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文档简介

9 工业产权,教学目的与要求: 通过本章的学习,了解我国知识产权保护概况。掌握知识产权的法律特征、保护范围;掌握商标权、专利权的取得及权利内容。 重点:商标权、专利权的取得保护期限及权利内容。,知识产权(intellectual property),通常简称为IP。知识就是财富,在知识经济时代,知识产权是企业最重要的无形资产。 知识产权自身是具有经济价值的,而且通常来说,它所具有的经济价值都是很高的。与有形财产一样,知识产权可以使用以获取巨大的收益,可以转让,也可以“出租”。 有人说,知识产权可以是一个公司甚至一个行业新兴的基石;它能为正在成长中的企业提供新的产品或者服务;而在成熟行业中,它将演变为一种竞争优势。,(一)知识产权的概念,简单来说,知识产权是指人们对其创造性智力劳动成果依法享有的专有权利。 与传统财产权利相比,工业产权具有以下特点: 无形性 专有性 地域性 时间性,(二)知识产权的范围,与贸易有关的知识产权协议:著作权与接邻权、商标权、地理标记权、工业品外观设计权、专利权、集成电路布图设计权、秘密信息专有权。 成立世界知识产权组织公约:文学、艺术和科学作品的权利,表演艺术家的演出、录音和广播的权利,一切领域中的发明权利,科学发现的权利,工业品外观设计的权利,商标、服务标记、厂商名称和商号的权利,以及禁止不正当竞争的权利。,(二)知识产权的范围,我国民法通则规定了著作权、商标权、专利权、发明权及其他科技成果权。 专门立法进行专有保护的有:著作权、商标权、专利权、,(三)我国知识产权保护现状,1、加入的国际公约: 保护工业产权巴黎公约 商标国际注册马德里协定 保护文艺作品伯尔尼公约 专利合作条约 与贸易有关的知识产权协议,(三)我国知识产权保护现状,2、国内立法 2000年修改了专利法,扩大了专利的保护范围和保护期限、完善了专利保护制度。 2001年修改商标法,夸大商标保护范围和申请主体范围。完善了商标注册和保护制度。 2001年修改著作权法,扩大了著作权的保护范围,增加了权利内容。 此外,加强了对驰名商标、特殊标志的保护,颁布一些法规和规章解决知识网络中的知识产权问题。,(三)我国知识产权保护现状,3、存在的问题 盗版猖獗;对商誉、老字号、商业秘密的保护没有专门立法,目前只能依据民法通则、但不正当竞争法; 电子商务中的知识产权纠纷成为知识产权保护的新问题,如网络中的著作权、商标权、商业秘密侵权不能很好解决。,(四)知识产权的国际保护,知识产权强烈的地域性与跨国流动性之间的矛盾使国际社会在19世纪末以来开始缔结有关知识产权的国际公约。 知识产权的国际保护是指在一国取得的知识产权在外国也获得法律保护。 知识产权的国际保护主要依据国际公约,主要的国际公约,保护工业产权巴黎公约1884 保护文艺作品伯尔尼公约1886 商标国际注册马德里协定1891 世界版权公约(1952) 专利合作条约(1970) 与贸易有关的知识产权协议(1993),国民待遇原则 优先权原则 我国采纳 强制许可原则 独立性原则,二、专利权,专利(Patent),是指专利权人经过申请,对专利局授予的发明或者实用新型或者外观设计依法享有的独占权。 美国总统林肯曾经说过:“由法律所确认的专利制度是为天才的火焰添加了利益的柴薪 。 ” 只有充分保护专利权人的合法权益,才能更好了促进科学技术的发展。,2、专利权的主体 职位发明创造的单位 发明人和设计人 合同约定的单位和个人 外国的自然人、外国企业和外国其他组织,案例:如何理解职务发明,原告系被告单位麻醉科主治医师,长期从事麻醉工作。在其给口腔病人做手术时,看到由于喉镜上没有麻醉配件,病人非常痛苦,因此设想把喉镜与麻醉系统联在一起。 某年1月,原告完成了“多功能喉镜”的构思,并于同年3月2日用草图向国家专利局申请“多功能喉镜”实用新型专利。同年3月21日取得专利权,某年初,原告欲将该专利转让给龙华厂,被告得知后称此项专利为职务发明,专利权不归原告所有。,被告答辩称:原告为麻醉医师,对麻醉器具的革新,属于本职工作,且“多功能喉镜”已列入本院19871991科研规划;据专利法实施细则第十条规定,原告的发明与其从事的工作有关;原告在发明过程中借用了单位的“新喉镜、手柄、窥视片”等物品,被告还提供了科研经费5538元及工作时间。,法院裁决: “多功能喉镜”发明为非职务发明,理由是: 一、原告作为麻醉师,其本职工作是在患者做手术前利用现有药物及器械为患者实施麻醉。 二、“多功能喉镜”的发明从构思开始到申请专利之前,被告从未对原告下达过此项科研任务。,三、从“多功能喉镜”的专利内容来看,其技术领域属机械制造业,虽然此项专利技术的成果是用于医疗,但是这项技术的发明本质上是与医疗业务无关的。医生的本职工作是以人体为对象,治病救人,医生没有发明医疗器械与生产医疗器械的义务。,3、专利权的客体 发明、实用新型、外观设计 据专利法律制度的规定,某汽车制造厂完成的下列新技术成果中,可能获得实用新型专利的是( )。 A.汽车新燃料 B.汽车防冻液 C.汽车发动机 D.汽车节能方法,参考答案:C 实用新型仅限于产品,不包括方法,因此选项D不属于实用新型; 实用新型要求产品必须是具有固定的形状、构造的产品。气态、液态、凝胶状或颗粒粉末状的物质或者材料,不属于实用新型的产品范围,因此选项A和B均不属于实用新型。,以下四个选项中哪一个可获得外观设计专利权。 A、一种具有新型功能的打印机 B、一种酒的外包装 C、一种药品的制造方法 D、一种饮料的配方,答案:B。 一种酒的外包装可获得外观设计专利。 根据我国专利法实施细则第二条第三款,外观设计的定义是:“外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案所作出的富有美感并适于工业上应用的新设计。”,A,具有新功能的打印机是实用新型。 我国专利法实施细则第二条第二款对实用新型的定义是:“实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。” 打印机这个实体本身是发明专利,但是这里其实只是打印机基础上的一个小改进,比打印机的发明的技术水平低得多,一般可以用实用新型进行保护,其技术含量高于外观设计,低于发明。,C和D可以作为发明专利进行保护。 我国专利法实施细则第二条第一款对发明的定义是:“发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。” 在专利体系中,实物可以享有来自外观设计、实用新型和发明三种不同类型的保护。 但是方法本身,只可以用发明专利来保护,其技术性最强,保护最严格,保护时限也是最长的。,知识产权保护的方法有很多,C和D,甚至A都可以用商业秘密进行保护,这样就可以不受专利保护时限的限制,可以一直不对公众公开。 例如可口可乐的秘方就是那样。商业秘密有一定价值,公众未能知晓,权利人已经采取一定保密措施。商业秘密的不足就在于,一旦泄密,任何人都有权限使用,不受保护年限和专用权的约束,除非是通过不合法手段得知其商业秘密。,(4)不授予专利权的: 1、科学发现; 2、智力活动的规则和方法; 3、疾病的诊断和治疗方法; 4、动物和植物品种(产品的生产方法除外); 5、用原子核变换方法获得的物质。 6、违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造。,4、专利权人的权利和义务 (1)专利权人的权利 (2)专利权人的义务 (3)专利实施的强制许可,话说专利实施强制许可,2005年11月29日,中国国家知识产权局公布了涉及公共健康问题的专利实施强制许可办法,自2006年1月1日起施行。是在公共健康与专利保护之间取得平衡的法律机制。 强制许可,也称为“强制许可使用”或“非自愿许可”,指国务院专利行政部门依照法律规定,可以不经专利权人的同意,直接允许申请人实施专利权人的发明或实用新型专利的一种行政措施。,这种措施相对于专利权人的自由使用和自愿许可他人使用而言,故称为强制许可。 它是国务院专利行政部门的行政措施之一,是对专利权人专利权的一种限制。 其根本目的是促使获得专利的发明创造得以实施,防止专利权人滥用专利权,维护国家利益和社会公共利益。,案例:抗禽流感药达菲的专利实施强制许可,达菲据称是目前唯一可以对抗禽流感的药物,罗氏拥有生产达菲的专利权。由于生产达菲的技术目前尚未进入公有领域,因此生产和销售达菲受到专利保护的制约。 它是世界上唯一的达菲供应商。 在没有危机爆发(2005年全球禽流感)时,不许可其他制药商生产这样的商业安排,人们无话可说,因为专利制度允许罗氏这样做,罗氏这样做,符合市场经济的游戏规则,没有任何法律或道德问题。当危机来临时,情况就不同了。,有专家估计,要生产全球五分之一人口需要的药物,罗氏需要十年时间。达菲只有在患者出现症状后三天之内使用才有效,延迟治疗会使效果大大降低。 如果罗氏坚持原来的商业安排,人类可能付出难以承担的代价,与之相关的法律和道德问题自然产生。当达菲供不应求之时瑞士罗氏向世界大声说出了“NO“,而为其撑腰的,恰恰就是瑞士所拥有的对生产达菲药物的专利权授权,该权利的保护期截止到2016年。,例:专利权的强制许,甲拥有一节能热水器的发明专利权,乙对此加以改进后获得重大技术进步,并取得新的专利权,但是专利之实施有赖于甲的专利之实施,双方又未能达成实施许可协议。下述哪些说法是正确的? A.甲可以申请实施乙之专利的强制许可 B.乙可以申请实施甲之专利的强制许可 C.乙在取得实施强制许可后,无须给付甲使用费 D.任何一方在取得实施强制许可后即享有独占的实施权,三、商标权,我国对商标的定义为:商标,是指生产者、经营者为使自已的商品或服务与他人的商品或服务相区别,而使用在商品及其包装上或服务标记上的由文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合,以及上述要素的组合所构成的一种可视性标志。,二、商标权,WIPO(世界知识产权组织)对商标的定义为:商标是用来区别某一工业或商业企业或这种企业集团的商品的标志。,二、商标权,商标作为一种知识产权: 具有显著的区别功能 具有独占性 是一种无形资产 使用在商标上的符号: TM商标符,仅指商标 R注册符,指注册商标。,(一)商标的种类,非注册商标 服务商标 注册商标 商品商标 证明商标 商标采用自愿注册为主、强制注册为辅的原则 。人用药品和烟草商标必须注册。 驰名商标和证明商标受特殊保护,国际纯羊毛标志 广东清远鸡 广西荔浦芋头 重庆涪陵榨菜 山西老陈醋 特点:注册人是具备监督能力的公共管理组织或机构。具备相应条件的企业均可申请使用。,联合商标:同一商品上注册多个类似商标 防御商标:不同商品上注册同一个驰名商标,驰名商标,驰名商标是指在市场上享有较高声誉并为相关公众所熟知的注册商标。驰名商标的认定与管理工作由国家商标局负责。只有经过商标局依法认定的商标,才可称为驰名商标。 认定驰名商标的条件: 相关公众对该商标的知晓程度 该商标使用的持续时间 该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围,驰名商标的认定方式,行政认定:国家商标总局定期统一认定或者当事人认为其已经注册的商标收到恶意侵犯的,向商标总局评审委员会提出争议裁定并申请认定为驰名商标 司法认定:在商标权争议诉讼中由法院对涉及的商标是否驰名进行认定。,企业字号与商标,我国的商标管理制度: 在商标授权方面,采取的是由国家工商总局商标局统一注册的形式。即在相同或者类似的商品或者服务项目上,在全国范围内,不能有2个以上相同或者近似的注册商标。 企业名称核准登记制度采取的是分级管理原则,按照不同的行政区划,不同地区可以在企业名称中出现相同的字号。,北京国美电器公司成立于1998年,其拥有的“国美电器”商标从注册一直持续使用至今,并被认定为驰名商标。2004年5月,国美电器公司发现汕头某商场未经其许可,将“国美电器”登记为其企业名称中的字号并使用,遂于2004年7月12日向汕头市中级法院提起民事诉讼,认为汕头某商场未经其许可,将与其企业名称中的字号“国美电器”和注册的“国美电器”驰名商标相同的文字登记为企业名称中的字号并使用该企业名称的行为,已构成不正当竞争并侵犯了原告“国美电器”商标的专用权,请求判令被告立即停止使用“国美电器”字号进行经营,赔偿原告经济损失50万元并在汕头和北京的报纸上发表声明公开赔礼道歉。,所涉及的问题:侵犯驰名商标权、企业字号侵犯商标权 企业名称登记管理规定第九条 企业名称不得含有下列内容和文字(2)有可能对公众造成欺骗或者误解的 关于解决商标与企业名称中若干问题的意见第四条规定:商标中的文字和企业名称中的字号相同或者近似,使他人对市场主体及其商品或者服务的来源产生混淆(包括混淆的可能性),从而构成不正当竞争的,应当依法予以制止。,从1989年起,广东境内陆续出现冠名”黑天鹅”或以”黑天鹅”为商标的饺子馆。1994年,哈尔滨黑天鹅大酒店注册了“黑天鹅”的文字及图形组合商标。2000年,哈尔滨黑天鹅集团集团股份有限公司通过受让成为“黑天鹅”商标注册人。 2003年,“哈尔滨黑天鹅”提起诉讼广东黑天鹅,认为广东黑天鹅饮食文化有限公司在分店和互联网上大量使用、宣传“黑天鹅”及商标图案,该商标跟“哈尔滨黑天鹅”所注册的商标整体近似。“广东黑天鹅”已构成商标侵权,应立即停止使用“黑天鹅”商标及字号,并赔偿损失50万元。,企业字号与商标,我国的商标管理制度在商标授权方面,采取的是由国家工商行政管理局商标局统一注册的形式。即在同一个类别相同或者类似的商品或者服务项目上,在全国范围内,只能有一个商标注册人有相同或者近似的并受法律保护的注册商标。而企业名称核准登记制度采取的是分级管理原则,按照不同的行政区划,不同地区可以在企业名称中出现相同的字号,(二)商标注册,注册商标必须具备的条件: 符合法定的构成要素 显著性:独特、识别性强 排除禁止性规定 商标法813条,商标的显著性,苹果电脑商标:一个被咬了一口的苹果。,显著性是指商标所具有的标示企业商品或服务出处并使之区别于其他企业之商品或服务的属性。 显著性是商标获得法律保护的必要条件。 构成商标的要素为无意义的单词、词组或造型为显著性强的商标。 如果商标由不具备显著性的符号构成则不成其为商标,只是符号。,商标退(淡)化,商标成为某种商品的通用名称在商标理论中称为商标退化。某些产品上的注册商标通过大量的使用和宣传,消费者往往误认为该商标是某种产品的通用名称,这样商标就成为该类产品的“代名词”,进而失去了显著性和识别性,退化成该类产品的“通用名称”。,商标淡化的典型案例 阿司匹林 尼龙 凡士林 北京吉普 朗科的U盘 老干妈 如何防止商标退化? 商标设计要注重独创性、显著性 注册防御商标或联合商标 申请认定驰名商标,A、B两家工厂均系生产化妆品的厂家。2002年8月,A厂研制出一种新型的美白产品,能迅速淡去面部色素,使皮肤在短期内达到增白的效果。产品投放市场后,深受欢迎。2003年5月,A厂向商标局提出“美净”商标注册申请,但被告知10日前已有B厂为其所生产的美白,润肤露向商标局提出注册“美净”商标的申请。A厂称B厂是于2003年1月才开始生产、销售该产品的,应把“美净”商标专用权授予A厂。 问题 商标局应将商标专用权授予哪个工厂?,(二)商标注册,商标权的保护采用商标注册在先原则 1、商标注册的审核: 申请在先原则 使用在先原则 商标注册申请的禁止性规定:P64,(二)商标注册,2、商标注册的程序 3、商标注册的撤销 (1)注册不当 采取欺骗或不正当竞争手段取得注册商标 注册商标损害他人在先权利 商标注册有争议 (2)违法使用,2000年某市达康食品厂研制出一种新型保健饮料,使用商标为“达康”,产品投放市场后很受消费者欢迎,已成为当地知名的饮料品牌,但一直是以未注册商标使用的。2003年,同市的康健饮料厂自行研制一种无醇果汁饮料,并向商标局注册“达康”商标;并经商标局初步审定后在商标公告上予以公告。达康食品厂看到后,欲向商标局提出异议。 问:康达厂提出异议的理由是什么?,(三)商标权人的权利,1、商标权的期限:10年,可续展 2、商标权的内容 独占权; 许可权;独占许可、普通许可 转让权。转让必须申请、登记 3、商标权的保护,某公司于1993年12月10日申请注册“海天”商标,1994年3月20日该商标被核准注册。根据商标法的规定,该公司第一次申请“海天”商标续展注册的最后期限应为( )。 A、2004年1月10日 B、2004年2月10日 C、2004年3月20日 D、2004年9月20日,(四)商标侵权,1、未经许可,在相同或相类似商品上使用与其注册商标相同或相近似的商标。 2、销售假冒或仿冒他人注册商标的商品 3、伪造、擅自制造他人注册商标标识或销售该标识。 4、未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的; 5、其他侵权行为,丰田VS吉利“商标侵权案”,构成商标侵权,必须同时具备两个条件:首先两个商标的外观近似;其次,商标在使用过程中,使相关公众对商品造成混淆和误认。 即使商标外观相似,但不会在实际使用中发生混淆和误认,亦不构成商标侵权。 从整体结构看,丰田的图形商标形似牛头,吉利美日的图形商标形似一个地球。,原告的赔偿计算: 被告吉利汽车从2000年5月至2002年10月共29个月的销售量,约为23200辆。汽车的销售价约为人民币6万元,最保守估计,被告的单位利润率不应低于1,为1392万元。 原告为制止三被告的侵权行为,已支出律师费、调查费、公证费用共计人民币15万元。 吉利汽车应赔偿丰田公司人民币1392万元,并支付原告的合理开支15万元,共计1407万元。,资料查询,中国商标网/ 国家工商行政管理总局/ 广东红盾信息网/ 广州工商红盾信息网/,三、专利权,知识产权制度最早源于专利制度 1474年威尼斯共和国发布发明人法 1594年,伽利略成为世界上第一个获得发明专利的人 1624年,英国颁布垄断法 1852年英国正式颁布专利法,三、专利权,英国是世界上最早建立专利制度的国家 ,专利法只保护发明专利,实用新型和外观设计单独立法。 美国专利法保护发明、实用新型和外观设计,采用审查制 德国和日本的专利制度代表一种新型的采用早期公开和延后审查相结合的制度,我国受其影响。 法国专利制度采用登记制。不需审查,国际性专利保护 公约主要有: 保护工业产权巴黎公约 专利合作条约(40) 与贸易有权的知识产权协议 欧洲专利公约 欧共体专利公约,三、专利权,专利制度是技术创新的重要制度保障。 其作用在于: 授予技术开发者合法的垄断权 利用专利进行技术贸易 保障企业对技术投资的回报 激发科技创新的积极性 促进国家科学技术的发展,增强国家的科技创新能力,(一)专利概述,1、什么叫专利? 专利一词的原文是“Patent”,公开和独占的意思 专利通常具有三种意思: 专利局授予发明创造申请人的独占权 获得了专利权的技术 专利局颁发的专利证书 专利不同于专有技术(know-how),(一)专利概述,2、专利的种类 发明专利 实用新型 外观设计,发明,专利法实施细则:发明是指对产品、方法或其改进提出的新技术方案。 发明是一种技术方案,解决的是技术问题; 发明是具体的、可实现的技术方案,不是抽象的、不能实现的构思; 发明是利用自然规律创造出自然界不曾存在的事物,而不是有事物的发现; 发明的基本形式有两种,即产品和方法,前者包括机器、设备、仪器、制造品等;后者包括制造产品的方法、测量方法、通信方法、控制方法等。,实用新型,实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案 。俗称“小发明”。 一般涉及对具有一定形状或结构的产品的改进,以提升其使用价值。 实用新型注重其实用性,技术含量和创新性要求低于发明,保护期比发明专利短。,外观设计,外观设计,是指对产品的形状、图案、色彩或者其结合所作出的富有美感并适于工业上应用的新设计。 外观设计保护的是富有美感的工业产品外形,不是其内部或者外部的具有某种功能的结构。,(一)专利概述,3、不授予专利保护的对象 (1)违反法律、社会公德或者妨害社会公共利益的发明创造。 (2)科学发现 (3)智力活动的规则和方法 (4)疾病的诊断和治疗方法 (5)动植物品种(人工生产方法可授予) (6)用原子核变换方法获得的物质,下列选项中,能申请专利的是: A、一种在月亮和地球间架设梯子的方法 B、某无痛手术方法 C、某新型的运动规则 D、以某新型的运动规则进行运动所需要的器具,(二)专利的取得,1、申请原则 (1)先申请原则 多人分别对相同发明创造申请专利的,专利权授予先申请的人 (2)优先权原则 根据保护工业产权巴黎公约,申请人在甲缔约国就一项专利提出申请,在定期限内又在乙缔约国申请的,乙国将其在甲国的申请日作为申请日期 一项发明一项专利的原则,(二)专利的取得,2、申请人 (1)职务发明的单位 (2)非职务发明的发明人或设计人 (3)合作发明或委托发明依约定,无约定的,合作发明的共同完成人和委托发明的受托人为申请人,(二)专利的取得,3、取得专利的实质性条件 发明专利和实用新型: 新颖性:首创 创造性:技术上的先进性 实用性:推广应用 外观设计: 新颖性 不侵犯他人在先的合法权利,(二)专利的取得,4、申请程序 阅读P7576,申请人,形式审查,实质审查,代理机构,授予专利,宣告无效,申请,公布,提出异议,形式不符的 退回更正,不具备实质条件 的驳回申请,PCT专利申请,专利合作条约(Patent Cooperation Treaty)简称PCT PCT申请分为二个阶段 1、PCT国际阶段:(1)受理专利申请和对专利进行形式审查;(2)国际检索;(3)国际初步审查。 2、PCT国内阶段:相关PCT成员国审查决定PCT专利申请是否能获得该国的专利。,(三)专利权人的权利和义务,1、权利期限 美国:3.517年不等 德国:20年 法国:发明专利20年,实用专利6年 日本:公告之日起15年 我国发明专利20年,实用新型和外观设计是10年。过期后自动进入公有领域。 保护期从申请日起计算。,(三)专利权人的权利和义务,2、权利内容 独占实施权 独家制造、使用销售其专利产品或者使用其专利方法的权利 实施许可权 普通许可、部分独占性许可、完全独占许可、分(再)许可 转让权 向国外转让须经批准 专利标记权,(三)专利权人的权利和义务,3、专利权的限制 一些法定行为不视为侵犯专利权 P79 强制许可:不许可实施的强制许可、公益性的强制许可、从属专利的强制许可 P8081 强制许可不需经专利权人同意,但必须由专利局决定,且需支付合理费用 4、专利权人的义务 按规定缴纳年费,(四)专利权的保护,1、未经专利权人许可,实施其专利即侵犯专利权。法律规定的除外。 法律的除外规定包括强制许可和法律规定不视为侵权的情形。 2、专利侵权行为主要有: 以营利为目的擅自实施他人专利 销售侵权专利产品 假冒他人专利,(四)专利权的保护,3、侵权责任 专利权人可以请求专利局处理,也可以直接向法院起诉。要求停止侵权、赔偿损失。 损失额:专利权人直接损失、调查费用等实际损失或者侵权人违法所得 假冒专利除了承担民事责任外,还要承担行政责任甚至刑事责任。,2000年11月至2001年3月间,李某自行研制开发了出租车显示报警器、防劫器。之后将该报警防劫器产品及相关资料交由王某申请专利。王某于2001年4月28日向知识产权局申请专利,并于2004年2月12日获得专利证书,被授予实用新型专利权,但该专利公告中载明:设计人原告李某、被告王某,专利权人为被告王某。2004年12月29日,知识产权局给王某发来通知书,告知其专利权因未交纳第3年度年费和滞纳金,依照专利法第47条规定,该专利权于2004年4月28日终止,并在专利公报上公布。李某知道后,向法院起诉王某,请求依法判令收回专利证书,确认所涉专利归原告所有。,一项技术研制出来后,并不当然地代表研制者就拥有了自主知识产权,研制者应当依法采取申请专利或采取保密措施等方式来独占该技术成果。 技术的研发者可以转让其申请专利的权利。一旦转让,研发者不在对该技术成果享有专利权 专利权可因未按照规定缴纳年费而提前终止,专利技术进入公共领域。 专利申请最好亲自办理或者委托专门代理机构办理。,国家知识产权局 中国专利信息网/,案例链结:谁的太阳神 cctv2经济与法2006.9.21播出商标权纠纷案:谁的太阳神,下周要讨论的案例,五羊雕塑是广州的代表性雕塑作品。由广州雕塑院3位老师于20世纪50年代应广州市市长的指示创作而成。近年来,广州雕塑院发现五羊雕塑被广泛应用于商业领域,被注册为商标或者在产品说明书、宣传册上使用。2005年11月,广州雕塑院将包括家乐福在内的100多家企事业单位告上法庭,请求被告停止侵犯五羊雕塑著作权的行为并赔偿损失,其中家乐福被索赔30万。,原告:广州雕塑院 作者孔繁伟 作者陈本宗 作者尹积昌之继承人 被告:广州家乐福 五羊雕塑于56年创作,问题: 1、你认为五羊雕塑属于公共作品还是由私人享有著作权的作品? 2、如果是后者,五羊雕塑的著作权归属于谁? 3、对于已经注册的五羊商标,应如何处理?,案例评析,1、五羊雕塑属于受著作权法保护的美术、建筑作品。 著作权法第二条 中国公民、法人或者其他组织的作品,不论是否发表,依照本法享有著作权。 2、五羊雕塑著作权属于接受委托创作作品的受托人 著作权法第十七条,案例评析,3、五羊雕塑为职务作品,该作品著作权属于作者本人。 著作权法第十六条 4、三位作者尚有人在世,著作权保护期最少还有50年。 根据著作权法第10条、21条、46条的规定,未经著作权人同意,使用其作品,不给付报酬,侵犯了作者的著作权,承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任,案例评析,5、已注册的五羊商标,著作权人有权要求商标局撤销商标注册。 商标法第三十一条 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。 商标法违反第三十一条规定的,自商标注册之日起五年内,商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。,著作权:作者或其他著作权人对其作品依法享有的专有权利。 受著作权法保护的作品:著作权法第3条:文字作品;口述作品; 音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品; 美术、建筑作品; 摄影作品;电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品; 工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品; 计算机软件; 法律、行政法规规定的其他作品。,著作权的内容: 人身权利发表权、署名权、修改权、保护作品完整权 财产权利:复制、发行、展览、表演、放映、广播、信息网络传播、摄制、改编、翻译、汇编及其它权利。,权利期限 作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。 公民的作品,其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为作者终 生及其死亡后50年,截止于作者死亡后第50年的12月31日;如果是合作作品,截止于最后死亡的作者死亡后的第50年的12月31日。,单位的作品、著作权(署名权除外)由单位享有的职务作品,其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年,截止于作品首 次发表后第50年的12月31日,但作品自创作完成后50年内未发表的,法律不再保护。,课后案例一分析,1.可授予专利权。因为这是一种新的产品以及生产该产品的方法,属于产品发明和方法发明。根据专利法第2条第2款、第5条以及第25条之规定,可以授予专利。 2.授予法国公民丙某。因为中、法同是

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