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文档简介
专利版权商标理论基础有限垄断以鼓励实用性发明的生产,以交换对技术的公开,最终增进公开领域有限垄断福利表达性作品的创作,以交换对作品的公开,最终增进公共领域商品或服务来源的非功能性、显著特性的标识予以永久保护,以保护消费者免于混淆法律来源专利法版权法商标法、反不正当竞争法客体方法、机器、制造或事物的组合科学、文学、艺术作品商品商标、服务商标、证明标致、集体商标、商品外观(不正当竞争法)限制自然规律、自然物质、商业方法、精神状态思想/表达区分、实用性原则(仅作品的表达性因素受保护)、不保护事实功能特性,地名的描述性使用(除非具有第二含义)、具有误导性的标识、通用标识保护条件实用性、新颖性、创造性、公开充分性独创性、可复制性区别性(显著性)获得保护的程序专利局审查、再审程序、维持费自动获得;登记的权利证明先申请原则,使用在权利获取与维持中的作用,自愿登记,(未注册商标的保护),商标局审查,维持费权利制作、使用、许诺销售、销售、进口复制、向公众传播、演绎使用、禁止权利范围全要件原则、字面侵权原则、等同原则(受禁止反悔原则限制)对表达性因素的实质性相似禁止混淆之虞,禁止著名商标的淡化保护期20年(自申请日期)自然人:终身+死后50年。法人:50年10年,可持展;放弃;丧失显著性公开申请日之前的公开将导致丧失新颖性、申请中的公开充分性无公开或发表要求自愿其他人权利62、69、70条合理使用、法定许可、强制许可产品来源的真实描述、合理使用、附带使用(评论、新闻、比较广告)保护成本申请、授权、维持费、诉讼费登记费(可能)、诉讼费登记检索、产品标示、诉讼费权属、许可和转让转让:辅助市场上的许可,但受反垄断审查;非排他许可(转许可受限制)职务作品;作者原则;转让的限制(10年);非排他许可(不可能转许可)品质保证义务;转许可的限制救济禁令救济(临时禁令和永久禁令);损害赔偿(利润或损失、法定赔偿、三倍许可费);律师费禁令救济:销毁或没收侵权工具;损害赔偿(无三倍许可费之规定);律师费;刑事处罚禁令救济;损害赔偿(无三倍许可费之规定);律师费;销毁或没收侵权品;假冒商标的刑事处罚
知识产权法复习资料第一篇总论知识产权是人们基于自己的智力活动创造的成果和经营管理活动中的经验、知识而依法享有的权利。知识产权的概念:1、列举知识产权主要内容,如知识产权传统上包括专利、商标和版权三个法律领域2、下定义;3、完全列举知识产权保护对象或划分的方法:(1)文学艺术和科学作品;(2)表演艺术家的演出、录音制品和广播节目;(3)在人类一切活动领域内的发明;(4)科学发现;(5)工业品外观设计;(6)商标、服务标记、商号名称和标记;(7)禁止不正当竞争;(8)在工业、科学、文学或艺术领域内其他一切来自知识活动的权利。知识产权法的定义及其内容:1)知识产权是无形财产享有的专有权利,其客体是智力成果。目前尚无公认的统一定义,主要观点是:1、基于智力活动产生的权利:创造性成果权--专利权、著作权2、基于经营活动产生的权利:经营标记权--商标权、商号权、产地名称、制止不正当竞争权等。3.、经营性资讯权:商誉权、信用权和形象权2)知识产权法主要由工业产权、著作权(版权)构成。工业产权主要有专利权、商标、反不正当竞争权、货源标记、商号;著作权主要有作者权、邻接权、计算机软件。另外知识产权法还有边缘保护对象,主要有集成电路、多媒体、数据库、技术秘密、生物技术、域名。知识产权的性质:(1)私权本质:是私人的权利;是私有的权利;是私益的权利(2)是一种无形财产简述知识产权的本质特征(区别于有形财产权的根本标志):(1)客体的非物质性是知识产权的本质属性,其具体表现为:(1)不发生有形控制的占有。(2)不发生有形损耗的使用。(3)不发生消灭智力成果的事实处分与有形交付的法律处分。知识产权的基本特征(财产属性的特点):1、专有性:知识产权是一种专有性的民事权利。同所有权一样,具有排他性和绝对性的特点。不过,由于知识产品是精神领域的产品,知识产权的效力内容不同于所有权的效力内容。2、地域性:知识产权作为一种专有权在空间上的效力并不是无限的,而要受到地域的限制,即具有严格的领地性,其效力只限于本国境内。该处的地域既可是一个国家,也可是一个地区。3、时间性:知识产权不是没有时间限制的永恒的权利,其时间性的特点表现在它在法律规定的期限内受到保护,一旦超过法律规定的有效期限,这一权利就自行消灭,相关知识产品即成为整个社会的共同财富,为全人类所共同使用。从本质上看,只有客体的非物质性才是知识产权所属权利的共同法律特征。知识产权的专有性主要表现在:(1)知识产权为权利人所独占,权利人垄断这种专有权利并受到严格保护,没有法律规定或未经权利人许可,任何人不得使用权利人的智力成果。(2)对同一项智力成果,不允许有两个或两个以上同一属性的知识产权并存。(相对于债券而言)知识产权的地域性:是知识产权独有的特性(相对于所有权)知识产权的时间性:规定依据:社会利益与权利人利益的协调;发明技术价值的寿命。(与所有权的主要区别之一)综观各国立法文件,知识产权法律体系一般包括的法律制度:①著作权法律制度;②专利权法律制度;③工业版权法律制度;④商标权法律制度;⑤商号权法律制度;⑥产地标记权法律制度;⑦商业秘密权法律制度;⑧反不正当竞争法律制度。知识产权保护对象:人们在科学、技术、文化等知识形态领域中所创造的知识产品。知识产品的特点:创造性、非物质性、公开性。(知识公开、权力垄断)经济学分析中的知识产品之特点:公共产品、具有外生性知识产品的分类:创造性成果、经营标记、经营性资讯知识产品的创造性:是取得法律保护的条件,是构成知识产权客体的条件。专利权:发明具有技术先进性(非显而易见性),著作权:作品具有独创性(原创性),商标权:商标具有可识别性(易于区别性)知识产权法的调整对象:是平等主体因创造或使用智力成果而产生的财产关系和人身关系,其调整手段和适用原则主要是民法的手段和原则。知识产权制度体系:广义:著作权、邻接权、商标权、商号权、商业秘密权、地理标志权、专利权、集成电路布图设计权等。狭义:传统意义上的,包括著作权(含邻接权)、专利权、商标权,即分为文学产权和工业产权。现代知识产权制度体系:文学产权、工业产权、知识财产专有权、经营性自信权知识产权制度的民法定位:我国属于民法范畴。知识产权法的调整对象系平等主体因创造和利用智力成果而产生的财产关系和人身关系,其调整手段和适用原则主要是民法的手段和原则。行政法和刑法性质的规范在知识产权法中占有的比例很小,不足以影响该法的性质。知识产权制度的立法体例:编入民法典:将知识产权的相关规则全部纳入民法典;从各类知识产权抽象共同适用规则和若干重要制度规定的民法典中,但同时保留各类专门法(我国采用这个)。单行立法。编纂专门法典。我国主张知识产权“入典”的第二种方案的理由:知识产权是私权、知识产权是受民法典保护的权利、知识产权已在我国民事基本法中做出原则规定、知识产权国际组织的建议。知识产权与所有权的的区别在于:1、权利的对象和标的不同;物权的对象是:动产和不动产以及其他实实在在存在的物理上的物;知识产权的对象是:不含物质实体的思想或情感的表达形式,是客观存在,却是非物理的虚拟的物。2、物权与知识产权虽然同为绝对权利,但是在独占性、专有性和排他性上,知识产权要弱于物;3、物权往往可以通过事实占有实现,知识产权则须仰仗法律的保障;4、当知识产权和物权发生冲突时,知识产权通常要让位于物权;5、知识产权的期限不同于物权的期限;6、知识产权作为一种财产,其价值无论质的规定性还是量的规定性,都不同于物权。中国知识产权法的结构:主体、客体、权项、责任、程序、利用、管理。中国知识产权法的体系:宪法:宪法中有五条涉及到知识产权的保护;部门法:与知识产权有关的部门法主要有:(1)专利法、商标法、反不正当竞争法、著作权法;(2)民法:知识产权法属于民商法范畴,民法通则可谓是知识产权的基本法;(3)刑法:刑法中专门设有一节:侵犯知识产权罪;(4)科技进步法:是我国科学技术工作的一项基本法律,在总则里对知识产权做了概括的规定;(5)其他有关法律:除了上述法律以外,还须受其他有关法律补充调整。如民事讼诉法、刑事诉讼法、行政讼诉法等等行政法规:(1)专利法实施细则;(2)专利代理人条例;(3)商标法实施细则;(4)著作权法实施条例;(5)计算机软件保护条例;(6)实施国际著作权条约的规定;(7)知识产权海关保护条例;(8)植物新品种保护条例;(9)集成电路布图设计保护条例;(10)其他有关行政法规;地方性法律、法规:特别行政区的基本法中关于知识产权的规定。国际条约WIPO是什么性质的国际组织?其所属主要条约有那些:WIPO是世界知识产权组织的简称,是世界各国政府间的国际组织机构,也是联合国的专门机构,归属联合国国际第三局管理。所属条约主要有:《世界知识产权组织公约》、《保护工业产权巴黎公约》、《商标国际注册马德里协定》、《专利合作条约》、《国际专利分类协定》、《商标注册条约》、《世界版权公约》、《关于集成电路知识产权条约》、《wipo版权公约》为什么要在WTO下建立一套知识产权的国际保护机制:Trips《与贸易有关的知识产权分协定》是迄今为止最重要的一个知识产权协议。该协议涉及了所有的知识产权保护领域,而且全面提高了保护水准,特别是将争端解决机制引入了知识产权领域,整体力度超过了以往所有的知识产权国际条约。第二篇著作权著作权:是指作者对其作品依法享有的专有权利,或者说,著作权是指作者及其他著作权人对文学、艺术、科学作品所享有的人身权利和财产权利的总称。著作权的客体:作品。主体:著作权人。直接主体:作者著作权法第2条明确规定:“中国公民、法人或者其他组织的作品,不论是否发表,依照本法享有著作权。外国人、无国籍人的作品根据其作者所属国或者经常居住地国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约享有的著作权,受本法保护。”现代著作权制度的发展变化:1、国际著作权保护体系逐渐形成;新的著作权权项和与著作权相关的权利制度陆续出现;著作权的保护范围不断扩大;两大法系(英美法系和大陆法系)著作权立法的差异逐渐缩小。《著作权》:1991年6月1日正式实施。从各个方面规定了作者、其他著作权人及作品传播者的合法权益,是《宪法》《民法通则》有关原则的具体化。是一部充分体现中国特色、又兼顾国际著作权保护原则的法律,主要表现为:1、充分保护作者的合法权益,调动知识分子的积极性,鼓励有益于社会主义精神文明和物质文明建设的优秀作品的创作于传播2、坚持社会主义方向,兼顾国家、单位和个人的利益:兼顾作者和单位的利益、兼顾作者与作品传播者的利益、兼顾作者和广大使用者的利益3、合理规定涉外著作权关系,吸收外国的优秀文化。中国著作权法的主要原则:①保护作者权益原则;②鼓励优秀作品传播的原则;③作者利益与公众利益协调一致原则;④与国际著作权发展趋势保持一致原则。著作权法修订得到的完善:1、给予外国人国民待遇,改变现存:“内外有别”制度2、扩大著作权保护的客体范围3、增加了著作权人的权利内容4、规定了出版者的版式设计权5、增加了著作权的利用方式6、完善了有关著作权限制的规定,平衡著作权人的利益和社会利益7、增加了权利人可以通过依法成立的社会组织行使著作权的规定8、增加了对著作权人的救济措施,加大对侵权行为的惩处力度。著作权与所有权的区别:①标的不同。所有权的标的是动产和不动产等有形物,著作权的标的是无形的人类精神与智力活动的成果。②权利的完整性不同。所有权的属性是完整的,它不不受时间和地域的限制;著作权只能在一定的保护期内有效。著作权与专利权的区别:①保护对象不同。著作权保护的是表达作品思想内容的具体形式,专利法保护的是具有新颖性、创造性、实用性的发明创造。②保护条件不同。著作权保护的作品只要求是独创的,不要求是首创的;而对于同一内容的发明,专利权只授予先申请人。③权利产生程序不同。著作权大多自动产生,专利权需要专利机关的特别授权。④适用领域不同。著作权主要涉及文学、艺术领域,专利权主要发生在工业生产领域,与产品的技术方案息息相关。著作权与商标权的区别:①权利属性不同。著作权是一种具有人身属性的权利,商标权只是一种财产权。②法律要求的保护条件不同。著作权要求作品具有独创性,而商标权要求识别性,并不考虑商标是否由商标权人创作。③权利的取得方式不同。著作权一般自作品创作完成时自动产生,而商标权一般须经注册登记才能产生。著作权法意义上的作品:是指文学、艺术或科学领域内,具有独创性,并能以某种有形形式复制的智力成果。作品成为著作权客体的条件:独创性和可复制性。著作权作品的分类:①文学作品;②口述作品;③音乐、戏剧、曲艺、舞蹈作品;④美术、摄影作品;⑤电影、电视、录像作品;⑥工程设计、产品设计图纸及其说明;⑦地图、示意图等图形作品;⑧计算机软件、民间文学艺术作品以及法律行政法规规定的其他作品。⑨法律、行政法规规定的作品。作品要成为著作权客体必须具备的条件:(1)独创性。也称原创性,是指由作者独立构思而成的,作品的内容或者表现形式完全不是或基本不是同他人已经发表的作品相同,即不是抄袭、剽窃、篡改他人的作品。(2)可复制性。符合著作权保护条件的作品,通常是能以其中物质复制形式表现的智力创作成果。我国著作权法只要求作品能够以某种有形形式复制,因此不排除对未被有形载体固定的口头作品的保护。凡制定了著作权法的国家,通常强调著作权只保护作者思想的表现形式,而不保护思想本身。这就是说,单纯的思想或者情感本身而不具有文学、艺术等客观表现形式的,不能称之为作品,不能成为著作权客体。著作权客体的排除领域:⑴不受著作权法保护的作品。包括三种情况:①违背一般法律原则的作品;②违背社会公德和社会伦理的作品;③故意妨害公共秩序的作品;⑵不适用著作权法的作品。有三类:①法律、法规、国家机关的决议、决定、命令和其他具有立法、行政、司法性质的文件及其官方正式译文;②时事新闻;③历法、数表、通用表格和公式。民间文学艺术作品:在一国国土上,由该国的民族或种族集体创作,经世代相传、不断发展而构成的作品。特点是:集体性、长期性、变异性、继承性我国规定民间文学艺术作品的保护办法时,考虑的因素:1、将民间文学艺术作品权利主体界定为国家2、保护民间文学艺术作品及表达形式的收集者、整理者和传播者的权力,尊重他们在传播、收集和整理过程中所付出的创造性劳动3、将民间文学艺术作品的保护对象从著作权法上的作品扩大到不具备作品条件的表达形式计算机软件指计算机程序及有关文档。计算机软件作为知识产品的条件:①原创性;②固定性:受保护软件必须固定在某种有形物体上。计算机软件著作权的归属:其一般原则是谁开发谁享有著作权。另外的几种特殊情况:①合作开发。一般由各合作开发者共同享有;②委托开发。如无协议,其著作权属于受委托者;③指定开发。著作权由项目任务书或合同规定,如无明确规定,属于接受任务单位;④职务开发。著作权属于该单位;⑤非职务开发。一般属于开发者自己。计算机软件著作权的内容:①发表权;②署名权;③修改权;④复制权;⑤发行权;⑥出租权;⑦信息网络传播权;⑧翻译权;⑨应当由软件制作权人享有的其他权利。计算机软件著作权期限:自软件开发完成之日起产生。自然人为终生至死亡后50年,单位保护期为50年。计算机软件著作权的侵权行为:(1)未经软件著作权人许可,发表或者登记其软件的;(2)将他人软件作为自己的软件发表或者登记的;(3)未经合作者许可,将与他人合作开发的软件作为自己单独完成的软件发表或者登记的;(4)在他人软件上署名或者更改他人软件上的署名的;(5)未经软件著作权人许可,修改、翻译其软件的;(6)复制或者部分复制著作权人的软件的;(7)向公众发行、出租、通过信息网络传播著作权人的软件的;(8)故意避开或者破坏著作权人为保护其软件著作权而采取的技术措施的;(9)故意删除或者许可他人行使著作权人的软件著作权的。行为人违反上述规定,应当承担相应的民事责任、行政责任和刑事责任。计算机软件登记:无论是否登记,著作权人在权力受侵害时均有权请求行政处理或提起诉讼。著作权人:是指依法享有著作人身权或著作财产权之一部分或全部的公民、法人或非法人单位。著作权人包括:公民、法人和其他社会组织及国家。著作权的种类:原始主体和继受主体、内国主体和外国主体、完整的著作权(拥有作品中的全部财产权及全部人身权的主体,如作者)和部分的著作权(拥有部分财产权利的主体,如著作权的继受人)、普通著作权主体和特殊著作权主体原始主体与继受主体的区别。原始主体:是指在作品创作完成后,直接根据法律的规定或合同的约定对文学、艺术、科学作品享有著作权的人,一般情况下为作者。继受主体:是指通过受让、继承、受赠或法律规定的其他方式取得全部或一部分著作权的人。其区别为:1、原始主体的资格基于创作行为或法律规定直接产生,不以继受主体为存在前提,但继受主体享受的权利却是从原始主体处取得的,并以他人原有著作权的合法存在为条件。2、原始主体所享有的著作权的完整性比继受主体的权利表现的充分。内国主体与外国主体的区别:①保护条件不同;②作品首次发表的规定不同;③著作权保护期的起算不同。著作权的原始主体即作者包括的主体:(1)作者首先是自然人。(2)法人或其他组织在特定条件下也视为作者(由法人或其他组织主持,代表法人或其他组织意志创作,由法人或其他组织承担责任的作品,法人或其他组织视为作者。如无相反证明,在作品上署名的公民、法人或者其他组织视为作者)。作者须具备以下条件:①作者是直接参与创作的人,即借助语言、文字、色彩、线条等进行创作,反映自己创作个性及特点的人;②确认作者的方法是,如无相反证明,在作品上署名的人即为作者;③作者通过创作活动,产生了著作权法规定的作品。作者作为最直接和最基本的著作权主体,应当享有完整的著作权和原始的著作权。④法人、非法人单位在特定条件下也可以视为作者。著作权继受主体:指作者以外的其他依法享有著作权的公民、法人或其他组织、国家。主要为继受著作权人。继受主体及取得著作权的情况:①因继承、遗赠、遗赠扶养协议取得著作权(只能取得著作权的财产权);②因合同而取得著作权(委托合同、著作权转让);③著作权的特殊主体—国家(无人继承又无人受遗赠的,署名权、修改权和保护作品完整权由著作权行政管理部门保护;通过购买著作权、接受赠送、依法律规定)。著作权继承的问题:1、合作作者之一死亡,财产权无继承人无人受遗赠的由其他合作作者享有2、继承人一般不能继承作者的著作人身权,但有责任对其进行保护(署名权、修改权、保护作品完整权)3、作者生前未发表作品,若明确表示不发表,死亡后50年内其发表权可由继承人或受遗赠人行使,无人的由作品原件的合法所有人行使。著作权的归属基本原则:作者原则、投资原则、合意原则职务作品:是指公民为完成法人或其他组织的工作任务所创作的作品。“工作任务”,是指公民在该法人或者该组织中应当履行的职责。法律特征是:创作作者与所在单位具有劳动关系;创作作品应属于作者职责范围;职务作品是体现作者个人意志的智力创造结果:首先作者应是自然人,其次作品体现了作者的个人意志,思想内容由作者决定。权利归属:(1)主要是利用法人或其他组织的物质技术条件(即专门资金、及设备或资料等)创作,并由法人或其他组织承担责任的工程设计图、产品实际图、地图、计算机软件等职务作品,作者享有署名权,著作权的其他权利由法人或其他组织享有。(2)法律、行政法规规或合同约定著作权由法人或其他组织享有的职务作品,作者享有署名权,著作权的其他权利由法人或其他组织享有。(3)除上述作品以外的,属于公民为完成法人或其他组织工作任务所创作的其他职务作品,其权利归作者享有,但法人或其他组织在其业务范围内优先使用(自该作品完成2年内,享有优先权。)职务作品完成两年内,经单位同意,作者许可第三人以与单位使用的相同方式使用作品所获报酬,由作者与单位按约定的比例分配。作品完成两年的期限,自作者向单位交付作品之日起计算。职务作品中的作者的权利:(1)对单位享有版权的职务作品,作者享有署名权;(2)著作权的其他权利由法人或者其他组织享有,法人或者其他组织可以给予作者奖励。委托作品:委托人向作者支付约定的创作报酬,由作者按照他人的意志和具体要求而创作的特定作品。权利归属:其权利归属,受委托创作的作品,著作权的归属有委托人和受托人通过合同约定。合同未明确约定或没有订立合同的,著作权属于受托人。合作作品:两个人以上共同创作的作品。合作作者必须有共同的创作愿望,对创作行为及后果有明确认识,目标一致;必须都参加了创作劳动,是直接的、实质性的贡献。权利归属:①两人以上合作创作的作品,著作权由合作作者共有,行使著作权时要征得全体合作人的同意;②没有参加创作的人,不能成为合作作者;③合作作品可以分割使用的,作者对各自创作的部分,可以单独享有著作权,但行使著作权时不得侵犯合作作品整体的著作权;④不可以分割使用的合作作品,是不能单独使用的作品,合作作者对著作权的行使如果不能协商一致,则任何一方无正当理由不得阻止他方行使。演绎作品:改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品。权利归属:由演绎作品的作者享有,但不得损害原作作者的权利,仅对演绎部分享有著作权,对被演绎的作品不想有著作权,无权阻止他人对同一原作进行演绎,且第三人在使用演绎作品时,应征求原作作者与演绎作品作者的同意。汇编作品:汇编若干作品、作品的片段或者不构成作品的数据或者其他材料,对其内容的选择或者编排体现独创性的作品。两类:对已发表或完成的作品进行、对不构成作品材料的内容进行的独创性作品。权利归属:由汇编人享有,但汇编人在行使著作权时,不得侵犯原作品的著作权。电影作品及类似摄制电影的方法创作的作品:摄制在一定物体上,有一系列有伴音或无伴音的画面组成,并且借助适当装置放映、播放的作品。权利归属:“电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品的著作权由制片者享有,但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权,并有权按照与制片者签订的合同获得报酬。电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者有权单独行使其著作权。”美术作品:分两类:美术作品原件所有人对美术作品原件的所有权(占有、适用、收益、处分);美术作品的创作人对美术作品的著作权。权利归属:可以申请专利外观设计或著作权保护。美术等作品原件所有权的转移,不视为作品著作权的转移,但美术作品原件的展览权由原件所有人享有。美术作品的行使需受限制。匿名作品:作者不具名或不写明真实姓名的作品。权利归属:由作品原件的合法持有人行使除署名权以外的著作权,作者身份确定后,由作者或其继承人行使著作权。我国著作权法对合作作品权利归属及行使的规定:委托作品:是委托人向作者支付约定的报酬,由作者按照其意志和具体要求而创作的特定作品。汇编作品与合作作品的主要区别:(1)汇编作品的各作者之间不必具备合意,作者有共同创作的愿望。(2)汇编作品中各作者的成果是可区分的,者的成果有时是可分的,有时是不可区分的。而合作作品要求各而合作作品中各作(3)汇编作品以编辑人的名义发表,而合作作品以合作者的共同名义发表。著作权的内容:著作权包括两方面的内容,即著作人身权和著作财产权。著作人身权包括:发表权、署名权、修改权、保护作品完整权。著作财产权包括:复制权、发行权、展览权、表演权、播放权、制片权、演绎权。演绎权又包括改编权、翻译权、注释权、整理权、编辑权。著作人身权:又称精神权利、人格权,作者对其作品所享有的各种与人身相联系而又无直接财产内容的权利。在我国,著作人格权有几个特点(永久性、不可分割性、不可剥夺性):(1)法人和非法人团体在一定条件可以视为作者,因而法人和非法人团体也可以享有著作人格权;2)著作人格权具有较强的专属性,大部分情况下不得转让、继承和放弃;3)著作人格权虽被称为“人格权”,但并不同于民事权利中的其他人格权。4)理论上认为著作人格权不受保护期限的限制,不受合理使用制度的限制。发表权除外。著作财产权:又称经济权利,是著作人身权的对称,指作者及其他著作权人通过某种形式使用作品,从而依法获得经济报酬的权利。包括:利用作品的权利、获得报酬的权利、许可或转让的权利。特点:可以转让、继承和放弃著作人身权与著作财产权的区别:①著作人身权是一种精神权利,不具有直接财产内容;而著作财产权就是保证著作权人实现财产利益的权利。②著作人身权与著作权主体不可分离,不可**,只能由著作权原始主体享有;而著作财产权则可由著作权人依其意志自由转移,由著作权继受主体享有。③除发表权外,著作人身权的保护期限不受限制,而著作财产权的保护期有严格规定,超过法定时间便不再受保护。④一般情况下,著作人身权只能由著作权人自己行使,而著作财产权既可以由著作权人自己行使,也可以由他人行使。发表权:“公之于众”,是指著作权人自行或者经著作权人许可将作品向不特定的人公开,但不以公众知晓为构成条件。只能行使一次;通常不能转移;往往还受到第三人的制约。由作者行使。发表权对著作权人的利益关系重大:合理使用、保护资格、保护期、属于著作权财产权和人身权交错领域。例外:身份不明、生前未发表、视听作品、职务作品、转让版权署名权:是指表明作者身份的权利。作者在其创作的作品及其复制件上如何标记作品来源的权利,也称姓名表示权。律规定署名权的根本目的,在于保障不同作品来自不同作者这一事实不被人混淆,署名即是标记,旨在区别。署名权不同于作者的民事人格权,它不因作者的死亡而消灭或改变。可用真名、笔名、别名或隐去姓名不署。因作品署名顺序发生的纠纷,有约定的按约定确定署名顺序;没有约定的,可以按照创作作品付出的劳动、作品排列、作者姓氏笔划等确定署名顺序。署名权行使受诚信原则和交易惯例限制:电影、建筑作品。内容:确认身份、署名方式、禁止他人在自己作品上署名、冒名。修改权:修改作品或授权他人修改作品的权利。修改,通常是对已完成的作品形式进行改变的行为,既包括由于作者思想观点和情感倾向的改变而导致的对作品形式的改变,也包括在思想与情感不变的前提下对纯表现形式的改变。如改变逻辑安排,增减文字。即使作品已经发表,作者也有权对作品实施修改。修改与演绎、派生创作不同,是对原作品的完善,是继续创作活动,修改作品的权利理所当然属于作者。但是,在有些情况下,无法由原作者本人完成修改,出于社会利益的实际需要,修改权也可以由他人行使。修改权同著作权的其他权利一样,不是绝对的。通常修改权很难对抗物权。保护作品完整权:即保护作品不受歪曲、篡改的权利。其中既包括作品的完整性,也包括标题的完整性。著作权人许可他人将其作品摄制成电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品的,视为已同意对其作品进行必要的改动,但是这种改动不得歪曲篡改原作品。情形:作品题目的改变,作品内容的改变,甚至包括作品使用环境的改变。限制:教学、建筑物扩建等、计算机程序使用、按照作品性质及使用目的和状况、出版人对笔误订正,编辑对文稿的缩减等。复制权:制作作品复制件的权利。狭义的复制权是严格意义上的复制权,一般仅指以同样形式制作成品的权利,如复制文字作品生成书籍、杂志、报纸等方式,还包括在不同于原作载体的载体上复制(在上彩釉的陶盘或瓷盘上复制绘画、雕刻、油画作品)或者使用不同的技术(将一件艺术作品摄制成照片)也属于复制。广义的复制权除狭义复制权之外,还包括以不同于作品的原来形式表现该作品的权利,比如,将工程设计或产品设计等平面图形作品制作成立体形式的工程或产品的权利。我国著作权法只保护狭义的复制权复制类型:不改变作品载体或改变载体但不改变体现方式的复制、无载体转变为有载体、从平面到立体或立体到平面的复制。复制可是大量的,也可是唯一的接触式复制和非接触式复制原封不动的复制和有所改变的复制。不论复制方式、不论复制范围、不论复制数量、不论是否公开、不论是否盈利。侵犯复制权的判断:1.字面侵权:法律意义上的抄袭2.实质性相似。发行权与首次销售原则以出售或者赠与方式向公众提供作品的原件或者复制件的权利发行权受首次销售原则或经济权利穷竭的限制(三)出租权有偿许可他人临时使用电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、计算机软件的权利,计算机软件不是出租的主要标的的除外。1.出租权的客体凡作品皆可出租,但一般情况下,法律只授予录音制品、电影作品以及计算机程序的著作权人和邻接权人以专有出租权。2.出租权的主体计算机程序只有单一的著作权人,出租权非他莫属。但是录音作品和电影作品则既有邻接权人又有其中包含的作品的著作权人。对这种情况,TRIPS协议和WCT规定,录音作品本身的作者(也就是邻接权人)和其中包含的音乐作品的作者都享有出租权,作品的出租因而须经过双重许可。3.出租权的内容和权利行使出租权的内容包括出租自己作品的权利,许可他人出租自己作品的权利以及因为自己出租或者许可他人出租而收取相应租金的权利。展览权美术作品、摄影作品等公开陈列原作或复制件的权利:展览会、其他公共场合、在视听作品中美术作品原件所有人拥有原件展览权。表演权:表演,指直接或者借助技术设备公开再现受著作权法保护的作品。无论表演有无营利目的,只要是公开的,都属于著作权法所指的表演。表演的形式分为两种:第一,指直接演唱歌曲、演奏乐曲、上演剧本或朗诵诗词等形式的现场公开表演;第二,指借助技术设备公开播送、放映录音或音像制品等形式的公开表演,也称机械表演。以机械表演的形式公开表演受著作权保护的作品,使用者应该事先取得著作权人或者著作权集体管理机构的许可,并且支付相应的报酬。著作权人或者著作权集体管理机构无正当理由不得拒绝许可使用。著作权集体管理机构发放许可使用收费标准应当报国家版权局批准。发达国家法律中的权利:1.公共借阅权2.进口权和平行进口权3.追续权4.形象权著作权取得制度:(1)自动取得制度。著作权自动取得,是指著作权因作品创作完成、形成作品这一法律事实的存在而自然取得,不再需要履行任何手续。这种获得著作权的方法被称为“无手续主义”、“自动保护主义”。(2)注册取得制度。注册取得,是指以登记注册作为取得著作权的条件,作品只有登记注册后方能产生著作权。著作权注册取得的原则,又称为注册主义。(3)其他取得制度。其他取得方式包括:作品必须以有形固定下来,才能获得著作权;以著作权标记获得著作权。我国采用自动取得原则:(1)中国公民、法人或非法人单位的作品,不论是否发表,依照本法享有著作权;(2)外国人的作品首先在中国境内发表的,依照本法享有著作权;(3)外国人在中国境外发表的作品,依照其所属国同中国签订的协议或共同参加的国际条约享有的著作权,受本法保护。我国著作权法对著作权期限的规定:1、著作人身权中的署名权、修改权和保护作品完整权永久受到保护2、发表权的保护期与财产权利保护期相同,为作者终生及其死亡后50年,截至作者死亡后第50年的12月31日。3、关于著作财产权,如作者为公民,其保护期为作者有生之年加死亡后50年;4、法人作品的保护期自作品首次发表后50年;5、合作作品的保护期为作者终生加死亡后50年,从最后死亡的作者的死亡时间起算;6、作者身份不明的作品保护期为50年,但作者身份一经确定则适用一般规定。其他特殊作品的保护期为自首次发表后50年。网络著作权:指著作权人对受著作权法保护的作品在网络环境下所享有的著作权权利。包含了两层含义:第一层,相对与传统作品,指传统作品被上传至网络时著作权人所享有的权利,这里特指“信息网络传播权”。第二层,根据这一司法解释,作品的数字化形式和新的数字化作品均受著作权法保护,任何媒体,不论是传统媒体,还是网络媒体,未经著作权人许可,也不符合法定许可的条件,擅自复制、转载、传播他人作品的,均构成侵犯著作权,应依法承担法律责任。信息网络传播权与其他向公众传播权的区别:a表演权、b.广播权c.放映权信息网络传播权的限制:a.合理使用(特殊:图书馆)b.默示许可:农村扶贫使用作品C.法定许可:九年义务教育网络服务提供者的责任限制:1、通知删除程序。2、isp用户信息披露义务。责任限制的类型:(1)接入服务提供商。(2)自动缓存服务(3)信息存储空间(4)搜索或者链接服务。其他类型的服务提供者之责任限制:P2P等软件提供者的责任技术措施保护可浏览、欣赏作品、表演、录音录像制品的或者通过信息网络向公众提供作品、表演、录音录像制品的有效技术、装置或者部件。违法行为:任何组织或者个人不得故意避开或者破坏技术措施,不得故意制造、进口或者向公众提供主要用于避开或者破坏技术措施的装置或者部件,不得故意为他人避开或者破坏技术措施提供技术服务。但是,法律、行政法规规定可以避开的除外。规避例外:(一)为学校课堂教学或者科学研究,通过信息网络向少数教学、科研人员提供已经发表的作品、表演、录音录像制品,而该作品、表演、录音录像制品只能通过信息网络获取;(二)不以营利为目的,通过信息网络以盲人能够感知的独特方式向盲人提供已经发表的文字作品,而该作品只能通过信息网络获取;(三)国家机关依照行政、司法程序执行公务;(四)在信息网络上对计算机及其系统或者网络的安全性能进行测试。邻接权:也称传播者权或与著作权有关的权利,是法律赋予作品传播者对其创造性的传播行为享有的人身权利和财产权利的总称。其基本内容包括:①出版者权;②表演者权;③音像制作者权;④广播、电视组织权。邻接权与著作权的联系:①邻接权的产生以现有作品为基础;②作品的传播者对他人版权作品进行传播时,必须有法律依据或著作权人的授权。其区别为:①两者的主体不同;②两者的保护对象不同;③两者的内容不同;④两者受保护的前提不同。表演者权:是指表演者依法对其表演所享有的权利。其产生的前提是著作权人将其作品的表演权许可给表演者行使。(表演者权由表演者享有,表演权属于著作权人)表演是指演奏乐曲、上演剧本、朗诵诗词等直接或借助技术设备的声音、表情、动作公开再现作品。所以,我国邻接权所保护的表演只涉及对作品的表演,诸如杂技表演、马戏表演、体育项目表演等均不属于著作邻接权保护范围。且只有公开的表演才能得到保护。表演者的义务:(1)表演者(包括演员和演出单位)使用他人作品演出,应当取得著作权人的许可,并支付报酬。演出组织者组织演出,由该组织者取得著作权人许可,并支付报酬。(2)表演者使用通过改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品进行演出,应当取得改编、翻译、注释、整理作品的著作权人和原作品的著作权人的许可,并支付报酬。表演者的权利:①表明表演者身份。②保护表演形象不受歪曲。③许可他人从现场直播。④许可他人为赢利目的的录音录像,并获得报酬。表演者如何取得他人作品的表演权?①表演者使用他人未发表作品时应事先获得著作权人的许可;②表演者使用他人已发表的作品进行营业性演出时,以法定许可获得对作品的表演权;③表演者使用他人的演义作品进行营业性演出时,应当根据该作品是否已发表来决定获得表演权的方式。录音制品:任何有声音的原始录制品,如唱片、录音磁带、激光唱片等。是指电影、电视、录像作品以外的任何有伴音或无伴音的连续相关形象的原始录制品。主体是录音制作者和录像制作者。客体为录音录像制品。
录音录像制作者的义务:(1)音像制作者使用他人作品制作录音录像,应当取得著作权人的许可,并支付报酬。(2)音像制作者使用改编、注释、的作品,应当取得改编、注释;翻译、品的著作权人的许可,并支付报酬。翻译、整理已有作品而产生整理作品的著作权人和原作(3)录音制作者使用他人已经合法录制为录音制品的音乐作品制作录音制品,可以不经著作权人许可,但应当按照规定支付报酬,著作权人声明不许使用的不得使用。(4)被许可人复制、发行、通过信息网络传播录音录像制品,应当取得著作权人,表演者许可,并支付报酬。(5)音像制作者在制作发行作品时,除应尊重作者的权利外,还应尊重表演者的权利,即应当同表演者订立合同,并支付报酬。广播组织权是指电台、电视台等广播组织对其编制的广播电视节目依法享有的权利。主体是那些制作并播放广播电视节目的组织。客体是广播电视节目,不论其播放途径如何。注意:1、转播节目不受保护2、企事业单位内部及乡镇地方组织为了宣传需要而设立的广播站、电视台,不具有法人地位,不包含在邻接权范围之内。如他们使用自己制作的音像制品或自己创作的作品,则他们是作品的著作权人或音像制作者。广播电视组织的义务:(1)广播电台、电视台使用他人未发表的作品制作广播电视节目,应取得著作权人的许可,并按规定向著作权人支付报酬。著作权人可以通过口头或书面形式授权广播电台、电视台使用自己未发表的作品,但广播电视组织应向著作权人支付报酬。(2)广播电台、电视台使用他人已发表的作品制作广播电视节目,可以不经著作权人许可,但应当支付报酬。(3)广播电台、电视台播放已经出版的录音制品,可以不经著作权人许可,但应当支付报酬。当事人另有约定的除外。(4)电视台播放他人的电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、录像制品,应当取得制片者或者录像制作者许可,并支付报酬;播放他人的录像制品,还应当取得著作权人许可,并支付报酬。广播电视组织的权利:(1)将其播放的广播、电视转播;(2)将其播放的广播、电视录制在音像载体上以及复制音像载体。从以上规定可知,广播组织享有将其播放的广播、电视转播的权利,将其播放的广播电视录制在音像载体上以及复制音像载体的权利。出版者权:是指出版者对其出版的作品享有的一系列的权利。主体:一般包括图书、报纸、期刊等类出版单位,出版的作品主要以文字、线条、代码、图案表示的文字作品、音乐作品、戏剧作品、舞蹈作品。并且大多以印刷的形式进行复制。客体:出版者所出版的报纸、图书、期刊及其版式、装帧等。这里既涉及表达思想和感情的作品本身,又涉及作品的载体。对作品,出版者拥有专有出版权,对载体,出版者对其出版的图书、报纸、期刊的版式、装帧拥有专有使用权。出版者权的内容:1、图书出版者的专有出版权,指图书出版者对著作权人交付的作品,在合同有效期内和在合同约定的地区,享有以同种文字的原版、修订版和缩编本的方式出版图书的独占权利。注:只有图书出版者对其出版的图书拥有法定的专有出版权,报纸、期刊出版者是否拥有,取决于同作者的合同约定,如果合同中没有明确约定,只能享有普通的非独占的出版权。期限:只能在出版合同约定的期限内享有,且期限不能超过10年。合同期满后,当事人可以续订,续定期限仍不能超过10年。地域约定:专有出版权只能在合同约定的地域内有效,地域约定应以国家为单位。版本限制:图书出版者只对著作权人交付的作品手稿所使用的文字的版本享有专有出版权,包括该文字的原版、修订版和缩编本。2、版式、装帧设计的专有使用权,版式是指出版者出版图书、刊登文章所使用的开本、字体、自行、篇章结构安排等。装帧设计是指图书出版者对其出版的图书的封面、封底、护封所作的装潢设计和报刊出版者对其出版的报纸、杂志的刊头、封面、版面、封底等所作的装潢设计。出版者的义务:1、与著作权人订立书面合同,图书出版者出版图书,应同著作权人订立书面合同。著作权人向报社、杂志社投稿,不需订立书面合同。决定采用或刊登的期限:图书是6个月,不采用应及时通知作者;不通知作者也不签订合同,6个月后作者可以要求出版者退还原稿和给与经济补偿。报社15日,杂志社30日,过期未收到杂志社决定刊登的通知的,可改投。2、按期、按质出版作品;3、重印、再版作品;4、向著作权人支付报酬。脱销:著作权人寄给图书出版者的两份定单在6个月内未能得到履行即视为脱销。著作权限制的原因:著作权法在保护著作权人和传播者利益的同时,还必须兼顾社会公共利益,防止权力被滥用,阻碍和束缚科学技术的进步和文化的繁荣。因此,世界各国著作权立法,无不对著作权予以一定的限制。著作权与财产权不同,就其法律保护而言,著作权已受到了时间和地域上的限制,此外,还受到合理使用、法定许可、强制许可等制度的限制。合理使用:是指在特定的条件下,法律允许他人自由使用享有著作权的作品而不必征得著作权人的同意,也不必向著作权人支付报酬的制度。合理使用必须具备的条件:①使用的作品已经发表;②使用的目的仅限于为个人学习、研究或欣赏,或者为了教学、科学研究、宗教或慈善事业以及公共文化利益的需要;③使用他人作品时,不得侵犯著作权人的其他权利,并且必须注明作者姓名、作品名称。合理使用的范围:为个人学习、研究或者欣赏,使用他人已经发表的作品;为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品;为报道时事新闻,在报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体中不可避免地再现或者引用已经发表的作品;报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体刊登或者播放其他报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体已经发表的关于政治、经济、宗教问题的时事性文章,但作者声明不许刊登、播放的除外;报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体刊登或者播放在公众集会上发表的讲话,但作者声明不许刊登、播放的除外;为学校课堂教学或者科学研究,翻译或者少量复制已经发表的作品,供教学或者科研人员使用,但不得出版发行;国家机关为执行公务在合理范围内使用已经发表的作品;图书馆、档案馆、纪念馆、博物馆、美术馆等为陈列或者保存版本的需要,复制本馆收藏的作品;免费表演已经发表的作品,该表演未向公众收取费用,也未向表演者支付报酬;对设置或者陈列在室外公共场所的艺术作品进行临摹、绘画、摄影、录像;将中国公民、法人或者其他组织已经发表的以汉语言文字创作的作品翻译成少数民族语言文字作品在国内出版发行;将已经发表的作品改成盲文出版。法定许可使用:是指依著作权法的规定,使用者在利用他人已经发表的作品时,可以不经著作权人的许可,但应向其支付报酬,并尊重著作权人其他权利的制度。法定许可使用条件为:①法定许可使用的主体只能是报刊杂志社、表演者、录音制作者和广播组织;②法定许可使用的对象只能是已发表的作品;③应向著作权人支付报酬;④著作权人明确声明不得使用的,该作品不能被法定许可使用。法定许可的几种情形:1.法定许可编写教材2、法定许可录音3.法定许可播放合理使用与法定许可使用的异同:相同点:①目的都是侧重于促进社会公共利益,限制著作权人的权利;②都只能使用他人已经发表的作品;③使用他人作品时无须取得著作权人的许可;④都必须注明作者姓名、作品名称。区别在于:①法定许可的使用者是表演者、录音制作者、广播组织报刊社、而合理使用人却无主体范围的限制;②在法定许可的情况下,使用作品后应向著作权人支付报酬,而合理使用的情况下则不必支付报酬;③在法定许可使用的情况下,著作权人声明不许使用的,不得使用,但合理使用却没有附加这样的条件。强制许可使用:是指在一定条件下,作品的使用者基于某种正当理由需要使用他人已发表的作品时,经申请由著作权行政管理部门授权,即可使用该作品,无须征得著作权人同意,但应向其支付报酬的制度。著作权的转让:著作权人将其作品财产权部分或全部转移给他人所有的法律行为。著作权转让的特点:(1)转让的对象仅限于著作财产权。.(2)著作权转让与作品载体所有权无关。.(3)著作权转让导致著作权主体的变更。.(4)著作权的转让标的可以做多种选择。
著作权转让的内容:著作权的转让应当订立书面合同,合同包括下列主要内容:(1)作品的名称。.著作权转让所涉及的作品名称都必须明确;如果是全部作品,则需要确定用作者创作的原作品名称还是另选名称;是部分作品的,还要标明开始和结尾及其名称。标明作品名称的目的是为了确定著作权转让的具体标的。(2)转让的权利种类、地域范围。权利种类是指翻译、汇编、改编、复制、发行、播放等具体的著作权使用方式,地域范围是指作品著作权转让后允许使用的地理范围。(3)转让价金。价金是合同中的基本条款也必须包括价金条款。(4)交付转让价金的日期和方式。(5)违约责任。(6)双方认为需要约定的其他内容。著作权转让合同中著作权许可使用:是指著作权人将自己的作品以一定的方式、在一定的地域和期限内许可他人使用的行为。著作权许可使用其特征为:①著作权许可使用并不改变著作权的归属。②被许可人的权利受制于合同的约定。③被许可人对第三人侵犯自己权益的行为一般不能以自己的名义向侵权人提起诉讼,因为被许可人并不是著作权的主体,除非著作权人许可的是专有使用权。著作权许可使用合同的主要条款:(1)许可使用的权利种类。许可使用的权利是专有使用权还是非专有使用权。如果未作约定,或约定不明,一旦发生争议,法律通常只能认为被许可人取得的是非专有使用权。(3)许可使用的范围、期间。许可使用的范围通常表现为作品复制发行范围、播放范围等。(4)付酬标准和办法。(5)违约责任。违约责任的形式可以是终止合同,也可以针对每一项可能发生的具体违约行为预先规定违约金,还可以赔偿实际损失。(6)双方认为需要约定的其他内容。著作权行政管理:国家著作权行政管理机关代表国家对著作权工作进行管理的行为。特征:性质是行政行为;行政管理工作以著作权管理为内容,即运用行政手段协调规范版权市场中的各种行政法律关系。著作权集体管理:著作权人授权有关组织代为集中管理著作权、邻接权的制度。著作权集体管理性质:一种民事权利管理制度,是信托的一种具体形式。著作权集体管理为著作权人之权利,而非义务;但事实上使其受到一定限制。自愿的集体管理著作权集体管理组织管理的权利:表演权、放映权、广播权、出租权、信息网络传播权、复制权等权利人难以有效行使的权利。使用费的收取与转付:与使用者协商使用费的具体数额,著作权管理组织应当制定使用费收取标准,有国务院著作权管理机公告后作为确定使用费数额的根据。提取管理费后应全部转给权利人。监督:不得拒绝符合条件的权利人申请加入集体管理组织;权利人可以依照章程规定程序退出集体管理组织;著作权集体管理组织应建立权利信息查询系统。会员大会:为著作权集体管理组织的决策机构。强制缔约义务:使用者以合理的条件要求与著作权集体管理组织订立许可使用合同,组织不得拒绝。法定许可的付酬机制:依照法定许可使用他人作品未能向权利人支付使用费的,应当将使用费、邮资以及使用作品的有关情况送交有关著作权集体管理组织,由其转付。著作权集体管理组织是指为权利人的利益依法设立、根据权利人授权、对权利人的著作权或与著作权有关的权利进行集体管理的社会团体。著作权集体管理组织为非盈利性组织。著作权集体管理组织可以以自己的名义主张权利,包括提起诉讼,但只限于受信托的权利范围侵犯著作权行为:是指未经作者或其他著作权人同意,又无法律上的根据,擅自对著作权作品进行利用或以其他非法手段行使著作权人专有权利的行为。构成侵犯著作权行为的三个要件:①要有侵犯的事实;②行为具有违法性;③行为人主观有过错。侵害著作权行为分为:直接侵权:损害赔偿责任的承担为过错责任;其他民事责任的承担为无过错责任。间接侵权:侵权行为并未直接涉及受著作权保护的客体,而是因该行为为侵权行为提供了便利条件而损害了著作权人的利益。侵权行为归纳:擅自发表他人作品;歪曲、篡改他人作品、侵占他人作品、强行在他人的作品上署名、擅自使用他人的作品、拒付报酬、剽窃他人的作品、侵犯专有出版社和版式设计权、制作、出售假冒他人署名的作品、侵犯邻接权、其他行为。侵权行为的法律责任有三个方面,即民事责任、行政责任、刑事责任。民事责任的承担:赔偿损失:基本原则——全部赔偿、定额赔偿、合理开支、精神损害赔偿;停止侵权(永久禁令);消除影响、赔礼道歉网络服务提供商的著作权侵权责任:网络服务提供者通过网络参与他人侵犯著作权行为,或者通过网络教唆、帮助他人实施侵犯著作权行为的:共同侵权责任。提供内容服务的网络服务提供者,明知网络用户通过网络实施侵犯他人著作权的行为,或者经著作权人提出确有证据的警告,但仍不采取移除侵权内容等措施以消除侵权后果:共同侵权责任。提供内容服务的网络服务提供者,对著作权人要求其提供侵权行为人在其网络的注册资料以追究行为人的侵权责任,无正当理由拒绝提供的,人民法院应当根据民法通则第一百零六条的规定,追究其相应的侵权责任。网络服务提供者明知专门用于故意避开或者破坏他人著作权技术保护措施的方法、设备或者材料,而上载、传播、提供的。著作权人发现侵权信息向网络服务提供者提出警告或者索要侵权行为人网络注册资料时,不能出示身份证明、著作权权属证明及侵权情况证明的,视为未提出警告或者未提出索要请求。著作权人出示上述证明后网络服务提供者仍不采取措施的,著作权人可以依照著作权法第四十九条、第五十条的规定在诉前申请人民法院作出停止有关行为和财产保全、证据保全的裁定,也可以在提起诉讼时申请人民法院先行裁定停止侵害、排除妨碍、消除影响,人民法院应予准许。网络服务提供者经著作权人提出确有证据的警告而采取移除被控侵权内容等措施,被控侵权人要求网络服务提供者承担违约责任的,人民法院不予支持。著作权人指控侵权不实,被控侵权人因网络服务提供者采取措施遭受损失而请求赔偿的,人民法院应当判令由提出警告的人承担赔偿责任。侵权认定的方法:三段论”侵权认定法:第一步:抽象法,将不受保护和受保护的内容分开;第二步:过滤法,将不受保护的部分分离;第三步:对比法,将受保护的部分与被控侵权的部分作比较。著作权纠纷处理:调节、仲裁、诉讼第三篇专利权专利:是指经专利主管机关依照法定程序审查批准的符合专利条件的发明创造。其特征为:①是一项特殊的发明创造,是产生专利权的基础;②是符合专利法规定的专利条件的发明创造。③作为专利的发明创造必须经专利主管机关依照法定程序审查确定,在未经批准以前,任何一项发明创造都不得成为专利。
我国专利法规定了三种专利:发明专利、实用新型专利、外观设计专利。专利权:是指法律赋予公民、法人或其他组织对其获得专利的发明创造在一定期限内依法享有的专有权利。专利法主要调整四个方面的社会关系:①因确认发明创造的归属而发生的社会关系;②因授予发明创造专利权而发生的各种社会关系;③因发明创造专利的实施、**或许可实施而发生的各种社会关系;④因发明创造专利权的保护而发生的各种社会关系。专利制度的内容:依据专利法的规定对申请专利的发明创造进行审查,对符合专利条件的发明创造授予专利权,同时将该项发明创造的内容予以公开。特征:法律保护、科学审查、公开通报、国际交流。专利制度最为重要、并能反映其本质特征的属性可以概括为两点:一是以法律的手段实现对技术实施的垄断。二是以书面的方式实现对技术信息的公开。从专利法所赋予的垄断性权利内容看,专利法所规定的垄断绝非对技术的全面垄断,而仅仅限定在对技术的营利性实施方面。首先,专利法绝不限制技术信息的传播,相反还鼓励或有助于技术信息的广泛传播。其次,专利制度绝不禁止新技术的研究开发,,专利权人的权利仅限于禁止他人为营利目的而实施专利技术。专利权的垄断也不同于其他知识产权的垄断。
专利制度的有关假说:1、自然权利说:此说认为发明人因其实际完成了发明创造工作而对其创造的成果自然享有权利;专利法只是从法律的角度上对这种权利给予了确认。2、报酬说:
这种假说认为,发明人为了完成发明创造势必要耗费大量的人力和财力,法律授予其专利权是作为对其预先支付的人力和财力的一种回报。3、契约说:按照社会契约说,专利制度实际上是一种发明人与社会间订立的契约按照这种契约,发明人以公开其最新的发明创造作为对价,来换取社会对其专利权的承认。4、发展经济说:根据这一学说,专利制度的建立,其根本目的是为了发展国家经济;专利权的授予在事实上可以起到鼓励人们从事发明创造的作用;而高新技术的诞生客观上可以刺激经济的发展。发明人:直接完成发明创造的人。必须满足:直接参加发明创造活动的人;对发明穿凿的实质性特点有创造性贡献的人。发明人与设计人:发明专利--称为发明人;实用新型专利和外观设计专利--称为设计人。发明人和设计人必须是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。发明人或设计人只能是自然人,不能是法人或其他单位。发明人或设计人享有发明权,发明权包括署名权、获得奖励权和获得报酬权。署名权是一种人身权,不能转让、继承,永远归发明人所有。申请人:就一项发明创造向国家专利行政主管机关提出专利申请的人。专利权人:享有专利权的人。专利权的归属:1、自由发明:发明人完全独立地依靠自己的智力劳动以及设备、资金等外部条件所完成的发明创造,归属发明创造的完成人;2、共同发明:发明创造是由二人或二人以上共同完成的,为共同发明人共有,判断共同发明人或共同设计人的标准也是看其是否对发明创造的实质性特点作出了创造性的贡献,共同发明人或共同设计人的权利和义务是相等的,排名前后没有本质上的区别;3、职务发明:自然人为履行其本职工作而完成的发明创造,分两类:执行本单位任务所完成的发明创造,主要利用本单位物质条件所完成的发明创造,权利归职务发明人所在单位。4、委托发明:以合同方式委托他人完成的发明创造,采用合同优先原则,即按照合同约定来确定权利归属,没有约定或不明的归发明创造一方。发明专利:是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。发明:是指科技开发者依据自然规律原则,运用自己的资金和智力创造出来的新技术方案。特点:①发明中应当包含创新,即前所未有的。②必须是利用自然规律或者自然现象的结果;③违背自然规律的创造不是发明;④自然规律或自然现象本身不是发明。⑤是具体的技术性方案。非属发明之类型:1、自然法则本身:如能量不灭定律、万有引力定律等。2、单纯之发现:如矿石等天然物及自然现象(如彩虹)之发现等。3、违反自然法则:如永动机械、铜之镀铁方法等。4、非利用自然法则:如油轮之航运法、经济法则等。5、非技术思想者:如一般个人技能、单纯信息之揭示或单纯美术等。发明区分物的发明、方法发明及用途发明。物的发明;又分为物质发明与物品发明,指人类利用自然法则之技术思想所生产之物质、物品、设备、装置或系统,该发明通常系以结构或性质界定申请专利范围。但不包括动、植物。例如:热可塑性树脂、抗滴虫霉素、液晶显示器以及青霉属菌株微生物新品种之发明等。方法发明:指包括利用人类技术思想所具有时间过程要素的发明活动,该发明通常系以步骤及参数条件界定申请专利范围。诸如以制造方法、处理方法、使用方法申请发明专利标的。例如:奈米材料之制法、利用垃圾制造肥料之方法、空气中SiO2之检测方法,以及制造蛋白质之方法等发明。用途发明:指发现物的未知特性,利用该特性于特定用途之发明,亦即将已知新的物质或物品用于新的用途之发明,该发明之申请专利范围通常得以物(如组成物)、方法(如制备方法)或用途(应用或使用)为申请标的。例如:一种用于熔化罁铁之铸模、用以医治AIDS之医药组合物、一种组合物X用于治疗糖尿病之方法以及一种应用物质A除草的方法等用途发明。实用新型专利:是指对产品的形状、构造或其组合所提出的新的技术方案。其特点为:①实用新型是针对产品的而言的;②产品只能是具有立体形状、构造的产品;③必须具有实用性,能够在工业中应用;④必须是可自由移动的物品。不授予实用新型的情况:①各种方法、产品的用途;②无确定形状的产品,如气态、液态、粉末状、颗粒状的物质或材料;③单纯材料替换的产品,以及用不同工艺生产的同样形状、构造的产品;④不可移动的建筑物;⑤仅以平面图案设计为特征的产品,如棋,牌等;⑥由两台或两台以上的仪器或设备组成的系统,如电话网络系统、上下水系统、采暖系统、楼房通讯空调系统、数据处理系统、轧钢机、连铸机等。⑦单纯的线路,如纯电路、电路方框图、气功线路图、液压线路图、逻辑框图、工作流程图、平面配置图以及实质上仅具有电功能的基本电子电路产品(如放大器、触发器等)⑧直接作用于人体的电、磁、光、声、放射或其结合的医疗器具。对实用新型给予专利保护的意义:①有利于产品的改造和市场竞争;②有利于调动人们从事发明创造活动的积极性;③有利于丰富人们的物质文化生活;④有利于对小发明尽快地提供保护。外观设计:对产品的形状、图案、色彩或者它们的结合所作出的富有美感的并适于工业应用的新设计。其特征为:①附载外观设计的产品具有相对的独立性,是关于产品形状、图案和色彩或其结合的设计;②外观设计必须是与独立的具体的产品合为一体的新设计;③附载外观设计的产品必须能够在工业中应用;④外观设计必须能够使人产生美感。发明、实用新型和外观设计三者之间的关系:⑴共同点:①都是人类的智力劳动成果;②都是我国专利法所指的发明创造,是专利法的保护对象;③都需要经过专利主管机关审查批准才能成为专利,取得专利权。⑵联系:①在某些情况下,发明与实用新可以相互转换;②在某些情况下,实用新型与外观设计可能共存于同一对象;③发明、实用新型和外观设计可能共存于同一对象。⑶区别:①发明是专利法主要保护的对象;②发明和实用新型都是一种新的技术方案,而外观设计则是一种新设计;③发明的技术难度明显高于实用新型。授予专利的实质条件:新颖性、创造性、实用性。新颖性:对于发明和实用新型:是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内外公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向专利局提出过申请并记载在申请日以后公布的专利申请文件中。对于外观设计:应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内外公开使用过的外观设计不相同或不相近似。并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。创造性:1)发明专利的创造性:同申请日以前已有的技术相比,对于发明专利,应具有突出的实质性特点和显著的进步;突出的实质性特点是指发明与现有技术相比具有明显的本质区别,对于发明所属技术领域的普通技术人员来说是非显而易见的,他不能直接从现有技术中得出构成该发明全部必要的技术特征,也不能够通过逻辑分析、推理或者试验而得到;显著的进步是指从发明的技术效果上看,与现有技术相比具有长足的进步,它表现在发明解决了人们一直渴望解决,但始终未能获得成功的技术难题,或者该发明克服了技术偏见,提出了一种新的研究路线,或者该发明取得了意想不到的技术效果,以及代表某种新技术趋势。2)实用新型的创造性:同申请日以前已有的技术相比,对于实用新型专利,应具有实质性特点和进步。实质性特点和进步。只要与现有技术相比有所区别并具有进步即可认为具备创造性。3)外观设计的创造性:同授权日以前的外观设计相比不相近似,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。实用性:是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。”根据这一规定,发明创造具备下列条件即认为其具有实用性:(1)产业实用性。(2)可重复再现性。(3)有益性。申请专利的发明创造在那些情形下不丧失新颖性:①在中国政府主办或承认的国际展览会上首次展出的;②在规定的学术会议或技术会议上首次发表的;③他人未经申请人同意而泄露其内容的。发明或实用新型不具有实用性的几种情况:①申请专利的发明或实用新型不具有再现性;②申请专利的发明或实用新型缺乏技术手段;③申请专利的技术方案违背自然规律;④利用独一无二的自然条件所完成的技术方案;⑤申请专利的技术方案不能产生积极效果。专利保护的排除客体:违反国家法律、社会公德或妨害公共利益的发明创造。不授予专利权的:(1)科学发现;(2)智力活动的规则和方法。(3)疾病的诊断和治疗方法。(4)动物和植物新品种。(5)用原子核变换方法获得的物质。永动机不能申请取得发明专利:具有实用性的发明或者实用新型专利申请应当符合自然规律。违背自然规律的发明或者实用新型专利申请是不能实施的,因此,不具备实用性。那些违背能量守恒定律的发明或实用新型专利申请的主题,必然是不具备实用性的。治疗中风之中草药组成物可否申请取得发明专利:能量不灭定律之科学原理或数学方法,是否可以申请取得专利:发明应为利用自然法则之技术思想之创作,以解决技术课题,达成所期待的发明目的。故诸如能量不灭定律、万有引力定律等自然法则或科学原理,本身并未被利用而表现成发明之技术内容,原属于自然法则本身,并非人类利用自然法则所发明者,故不属于发明之类型。计算机软件可否申请取得专利:可以。计算机软件基本上为算法实施方式之一种,若将计算机软件所执行之步骤记载于申请专利范围,整体观之,其算法之实施涉及技术领域之技术手段者,则该计算机软件可为专利法保护之标的。大量栽培蝴蝶兰之方法可否申请取得实用新型专利?若否,究宜申请何种专利?中文输入法之规则或方法,是否可以申请取得专利?大楼外观或景观设计,是否可以申请取得外观设计专利?
专利申请权:是指公民、法人或其他组织依据法律规定或合同约定享有的就发明创造向专利局提出专利申请的权利。其特征为:相对性、暂时性、相关性。
专利申请人:是就某项发明创造有资格向专利局提出专利申请的公民、法人或其他组织。专利申请人应具备的条件:①具有相应的国籍;②有符合专利法规定的发明创造,并拥有合法的专利申请权。我国专利申请的原则:书面申请原则(专利申请人及其代理人在办理各种手续时都应采用书面形式)、先申请原则(两个或两个以上的人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请人)、单一性原则(一份专利申请文件只能就一项发明创造提出专利申请,即“一申请一发明”原则)。国际优先权:是申请人就其发明创造第一次在某国提出专利申请后,在优先权期内,就相同主题的发明创造向另一国提出专利申请的,依照有关国家法律的规定而享有的优先权。本国优先权:是申请人就起发明创造在某国第一次提出战栗申请后的一定期限内,就相同主题的发明创造又向该国专利局提出后一申请的,依法所享有的优先权。发明或实用新型专利申请的优先权期为12个月;外观设计专利申请的优先权期为6个月。发明或实用新型专利申请人应提交的文件:请求书、说明书、说明书附图、说明书摘要、权利要求书。请求书应写明:①发明或实用新型的名称;②发明人姓名;③申请人姓名或名称;④地址;⑤其他应当写明的事项。外观设计专利申请人应提交的文件:请求书、图片或照片。权利要求书:独立权利要求:1、前序部分(发明创造的名称+所属技术领域,现有技术状况)+特征部分(发明创造所具有的必要技术特征)2、从属权利要求:引用部分(引用在先的权利要求序号)+特征部分(引用部分改进的具体技术特征)说明书:1、发明创造的名称2、所属技术领域3、现有技术状况4、发明目的5、技术解决方案6、优点及效果7、附图说明8、实施例专利说明书之重要性::一份申请文件;一份重要法律文件,也是一份技术文献。系表征发明内容及权利范围所在。公开之充分及明确与否,对于申请后之专利审查结果,甚至于往后专利授权、实施、权利解释皆有绝对之影响。专利说明书或图式所为之补充、修正,不得超出申请时原说明书或附图所公开之范围。专利说明书或图式之更正,不得超出申请时原说明书或附图所公开之范围,且不得实质扩大或变更申请专利范围。审查程序:1、发明专利的审查原则:早期公开延迟审查制度:自申请日起进行形式审查,18个月即行公开,自申请日起三年之内提出实质审查请求。2、实用新型和外观设计专利的审查原则:登记制:形式审查合格后即授权。3、特殊案例的审查:微生物、药品、计算机软件权利生效及授予、复审:发明专利的保护期为20年,实用新型和外观设计的保护其为10年,均自自专利申请日起计算,但专利权均自公告之日起生效。2.专利申请人对专利主管机关的驳回申请决定不服的,可自收到通知之日起3个月内向专利复审委员会请求复审,对其决定不服的,自收到通知之日起3个月内向法院提出行政诉讼。发明专利流程图
6个月12个月
┎宽展期┐┌优先权期┒发明专利流程图
6个月12个月
┎宽展期┐┌优先权期┒
申请日公开日授权日
_____↓_______↓________↓_______________
先用权┚└形式审查期┚└实质审查期┚└无效期
18个月
└-----------3年-------┚
└-------------20年------------┚专利无效制度的作用:无论国务院专利行政部门的审查员如何谨慎仔细,专利审查难免会有失误。为了降低这种失误的数量,减少失误造成的影响,因此规定了无效宣告程序专利复审委员会作出的决定的效力:专利申请人对专利复审委员会决定不服的,可自收到复审委员会通知之日起3个月内以专利复审委员会为被告,向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼发明专利的早期公开延迟审查制度:早期公开延迟审查制度,
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