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文档简介
专利知识问答发明、专利,您们是谁?什么是发明?在此引述一些权威的论述:发展中国家发明示范法解释为:“发明是发明人的一种能在实践中解决技术领域内某一特有问题的技术方案”;日本的专利法:“所谓发明是利用自然法则对技术思想的高度创作”;原苏联的发现、发明及合理化建议条例:发明必须是“在国民经济、社会文化建设或国防的各个领域内,新的、具有实质性特点并具有积极效果的解决课题的技术方案”。发明与发现是有区别的。所谓“发现”:是自然界客观存在的物质或自然规律被人认识而已;所谓“发明”:是人类运用自然规律或科学原理,提出一项新的创造性的技术方案;我们可以说发现了哈雷慧星,不能说发明了哈雷慧星,因为慧星不是人为发明创造的,在人们认识它之前,就已经客观存在了千万年;我们说发明了电脑,不能说发现了电脑,因为电脑不是自然界客观存在的,而是人类创造出来的。发现与发明,既有本质的区别又有紧密的联系。上面说过“发明是运用自然规律或科学原理提出一项新的创造性的技术方案”,那么,一项新的发现将有助于新的发明,或者说许多的发明产生于发现,例如:居巴夫人发现了镭,以后产生了发明将镭应用于原子能发电。同样,正因为发明是运用自然规律或科学原理,那么,任何违背自然规律或科学原理而做出的所谓“发明”都是不可能成功的,例如:自古以来许多人热衷于发明“永动机”,这就违背了“能量守恒”这一自然规律。发明可分为以下几类:一、产品发明:是指人为创造的物品,如电脑、飞机、机器等。二、物质发明:是指人为创造出来自然界已有或不存在的物质,例如人造石油、人造金刚石等。三、方法发明:是指将一个对象(或物质)改变成为另一种状态,或者改造成为另一对象(或物质)所利用的手段四、改进发明:是指对已有的物品、物质或方法作出具有创造性的改变,这种改变将使原有的物品、物质或方法获得新的特性。五、新应用发明:是指在不改变物品(方法)的原有结构(特性)的前提下,发现了该物品(方法)的新用途,或在其功能不变的前提下,提出新的运用,发挥出新的作用。什么是专利?一个人作出一项发明创造,向专利局提出专利申请,经过专利局审查后,授予利权利权是专利局依照专利法的规定授予发明人对一项发明创造享有的专有权。在专利制度下,发明人作出的发明创造将得到专利法的保护,按照专利法的规定:“任何单位或个人未经专利人许可,不得为生产经营目的制造、使用、销售其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、销售依照该专利方法直接获得的产品”。发明、专利的历史? 要说发明,可以这么说有了我们人类就有了发明。猿人创造劳动工具就是一项发明。正是人类的不断发明创造,才有了今天的社会发展、科技进步,一些重大的发明改变了人类的生活、人的观念,所以说发明是“老爷爷”,具有悠久的历史。说发明与专利是“孪生兄弟”是因为专利制度又是随着科技发展而逐步形成和发展起来的,发明创造是专利的基础;同时,专利制度又是随着人类社会的发展而逐步形成和发展起来的,社会进入商品经济时代,脑力劳动、技术、知识等都可以作为商品进行交换。专利制度最早起源于英国。1236年,英王亨利三世曾颁发给波尔多的一市民制作各种色布15年的特权;1331年,英王爱德华三世授予佛来明人约翰肯普的织布及染布的独占权利;1367年,特许两名钟表工匠营业。世界上最早建立专利制度的是威尼斯共和国。1474年,威尼斯共和国颁发了世界上的第一号专利,制定了第一部专利法。科学家伽俐略在威尼斯共和国获得了杨水灌溉机的2O年专利权。 1624年,英国颁布了垄断法,继英国之后,其他资本主义国家都陆续颁布了专利法,如美国于1790年,法国于1791年,德国于1877年,日本于1885年。二次大战后,亚非拉的许多发展中国家也纷纷制定了自己的专利法。同时,为了专利制度的国际合作及适应专利的国际交流,产生了不少的国际组织,如保护工业产权巴黎公约、专利合作条约、欧洲专利条约、世界知识产权组织、欧洲专利局等。中国专利制度的由来与发展:在清朝光绪年间(1882年),上海机器织布局获得光绪皇帝亲笔批准的“十年以内,只准华商附股搭办,不准另行设局”的垄断权;1895年,资本家张謇取得了在通州、崇明、海门免税经营的特权;1898年,光绪皇帝颁布了振兴工艺给奖章程。真正的专利制度建立是辛亥革命后的1912年,工商部颁布了奖励工艺品暂行章程,1944年,国民党政府颁布了专利法。新中国诞生后,1950年中央人民政府颁布了保障发明权与专利权暂行条例。特别是改革开放以后,我国专利事业得到了蓬勃发展,1984年全国人代通过了专利法并于1985年4月1日正式实施。我国专利申请量逐年增长,1998年超过了12万件,成为世界上为数不多的专利大国之一。1984年在世界知识产权组织的一个有关发明创造历史的展览会上,曾把我国颁布的专利法与1474年世界上最早制定的威尼斯专利法放在一起展出,表明了我国的专利事业受到了世界舆论的一致好评。发明、实用新型、还是外观设计?按照专利法规定,专利分为发明专利、实用新型专利与外观设计专利。什么是发明专利?按专利法实施细则规定:“是指对产品、方法或者其改进所提出的新技术方案”;什么是实用新型专利?“是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案”。发明专利与实用新型专利的主要区别在于:1.发明专利保护一切先进且实用的新技术方案,实用新型专利保护的是有形状的物品的新设计,不保护无一定形状的物品及方法。2.对创造性的要求不同。实用新型要求具有“实质性特点和进步”,发明专利则要求“突出的实质性特点和显著的进步”。3.发明专利的申请文件可以有附图,也可以没有附图,而实用新型则必须有附图。4.实用新型专利仅通过专利局的初步审查,而发明专利则须通过实质审查。所谓初步审查是专利局对专利申请文件是否符合专利法及其实施细则规定的形式要求进行审查;实质审查主要指对发明创造的新颖性、创造性、实用性进行审查。5.保护期限不同。发明专利为20年,实用新型为10年。6.实用新型的专利收费标准较发明专利的低。实用新型专利制度最早起源于英国,但是,作为一种单独的工业产权保护形式,最早还是德国于1891年通过立法建立起来的。1911年,实用新型专利制度得到了“保护工业产权巴黎公约”的正式承认。目前已有中国、德国、日本等30多个国家实施这一制度。什么是外观设计专利?外观设计“是指对产品的形状、图案、色彩或者其结合所作出的富有美感并适于工业上应用的新设计”。首先,外观设计的载体应是产品,它是对产品进行的外观新设计。其次,外观设计应适于在工业上应用,就是说外观设计能够为生产经营目的批量制造。第三,外观设计是设计产品的外观,而不是其内部,这是针对人的视觉,因为人的视觉仅可能观察到物体的外观而不可能观察其内部。第四,外观设计应富于美感,就是说对产品形状、图案、色彩或其结合所作出的设计应具有艺术美。外观设计早在16世纪就开始萌芽,当时的佛兰德、佛罗伦萨都颁布过保护壁毯和地毯的特许令。1802年法国颁布了外观设计法,其后,美国于1842年,德国于1876年,西班牙于1884年也实行了外观设计保护。1883年,保护工业产权巴黎联盟成立时,也将外观设计列为保护对象。目前已有110多个国家和地区对外观设计实行保护制度。什么是职务发明和非职务发明?我国专利法把发明创造分为职务发明创造和非职务发明创造两类。根据专利法及其实施细则的规定,下列情况下完成的发明创造都是职务发明创造:(1)发明人在本职工作中完成的发明创造;(2)履行本单位交付的与本职工作无关的任务时所完成的发明创造;(3)主要利用本单位的物质条件(包括资金、设备、零部件、原材料或者不向外公开的技术资料等)完成的发明创造;(4)退职、退休或者调动工作一年内作出的与其在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造。上述情况以外作出的发明创造是非职务发明创造。职务发明创造的专利申请权属于单位。非职务发明创造的专利申请权归个人所有。怎样判断发明或者实用新型的新颖性? 发明或者实用新型能否授予专利权的首要的实质性条件,就是判断该专利申请是否具有新颖性。申请人在提交专利申请之前,要对其发明创造的新颖性作广泛调查,对其是否具有新颖性要有正确的判断。所谓“新颖性”,专利法第二十二条第二款是这样规定的:“是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中”,就是说一项发明向专利局提出申请之日以前已有他人的发明以如下四种形式公开过,该发明就不具备新颖性:1、出版物公开发表过:既包括各种正式出版物,如书籍、报纸、杂志等,又包括其他书面形式,如电视、录音、唱片、照相等。2、公开使用过:是指在工农业、商业、科研、教学等方面公开使用过。3、以其他方式为公众所知:这包括在报告会上演讲、学术研讨、广播电视及电影等媒体的播放等等方式被社会公众所知道。4、记载在专利申请文件中:这恐怕也是最主要的形式,因为所有的专利申请都记载在专利文献中,同时,据有关资料显示,所有发明在专利文献中记载占了95左右,或者说所有发明有95申请了专利。怎样判断发明或者实用新型的创造性?发明或者实用新型要获得专利权,必须具备创造性。根据专利法的规定,一项发明创造的创造性必须满足下面两个条件:(1)同申请日以前的已有技术相比有突出的实质性特点;(2)同申请日以前的已有技术相比有显著进步。显然,同申请日以前的已有技术相比,这是判断新颖性的时间标准。但一项发明创造具备了新颖性,不一定就有创造性。因为创造性侧重判断的是技术水平的问题,而且判断创造性所确定的已有技术的范围要比判断新颖性所确定的已有技术范围窄一些。 “突出的实质性特点”是指发明创造与已有技术相比具有明显的本质的区别。也就是说,该发明创造不是所属技术领域的普通技术人员能直接从已有技术中得出构成该发明创造的全部必要的技术特征。“显著的进步”是指该发明创造与最接近的已有技术相比具有长足的进步。这种进步表现在发明创造克服了已有技术中存在的缺点和不足;或者表现在发明创造所代表的某种新技术趋势上;或者反映在该发明创造所具有的优良或意外效果之中。我国专利法规定,实用新型的创造性,是指同申请日以前已有技术相比,该实用新型有实质性特点和进步。这里可见发明创造的“突出的”和“显著的”就是判断发明和实用新型创造性的区别所在。怎样判断发明或者实用新型的实用性?实用性是发明或者实用新型专利申请授予专利权的又一必要条件。专利法规定:“实用性,是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。”这里有两点,一是“发明能够制造或者使用”, 是指发明创造能够在工农业及其它行业的生产中大量制造,并且应用在工农业生产上和人民生活中,同时产生积极效果。这里必须指出的是,专利法并不要求其发明或者实用新型在申请专利之前已经经过生产实践,而是分析和推断在工农业及其它行业的生产中可以实现。这就是说,如果我们只提出抽象的理论,而没有实际运用的可能性,就不具备实用性;如果一项发明无法利用产业手段制造出来,不可能得到应用,就不具备实用性。二是“发明能够产生积极效果”,就是说,发明与现有技术相比,是技术上的进步,而不是退步;能够对社会产生良好的效益,而不是消极的效益;不违反国家法律与社会公德;能够增加企业的经济效益。什么样的专利申请不授予专利权?专利法中明确规定下列专利申请,专利局将作驳回处理,不授予发明和实用新型专利权。(1)科学发现。例如对自然现象、社会现象及其规律的新发现、新认识以及纯粹的科学理论和数学方法。科学发现属于人类认识世界的范畴,并没有对客观世界作任何技术性改造。(2)智力活动的规则和方法。例如对人进行教育的方法、对动物进行训练的方法,生产管理、经商和游戏的方案、规则,单纯的计算机程序。(3)疾病的诊断和治疗方法。例如中医的诊脉方法、针炙方法,西医的化验方法等。(4)动物和植物的品种。一般认为动植物品种与工业商品不同,受自然条件影响大,缺乏用人工方法绝对“重现”的可能性。国际上尚有争议。(5)用原子核变换方法获得的物质。这主要是出于国防上的考虑。此外,违反国家法律、社会公德或妨碍公共利益的发明创造,例如吸毒用具、破坏防盗门的方法和工具,伤害良风习俗的外观设计,以及违反科学原理的所谓发明,例如永动机等都不能给予专利保护。“智力活动的规则和方法”指的是什么?专利法中规定,智力活动的规则和方法不能授予专利权,智力活动是一种精神的思维运动。它直接作用于人的思维,经过人的思维活动才能产生结果,或者必须经过人的思维作为媒介才能间接地作用于自然,产生效果,而不使用自然力。所以这类活动不具备技术的特征,也就不属于专利法中所说的发明创造,因而不能授予专利权。这类指导人类思维活动的规则和方法的特点是:在使用时必须经过人脑的思考、判断。它通常包括:各种设备和仪器的使用说明、教学方法、乐谱、音乐、速算法、口诀、语法、计算机语言和计算规则、字典的编排方法、图书分类规则、日历的编排规则和方法、心理验算法、裁缝方法、会计记账方法、统计方法、游戏规则和各种表格等。什么样的发明创造不授予实用新型专利权?中国专利局根据我国专利法的要求规定下列八类发明创造不授予实用新型专利权。(1) 各种方法,产品的用途;(2) 无确定形状的产品,如气态、液态、粉末状、颗粒状的物质或材料;(3) 单纯材料替换的产品,以及用不同工艺生产的同样形状、构造的产品;(4) 不可移动的建筑物;(5) 仅以平面图案设计为特征的产品,如棋、牌等;(6) 由两台或两台以上的仪器或设备组成的系统,如电话网络系统、上下水系统、采暖系统、楼房通风空调系统、数据处理系统、轧钢机、连铸机等(7) 单纯的线路,如纯电路、电路方框图、气动线路图、液压线路图、逻辑方框图、工作流程图、平面配置图以及实质上仅具有电功能的基本电子电路产品(如放大器;触发器等);(8) 直接作用于人体的电、磁、光、声、放射或其结合的医疗器具。专利文献的特点及作用是什么?专利文献是专利制度的产物,反过来说又是专利制度的重要基础,在专利审查和国际交流中发挥着重要作用。 专利文献是指专利申请文件经国家主管专利的机关依法受理、审查合格后,定期出版的各种官方出版物的总称。专利文献有多种形式及不同的载体,从狭义上是指专利说明书、权利要求书、说明书附图、说明书摘要等;广义上是指各种专利申请文件、专利公报、专利分类表、专利索引、专利题录、专利文摘、专利证书等。所以可以说,专利文献是各国专利局以及国际性专利组织,在审批专利过程中产生的官方文件及其出版物的总称。我国出版的专利文献主要包括:(1)发明专利公报、实用新型专利公报和外观设计专利公报;(2)发明专利申请公开说明书、发明专利说明书;(3)实用新型专利说明书;(4)专利年度索引。专利文献出版社是中国专利局所属出版发行专利文献的专业出版社。1985年9月开始出版以纸件为载体的三种专利公报、发明专利申请公开说明书、发明专利说明书及实用新型专利说明书,并相继出版了专利年度索引。1987年开始出版发行以缩微胶片为载体的公报和说明书的专利文献。1992年开始出版发行中国专利文献的CD-ROM光盘出版物,标志着我国专利文献的出版迈入电子化时代。目前出版社同时以纸件、缩微胶片、CD-ROM光盘三种载体向国内外发行中国专利公报、中国专利说明书等多种专利文献。专利文献有以下特点:一、涉及的技术领域广泛。专利文献几乎涉及所有的技术领域。如:世界通用的国际专利分类表,经过5次改版,分为8个部,20个分部,118大类,620小类,6871主组,57320分组。目前,全世界每年公布的专利在100万件以上,我国1998年超过12万件。二、技术方案描述详细,达到实际应用标准。由于专利法要求进行专利申请时技术必须公开,说明书应详细描述其技术内容,因此,与其他文献相比,专利文献所报道的技术内容更加详细,达到该领域普通技术人员能够实施的程度。三、报道迅速及时,反映最新技术。据国外统计资料表明,专利文献对新技术的报导比其他文献平均早35年。这是因为,许多发明人在其科研成果即将结束时便急于申请专利,以获得专利法的保护。四、反映专利的法律状态。以中国专利局出版的专利公报为例。在专利公报上不仅报道了专利的技术内容,而且还报道了以下内容:专利申请的驳回、撤回、视为撤回;专利审查;专利权的授予和无效宣告、强制许可、继承或转让、终止等。专利文献有如下作用: 一、对专利申请进行专利性检索。申请人在申请专利前,应检索相关的专利文献,看看该项发明是否具有新颖性、创造性与实用性,以免提出申请后不能获得专利权;发明专利的申请人请求实质审查,按专利法规定应向专利局提交相关的参考资料,包括专利文献。二、启迪发明创造思路。曾有一句话说得好:“站在巨人的肩膀上。许多发明是从他人的发明基础上发展起来的,或者从中获得启发、借鉴。三、可以了解该领域的最新动态。前面说过专利文献的报导比其他文献早13年,而且一项新技术的诞生到推广应用有个过程,存在一个“时间差,少则几个月,多则几十年。因此我们从专利文献中可以了解科技发展的最新动态。四、有利于技术转让。企业在寻找新技术时,无非是两种途径:一是企业“主动出击;二是发明人“毛遂自荐。对于主动出击,较好的方法是检索专利文献,在该技术领域中检索出众多的技术,然后择优筛选;对于“毛遂自荐,更应检索一下专利文献,可以避免被自荐者的发明特点所迷惑。五、有利于企业的技术开发。从以往的教训来看,许多企业盲目研制一些新产品,不仅造成人力、物力、财力的浪费,而且可以与以往的技术相比,并不是先进的技术,结果其产品在市场上销售不畅。进行专利检索,可以避免浪费和重复劳动,而且可以借鉴以往的发明,开发出技术先进且有市场潜力的产品;同时还可以从中了解竞争对手的发展动态,以便采取相应的应对措施。六、有利于引进国外先进技术和设备。从以往的引进来看,存在不少弊端:盲目引进;不是引进最先进的技术;技术转让中的一些专利是过期专利,结果支付了过高的技术使用费,等等。通过检索专利文献,不仅可以避免上述弊端,而且可以货比三家,从中找出先进且又适合国情的技术。七、作为专利诉讼的有力依据。在专利侵权诉讼中,被告在被起诉侵权时,应检索专利文献,查看一下原告的专利资料及相关的背景技术,以避免败诉;专利申请人对于专利局复审委员会作出某决定(驳回或撤销或无效或维持等)不服向人民法院起诉时,同样应检索专利文献,并提供相关的资料。怎样查阅中国专利文献? 中国专利局文献馆的中国专利馆内,收藏了几百万件专利文献。我们要从这浩翰的信息海洋里找到自己所需要的信息,该从哪里入手呢?中国专利索引是检索专利文献的一种十分有效的工具书。该索引1997年以前出版分类年度索引和申请人、专利权人年度索引两种。分类年度索引是按照国际专利分类或国际外观设计分类的顺序进行编排的;申请人、专利权人年度索引是按申请人或专利权人姓名或译名的汉语拼音字母顺序进行编排的。两种索引都按发明专利、实用新型专利和外观设计专利分编成三个部分。1997年开始改为三种。在保持原来两种不变的基础上,增加申请号、专利号索引,这是以申请号数字顺序进行编排。并且改为每季度出版一次,从而缩短了出版周期,更加方便了用户。当我们知道分类号、申请人名、申请号或专利号时,就可以以它们为入口,从索引中查出公开(公告)号,根据公开(公告)号就可以查到专利说明书,从而了解某项专利的全部技术内容和要求保护的权利范围。若要了解该专利的法律状态,可以通过索引查出它所刊登的公报的卷期号。如果想了解某一技术领域的现有技术状况,或者说,既不知道申请人,又不知道专利号,但又想了解自己所从事的发明创造项目的专利技术状况,可以根据该项目所属技术领域或者关键词,去查阅国际专利分类表,确定其分类号,从分类索引中的专利号、申请人所申请的专利名称,进一步查阅其专利说明书。随着中国专利文献CD-ROM光盘出版物的诞生,通过计算机从光盘中捡索专利文献,既省时又省力。专利文献出版社出版的中国专利数据库光盘记录了1985年实施专利法以来的全部专利文献,其内容类似于索引,它以更多的著录事项作为入口,再进入到公报光盘,说明书光盘,便可获取你所需要的全部文献资料。申请专利前的准备工作有哪些?一项能够取得专利权的发明创造需要具备多方面的条件。首先是具备实质性条件,即具备专利性;其次还要符合专利法规定的形式要求以及履行各种手续。不具备上述条件的申请,不但不可能获得专利,还会造成申请人及专利局双方时间、精力和财力的极大浪费。为了减少申请专利的盲目性,节省申请人及专利局双方的人力和物力,专利申请人在提出申请以前一定要做好以下准备工作。(1)学习和熟悉专利法及其实施细则,详细了解什么是专利,谁有权申请并取得专利,如何申请和取得专利。同时,也应了解专利权人的权利和义务,取得专利后如何维持和实施专利等。(2)对准备申请专利的项目是否具备专利性进行较详细的调查。在作出是否提出专利申请以前,应当广泛掌握资料,充分了解现有技术的状况,对明显没有新颖性或创造性(或独创性)的,就不必再提出申请。由于现有技术包括专利文献、非专利文献、本专业的权威性期刊和专著等,还包括国内同行业的技术现状,所以对现有技术作全面调查是一项十分细致和繁锁的工作。尽管这样,对现有技术的调查还是一个不应缺少的环节。申请人至少应当检索一下专利文献,因为专利文献包含了国内外最新的技术情报,又有比较科学的分类方法,往往可以给申请人较大帮助。此外,专利局下属的检索咨询中心还设有申请专利前的有偿检索服务,如果申请人经济上许可,自然这是调查现有技术最快捷的方法。(3)需要从市场经济的角度对申请专利进行认真考虑。申请专利必须缴纳申请费、审查费,如果被批准,还要缴纳专利登记费、年费等,委托专利代理机构的还要缴纳代理费,这是一笔相当不小的投资。申请人应对自己的发明创造技术开发的可能性、范围及技术市场和商品市场的条件进行认真预测和调研,以便明确在取得专利权以后实施和转让专利的条件及可能获得的经济收益,明确不申请专利可能带来的市场和经济损失。这些都是申请人作出是否值得申请专利、申请什么专利(发明、实用新型或外观设计)和在什么时候提出专利申请等问题时应当顾及的重要因素。(4)了解专利申请文件的书写格式和撰写要求、专利申请的提交方式、费用情况和简要的审批过程。专利法规定,申请一担提交以后,就不能再作实质性修改,所以申请文件特别是说明书写得不好,将成为无法补救的缺陷,甚至可能导致很好的发明内容,却得不到专利。权利要求书写得不好,常常会限制专利权的保护范围。不了解申请手续、审批程序,也往往会导致申请被视为撤回等法律后果。撰写申请文件有很多技巧,办理各种申请手续也是十分细致、要求很严格的工作,申请人如果没有把握,最好委托专利代理机构办理申请手续。(5)其它在申请前应注意的事项为了保证专利申请具有新颖性,在提出专利申请以前,申请人应当对申请内容保密。如果在发明试验或鉴定的过程中有其它人参与,应当要求这些人员也予以保密,必要时可以签订保密协议。已由国务院主管部委或全国性学术团体组织或举办过新技术、新产品鉴定会和技术会议的,为了不丧失新颖性,应当按照专利法第24条的规定,在鉴定会或技术会议后6个月之内提出申请。凡是要申请专利的项目涉及到一种或几种新的公众无法得到的微生物的,应当在提出申请以前,最迟在申请的同时将这微生物提交专利局指定的保藏单位保存。目前在国内已指定的保藏单位有:中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,地址在北京中关村;中国典型培养物保藏中心,地址在武汉珞珈山武汉大学校内。同时,这两个保藏单位又是布达佩斯条约指定的微生物国际保藏单位,所以申请人在这两个单位保藏微生物的手续也将得到其它布什佩斯条约缔约国的承认。如果申请权是通过转让获得的,应当在申请以前办好转让手续,以便专利局需要时,可以及时提交。如何申请并获得专利权?申请专利时应撰写专利申请文件(一式两份),并向专利局提交。按照专利法第26条第一款规定,申请发明和实用新型专利应提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。实用新型专利还必须提供附图;外观设计专利申请应提交图片或照片。申请文件的内容要求如下:一、请求书:写明:名称,发明人或设计人的姓名,申请人姓名或名称、地址,及其他事项。二、说明书:对该发明作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准。包括以下内容:名称:好像一篇文章的题目,应准确简明地反映发明对象。所属技术领域:指明该发明属于哪个技术领域。背景技术:写明对发明的理解,检索、审查有参考作用的背景技术,并引证反映这些背景技术的文件。目的:说明要解决的技术问题。技术方案:写明你将采取什么技术方案,并且清楚、完整地公开发明创造的技术特征。有益效果:写明该发明与背景技术相比的所具有的有益效果,具有哪些新的特点。附图及图画说明:在说明书中常常需要借助附图及图面说明来描述该发明。实现发明的最好方式:详细描述实现发明的最好方式,在适当的情况下,应当举例说明。三、权利要求书:应当说明发明的技术特征,清楚并简要地表述请求保护的范围,同时,权利要求书应当以说明书为依据。权利要求书是该发明要求保护的内容,也是今后判定他人是否侵犯其专利权的依据。四、摘要:文字部分不超过200字。简要写明所属的技术领域、需要解决的技术问题、主要技术特征和用途。然后将专利申请文件邮寄或交到专利局受理处,在收到受理通知后缴纳专利申请费。对于发明专利,申请人还须请求实质审查,同时提交在申请日前与其发明有关的参考资料。专利局经审查后没有发现驳回理由,即作出授予专利权的决定,发给专利证书,这时你就获得专利权了。如果你从未申请专利,缺乏经验,那么你最好是委托专利事务所代理,专利代理人将分别在申请前、申请阶段、获得专利权后提供服务。在申请前:代理人将为你提出建议:发明是否可以申请专利?是申请专利好还是以KNOWHOW(技术秘密)的形式好?能否获得专利权?等等;在申请阶段:专利代理人将为你撰写、提交专利申请文件及代办有关事宜;获得专利权后与技术转让时:将对技术转让疑点提供咨询,参与技术贸易的谈判、起草合同等事宜。尽管付出一些代理费,但是,却可达到多快好省的效果。专利审批程序分哪几个阶段?依据专利法,发明专利申请的审批程序包括:受理、初审、公布、实审以及授权五个阶段。实用新型或者外观设计专利申请在审批中不进行早期公布和实质审查,所以只有三个阶段。1.专利申请受理阶段本阶段的工作已作详细说明。2.初步审查阶段专利申请按照规定缴纳申请费的,自动进入初审阶段。发明专利申请在初审前首先要进行保密审查,需要保密的应按保密程序处理。实用新型和外观设计专利申请在初审以前还应当给申请人留出3个月主动修改申请的时间。初步审查是指审查专利申请是否具备专利法第二十六条或者第二十七条规定的文件和其他必要的文件,这些文件是否符合规定的格式;并审查下列各项:(一)发明专利申请是否明显属于专利法第五条、第二十五条的规定,或者不符合专利法第十八条、第十九条第一款的规定,或者明显不符合专利法第三十一条第一款、第三十三条、本细则第二条第一款、第十八条、第二十条的规定;(二)实用新型专利申请是否明显属于专利法第五条、第二十五条的规定,或者不符合专利法第十八条、第十九条第一款的规定,或者明显不符合专利法第二十六条第三款、第四款、第三十一条第一款、第三十三条、本细则第二条第二款、第十三条第一款、第十八条至第二十三条、第四十三条第一款的规定,或者依照专利法第九条规定不能取得专利权;(三)外观设计专利申请是否明显属于专利法第五条规定,或者不符合专利法第十八条、第十九条第一款的规定,或者明显不符合专利法第三十一条第二款、第三十三条、本细则第二条第三款、第十三条第一款、第四十三条第一款的规定,或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。专利局应当将审查意见通知申请人,要求其在指定期限内陈述意见或者补正;申请人期满未答复的,其申请视为撤回。申请人陈述意见或者补正后,专利局仍然认为不符合前款所列各项规定的,该申请将被驳回。具体地说,在初审程序中要对申请是否存在明显缺陷进行审查。主要包括审查申请内容是否明显违反国家法律、社会公德或者妨碍公共利益;是否明显属于不授予专利权的主题;是否明显缺乏技术内容而不能构成技术方案;是否明显缺乏单一性。实用新型和外观设计专利申请还要审查是否明显与已经批准的专利相同,是否明显不是一个新的技术方案或者新的设计。初审中还要对申请文件齐备及其格式是否符合要求进行审查,例如:审查各种文件是否采用专利局制定的统一格式,申请的撰写、表格的填写或附图的画法是否符合实施细则和审查指南规定的要求;应当提交的证明或附件是否齐备,是否具备法律效力;说明书、权利要求书、附图或外观设计图或照片是否符合出版要求。此外,对外国申请人的资格,及申请手续也要进行审查。不合格的,专利局将通知申请人在规定的期限内补正或者陈述意见。逾期不答复的申请将被视为撤回。经申请人答复后仍未消除缺陷的,予以驳回。发明专利申请初审合格的,将发给初审合格通知书。实用新型和外观设计专利申请经初审未发现驳回理由的,将直接进入授权程序,由于发明还有后续程序,所以初审中对申请内容的审查要相对松一点。3.发明专利申请公布阶段发明专利申请从发出初审合格通知书起就进入等待公布阶段。申请人请求提前公布的,则申请立即进入公布准备程序。经过格式复核、编辑校对、计算机处理、排版印刷,大约在3个月后,在专利公报上公布并出版说明书单行本。没有提前公布请求的申请,要等到申请日起满15个月才进入公布准备程序;要求优先权的申请(包括外国优先权和本国优先权),从优先权日起满15个月进入公布准备程序。申请进入公布准备程序以后,申请人要求撤回专利申请的,申请仍然会在专利公报上予以公布。申请公布以后,申请人就获得了临时保护的权利,也就是说自申请公布之日起,申请人就可要求实施其发明的单位或者个人支付费用。申请公布以后,申请记载的内容就成为现有技术的一部分。申请人务必注意申请在专利公报上公布时的公布号和专利申请的申请号是两个不同的系列。申请人在专利审批过程中向专利局办理各种手续时应当采用申请号,不要使用公布号,因为专利局的所有申请文档都是按照申请号排列和管理的,提供申请号有利于快速找到要处理的申请,同时因为申请号带有校验位,万一申请人提供的号码有错时容易及早发现和处理。如果申请人提供的是公布号,专利局必须通过对照表查询才能找到要处理的申请,特别是申请人提供的公布号有错时,一般在造成后果以前很难发现。4.发明专利申请实质审查阶段发明专利申请公布以后,如果申请人已经办妥了实审请求手续(提出实质审查请求并已缴纳了实质审查费2500元),申请将进入实审程序,专利局会发给申请人“进入实质审查阶段通知书”。如果申请人没有办妥实审请求手续,那么专利局则等待申请人办理实审请求手续;从申请日起满三年,申请人未提出实审请求的或者实审请求未生效的,申请即被视为撤回。进入实审程序的申请将按照进入实审程序的先后顺序等待实审。在实审中,审查员将在检索的基础上对专利申请是否具备新颖性、创造性、实用性以及专利法规定的其它实质性条件进行全面审查。经审查,认为不符合授权条件的,或者存在各种缺陷的,应当通知申请人在规定的时间内陈述意见或进行修改(答复第一次审查意见通知书的期限是4个月)。申请人在指定期限内未答复的,申请被视为撤回。经至少一次答复或修改后,申请仍不符合要求的,予以驳回。由于实审的复杂性,审查周期一般要1年或更长时间。发明专利申请在实质审查中未发现驳回理由的,或者经申请人修改和陈述意见后消除了缺陷的,审查员将制作授权通知书,申请按规定进入授权准备阶段。5.授权阶段实用新型和外观设计专利申请经初步审查,发明专利申请经实质审查未发现驳回理由的,由审查员制作授权通知书,申请进入授权登记准备。经授权形式审查人员对授权文本的法律效力和完整性进行复核,对专利申请的著录项目进行校对、修改确认无误以后,专利局发出授权通知书和办理登记手续通知书。申请人接到授权通知书和办理登记手续通知书以后,应当在2个月之内按照通知的要求办理登记手续。申请人办理登记手续时应缴纳专利登记费、公告印刷费、印花税和当年年费。发明申请人应当一并缴纳各年度的申请维持费,授权当年的不包在内。期满未缴纳费用的,视为未办理登记手序。在期限内办理了登记手续并缴纳了规定费用的,专利局将授予专利权,颁发专利证书,在专利登记簿上记录,并在专利公报上公告。专利权自专利公告之日起生效。未按规定办理登记手续的,或者逾期办理的,视为放弃取得专利权的权利。什么是专利登记?审查员作出授予专利权的决定后,专利局向申请人发出授予专利权通知书,同时还发出办理专利登记手续通知书。专利登记是授权程序中一项不可缺少的手续。该通知书的内容是:(1)申请人于收到本通知之日起2个月内办理专利登记手续,并按规定缴纳下列各项费用。1专利登记费(含专利文件印刷费40元):发明专利200元,实用新型和外观设计专利均为150元;2授权当年的年费;专利证书印花税5元。(2)明确告诉申请人,从这两个通知的发文日起3个月的期满日,为授权决定日、颁发专利证书日和专利权生效日,同时这一天也是专利登记簿上的登记日。(3)申请人如果未按期缴足上述各项费用,办理完登记手续,被视为放弃取得专利权的权力,即不能登记授权。由此可见办理专利登记手续工作的重要性,换句话说,只有当申请人按期缴足各项费用,办理完登记手续后,该专利申请才能被授予专利权。失效专利有效用吗?专利是在以下五种状况下而成为失效专利的:一、专利超过了“专利法”的规定期限而成为失效专利:按1993年1月1日起生效的修改后的“专利法”规定,发明专利的专利权有效期限为20年,实用新型与外观设计的专利权均为10年。而按1984年颁布的专利法规定,发明专利有效期15年,实用新型和外观设计专利权均5年(期限届满前可续展3年),均自申请日起计算。“专利法”自1985年实施以来,已有十余年了,早期申请的专利大多已过了期限而成为失效专利。二、专利权人提前终止专利权而成为失效专利:尽管“专利法”规定有效期限,但是,大多数国内专利权人未到规定期限便提前终止了其专利权。从国外专利情况来看,据资料:英国,专利权维持到第10年不足50%,维持到届满者仅18%;法国,维持到第10年的约25%,维持到届满者仅5%;德国,专利权平均寿命9年,维持届满者仅占4%。专利权人一般是按照“专利法”第47条规定提前终止专利权的:“1、没有按照规定缴纳年费的;2、专利权人以书面声明放弃其专利权的。”三、专利申请人已申请了专利,但放弃获得专利而成为“失效专利”:当专利局作出授予专利权的决定时,专利申请人未缴纳专利登记费与年费而无法获得专利权;发明专利申请也可因未提出进行实质审查要求而无法获得专利权。准确地说,这不能称之为失效专利。仅能称为“失效的专利申请”。因其从未取得过专利权。1993年1月1日后,未授权的实用新型和外观设计专利申请也不再公布,公众自然也无从知晓。仅有发明专利申请的发明内容可能记载在申请日以后公布的专利申请文件中而为公众所知。四、被中国专利局撤销专利权而成为失效专利:根据“专利法”第41条规定:“自专利局公告授予专利权之日起六个月内,任何单位或个人认为该专利权的授予的不符合本法有关规定的,都可以请求专利局撤销该专利权。”五、被中国专利局宣告无效而成为失效专利:根据“专利法”第48条规定:“自专利局公告授予专利权之日起满六个月后,任何单位或个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,都可以请求专利复审委员会宣告专利权无效。”失效专利的两个效用: 失效专利的第一个效用:任何单位或个人可以无偿地使用,由此获得经济效益。专利权作为工业产权之一,是专利局授予发明人、设计人对其发明创造享有的专有权。专利权是一种财产权,具有排他性,任何单位或个人未经专利权人的许可不得实施其专利。失效专利则丧失了这种权利,即失去了专利法对其的保护,任何单位或个人都可以无偿地使用。失效专利的第二个效用:任何单位或个人可以无偿地对失效专利进行改进,并予以实施。在专利许可证贸易中,有一种方式:原发明的专利权人与改进该发明的专利权人之间需要达成协议,因为改进者是在原发明基础上进行的改进,改进者的实施中(包括自己实施与技术转让),须向原专利权人支付一定的专利技术使用费。举个例:假设现在还没有盛水的杯子,A发明了杯子,B对A的杯子进行改进,加了个手柄,加了手柄的杯子将使杯子的功能更加完善;方便打水;杯子盛热水时不怕烫手。但是,手柄不可能脱离杯子单独存在,否则,将失去手柄的功能,就是说,B改进A的发明而作出一项新的发明,不可能脱离A的发明实施。若是A的发明成为失效专利,在B改进后并实施过程中,则无须向A支付专利技术使用费。第一个效用与第二个效用的区别:(1)相同点:任何人都可以无偿地使用失效专利。(2)不同点:第一个效用,任何人直接实施失效专利;第二个效用,对失效专利进行改进后再实施。专利权人的权利与义务有哪些?首先说专利人的权利。专利权人作为专利权的主体,对专利这项财产具有所有权。所谓所有权,是作为一项民事权利,对自己的财产享有占有、使用、受益、处分的权利。专利权人的权利包括两个方面,一是精神方面:主要是在专利文件上写明自己是发明人或者设计人的权利,及在其专利产品上或其产品的包装上标明专利标记和专利号的权利。二是物质方面:在获得专利权后进行实施或转让专利权取得经济效益的权利。其具体的权利分述如下:一、自己实施其专利的权利:一个人申请了专利并获得了专利权,当然希望专利得以实施,专利实施可以许可他人实施,也可以自己实施。二、许可他人实施其专利的权利。三、禁止他人实施其专利的权利:在此有必要将第二点“许可他人”与第三点“禁止他人”合起来论述,因为其意义是并举的。我们首先来看看专利法是怎样规定的,我国专利法第11条第1款规定:“发明和实用新型专利权被授予后,除法律另有规定的外,任何单位或者个人未经专利权人许可,不得为生产经营目的制造、使用、销售其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、销售依照该专利方法直接获得的产品。”第11条第2款:“外观设计专利权人被授予专利权后,任何单位或者个人未经专利权人许可,不得为生产经营目的制造、销售其外观设计专利产品。”这就是说,专利权人既有权许可他人实施,也有权禁止他人实施其专利。如果专利权人已许可某单位或个人(如A方)实施,除合同另有约定外,其他人则不得实施其专利。四、转让专利权的权利:根据专利法第10条第1款规定:“专利申请权和专利权可以转让。”专利转让与许可他人实施专利的区别在于:转让是所有权的转移;许可,专利权人只允许被许可人得到使用专利的权利,专利的所有权并没有转移。五、在其专利产品或包装上标明专利标记和专利号的权利:根据专利法第15条规定:“专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标记和专利号。”六、在专利实施中获得经济收益的权利:一项专利得以实施,不光在事业上得到成功,而且也希望获得经济收益,这是对投资、劳动的补偿、回报。七、请求法律保护、提起专利诉讼的权利:专利法第60条规定:“对未经专利权人许可,实施其专利的侵权行为,专利权人或者利害关系人可以请求专利管理机关进行处理,也可以直接向人民法院起诉。”八、放弃其专利的权利:一个人既可拥有专利权,也可以放弃其专利权。当放弃专利权后,该项专利就不成为专利了,其拥有的一切专利权将丧失,同时,也可以不履行其义务。再来说专利权人的义务。其义务就是缴纳年费。尽管专利有法定年限,如:发明为20年,实用新型与外观设计为10年。但并非在法定年限内该专利都有效,专利权人必须每年向专利局缴纳年费,否则其专利权将终止,同时也丧失了专利权人的一切权利。对专利权的保护是自申请日就有吗?专利权的保护是一个广义的概念,它的核心是指专利申请人或专利权人对自己的发明创造的排他独占权。专利申请授权后,专利权肯定受到保护。但专利申请自申请日起至授权前,权利也受到保护,只是程度不同,表现形式也不同。以发明专利申请为例,自申请日起至该申请公布前,这时申请处于保密阶段。这一阶段对其权利的保护表现在对该发明专利申请后同样主题的申请因与其相抵触而将丧失新颖性,不能授予专利权。自该申请公布至其授予专利权前这一阶段是“临时保护”阶段。在这期间,申请人虽然不能对未经其允许实施其发明的人提起诉讼,予以禁止,但可以要求其支付适当的使用费。如果对方拒绝付费,申请人也只好在获得专利权之后才能行使提起诉讼的权利。这一阶段申请人只有有限的独占权。如何进行专利转让?一、要说专利转让,首先要了解技术贸易的模式。可分为如下:1、普通许可:许可方(即专利权人)允许被许可方在规定的区域内使用其专利,许可方仍保留使用该项专利或再与第三方签订许可合同的权利。2、独占许可:被许可方取得在规定区域内使用其专利,不仅如此,还有权拒绝任何人(包括许可方)在该区域内实施。3、独家许可:被许可方有权在规定区域内使用,但许可方仍有权在该区域内实施。4、分售许可:被许可方可以在许可方的同意下,以自己的名义许可第三方实施许可方的专利。5、交叉许可:两个专利权人以技术互惠交换的形式相互使用对方的专利,这是因为双方的技术交叉,一方为了实施其专利必须运用到另一方的专利,如:改进发明方与原发明方,改进方要实施,需要利用原发明;原发明方要发展,也要使用改进的发明。6、专利申请权与专利权转让:原专利申请人将其申请权或原专利权人将其专利权转让出去。二、企业在引进专利前应做好调研工作:1、检索一下专利文献,从中找出众多同类技术,然后贷比三家,择优筛选;2、了解该专
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