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知识产权公需科目继续教育试卷及答案一、名词解释、服务商标又称服务标记或劳务标志,是指提供服务的经营者为将自己提供的服务与他人提供的服务相区别而使用的标志。与商品商标一样,服务商标可以由文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合,以及上述要素的组合而构成。它一旦被服务企业所注册,该企业也就拥有了对该服务商标的独占专有使用权,并受法律的保护。、实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案,又称小发明或小专利。它的创造性和技术水平较发明专利低,但实用价值大,在专利权审批上采取简化审批程序、缩短保护期限、降低收费标准办法加以保护。、发表权又称公表权,属于著作人身权,指作者享有将作品公之于世的权利。发表权的内容,包括发表作品与不发表作品两方面的权利。发表作品权,含何时发表、何地发表、以何种方式发表作品。出版、公演、广播电台电视台播放都是发表的形式。不发表作品权,指作者对其品享有不公开的权利。、知识产权专有性指知识产权所有人对其知识或智力成果享有独占或排他的权利,未经其许可,任何人不得利用,否则,构成侵权。这是知识产权的最重要的法律特点。、职务作品是指公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品。二、简答题、表演者对其表演享有哪些权利?(一)表明表演者身份;(二)保护表演形象不受歪曲;(三)许可他人从现场直播和公开传送其现场表演,并获得报酬;(四)许可他人录音录像,并获得报酬;(五)许可他人复制、发行录有其表演的录音录像制品,并获得报酬;(六)许可他人通过信息网络向公众传播其表演,并获得报酬。、简述著作权与邻接权的区别()主体:前者多为自然人,后者多为法人或者其他组织。()客体:前者是作品本身,后者是传播作品过程中产生的成果。()权利:前者是精神权利和财产权利,后者除表演者权外一般不涉及人身权。、简述发明与实用新型的区别()实用新型的创造性低于发明。()实用新型的保护范围小于发明。()实用新型的保护期限少于发明。()实用新型的审批程序比发明简单。实用新型与发明的不同之处在于:第一,实用新型只限于具有一定形状的产品,不能是一种方法,也不能是没有固定形状的产品;第二,对实用新型的创造性要求不太高,而实用性较强。、简述成立世界产权组织公约所确定的知识产权范围文学艺术和科学作品;表演艺术家、录音和广播的演出;在人类一切活动领域内的发明;科学发现;外型设计;商标服务标记、商号名称和牌号;制止不正当竞争;以及在工业、科学、文学或艺术领域内其他一切来自知识活动的权利。、我国商标法规定的商标侵权行为有哪些?(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的;(二)销售侵犯注册商标专用权的商品的;(三)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;(四)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;(五)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。三、案例分析甲创作了一首歌曲,乙在个人演唱会上演唱,丙电视台现场直播乙的表演,丁电视台进行转播。同时,戊将乙的现场演出录制成录音制品,己音像公司将其复制发行。在己音像公司合法复制发行该录音制品后,庚请辛演唱甲创作的该首歌曲并录制成录音制品复制发行,壬电视台将该录音制品播放。问:乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬的行为应该取得谁的许可,为什么?、甲因创作取得著作权,内容为甲享有著作权,其他任何人不得侵犯;、乙演唱,要与甲订立著作权使用合同;乙因演唱取得表演者权;、丙现场直播,须取得乙的授权,并应取得甲的同意,向乙、甲支付报酬;、丁录制要与乙订立合同,取得甲的同意,并向甲、乙支付报酬;丁对自己制作的录音制品取得录制者权;、戊复制发行该录音制品要取得丁的授权,同时要取得甲、乙的许可,并支付报酬。甲企业年月研制开发了一款新型“高温作业机器人”,年月参加了由中国政府主办的国际科技展览会,同时已做好了生产的必要准备,乙研究所曾参加年月的展览会,受甲企业机器人展品的启发,在年月也研究开发出同样原理、同样功能的高温机器人并立即就该机器人原理及产品申请了发明专利。年月甲将自己机器人原理和产品向专利局提出了发明专利的申请。年月和年月专利局分别就乙研究所和甲企业的专利申请进行了公告。在之后的专利审查中,甲接到专利局审查员的通知,认为由于乙的专利申请在先拟驳回甲的申请,甲认为,该机器人方案是自行研发的,尽管在国际展览会上参加过展出,但是没有公开技术方案,并且也享有专利申请的宽限期,故不丧失新颖性,请求专利局认定乙是对甲的机器人技术的剽窃,要求驳回乙的申请。请问:、甲的主张是否正确?、专利局应当将该专利授予甲还是乙?、依专利法甲应当享有什么权利?、甲的主张不正确,尽管甲完成发明创造在先,但是申请专利在后不应获得专利权。甲参加国际展览会有公开技术方案,也不能破坏乙专利申请的新颖性,又由于甲在展览会后8月才提出专利申请,也不再享有宽展期。、根据先申请原则,两人就同样发明提出专利申请的,应当授权给最先提出申请之人,所以专利局应当授权给乙。、由于在乙提出专利申请之前,甲已经做好生产准备,在乙的专利授权后,甲依法享有先用权,可以在原生产规模范围之内继续使用这一专利。招商银行(以下简称申请人)在第类金融服务等服务项目上向商标局提出“一卡通”商标(以下简称申请商标)的注册申请。商标局认为,申请商标“一卡通”用在所报服务上,直接叙述了服务的内容及特点,故依据年月日修改前的商标法第八条第一款第()项和第十七条的规定予以驳回。申请人复审称,申请商标具有独创性和显著性。“一卡通”是申请人最先命名并使用的。“一卡通”对申请保护的服务项目并无直接描述。申请人与“一卡通”之间深厚的联系已为公众所知晓,故请求核准申请商标注册。问:试分析商标委员会依据新商标法如何裁定?理由是什么?答:商标评审委员会经过合议认为,虽然申请商标“一卡通”文字对其指定使用的“金融服务、储蓄银行、信用卡”等服务项目的特点有一定的叙述性,但经过申请人长期使用与广泛的宣传,“一卡通”文字与申请人之间建立了紧密的联系,该文字已经起到了识别服务来源的作用,而且,目前尚无证据表明其他金融机构也在类似服务上使用“一卡通”文字。申请商标经过使用已经取得了显著特征,并便于识别。因此,申请商标可以初步审定。点评:一般认为,直接表示商品或服务功能等特点的文字、图形缺乏商标应有的显著性,不能起到商标的识别作用。根据修改前商标法第八条的规定,上述文字、图形是不能作为商标使用的。新商标法对于这一条款作了较大的改动。根据该法第十一条规定,本身缺乏显著特征的标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。从实际情况看,一些对本商品或者服务的特点有描述性的标志,虽然会因为缺乏商标应有的显著特征而在开始阶段难以获得注册,但由于这些标志往往比较浅显、直白,与商品的联系比较直接,容易被消费者所认读,所以有很多企业仍然乐于将其用作商标。如果经过企业长期的使用、广泛的宣传,使具有上述情形的标志与该企业建立了紧密的联系,消费者一见到某标志就会自然地想到是该企业的产品,那么这一标志在实际上就起到了商标的识别作用。在商标评审实践中一直是承认经过使用取得显著特征的标志可以注册为商标的,新商标法第十一条的有关规定,则为上述情形提供了明确的法律依据。这里需要说明的是,由于商标局在审查一件商标注册申请时所面对的只是一份申请书,申请人一般没有机会提交更多的证据材料,因而一些对本商品有直接描述性的标志往往遭到驳回。在复审阶段尽可能地搜集、提供使用证据,对于能否获准注册就有着非常重要的意义。至于通过怎样的使用才能被认为是取得了显著特征,目前还没有、事实上也很难给出一个非常明确的标准,这有赖于审查员根据法律规定的精神,结合申请人提交的证据,来作出合理合法的判断。笔者认为,经过使用取得显著特征的标志,至少应满足下面几个条件:唯一、长期、广泛、知名。所谓唯一,指的是这一标志只有申请人一家作为商标使用,而没有别的企业将之作为商品名称或商贸活动中的常用语来使用。例如,本案中只有招商银行一家在金融服务上使用“一卡通”作为其服务的标志。所谓长期、广泛,指的是申请人使用这一标志的时间相当长、地域相当广,在这方面难以确定一个机械的界限,如果从“质量”上来分析,则应当为中国的相关公众普遍知晓,即具有很高的知名度。简单地说,就是使消费者在看到或听到该标志时,立刻能够与使用该标志的经营者联系起来,从而起到识别商品产源的作用。四、论述题试论我国著作权法规定的法定许可使用制度(要求论述法定许可使用的概念和具体的法定许可使用情况)。答:法定许可使用制度是指依照著作权法的规定,传播者在使用他人已经发表但没有著作权保留声明的作品时,可以不经著作权人许可,但应向其支付报酬,并尊重著作权人其他权利的制度。 法定许可与合理使用的主要区别在于:首先,合理使用无须向著作权人支付报酬,而法定许可则必须向著作权人支付报酬:其次,合理使用的范围较为广泛,我国著作权法第二十二条规定十二种,而法定许可的范围较窄。再次,前者是任何人用,后者是传播者的特权。 根据著作权法的规定,法定许可包括以下几种情况: 一、作品在刊登后,著作权人声明不得转载、摘编的以外,其他报刊可以转载或作为文摘、资料刊登,但应当向作者支付报酬。报社、期刊社可以对作品作文字性的修改、删节,但对文章内容的修改,则应征得作者的同意。 二、录音制作者使用他人已经合法录制为录音制品的音乐作品制造录音制品,可以不经著作权人许可,但

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