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知识产权法案例分析题三篇

篇一:20XX《知识产权法》案例分析题

1、高丽娅是重庆市南岸区四公里小学小学语文教师,2002年4月,因撰写论

文需要参考自己历年所写教案,遂向学校要求返还上交的48本教案,但学校最

终只返还了4本,其余的教案或被销毁或被卖给了废品回收站。高丽娅认为学校

不尊重教师劳动成果,状告重庆市南岸区四公里小学校私自处理自己教案本的行

为侵犯了其对于所写教案的著作权。此案一审判决认为:“根据《中华人民共和

国著作权法实施条例》第二条、第四条的规定,教案不属作品范畴,不受著作权

法的保护”,进而认定原告”编写教案的行为应为一种工作行为,所编写的教案

应为工作成果,被告有占有、使用、处分的权利二审判决则认定“虽然教案

包含了教师个人的经脸及智慧,但也是教师为完成学校工作任务所创作的职务作

品,是教师在工作中应该履行的工作职责,是一种工作行为。”高丽娅不服二审

判决,于2004年5月向检察机关提出申诉。重庆市检察院于2004年11月25

日向重庆市高级人民法院提出抗诉。

根据案例和著作权法理论,辨析回答以下问题:

(1)作品的概念与条件?

(2)教师教案是不是文字作品,为什么?

(3)什么是职务作品?什么是非职务作品?

(4)本案中教师教案著作权的归属?为什么?

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(1)著作权法所称作品,指文学、艺术科学领域内,具有独创性并能

以某种有形形式复制的智力劳动成果。

条件:属于文学、艺术和科学领域;是思想或感情的表现;具有独创性

或原创性;具有可感知性和可复制性;作品的表现形式应当符合法律的规定。

(2)是,指用文字或等同于文字的各种符号来表达思想或情感的形式,

无论附着在什么载体上,只要该文字形式得以显示其存在,就属于文字作品。

教案用文字表达思想,具有独创性

(3)公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品,其特征为,

作者与所在工作机构存在劳动关系,创作作品属于作者职责范围,对作品的

使用应当属于作者所在单位的正常工作或业务范围之内,非职务作品不符合

上述条件及特征

(4)根据《日华人民共和国著作权法》第十六条第一款的规定,公民

为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品是职务作品。涉案的教案作

品是原告高丽娅为完成被告重庆市南岸区四公里小学校的教学工作任务而

编写的,应当属于职务作品。高丽娅的教案没有利用学校的物质条件,为承

担责任,也未根据学校意志创作,所以教案的著作权属于实施作家自然人作

者高丽娅

2、甲创作一首歌曲,乙在个人演唱会上演唱,丙现场直播乙的表演,引起轰动

效果。后丁音像公司请乙演唱,录制成录音制品,并授权戊复制发行。

请分析这个过程中发生了哪些法律关系,以及各法律关系的内容。

甲因创作取得了著年权,内容为甲享有著作权,其他任何人不得侵犯。乙演

唱,要与甲订立著作权使用合同,乙因为演唱取得了表演者权,闪现场直播,须

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取得乙的授权,并应取得甲的同意,向乙甲支付报酬。丁应当同乙订立合同,取

得甲的同意,并向甲乙支付报酬,戊复制发行该录音制品要取得丁的授权,同时

要取得甲乙的许可,并支付报酬,戊取得复制发行权。

3、2001年9月20日,广东省中山市的一名法官徐业恒将中国电影集团导演黄军告

上法庭。理由是:自己根据在法院工作期间接触到的杀人案件,撰写了纪实报道

《走近杀人犯》,发表之后发现,由被告黄军编剧的影片《不要欺负人》叙述故

事的起因、发展、结构和主要脉络以及人物特征、对白等细节都与《走近杀人犯》

吻合。原告认为,被告擅自改编了自己的文章,侵犯了著作权。

原告的诉讼请求是:一、确认原告的署名权:二、判令被告在《南方周末》

上公开致歉;三、判令被告赔偿经济损失3万元。

被告黄军则认为:这部影片是自行创作的,与纪实报道相同之处仅为事实部

分,这不是著作权意义上的使用作品。被告认为,原告的作品是根据真实事件创

作的,不具有独创性。而原告则强调,文章的独创性并不体现在事实上,而体现

在作者对文章的整体构思和选材及对一个事件的采访和挖掘上,这体现了作者的

风格和个性。被告的影片不是来源于一个客观事实,它来源于原告的文章,是作

品事实。

根据案情,试回答以下问题:

(1)原告对《走近杀人犯》一文是否享有著作权?

(2)电影《不要欺负人》是什么作品?其著作权属于谁?是否侵犯原告的

著作权?

(3)结合案例分析著作权的保护范围。(事实与表述的区别)

(1)享有著作权

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(2)视听作品,黄军,否

由于该文的主要内容是由其经过采访邓建斌或检查有关材料所获的客观现

实组成,该文的首创性主要表如今文章的构造及文字的表达上,而文章的素材

和情节等外容属于客观现实和真实事情,不属于徐业恒的创作效果,因而不属

于著作权法维护的范围。

(3)原告律师以为,“文章”和“影片”的类似之处在于客观现实,而客

观现实是不受著作权法维护的。作品的首创性表如今文章构造和表达上。“文

章”是以第一人称为视角,多正面揭露邓建斌杀人心思历程,采用的是倒叙方

式:“电影”则有善恶两条主线,主人公的形象在这两条主线中交织,采用的

是顺序方式;另外,文字和影视显然就是不同的表达方式。该文的首创性主要

表如今文章的构造及文字的表达上,而文章的素材和情节等外容属于客观现实

和真实事情,不属于徐业恒的创作效果,因而不属于著作权法维护的范围。“影

片”比照“文章”,其中的主要事情根本类似,但是除一般对话外,其类似之

处仅限于作品所表现出的事情。鉴于这些事情均是真实发作的事情,任何人均

有权益以本人的方式表达上述事情,因而影片对上述事情的运用即使是基于该

文,但是由于任何人均无权对现实信息自身停止垄断,因而影片对“文章”的

运用不受著作权人的控制。

4、2004年某大学哲学系教授张某应邀到该市某考研辅导班讲授政治课,该考

研辅导班为了那些有事未能及时参加听课的同学能听到张某讲授的课程,在征

得张某的同意并支付一定的报酬后,将其讲课内容录制到磁带上。由于张某讲

授的内容针对性强,内容充实,所以很多学生都想要。为此,该考研辅导班自

行决定根据磁带录制《2004考研经典讲义》,向本市考研学生销售,在扣除成

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本后,收支基本平衡,没有获利。张某发觉后,提出异议。

试回答:(1)什么是著作权的合理使用制度?(2)该考研辅导班为教学目

的、没有获利地发行《2004考研经典讲义》的行为是合理使用还是侵权行为?

(1)合理使用是指在法律规定的规定的条件下可以不经著作权人许可无偿

使用享有著作权的产品。

(2)本案中,考研辅导班擅自编制《2004考研经典讲义》,虽然没有获利,

但是并未构成著作权法规定的合理使用,而是侵犯教授张某著作权的行为。合理

使用是指在特定条件下,法律允许他人自由使用享有著作权的作品而不必征得著

作权人的同意,也不用向著作权人支付报酬的制度。我国著作权法规定了12种

合理使用的情况。其中第六种是关于教学使用的合理使用情况。但要构成此种合

理使用须满足以下条件:第一,目的是为学校课堂教学或者科学研究,供教学或

者科研人员使用;第二,方式是翻译或者少量复制,但不得出版发行;第三,作

品性质是已经发表的作品。结合本案可以看到,轴导班的行为并未同时满足以上

要件,因此不构成合理使用,而是侵权行为

5、A某是位职业话剧编剧。一日他从某杂志上看到B某发表的小说《天上云》,

产生了将其改编为话剧剧本的冲动。在得到B某授权的情况下,A某利用业余时

间将小说《天上云》改编为话剧剧本《云》,并在《剧本》杂志上发表。《剧本》

杂志刊登《云》文时,没有著作权人声明禁止使用的启示。不久,甲剧团上演了

一部话剧《云》,演出颇为轰动,但没过多久,剧本《云》的作者A某状告《云》

剧的四位主要演员,指控四位主演作为表演者,未经其授权就上演了《云》居IJ,

侵犯了他的著作权。

法律问题:(1)什么是著作权的法定许可制度?

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(2)使用他人已发表的作品进行营业性演出是否需著作权人许可?如何使

用?

(1)根据法律的直接规定,以特定的方式使用他人已经发表的作品可以不经著

作权人的许可,但应当向著作权人支付使用费,并尊重著作权人的其他各项人身

权和财产权的制度。

(2)是,支付使用费,尊重著作权人其他各项人身权利和财产权利

6、夏新手机预装歌曲《月亮之上》案例

孔雀廊公司于2005年通过受让方式取得了歌曲《月亮之上》(词曲)的著

作权,并于同年录制了CD专辑《凤凰传奇•月亮之上》。在该专辑封套上有孔雀

廊公司作出声明:本专辑内的原创歌曲之全部著作权及其相关权利都归佛山市顺

德区孔雀廊影音电器有限公司独家永久专有,孔雀廊影音电器有限公司是歌曲

《月亮之上》的著作权人及录音制作者权人。未经本公司书面同意授权,任何单

位或个人都不得以任何方式使用或翻唱。该CD专辑收录的曲目中有歌曲《月亮

之上》o2007年3月,该公司在某商场购买了两部更新手机,在使用过程中发

现,两部手机中都预装有未经其授权许可的歌曲《月亮之上》,遂将手机生产商

夏新电子股份有限公司及手机销售商告上法庭。

法律问题:

1、《月亮之上》的著作权人及录音制作者权人有哪些权利?

2、夏新电子股份有限公司是否侵权?手机销售商是否侵权?为什么

3、本案如何处理?

(1)录制者享有发行权复制权出租权信息网络传播权,著作权人享有发表

权署名权修改权保护作品完整权复制权演绎权传播权

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(2)原告依法受让取得的歌曲《月亮之上》词曲的著作权及原告因制作CD专辑

《凤凰传奇•月亮之上》而享有的录音制作者权依法应当受到法律保护。被告夏

新公司未经原告许可,擅自在生产的移动电话机中预装歌曲《月亮之上》30秒片

断,这一行为侵犯了原告享有的著作权及录音制作者权,依法应当承担停止侵权、

赔偿损失的民事责任。被告国美公司、永乐公司提供的证据能够证明其销售的系

争移动电话机的合法来源,依法可以不承担赔偿责任,但仍应承担停止销售侵权

移动电话机的民事责任。据此,一中院作出上述判决。

专利法案例

1、1985年初,甲大学环境科研所环境化学研究室副主任A,应某市环保局邀请,

同意帮助研究有关印染污水处理技术。A一直从事微量元素与健康研究工作,当

时分管后勤工作。同年寒假,A在甲大学实验室内利用废旧原料、工具及试纸,

对有关厂家提供的印染污水进行实验和测试,完成了“印染污水处理方法及工艺”

的发明创造。此后,甲大学就该项发明创造向中国专利局申请了职务发明专利,

并于1989年11月1日获得专利权。而A认为该发明专利权归属有误,于1990

年10月向某市中级人民法院提起诉讼,请求判令该发明专利为非职务发明。

问题分析:(1)什么是职务发明?(2)该发明的主体是个人还是单位?(3)

A完成的“印染污水处理方法及工艺”发明创造是职务发明还是非职务发明,如

何判断?

(1)职务发明是指企业、事业单位、社会团体、国家机关工作人员执行本

单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的发明创造。

(2)个人

(3)非职务发明,A虽然在甲大学环境科研所工作,但仅从事微量元素与

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健康研究工作,当时分管后勤工作,“印染污水处理方法及工艺”研究并非A的

本职工作,甲大学既未交付其科研任务,也未予以投资,因此不属于专利法中的

“执行本单位任务”;A用来完成发明的构思及试验所获数据方法简单,所用工

具材料等为市场上常见材料,不属于专利法中的“主要利用本单位的物质条件所

完成的发明”

2、李某经过多年研究,配制出一种抗猪瘟的液态物质,命名为“猪瘟净”。李某

与某生物制品厂签订一份技术开发合同。合同规定,由制品厂提供全部资金和场

所,李某提供技术和药物制品,共同开发“猪瘟净”系列防止猪瘟的药品。实验

分三批进行,第一批实验结果有效率为80%,但第二批和第三批的有效率只有

10%—20%o

问:(1)发明专利的条件有哪些?

(2)“猪痕净”能否获得发明专利?

(3)“猪瘟净”能否申请为实用新型?

(1)技术性条件:发明是指利用自然规律在技术上的创造和革新,不是认

识自然规律的理论创新;发明应为解决特定技术课题的新技术方案,而不是单纯

的提出课题;发明应该是具体的技术方案,必须通过一定的物质形式表现出来,

即能实施,可重聂

法律性条件;必须具备新颖性、创造性和实用性;必须符合国家法律、社会

道德和公共利益的要求;必须不是国家明文规定不授予专利权的发明

(2)不能,发明专利要求发明具有实用性,即该发明能够制造或者实用,

并且能够产生积极效果,所谓积极效果,是指良好的经济社会效益,而“猪瘟净”

的性能不稳定,缺乏显著而稳定的疗效,不具有实用性

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(3)不能,作为实用新型必须是针对有形产品,没有确定形状的产品是被

排除在实用新型之外的,“猪瘟净”是一种液态物质,无固定形状可言,因而不

能授予实用新型专利

3、某市郊区的花农A某种植鲜花多年,在劳动过程中,他潜心研究液体花肥,

最后终于研制出一种高效液体花肥。这种花肥不仅能促进花的生长,而且使花株

常年开花。于是,A某向国家专利局提出了名为“高效液体花肥”的实用新型专

利申请。

问:(1)实用新型专利的概念与条件?

(2)“高效液体花肥”能否获得实用新型专利?为什么?

(1)概念:是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术

方案

条件:实用新型是一种具有一定形状或构造的产品;实用新型具有应用性技术特

征。即具有实用价值,可以实施,并可以工业方法再现;实用新型具有一定的创

新性,即属于一种新的技术方案,它与现有技术方案相比具有创造性,但对实用

新型专利的创造性要求低于发明专利。

(2)不能,液体,同第2题

4、甲厂委托乙研究所研制一种水稻收获机,研究经费由甲厂负担,双方末就技

术成果权的归属作出约定。乙按期完成研制任务,并交付甲厂使用,同时,以自

己的名义就该技术申请并取得专利。甲厂为满足市场需要,许可丙厂使用该技术

生产水稻收获机。吴某从丙厂处购进该专利产品,并转手销售。乙发现后向甲、

吴某提出交涉,甲认为该技术属于自己所有,并认为乙将自己出资委托其开发的

技术申请专利侵犯了自己的权利。吴某认为是从丙厂处购进的产品,自己没有侵

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权。从而引起诉讼。

问题:(1)专利权的归属?属于甲还是乙?为什么?

(2)乙是否侵权?甲是否有权许可丙厂使用技术生产?

(3)丙厂使用该技术生产是否侵权?吴某销售该专利产品是否侵权?为

什么?

(4)侵权者应承担哪些法律责任?

(1)乙,因合同未约定成果权的归属,依法属于开发人,所以专利权属于乙,

乙依法有权申请专利

(2)否,甲不是专利权人无权许可丙厂生产该专利产品,甲的许可行为属于侵

(3)丙厂生产制造和吴某销售产品未经专利权人的同意,属于侵权,但由于其

实在不知情的情况下,属于善意侵权

(4)甲应当停止侵权,赔偿乙的损失或让甲向乙返还不正当得利,或者将合同

权利转让给乙

吴某有合法来源,根据善意侵权原则,应当停止侵权,禁止继续销售,但不承担

赔偿责任

丙虽也属于善意侵权,但善意侵权不涉及制造,所以丙厂应该停止侵权,承担赔

偿责任

5、钱某与孙某为一项专利产品的共有人。2000年7月9日,孙某未经钱某同意,

就与李某就该项发明专利签订了专利实施许可合同。此后不久,李某将该项专利

许可转让给周某实施,于是周某开始批量生产并在市场上销售。2001年7月5

日吴某从周某处购进该专利产品,并转手销售。钱某在市场上发现了吴某出售的

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专利产品,将吴某告至法院。

回答以下问题:(1)孙某的行为是否构成侵权?

(2)李某能否籽该项专利再许可周某实施?

(3)周某的行为是否构成侵权?

(4)吴某的行为是否构成侵权?要承担什么法律责任?

(1)作为专利权的拥有者之一,孙某可以单独进行许可。因此,孙某的行为不

构成侵权。但是专利许可费要分给钱某一部分。

(2)作为专利实施许可合同,通常是不可能允许被许可方再转许可,特殊情况

下合同有规定的除外。因此,李某不能再许可周某实施。

(3)周某没有合法获得许可,因此其行为构成侵权。

(4)吴某是正常购买的,作为善意取得的第三人,他的行为虽构成侵权但可以

免责,即不承担赔偿责任。

但假设他明知周某销售的是侵权产品,而仍然进行转手销售,则吴某侵权且需承

担贡任。

商标法案例

1、1996年某县新开发的甲旅游景区,欲对外开放,该景区中有一处景点命名为

“禁城二而在1996年,故宫博物院已向国家工商局商标局申请注册“故宫”及

“紫禁城”、“禁城”,国家工商局于1997年核准其注册,并向故宫博物馆颁发了

商标注册证。自此,上述字眼作为服务商标依法属故宫博物馆所专有。

问题:(1)“故宫”及“紫禁城”、“禁城”是什么商标?

(2)甲旅游景区是否还可以便用“禁城”两个字作为景区的名称?

(3)若某独资企业将“禁城”作为商标,是否可以在其生产的旅游

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产品上使用?为什么?

(1)联合商标、文字商标、服务商标

(2)不可以,故宫博物馆及甲旅游景区同属旅游类,已注册商标不能使

用在同类产品或服务上

(3)可以,旅游景区与旅游产品不属于同一类产品,而注册商标只限制

不能使用在同类产品或服务上,所以故宫的已注册商标不对旅游产品进行限制,

所以可以使用。

2、据2009年2月21日报道,近日,中国全聚德股份有限公司将秀水市场六楼

的全聚德烤鸭店告上朝阳法院,称后者是冒牌经营,并索赔50万余元。全聚德

公司起诉说,北京富兰克餐饮公司在报纸上刊登广告称,“北京全聚德餐饮公司

秀水店开业在即”去年10月,他们再次发现,秀水全聚德店已在秀水市场六楼

正式营业,经营内容与全聚德几乎相同。而秀水街的外墙平面广告、餐馆门口及

店内装潢、菜单、餐具、员工工牌等位置,均含有全聚德文字或标识。其销售经

理的名片,,更是注有“北京全聚德秀水店”的字样。全聚德公司将富兰克公司、

秀水市场、市场产权人等三方告上法院称,未经许可,富兰克公司使用“全聚德”

字样发布招聘广告,误导公众,构成了不正当竞争;据此,全聚德公司要求富兰

克公司等三方返还炉具、停止使用全聚德商标,并赔偿50万余元。

问:(1)简述注册商标的使用范围

(2)全聚德公司是否有禁止他人使用其注册商标的权利?为什么?

(3)富兰克公司是否可以使用“金聚德”商标用在烤鹅上?为什么?

(1)商标专有使用权的范I韦I严格限定于在核定使用的商品上使用核准注册的文

字、图形或其组合

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(2)是,全聚德已是注册商标,商标所有人享有禁止他人使用其注册商标的权

(3)否,注册商标的禁止权规定,商标所有人还享有禁止他人在类似商品上使

用与其注册商标相同和近似商标的权利,“金聚德”与“全聚德”类似,烤鹅与

烤鸭属于类似商品,所以富兰克公司不能使用

3、1992年4月,湖北省某文具厂在毛笔上,向商标局提出注册申请,商标图形为

加空心装饰的B字。商标局审查认为:以加空心装饰的B字作商标,尽管有所装

饰,仍然是一个B字,并未构成独具特色的图形,缺乏显著特征,决定对文具厂

的申请予以驳回。

问:(1)什么是商标的显著特征?申请商标的主要条件与标准

(2)商标局能否审定文具厂的B字商标。为什么?

(1)商标的显著性特征是指一个商标区别于其他商标的明显的标志,也就是商

标应当具有的独特性或可识别性。条件与标准:

(2)本案涉及商标的显著特征问题。商标是区别不同商品来源的标志,显著特征

是商标必须具备的条件。不具备显著特征,就没有区别作用(即独特性和可识别

性),就不可以作为商标使用。倘若作为商标注册,就会造成与其他标志的混淆,

影响消费者利益和第三者的利益。根据《商标法》第7条规定:〃商标使用的文字、

图形或者其组合,应当有显著特征,便于识别……〃审查商标是否具有显著特征

有以下四个标准:(1)商标图案的设计不能过于简单,应区别于极其简单的符号。

如以一条直线、一个字母这种符号或以极简单的几何图形构成商标图案的,缺乏

显著性。(2)使用国家颁布的统一专用符号作商标的缺乏显著性。(3)同中华人

民共和国和外国的国家名称、国旗、国徽、军旗相同或近似的,缺乏显著性。(4)

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同政府间国际组织的旗帜、徽记、名称或者和〃红十字〃等标志相同或近似的,缺

乏显著性。

本案中文具厂以B字母作商标申请注册,属于极具简单的符号,不具有显著

特征,故驳回申请。

4,一股抢注高校校名商标的风潮正在越刮越劲,越来越多商标投机者瞄上了具

有巨大无形资产的高校品牌。“暨大夫”商标被生物公司抢注、湖南大学的“湖

大”商标所有权为一名下岗工人所有、南京林业大学的简称“南林大”则成了杀

虫剂公司的商标……,如何防范这种情况,根据以上报道,分析回答下面问题:

(1)商标抢注者抢注商标的法律依据与动因?

(2)作为南林大的学生,如何向学校提出保护校名的方案?

(1)注册门槛低动因:有商业价值

(2)学校及时地注册联合商标、防御商标,若已被他人注册,可提出疑

义并通过诉讼等法律方式解决

5、2004年6月24日,作为福建省当地服装生产商的桀牌公司以商标侵权为由,

将当地某涂料公司和福州个体户陈某销售者告上了法庭,要求被告停止侵权,赔

偿损失。在服装商柒牌公司看来,自己的商标是效名商标,被告在油漆产品上使

用这个商标也同样构成侵权。两被告称柒牌公司是生产服装的,其注册商标在第

二十五类服装商品上使用,而被告生产的油漆使用的“柒牌”商标,注册在第二

类“颜料,清漆,漆等商品商品上使用,而另一被告则销售了这一品牌的油漆。

被告认为商标的使用商品不同类,性质也不同,不构成侵权。

试分析回答以下问题:(1)什么是驰名商标?驰名商标的条件?

(2)驰名商标的使用范围?注册商标的使用范围?

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(3)简述驰名商标保护范围与注册商标保护范围的区

别?

(4)服装生产商柒牌公司能否胜诉?为什么?

(1)驰名商标指在市场上享有较高声誉并为相关公众所熟知的且具有较强市场

竞争力的商标

条件:相关公众对商标的知晓程度;该商标使用的持续时间;该商标的任何宣传

工作的持续时间、程度和地理范围;该商标作驰名商标受保护的记录;该商标驰

名的其他因素

(2)

(3)一般注册商标的保护范围:限定在注册商标所核定使用商品相同或类似的

商品上使用的与注册商标相同或近似的商标,驰名商标的保护范围大于注册商标

的保护范围

驰名商标的保护范围:不仅在相同或类似的商品上禁止他人使用与驰名商标相同

或近似的商标,而且在不同类别、性质亦不相似的商品上也不允许使用与驰名商

标相同或近似的商标,禁止将驰名商标相同或近似的文字作为企业名称使用

(4)能胜诉

按照中国法律的规定,构成商标权侵权,或者是同类别生产或服务商之间的商标

纠纷,或者是跨类别生产和服务商侵犯了驰名商标。柒牌公司恰恰是利用了后一

个理由发动了这场诉讼并胜诉。案情其实很简单,被告生产的油漆使用了“柒牌”

商标,而另一被告则销售了这一品牌的油漆。在服装商柒牌公司看来,自己的商

标是驰名商标,被告在油漆产品上使用这个商标也同样构成侵权。如果柒牌公司

最终能胜诉,那么意味着柒牌不仅会在此次诉讼中获得利益赔偿,还通过司法诉

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讼确认了自己拥有的商标是“驰名商标二

律师解释说,如果司法最终认定柒牌属驰名商标,则被告不管是否经营生产服装,

都可能被判侵权,反之,两个企业在两个无关的产品领域所谓的商标侵权就拈不

住脚。柒牌公司在法庭举证,试图证明其产品在公众中享有较高的知名度,证据

包括中央领导视察柒牌公司图片、柒牌公司荣获各种殊荣的证书图片,以及柒牌

公司在全国各地专卖情况。法院认为:柒牌公司主要生产男装及相关配饰,2000

年被国家公安部确定为九九式人民警察服装指定生产企业,影响范围遍及全国,

为众多男性消费群体所认同。柒牌公司投入巨资,进行大量、持续的品牌宣传,

时间长,覆盖范围广,在全国各省、自治区、直辖市设立有1000多家的专卖店,

市场占有率高,相关公众对该商标的知晓程度高c在认定了“柒牌”是服装类驰

名商标后,法院一审作出了上述判决。

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篇二:知识产权案例分析题

1.张某与李某两人就相同主题的发明分别于1999年4月5日和2000年2月1

日向中国国家知识产权局申请专利。试分析李某能获得该发明专利权的法律依据

和条件。

2.某作品原件上只有刘一守一人的著名。试分析刘一守不是该作品作者的可能

性。

五、案例分析题(本大题共2小题,每小题15分,共30分)

1.张某与李某两人就相同主题的发明分别于1999年4月5日和2000年2月1

日向中国专利局申请专利。试分析李某能获得该发明专利权的法律依据和条件。

答:李某获得该发明专利权的法律依据是我国专利法及其实施细则的有关规定。

具体条件是:

(1)在我国,在张某的申请日前;没有任何人就相同主题的发明或者实用新型

在先提出专利申请,且有效存在;也没有人就相同主题的发明取得过专利权;或

者虽然有人在张某的申请日前就相同主题的发明提出过专利申请,但是其专利申

请未被受理,或者受理后专利申请公开前被驳回、被撤回、被视为撤回、被放弃;

(2)张某的专利申请未被受理,或者受理后专利申请公开前被驳回、被撤回、

被视为撤回、被放弃;

(3)在张某的申请日后李某的申请日前,没有其他人就相同主题的发明或者实

用新型提出专利申请;或者虽然有人在此间就相同主题的发明或者实用新型提出

过专利申请,但是其专利申请未被受理,或者受理后专利申请公开前被驳回、被

第17页共46页

撤回、被视为撤回、被放弃;

(4)该发明本身符合专利法规定的取得专利权的实质条件;

(3)李某提出的专利申请符合专利法的规定;

(4)李某按照法律的规定办理了各项相应的手续,并交纳了规定的费用;

(5)李某自始至终未放弃专利申请权,也没有转让其专利申请权。

2.某作品原件上只有刘一守一人的署名。试分析刘一守不是该作品作者的可能

性。

答:我国《著作权法》第11条第4款规定:“如无相反证明,在作品上署名的公

民、法人或者其他组织为作者。”该项规定表明,在没有相反证明的情况下,在

作品原件或者复制件上以作者方式署名的公民、法人或者其他组织,被推定为该

作品的作者。因此,根据该实例所提供的条件,可以初步推定刘一守是该作品的

作者。

但是,在有相反证明的清况下,在作品原件或者复制件,以作者方式署名的公民、

法人或者其他组织,可能不是作者,而没有署名的人,可能是作者工因此,刘一

守不是该作品作者的可能情况有:

(1)真正的作者因疏忽大意,误将自己的姓名写成了“刘一守”,而且刘一守也

不是其笔名、假名等;

(2)真正的作者未曾在作品原件上署名,而刘一守是该作品原件的所有权人,

于是擅自在该原件上以作者身份署上了自己的姓名;

(3)此例所说的原件并不是该作品的真正原件,而是刘一守剽窃他人作品的原

件,而后以作者身份在其剽窃件上署上了自己的姓名;

第18页共46页

(4)刘一守是该作品的实际创作者,但该作品是一件法人或者其他组织作品,

其作者应当是该法人或者其他组织,但刘一守却以作者身份在该作品原件上署上

了自己的姓名;

(5)刘一守是某领导人的秘书,该作品的确是其为领导撰写的报告,但却错误

地在该作品原件上著上了自己的姓名;</FONT<p>

六、案例分析(10分)

邯郸某食品厂是“乐华”注册商标的商标权人,该商标使用在罐头商品上,沧州

某厂在罐头上使用未注册商标“月华”牌,且包装是用与“乐华”商标相似装潢。

北京某仓储公司帮助沧州某厂运输、存储“月华”罐头并在北京某商场销售。请

回答问题:

1、“月华”与“乐华”是否构成商标近似?为什么?

2、沧州某厂的商标是否侵犯了“乐华”的商标权?为。么?

3、北京某仓储公司是否应承担责任?

4、北京某商场是否应承担责任?

六、案例分析(10分)

1、构成商标近似。因为“月华”与“乐花”同音且容易造成混淆、主要从、形、

音、义三个方面综合分析工

2、侵犯了“月华”的商标权。应考虑两个因素:(1)两个商标相同或近似;(2)

第19页共46页

行为人使用该商品的商标相同或近似。

3、北京某仓储公司的责任分两种情况:一是在其不知的情况无责任,在其明知

的情况下要承担责任。

4、北京某商场要承担侵权责任。商标法第52条第二项规定:销售侵犯注册商标

专用权的商品的。

五、案例分析题(本大题共3小题,每小题10分,共30分)

41.张某与李某两人就相同主题的发明分别于1999年4月5日和2000年2月1

日向中国国家知识产权局申请专•利。试分析李某能获得该发明专利权的法律依据

和条件。

42.某作品原件上只有刘一守一人的署名。试分析刘一守不是该作品作者的可能

性。

43.天外天公司将“天外天”作为商标向国家商标局提出商标注册申请,使用在

第11类的取暖器上。但未获核准注册。试分析“天外天”公司未获核准注册的

理由。

参考答案

五、案例分析题(本大题共3小题,每小题10分,共30分)

第20页共46页

41.张某与李某两人就相同主题的发明分别于1999年4月5日和2000年2月1

日向中国专利局申请专利。试分析李某能获得该发明专利权的法律依据和条件。

答:李某获得该发明专利权的法律依据是我国专利法及其实施细则的有关规定。

具体条件是:

(1)在我国,在张某的申请日前,没有任何人就相同主题的发明或者实用新型

在先提出专利申请,且有效存在;也没有人就相同主题的发明取得过专利权;或

者虽然有人在张某的申请日前就相同主题的发明提出过专利申请,但是其专利申

请未被受理,或者受理后专利申请公开前被驳回、被撤回、被视为撤回、被放弃;

(2)张某的专利申请未被受理,或者受理后专利申请公开前被驳回、被撤回、

被视为撤回、被放弃;

(3)在张某的申请日后李某的申请日前,没有其他人就相同主题的发明或者实

用新型提出专利申请;或者虽然有人在此间就相同主题的发明或者实用新型提出

过专利申请,但是其专利申请未被受理,或者受理后专利申请公开前被驳回、被

撤回、被视为撤回、被放弃;

(4)该发明本身符合专利法规定的取得专利权的实质条件;

(3)李某提出的专利申请符合专利法的规定;

(4)李某按照法律的规定办理了各项相应的手续,并交纳了规定的费用;

(5)李某自始至终未放弃专利申请权,也没有转让其专利申请权。

42.某作品原件上只有刘一守一人的署名。试分析刘一守不是该作品作者的可能

性。

第21页共46页

答:我国《著作权法》第11条第4款规定:“如无相反证明,在作品上署名的公

民、法人或者其他组织为作者。”该项规定表明,在没有相反证明的情况下,在

作品原件或者复制件上以作者方式署名的公民、法人或者其他组织,被推定为该

作品的作者。因此,根据该实例所提供的条件,可以初步推定刘一守是该作品的

作者。

但是,在有相反证明的情况下,在作品原件或者复制件上以作者方式署名的公民、

法人或者其他组织,可能不是作者,而没有署名的人,可能是作者。因此,刘一

守不是该作品作者的可能情况有:

(1)真正的作者因疏忽大意,误将自己的姓名写成了“刘一守”,而且刘一守也

不是其笔名、假名等;

(2)真正的作者未曾在作品原件上署名,而刘一守是该作品原件的所有权人,

于是擅自在该原件上以作者身份署上了自己的姓名;

(3)此例所说的原件并不是该作品的真正原件,而是刘一守剽窃他人作品的原

件,而后以作者身份在其剽窃件,著,了自己的姓名;

(4)刘一守是该作品的实际创作者,但该作品是一件法人或者其他组织作品,

其作者应当是该法人或者其他组织,但刘一守却以作者身份在该作品原件上署上

了自己的姓名;

(5)刘一守是某领导人的秘书,该作品的确是其为领导撰写的报告,但却错误

地在该作品原件上署上了自己的姓名;

(6)该作品是刘一守接受他人委托而创作的作品,而且明确约定该作品的全部

著作权均归委托人享有,但刘一守却在原件上署上了自己的姓名;

(7)该作品不是刘一守创作的,是真正的作者假冒刘一守的姓名在其作品原件

第22页共46页

上署的名。

43.天外天公司将“天外天”作为商标向国家商标局提出商标注册申请,使用在

第11类的取暖器上。但未获核准注册。试分析“天外天”公司未获核准注册的

理由。

答:根据我国《商标法》及其实施细则的有关规定可知,天外天公司的“天外天”

商标未获核准注册的理由可能有:

(1)该商标可能与他人在同一种商品或者类似商品上的注册商标相同或者相近

似;

(2)可能是原注册商标所有人因违反商标法规定而被商标局撤销后尚未满一年

而提出商标注册申请;

(3)该商标可能与他人在同一种商品或者类似商品上在先申请且已经初步审定

并公告的商标相同或者相近似;

(4)该商标可能与他人在驰名商标相同或者相似,且造成消费者对商品来源的

混淆;

(5)该商标图案可能有违反商标法所规定之禁止使用的部分。

五、案例分析题(本大题共3小题,每小题10分,共30分)

41.甲乙两合作创作了一部著作,1993年出版时,双方约定的署名顺序为甲、

乙。1996年甲、乙在原作的基础上共同修订准备出第二版。在该书付印之际乙

未经与甲协商,即通知出版社调整署名顺序,将乙署名为第一作者,甲署名为第

第23页共46页

二作者。图书出版后,甲见署名顺序被调换,便告乙侵犯其署名权。

试问甲的主张是否成立?为什么?

42.公司甲与业余发明人乙订立了一份技术开发协议,约定由乙为甲开发完成一

项电冰箱温控装置技术,由甲为乙提供技术开发资金、设备、资料等,并支付报

酬。在约定的时间内乙完成了合同约定的任务,并按约定将全部技术资料和权利

都交给了甲公司。此外,乙在完成开发任务的过程中,还开发出了一项附属技术

T,并以自己的名义就吱术T申请专利。甲公司知道此事后,认为技术T的专利

申请权应归甲公司所有,因此,甲、乙双方就技术T的专利申请权归属发生争议。

请你根据本案所提供的材料•,分析以下问题:

(1)该技术T的专利申请权应归谁所有?为什么?

(2)该纠纷可通过哪些途径解决?

43.甲厂自1984年起在其生产的衬衫JJ吏用“长城”商标;1986年,乙服装厂

也开始使用“长城”商标。1988年3月,乙厂的“长城”商标经国家商标局核

准注册,其核定使用的商品为服装等。1989年1月,乙厂发现甲厂在衬衫上使

用“长城”商标,很容易引起消费者的误认,因此甲、乙双方发生侵权纠纷。根

据案情请分析:

(1)甲、乙两个厂谁陶成侵权?为什么?

(2)侵权行为始于何时?请说明理由。

(3)侵权方能否继续使用“长城”商标?请你提出可行性建议。

五、案例分析题(本大题共3小题,每小题10分,共30分)

第24页共46页

41.甲的主张不能成立。(2分)

其理由如下:

(1)署名权,是表明咋者身份,在作品上署名的权利。决定作者署名顺序,并

不是该项权利所包含的内容。(3分)

(2)乙未经与甲协商,擅自调整署名顺序,并没有取消甲的著名,故不侵犯甲

的署名权。(3分)

(3)甲署名在先乙署名在后的署名顺序,是甲乙双方协商的结果。乙未经与甲

协商,擅自调整署名顺序,是一种违约行为。根据有关法律规定,甲可以对乙主

张违约责任,但不能主张侵犯署名权的责任。(2分)

42.(1)技术T的专利申请权应当归乙所有。(2分)其理由是:技术T不是甲

乙所签订之技术开发协议约定的开发技术,故技术T是一项非职务技术。根据《专

利法》第6条规定,技术T的专利申请权应当归完成该技术的发明人所有,(4

分)

(2)该纠纷可以通过四种途径解决:①由甲乙双方协商解决;(1分)②由甲乙

双方签订仲裁协议,通过仲裁解决;(1分)③请求专利管理机关处理;(1分)

④向人民法院起诉,通过诉讼解决。(1分)

43.(1)甲厂构成侵权,即侵犯了乙厂的注册商标专用权。(2分)其理由是:

在我国只有注册商标享有专用权。甲厂的商标虽然使用在先,但并未注册;而乙

厂的商标虽然使用在后,但获得了注册。(2分)

(2)甲厂的侵权行为始于1988年3月乙厂的商标被核准注册后。(1分)其理

第25页共46页

由是:在乙厂的商标被核准注册前,乙厂对其使用的“长城”商标无专用权,且

我国商标法规定注册商标专用权的效力始于核准注册公告之日。(1分)

(3)侵权方甲不得擅自在其生产的衬衫上继续使用“长城”商标。(1分)如果

要继续使用,必须依法取得对“长城”商标的使月权。可行性方法有:①对乙的

注册提出不当注册撤销请求,经商标评审委员会撤销后,可以继续使用;(1分)

②与乙厂协商,获得注册商标许可使用权;(1分)③与乙厂协商,请乙厂向其

转让注册商标。(1分)

四、案例分析题(本大题共3小题,每小题10分,共30分)

42.作家王某写了一部反映“文革十年”的纪实报告文学交某出版社出版,该出

版社为该书配发了若干幅“文革”时期的照片作为插图。在审定该书清样时,王

某觉得照片能使作品增色,便未提出异议。图书发行后,摄影家张某发现照片均

是自己过去曾发表过的作品,而王某和出版社既未在事前征求过自己的意见,事

后又未支付报酬,书中也没有将他署名为照片作者,故起诉王某和出版社侵犯了

其著作权。出版社承认侵权事实,愿承担相应的责任。但王某称自己只是该书文

字部分的作者,照片为出版社配发,与自己无关,故否认其侵权责任。

试问五某的理由是否成立?为什么?

43.甲厂研制出一种N型开关,于1997年5月向中国专利局提出专利申请,1998

年5月获得实用新型专利权。乙厂于1995年7月自行研究出这种N型高压开关。

第26页共46页

1997年4月,乙厂完成了产品的定型图纸及制造的很必要准备工作,至同年底

共销售20台。1998年6月,甲厂发现乙厂的销售行为后,遂与乙厂交涉,但乙

厂认为自己的行为不构成侵权。在这种情况下,甲厂准备向法院起诉。

四、案列分析题(木大题共3小题,每小题10分,共30分)

42.(1)王某的理由不能成立,其行为构成了侵双。(3分)

(2)理由如下:

①张某的照片作为摄影作品受到著作权法的保护;(2分)

②王某在自己出版的作品中使用了张某的摄影作品而未征得张某同意,未向他支

付报酬,也未署其名,故侵犯了其著作权。(2分)

③王某见出版社配发的照片有利于自己的作品,却未审查照片来源,放任侵权事

实的发生,故其主观上有过错。(3分)

43.(1)C;(2)B;(3)B;(4)A;(5)B。(每小题2分)

44.(1)①不能。“香脆”二字直接说明了土豆片、锅巴的特点,违反禁用条件,

或者说不具有显著特征。

②能。“香脆”二字经过使用,得到消费者的认可,产生了对商品的识别作用。

【评分标准】

可有两个答案,凡能说清理由支持答案的,均可得4分。

(2)在收到商标局通知之日起15日内,(1分)商标评审委员会。(1分)

(3)①能。在一般商品上可以使用未注册商标,或者说未注册商标可以使用。

第27页共46页

②不能。该商标违反商标禁用条件,工商部门有权禁止其使用。

【评分标准】

可有两个答案,凡能说明理由支持其答案的,均可得4分。

五、案例分析题(本大题共3小题,每小题10分,共30分)

41.乙的作品与甲在先创作并己发表的作品基本相同。甲在某期刊上发现乙的作

品后,便认为乙的作品是对其作品的抄袭,于是就此与乙交涉。请问:乙如何维

护自己的权利?

42.甲于1990年始在第20类的家俱上使用“温馨”商标,但一直未申请注册。

1994年9月15日,乙将其尚未使用的“温馨”商标向商标局提出注册申请,使

用的商品也是第20类的家俱上。

问题一:乙的商标能否被核准注册?为什么?

问题二:若乙的商标被核准注册后,甲能否在家俱上继续使用其“温馨”商标?

为什么?

问题三:如何协调商标的注册与使用之间的关系,才能更好地发挥商标的作用?

43.甲未经专利申请人乙的许可,将其从乙处盗取的实用新型技术付诸实施,并

公开在市场上销售。

问题一:乙如何保护自己的合法权益?详细说明。

第28页共46页

问题二:乙的该项技术能否取得专利权?说明理由。

五、案例分析题(本大题共3小题,每小题10分,共30分)

41.乙的作品与甲在先创作并己发表的作品基本相同。甲在某期刊上发现乙的作

品后,便认为乙的作品是对其作品的抄袭,于是就此与乙交涉。请问:乙如何维

护自己的权利?

答:独创性是衡量作品能否依法产生著作权的实质条件,即只有具有独创性的作

品才能依法产生著作权,受法律保护。因此乙维护自己权利的措施主要是举证证

明作品是自己独立创作完成的:(1)举证证明自己的作品虽然在甲的作品之后发

表,但却创作完成在先。这一主张若能成立,乙的权利就能得以最充分的维护。

(2)虽然自己的作品创作在后且发表在后,但若能举证证明自己从未见过甲的

作品,乙的权利也能得到保障。(3)虽然自己的作品创作在后且发表在后,且乙

的确见过甲的作品,但举证证明自己决没有抄袭、剽窃、复制甲的作品,而只是

自己使用与甲在创作作品时所使用的相同创作源,或者相同的资料、相同的人物、

相同的事件等,两作品的相同或者相似只是一种偶然或者巧合,如甲以某景点或

者景物为背景拍摄了一幅摄影作品,乙认为该景点或者景物很好,就在相同的地

点以相同景点或景物为背景拍摄了一幅基本相同的作品。

如果这些方面均不能成立,那么,乙的权利难以受得保护。

42.甲于1990年始在第20类的家俱上使用“温馨”商标,但一直未申请注册。

1994年9月15日,乙将其尚未使用的“温馨商标向商标局提出注册申请,使用

第29页共46页

的商品也是第20类的家俱上。

问题一:乙的商标能否被核准注册?为什么?

问题二:若乙的商标被核准注册后,甲能否在家俱上继续使用其“温馨”商标?

为什么?

问题三:如何协调商标的注册与使用之间的关系,才能更好地发挥商标的作用?

答:

问题一:乙的商标能否被核准注册,应当分以下情形进行讨论:

1.若出现下列情形之一,乙的商标则不能被准注册:

(a)他人在家俱及其类似商品上享有对“温馨”商标的专用权;

(b)他人在家俱及其类似商品上的注册商标“温馨”因违反商标法第30条第

(一)、(二)和(三)项第31条的规定而被依法撤销或者注册销尚未超过一年;

(c)乙申请注册的“温馨”商标是盗用他人的姓名,即构成对他人姓名权的侵

犯;

(d)乙的申请人资格不符合商标法的规定,或者乙申请使用商标“温馨”的商

品家俱超出了其被核准经营的范围。

2.只有在不出现上述(a)、(b)、(C)和(d)的情形下,乙的商标才可能被核

准注册。

问题二:乙的商标被核准注册后,甲不能继续在家俱上使用“温馨”商标,因为

乙的注册商标专用权的对外效力使得甲不得在与乙之注册商标被核定使用的商

品(家俱)同上种商品上使用与其注册商标相同的商标。但是,甲可以在与家俱

不相同且不类似的其他商品或者服务上继续使用“温馨”商标,而且还可以将其

第30页共46页

申请注册。

问题三:协调商标注册与使用之间的关系,应当遵循以下基本原则,才能更好地

发挥商标的作用:

1.单纯就一个申请人而言,不论其申请注册的商标是否已经使用,只要其打算

使用,且符合商标法的规定,即可被核准注册。此项原则强调“只有注册商标才

能产生专用权”。

2.两个或者两个以上的申请人,在同一种商品(服务)或者类似商品(服务)

上,以相同商标或者近似商标申请注册的,不论其申请日的先后,均初步审定并

公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告。此项原则强调“商标的价

值在于区别商品或者服务的不同来源,而在工商业活动中使用商标是实现其商标

价值的唯一有效方式”。

3.两上或者两个以上的申请人,在同一种商品(服务)或者类似商品(服务)

上,以相同或者近似商标申请注册,且同日使用或者均未使用的,初步审定并公

告申请在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告。若申请日相同的,则由商标

局通知申请人在指定的时间内协商,并通知商标局。商标局将依协商约定的结果,

核准注册;逾期不能达成协议或者达成协议后返悔的,则在商标局的主持下,由

诸申请人抽捡决定,或者由商标局依具体情况裁定。此项原则强调“效率优先,

兼顾公平”。

4.未使用人将他人已经使用的商标抢先申请注册,且在先使用人已请求商标评

审委员会撤销该项注册,而注册人又不能证明其出于善意的,则商标评审委员会

应当依法撤销该商标。此项原则强调“诚实信用原则”。

第31页共46页

43.甲未经专利申请人乙的许可,将其从乙处盗取的实用新型技术付诸实施,并

公开在市场上销售。

问题一:乙如何保护自己的合法权益?详细说明。

问题二:乙的该项技术能否取得专利权?说明理由。

答:

问题一:乙可以根据《反不正当竞争法》主张甲侵犯了其技术秘密权,要求甲停

止侵害,赔偿损失。与此同时.,乙应尽可能快地向国务院专利行政部门提出专利

申请。

问题二:乙的该项技术能否取得专利权,应视具体情况而定。

(1)甲的公开实施行为超过6个月才被乙发现的,乙的该项技术将不能获得专

利权,因为它已超过我国专利法第24条规定的宽限期,丧失专利法要求的新颖

性。

(2)甲的公开实施行为尚未超过6个月即被乙发现的,乙就应当在自甲公开泄

露其技术内容之日起6个月内立即提出专利申请,以保证其新颖性。此时,乙的

该项技术若还能符合专利法规定的其他条件,则可能获得专利权;否则,无论如

何不能获得专利权。

第32页共46页

篇三:知识产权法案例分析题

六、案例分析(10分)

邯郸某食品厂是“乐华”注册商标的商标权人,该商标使用在罐头商品上,沧州

某厂在罐头上使用未注册商标“月华”牌,口包装是用与“乐华”商标相似装潢。

北京某仓储公司帮助沧州某厂运输、存储“月华”罐头并在北京某商场销售。请

回答问题:

1、“月华”与“乐华”是否构成商标近似?为什么?

2、沧州某厂的商标是否侵犯了“乐华”的商标权?为什么?3、北京某仓储公

司是否应承担责任?4、北京某商场是否应承担责任?

六、案例分析(10分)

1、构成商标近似。因为“月华”与“乐花”同音且容易造成混淆。主要从、形、

音、义三个方面综合分析。

2、侵犯了“月华”的商标权。应考虑两个因素:(1)两个商标相同或近似;(2)

行为人使用该商品的商标相同或近似。

3、北京某仓储公司的责任分两种情况:一是在其不知的情况无责任,在其明知

的情况下要承担责任。

4、北京某商场要承担侵权责任。商标法第52条第二项规定:销售侵犯注册商标

专用权的商品的。

•♦

*

五、案例分析题(本大题共3小题,每小题10分,共30分)

41.张某与李某两人就相同主题的发明分别于1999年4月5日和2000年2月1

第33页共46页

日向中国国家知识产权局申请专利。试分析李某能获得该发明专利权的法律依据

和条件。

42.某作品原件上只有刘一守一人的署名。试分析刘一守不是该作品作者的可能

性。

43.天外天公司将“天外天”作为商标向国家商标局提出商标注册申请,使用在

第11类的取暖器上。但未获核准注册。试分析“天外天”公司未获核准注册的

理由。参考答案

五、案例分析题(本大题共3小题,每小题10分,共30分)

41.张某与李某两人就相同主题的发明分别于1999年4月5日和2000年2月1

日向中国专利局申请专利。试分析李某能获得该发明专利权的法律依据和条件。

答:李某获得该发明专利权的法律依据是我国专利法及其实施细则的有关规定。

具体条件是:

(1)在我国,在张某的申请日前,没有任何人就相同主题的发明或者实用新型

在先提出专利申请,且有效存在;也没有人就相同主题的发明取得过专利权;或

者虽然有人在张某的申请日前就相同主题的发明提出过专利申请,但是其专利申

请未被受理,或者受理后专利申请公开前被驳回、被撤回、被视为撤回、被放弃;

(2)张某的专利申请未被受理,或者受理后专利申请公开前被驳回、被撤回、

被视为撤回、被放弃;

(3)在张某的申请日后李某的申请日前,没有其他人就相同主题的发明或者实

用新型提出专利申请;或者虽然有人在此间就相同主题的发明或者实用新型提出

第34页共46页

过专利申请,但是其专利申请未被受理,或者受理后专利申请公开前被驳回、被

撤回、被视为撤回、被放弃;

(4)该发明本身符合专利法规定的取得专利权的实质条件;(3)李某提出的

专利申请符合专利法的规定;

(4)李某按照法律的规定办理了各项相应的手续,并交纳了规定的费用;(5)

李某自始至终未放弃专利申请权,也没有转让其专利申请权。

42.某作品原件上只有刘一守一人的著名。试分析刘一守不是该作品作者的可能

性。

答:我国《著作权法》第11条第4款规定:“如无相反证明,在作品上署名的公

民、法人或者其他组织为作者。”该项规定表明,在没有相反证明的情况下,在

作品原件或者复制件上以作者方式署名的公民、法人或者其他组织,被推定为该

作品的作者。囚此,根据该实例所提供的条件,可以初步推定刘一守是该作品的

作者。

但是,在有相反证明的情况下,在作品原件或者复制件上以作者方式署名的公民、

法人或者其他组织,可能不是作者,而没有署名的人,可能是作者。因此,刘一

守不是该作品作者的互能情况有:

(1)真正的作者因疏忽大意,误将自己的姓名写成了“刘一守”,而且刘一守也

不是其笔名、假名等;

(2)真正的作者未曾在作品原件上署名,而刘一守是该作品原件的所有权人,

于是擅自在该原件上以作者身份署上了自己的姓名;

第35页共46页

(3)此例所说的原件并不是该作品的真正原件,而是刘一守剽窃他人作品的原

件,而后以作者身份在其剽窃件上署上了自己的姓名;

(4)刘一守是该作品的实际创作者,但该作品是一件法人或者其他组织作品,

其作者应当是该法人或者其他组织,但刘一守却以作者身份在该作品原件上署上

了自己的姓名;

(5)刘一守是某领导人的秘书,该作品的确是其为领导撰写的报告,但却错误

地在该作品原件上署上了自己的姓名;

(6)该作品是刘一守夜受他人委托而创作的作品,而且明确约定该作品的全部

著作权均归委托人享有,但刘一守却在原件上署上了自己的姓名;

(7)该作品不是刘一守创作的,是真正的作者假冒刘一守的姓名在其作品原件

上署的名。

43.天外天公司将“天外天”作为商标向国家商标局提出商标注册申请,使用在

第11类的取暖器上。但未获核准注册。试分析“天外天”公司未获核准注册的

理由。

答:根据我国《商标法》及其实施细则的有关规定可知,天外天公司的“天外天”

商标未获核准注册的理由可能有:

(1)该商标可能与他人在同一种商品或者类似商品上的注册商标相同或者相近

似;

(2)可能是原注册商标所有人因违反商标法规定而被商标局撤销后尚未满一年

而提出商标注册申请;

第36页共46页

(3)该商标可能与他人在同一种商品或者类似商品上在先申请且已经初步审定

并公告的商标相同或者相近似;

(4)该商标可能与他人在驰名商标相同或者相似,且造成消费者对商品来源的

混淆;

(5)该商标图案可能有违反商标法所规定之禁止使用的部分。

五、案例分析题(本大题共3小题,每小题10分,共30分)

41.甲乙两合作创作了一部著作,1993年出版时,双方约定的署名顺序为甲、

乙。1996年甲、乙在原作的基础上共同修订准备出第二版。在该书付印之际乙

••

未经与甲协商,即通知出版社调整署名顺序,将乙署名为第一作者,甲署名为第

二作者。图书出版后,甲见署名顺序被调换,便告乙侵犯其署名权。试问甲的

主张是否成立?为什么?

42.公司甲与业余发明人乙订立了一份技术开发协、议,约定由乙为甲开发完成一

项电冰箱温控装置技术,由甲为乙提供技术开发资金、设备、资料等,并支付报

酬。在约定的时间内乙完成了合同约定的任务,并按约定将全部技术资料和权利

都交给了甲公司。此外,乙在完成开发任务的过程中,还开发出了一项附属技术

T,并以自己的名义就技术T申请专利。甲公司知道此事后,认为技术T的专利

申请权应归甲公司所有,因此,甲、乙双方就技术T的专利申请权归属发生争议。

请你根据本案所提供的材料,分析以下问题:(1)该技术T的专利申请权应归

谁所有?为什么?(2)该纠纷可通过哪些途径解决?

43.甲厂自1984年起在其生产的衬衫上使用“长城”商标;1986年,乙服装厂

第37页共46页

也开始使用“长城”商标。1988年3月,乙厂的“长城”商标经国家商标局核

准注册,其核定使用的商品为服装等。1989年1月,乙厂发现甲厂在衬衫上使

用“长城”商标,很容易引起消费者的误认,因此甲、乙双方发生侵权纠纷。根

据案情请

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