作的同学杨某为自己出具一份产权证明作担保C.某丙在签订合同后,携带对方当事人给付的2000元定金逃匿D.某丁借用其他单位的公章和合同文本签订合同正确答案:D[解析]本题中选项A属于冒用他人名义签订合同的行为,选项B属于用虚假产权证明作担保的行为,选项C属于收受对方当事人给付的定金后逃匿的行为,这几种行为均为合同诈骗罪的客观方面的法定表现形式。注意,D项中的借用行为和冒用行为的性质是不同的,借用可以构成民事上的连带责任关系,但不属于犯罪行为。
28.
张某利用民众对军人的爱戴和信任,冒充军队某部指导员,实施诈骗行为,非法获得财物价值约2000元。对张某的行为如何定罪?______A.诈骗罪B.招摇撞骗罪C.冒充军人招摇撞骗罪D.滥用职权罪正确答案:C[解析]冒充军人招摇撞骗罪,是指以谋取非法利益为目的,冒充军人招摇撞骗的行为。招摇撞骗罪,是指以谋取非法利益为目的,冒充国家机关工作人员招摇撞骗的行为。两罪的区别主要在于冒充的对象不同,行为人冒充军人的身份或者职衔以骗取财物时,同时触犯冒充军人招摇撞骗罪和诈骗罪,属于想象竞合犯,应按从一重罪的原则定罪处罚。故应选择C项。
29.
被告人李某,出租车司机,因受单位领导批评,为发泄不满驾车驶入闹市区冲向密集人群,当场撞死5人,撞伤20人。关于李某的行为,构成何罪?______A.交通肇事罪B.以危险方法危害公共安全罪C.重大责任事故罪D.故意杀人罪正确答案:B[解析]以危险方法危害公共安全罪,是指故意使用放火、决水、爆炸、投放危险物质以外的其他危险方法危害公共安全的行为。李某故意驾车在闹市区撞人,危害的是公共安全,主观上也不是过失,不构成交通肇事罪。应认定为以危险方法危害公共安全罪。
30.
某甲为一国有公司的董事长,其朋友某乙对其钱财垂涎已久,一日趁某甲家人疏忽之际,将其不满2周岁的幼儿偷走,然后向某甲勒索现金30万元。某甲向公安机关报案,公安人员遂追捕某乙。某乙见勒索未成,将幼儿杀害。对于某乙的行为该如何处理?______A.按拐卖儿童罪的结果加重犯论处B.按绑架罪论处C.按绑架罪和故意杀人罪二罪论处,数罪并罚D.按故意杀人罪论处正确答案:B[解析]结果加重犯,亦称加重结果犯,是指法律规定的一个犯罪行为(基本犯罪),由于发生了严重结果而加重其法定刑的情况。依据《刑法》第239条的规定,以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的,视为绑架的一种特殊形式以绑架罪论处,杀害被绑架人是绑架罪的一个加重结果。本案中某乙在将朋友某甲的孩子偷走之后勒索30万元现金未果的情况下,将孩子杀害,属于绑架罪的结果加重法定处罚的一个情节,因此,B选项正确。
31.
甲在对乙行窃过程中为抗拒抓捕杀害了乙,后甲在乙随身携带的证件及电话号码本中获知了乙的身份及家庭电话号码,遂产生了向乙的家人索取财物的意图,于是给乙的家人打电话,声称乙被绑架,要求乙的家人在指定的时间内将50万元赎金放在某处,否则杀害乙。乙的家人立即报警,甲很快被抓获。则对甲的行为应当如何处理?______A.以盗窃罪、故意杀人罪、绑架罪并罚B.以抢劫罪、绑架罪并罚C.以盗窃罪、故意杀人罪、敲诈勒索罪并罚D.以抢劫罪、敲诈勒索罪并罚正确答案:D[解析]绑架罪要求实际绑架人质,本题中,乙已死亡,甲所谓的“绑架”乙的行为并未侵犯乙的人身权利,不能认定为绑架罪,故A、B两项错误。甲在对乙行窃的过程中为抗拒抓捕而实施了杀害乙的行为,属于转化的抢劫,直接定抢劫罪,不再另定故意杀人罪和盗窃罪,故C项错误。敲诈勒索罪,是指以非法占有为目的,以对被害人实施威胁或者要挟的方法,强索公私财物,数额较大的行为。其中的威胁或要挟通常指使被害人及其亲属产生心理上的恐惧,被迫交出数额较大的公私财物,不以实际控制人质为要件。所以甲构成敲诈勒索罪,故D项正确。
32.
关于货币犯罪,下列哪一选项是错误的?______A.李某触犯伪造货币罪,这里的“货币”,包括在国内流通的人民币、在国内可兑换的境外货币,以及正在流通的境外货币B.根据《刑法》规定,伪造货币并出售或者运输伪造的货币的,依照伪造货币罪从重处罚。据此,行为人伪造美元,并运输他人伪造的欧元的,应按伪造货币罪从重处罚C.陆某将低额美元的纸币加工成高额英镑的纸币的行为属于伪造货币D.王某对人民币真币加工处理,使100元面额变为50元面额的行为属于变造货币正确答案:B[解析]根据司法解释,货币犯罪中的“货币”指的是在世界范围内正在流通的货币,既包括可以在国内流通或兑换的货币,也包括正在流通的境外货币。A项正确。
伪造货币并出售或者运输伪造的货币的,以伪造货币罪一罪从重处罚。该规定的原理是吸收犯。注意,吸收犯以一罪处罚的前提是前后行为针对同一宗货物,如果前后行为针对不同宗货物,就要数罪并罚。B项项中,行为人伪造美元,又运输他人伪造的欧元的,由于前后行为针对的是不同宗货物,故应数罪并罚。B项错误。
伪造货币和变造货币的关键区别在于,行为人所制作的货币是否丧失了原真货币的同一性。如果加工的程度导致其与原真货币丧失同一性,属于伪造货币,否则,只是在真货币的基础上加以改造,属于变造货币。
C项中,陆某将美元加工成英镑,将此种货币变成彼种货币,显然加工的程度已经使加工后的货币丧失了与原真货币的同一性,属于伪造货币,C项正确。D项中,王某对货币面额进行改变,加工后的货币没有丧失与原真货币的同一性,属于变造货币。D项正确。
综上,本题答案为B。
33.
下列情形中,哪种行为不成立侵占罪?______A.金某在马路上捡到1个钱包,打开后发现里面有1000多美元,遂据为己有。后失主多次登报寻包,金某看到后均未理睬B.旅客离开宾馆时将装有数万元现金的密码箱遗忘在房间中,被服务员发现后藏起来私吞。后来旅客回来寻找,服务员害怕被告发,主动归还C.王某在出差前将电脑放在邻居钱某家,钱某擅自将电脑变卖,私吞钱款。王某回家后,钱某谎称电脑被盗D.白某在饭店吃饭,离开时将手提电脑遗忘在饭桌上,被店主藏匿。白某发现后回来寻找。店主谎称没有发现,拒不交出正确答案:B[解析]根据《刑法》第270条的规定,侵占罪的客观方面包括两种行为:一是将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还;二是将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出。据此,A、D两项属于将他人的遗忘物非法占为己有,数额较大,拒不交出;C项属于将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还。B项虽有非法占为己有的行为,但不是拒不交出,不构成侵占罪。故依题意,只有B项为正确答案。
34.
关于侵犯人身权利的犯罪,下列说法不正确的是______A.甲把欲毒杀丙的想法告知乙,并托乙买来毒药。之后甲后悔将毒药丢弃。甲属于故意杀人罪(中止),乙属于故意杀人罪(预备)B.丈夫甲偶然发现妻子乙和丙之间存在不正当男女关系,乙不得已向甲承认:已经5岁的儿子丁实际上是乙、丙所生。甲盛怒之下,暴打儿子丁。乙坐在一旁,一言不发。2小时后,甲将丁打成重伤,然后自行离家出走。事后,丁经抢救无效死亡。甲构成故意伤害罪,乙的不作为行为与甲构成共同犯罪C.甲盗掘古墓葬时,导致乙房屋倒塌并将乙埋在瓦砾中,乙呼救,甲有条件救助,却为逃避追究而逃离现场,乙死亡。甲构成盗掘古墓葬罪和故意杀人罪D.甲以勒索财物为目的绑架乙作为人质,在得到乙亲属支付的30万元赎金后不仅没有释放乙,反而为了灭口而将人质乙捆绑抛入大海淹死,对甲应以绑架罪和故意杀人罪数罪并罚正确答案:D[解析]A项中甲乙有共同杀丙的故意,并进行了准备,在准备阶段,甲主动放弃犯罪,属犯罪中止,乙并不知情,在这个阶段,乙的行为属于犯罪预备形态。A项正确,B项中乙看着甲伤害丁而不制止,就是一种默认,而乙有保护丁不受伤害的义务却坐在一旁一言不发,是典型的当为而不为的不作为。所以乙构成甲的共犯。C项中甲对乙有救助的义务,不履行该义务的,成立不作为的故意杀人罪。故C项正确。D项中,根据《刑法》第239条规定,以勒索财物为目的绑架他人的,或者绑架他人作为人质的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节较轻的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。犯前款罪,致使被绑架人死亡或者杀害被绑架人的,处死刑,并处没收财产。以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的,依照前两款的规定处罚。故D项错误。
35.
在下列情形中,对强奸行为不需要以本罪与强奸罪数罪并罚的是______A.在实施绑架罪的过程中强奸被绑架人B.在拐卖妇女的过程中强奸被拐卖妇女C.收买被拐卖的妇女,强行与其发生关系D.在组织他人偷越国边境的过程中强奸被组织者正确答案:B[解析]《刑法》第240条规定:“拐卖妇女、儿童的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节特别严重的,处死刑,并处没收财产:(一)拐卖妇女、儿童集团的首要分子;(二)拐卖妇女、儿童三人以上的;(三)奸淫被拐卖的妇女的;(四)诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的;(五)以出卖为目的,使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的;(六)以出卖为目的,偷盗婴幼儿的;(七)造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的;(八)将妇女、儿童卖往境外的。拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的,有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。”B项正确。
根据《刑法修正案(九)》对《刑法》第241条的修改:“收买被拐卖的妇女、儿童的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。收买被拐卖的妇女,强行与其发生性关系的,依照本法第236条的规定定罪处罚。收买被拐卖的妇女、儿童,非法剥夺、限制其人身自由或者有伤害、侮辱等犯罪行为的,依照本法的有关规定定罪处罚。收买被拐卖的妇女、儿童,并有第2款、第3款规定的犯罪行为的,依照数罪并罚的规定处罚。收买被拐卖的妇女、儿童又出卖的,依照本法第240条的规定定罪处罚。收买被拐卖的妇女、儿童,对被买儿童没有虐待行为,不阻碍对其解救的,可以从轻处罚;按照被买妇女的意愿,不阻碍其返回原居住地的,可以从轻或者减轻处罚。”C项应数罪并罚,不当选。
《刑法》第318条规定:“组织他人偷越国(边)境的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)组织他人偷越国(边)境集团的首要分子;(二)多次组织他人偷越国(边)境或者组织他人偷越国(边)境人数众多的;(三)造成被组织人重伤、死亡的;(四)剥夺或者限制被组织人人身自由的;(五)以暴力、威胁方法抗拒检查的;(六)违法所得数额巨大的;(七)有其他特别严重情节的。犯前款罪,对被组织人有杀害、伤害、强奸、拐卖等犯罪行为,或者对检查人员有杀害、伤害等犯罪行为的,依照数罪并罚的规定处罚。”D项应并罚,不当选。
故本题选B。
36.
下列行为中成立掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的是______A.甲系银行工作人员,在明知赖某的4000万元系走私犯罪所得的情况下,仍协助赖某将资金汇往境外,帮其将黑钱漂白B.某日,盗窃犯乙窃得宝马车一辆,销赃后得款50万元C.丙与张某系恋人,在得知男友张某因贩毒现正被公安机关通缉的情况下,将张某贩毒所得的80万元藏匿在自己家中D.丁贪图便宜,从李某处进来一批影碟机销售,在得知李某的影碟机系诈骗所得后,仍继续从李某处进货并销售正确答案:D[解析]掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的客观方面表现为明知是犯罪所得或者犯罪所得收益而予以掩饰、隐瞒,表现为五种情形:(1)窝藏,提供藏匿赃物的场所;(2)转移,从一个到另外一个地方;(3)收购,为自己或者他人使用而购买赃物;(4)代为销售,为罪犯销售赃物。如果为销售而低价收购,则实际上就是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪;(5)其他方法。该罪的主观方面要求是明知。
根据《刑法》第191条的规定,明知是走私犯罪所得,为掩饰、隐瞒其来源和性质,协助将资金汇往境外的,构成洗钱罪。洗钱罪被列为普通罪名,大家要掌握洗钱罪的上游犯罪:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。故A选项是错误的。B选项中,乙的行为系事后不可罚行为,按照盗窃一罪处理即可,故B选项也是错误的。C选项中,丙为毒品犯罪分子窝藏其犯罪所得,成立窝藏毒赃罪,而非掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,因此,C选项也是错误的。D选项中,丁在得知这批影碟机系诈骗所得仍继续从李某处进货并销售,成立掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,所以,D选项是正确的。
37.
甲、乙为多年的好友。乙因工作需要到外国学习需在外国停留一年,就将自己的工行借记卡(背面写有密码)交甲保管。后甲持卡购物,将卡中2.1万元用完。乙回国后发现卡里没钱,便问甲是否用过此卡,甲否认。关于甲的行为性质,下列哪一选项是正确的?______A.侵占罪B.信用卡诈骗罪C.诈骗罪D.盗窃罪正确答案:B[解析]根据立法解释,刑法中的信用卡包括借记卡。甲的行为属于冒用他人信用卡的情形,构成信用卡诈骗罪。甲将代为保管的他人借记卡本身据为己有,拒不归还,不构成侵占罪,因为侵占罪要求数额较大,借记卡本身价值低廉,远没有达到数额较大的要求,况且,题目中也没有告诉我们甲没有归还乙的借记卡,连侵占行为也没有,不构成侵占罪。信用卡诈骗罪和诈骗罪之间是法条竞合关系,二者竞合时,优先适用特别条文,即信用卡诈骗罪。借记卡是乙让甲保管的,不是甲盗窃的,甲不构成盗窃罪。故,B项正确。
38.
下列关于侮辱罪与诽谤罪的论述,哪一选项是正确的?______A.周某为寻求刺激在车站扒光妇女衣服,引来许多人围观,周某触犯强制猥亵、侮辱罪,未触犯侮辱罪B.李某为报复妇女,在大街上边打妇女边骂“狐狸精”,情节严重的,对李某应以侮辱罪论处,不以诽谤罪论处C.万某捏造他人盗窃贵重财物的犯罪事实,向公安局和媒体告发,意图使他人受刑事追究,情节严重的,触犯诬告陷害罪,未触犯诽谤罪D.侮辱罪、诽谤罪属于亲告罪,未经当事人告诉,一律不得追究被告人的刑事责任正确答案:B[解析](1)侮辱罪的法益是他人的名誉,强制猥亵、侮辱罪的法益是妇女的性自主决定权。但是,强制猥亵、侮辱罪的行为,一般也会同时侵犯妇女的名誉。所以,侮辱罪和强制猥亵、侮辱罪,不是对立关系。只不过,由于强制猥亵、侮辱罪侵害了对于妇女而言更为重要的法益,即妇女的性自主决定权,所以在最后的罪名认定上,通常以强制猥亵、侮辱罪论处。A项,周某为寻求刺激在车站扒光妇女衣服,引起许多人围观,既触犯了强制猥亵、侮辱罪,又触犯了侮辱罪。A项错。
(2)诽谤罪与侮辱罪在客体、主体、主观方面都有相同或相似之处,它们的区别主要有两点:第一,诽谤罪的方法只能是口头或文字的,不可能是暴力的,侮辱罪的方法既可以是口头、文字的,也可以是暴力的;第二,诽谤罪必须有捏造并散布有损他人名誉的虚假事实的行为,侮辱罪既可以不用具体事实,也可以用真实事实损害他人名誉。例如,被害妇女并无婚外性行为的事实,但行为人捏造并散布被害妇女有婚外性行为的事实,情节严重的,构成诽谤罪。如果被害妇女有婚外性行为,行为人为了损害其名誉,散布这种婚外性行为的事实,情节严重的,则构成侮辱罪。所散布的事实不足以使人信以为真的,不是诽谤,但可能是侮辱。例如,说某人长着“猪脑袋”的,骂别人全家人为妓女所生的,属于侮辱行为。
B项中,李某为报复妇女,在大街上边打妇女边骂“狐狸精”的行为,由于有暴力行为,同时行为人所散布的对方是“狐狸精”的事实不会使人信以为真,故属于侮辱行为,不是诽谤行为,情节严重的,构成侮辱罪,不构成诽谤罪。B项正确。
(3)诽谤罪与诬告陷害罪的共同点是捏造事实,而且诽谤罪也可能捏造犯罪事实,但前者是对名誉的犯罪,后者是对人身自由的犯罪。前者是向没有限定的他人散布虚假事实败坏他人名誉,后者是向公安、司法等机关告发虚假的犯罪事实。所以,向一般人散布所捏造的犯罪事实的,只成立诽谤罪。如捏造的是犯罪事实,并向公安司法等机关告发,意图使他人受到刑事追究,情节严重的,则既侵犯了他人名誉,又侵犯了人身自由,既触犯了诽谤罪,又触犯了诬告陷害罪。C项就属于这种情形,万某同时触犯两个罪名,从一重罪论处。C项说不触犯诽谤罪是错误的。
(4)侮辱罪、诽谤罪原则上属于亲告罪,但是,有例外,根据《刑法》第246条的规定,对于严重危害社会秩序和国家利益的,不属于告诉才处理。D项中,说“一律”不追究责任,是错误的。
综上,本题答案为B。
39.
关于妨害公务的犯罪,下列说法正确的有几个?______
①甲在走私普通货物、物品时,使用暴力抗拒缉私,将缉私人员打成重伤,对甲应以走私普通货物、物品罪和妨害公务罪数罪并罚
②乙在走私毒品时,使用暴力抗拒检查,对乙应以走私毒品罪和妨害公务罪数罪并罚
③丙在生产销售有毒有害食品时,使用暴力抗拒查处,对丙应以生产销售有毒有害食品罪和妨害公务罪数罪并罚
④丁在组织他人偷越国边境时,使用暴力抗拒检查,并将检查人员打成重伤,对丁应以组织他人偷越国(边)境罪和故意伤害罪数罪并罚A.1个B.2个C.3个D.4个正确答案:B[解析]直接依据:第一句,《刑法》第157条第2款规定:“以暴力、威胁方法抗拒缉私的,以走私罪和本法第277条规定的阻碍国家机关工作人员依法执行职务罪,依照数罪并罚的规定处罚。”对甲应以走私普通货物、物品罪和故意伤害罪并罚,故①错误。
第二句,《刑法》第347条规定:“走私、贩卖、运输、制造毒品,有下列情形之一的,处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处没收财产:……(四)以暴力抗拒检查、拘留、逮捕,情节严重的……应以走私毒品罪一罪处罚。”故②错误。
第三句,《最高人民最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第11条规定:“实施《刑法》第140条至148条规定的犯罪,又以暴力威胁方法抗拒查处,构成其他犯罪的,依照数罪并罚的规定处罚。”故③正确。
第四句,《刑法》第318条规定:“组织他人偷越国(边)境的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:……(五)以暴力、威胁方法抗拒检查的;……犯前款罪,对被组织人有杀害、伤害、强奸、拐卖等犯罪行为,或者对检查人员有杀害、伤害等犯罪行为的,依照数罪并罚的规定处罚。”故④正确。
40.
甲、乙是朋友。乙驾车带甲去三亚海边游玩。到达后,乙欲游泳。甲骗乙说:“我不会游泳,我在车里休息,把车钥匙给我”。趁乙游泳,甲将该车开往外地卖给他人。甲构成何罪?______A.侵占罪B.盗窃罪C.诈骗罪D.盗窃罪与诈骗罪的竞合正确答案:B[解析]乙让甲在自己的车里休息,但车仍在乙的占有之下,不在甲的占有之下,甲只是一个占有辅助人。甲未经乙同意,将乙占有的车辆开走卖掉,构成盗窃罪,不构成侵占罪。乙将车钥匙交给甲,只是让甲在车里休息,并没有同意甲将车开走,也就是说,乙并没有处分汽车的意思,所以,甲不构成诈骗罪。故本题答案为B。
41.
关于假币犯罪,以下说法正确的是______A.王某将白纸外面裹上一层假币冒充5万元假币出卖给张某,张某以2折的价格将假币买回,王某构成出售假币罪B.赵某购买10万元假币,从中拿出5000元假币用于交纳罚款,赵某构成购买假币罪和使用假币罪,数罪并罚C.李某与他人签订经济合同时,为证明自己的履行能力,拿总面额20万元的假币冒充真币出示给对方看,李某构成使用假币罪D.刘某用3万元假币冒充真币,以比牌价略低的价格在黑市上兑换4300美元,构成使用假币罪正确答案:D[解析]出售假币必须数额较大才构成犯罪,A项不构成出售假币罪。购买假币后又使用的,直接以购买假币罪定罪,并从重处罚。B项错误。C项中李某只是炫耀行为,并未使用,不构成使用假币罪。D项属于使用假币的犯罪行为。
42.
甲公司为一般纳税人,其分支机构乙单位是独立核算没有法人资格的小规模纳税人。乙单位从甲公司分3批购进价值300万元的货物,并在2011年6月30日前完成销售。2011年6月30日后,乙单位成为一般纳税人。甲公司为了让乙单位能多抵扣税金、少纳税,就该300万元的3笔交易填开了30份总价款300万元的增值税专用发票,乙单位用该发票抵扣了51万元税款。对于甲公司和乙单位行为的性质认定,下列哪一选项是正确的?______A.虚开增值税专用发票罪B.逃税罪C.无罪D.诈骗罪正确答案:B[解析]存在真实货物交易,不是虚开,只是采取欺骗手段进行虚假纳税申报,属于逃税罪。
43.
税务稽查员甲发现A公司欠税80万元,便私下与A公司有关人员联系,要求对方汇10万元到自己存折上以了结此事。A公司将10万元汇到甲的存折上后,甲利用职务上的便利为A公司免交80万元税款办理了手续。对甲的行为应如何处理?______A.认定为徇私舞弊不征、少征税款罪,从重处罚B.认定为受贿罪,从重处罚C.认定为徇私舞弊不征、少征税款罪与受贿罪的竞合,从一重罪处罚D.认定为徇私舞弊不征、少征税款罪与受贿罪,实行并罚正确答案:D[解析]《刑法》第404条规定了徇私舞弊不征、少征税款罪,即税务机关的工作人员徇私舞弊,不征或者少征应征税款,致使国家税收遭受重大损失的,处5年以下有期徒刑或者拘役;造成特别重大损失的,处5年以上有期徒刑。税务稽查员甲向A公司索要10万元贿赂后,利用职务上的便利为A公司免交80万元税款办理了手续,完全符合徇私舞弊不征、少征税款罪的犯罪构成,故甲构成徇私舞弊不征、少征税款罪。另外,《刑法》第385条规定了受贿罪,即国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。税务稽查员甲向A公司索要10万元贿赂,又符合受贿罪的犯罪构成,故甲还构成受贿罪。犯渎职罪又受贿的,除法律有特别规定从一重罪处罚外,应数罪并罚,故本题应选D项。
44.
医生刘某退休后,擅自为乡亲看病2年多,在当地小有名气。某日,刘某为朱某治疗,需注射青霉素。朱某自述以前曾注射过青霉素,刘某便未做皮试就给朱某注射青霉素,朱某因青霉素过敏而死亡。关于本案,下列哪一选项是正确的?______A.以非法行医罪的结果加重犯论处B.以非法行医罪的基本犯论处C.以过失致人死亡罪论处D.以医疗事故罪论处正确答案:A[解析]根据《刑法》第336条的规定,非法行医罪是指未取得医生执业资格的人非法行医,情节严重的行为。非法行医造成就诊人死亡的,属于结果加重犯,处10年以上有期徒刑,并处罚金。本题中,刘某虽然之前是医生,但其退休后,就不再具有医生执业资格,仍擅自为乡亲看病两年多,构成非法行医罪,由于过失导致朱某过敏死亡,属于非法行医罪的结果加重犯。所以,A项正
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