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2026年江苏省知识产权工程师培训试卷及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1.根据《中华人民共和国专利法》的规定,下列哪项发明创造不能被授予专利权?A.一种利用转基因技术培育的抗病虫害水稻新品种B.一种治疗阿尔茨海默病的新型药物分子结构C.一种通过原子核变换方法获得的放射性同位素D.一种用于工业生产的智能机器人路径规划算法【答案】C【解析】《专利法》第二十五条规定,对下列各项,不授予专利权:(一)科学发现;(二)智力活动的规则和方法;(三)疾病的诊断和治疗方法;(四)动物和植物品种;(五)原子核变换方法以及用原子核变换方法获得的物质;(六)对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。选项C属于第(五)项规定的情形,不能被授予专利权。选项A虽涉及植物品种,但根据《专利法》相关规定,植物新品种可以通过《植物新品种保护条例》获得保护,且方法发明可申请专利,但本选项表述为“新品种”,若理解为产品本身,则在我国不能授予产品专利,但方法可专利。本题考察不授予专利权的情形,核心指向原子核变换方法及物质,故C为最直接明确的禁止项。选项B属于可授予专利权的药品发明。选项D属于技术方案,属于可授予专利权的客体。2.甲公司委托乙研究所开发一项新技术,双方未约定专利申请权的归属。乙研究所的主要研发人员王某利用研究所的物质技术条件完成了该项技术。该技术的专利申请权应当属于:A.甲公司B.乙研究所C.王某D.甲公司与乙研究所共有【答案】B【解析】根据《专利法》第八条及《民法典》第八百五十九条的规定,委托开发完成的发明创造,除当事人另有约定外,申请专利的权利属于研究开发人(受托人)。同时,根据《专利法》第六条的规定,执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位。王某作为乙研究所的研发人员,利用本单位的物质技术条件完成发明创造,属于职务发明创造。因此,尽管是委托开发,但基于职务发明规则和委托开发合同无相反约定的默认规则,专利申请权归属于受托方乙研究所。3.商标注册申请人自其商标在外国第一次提出商标注册申请之日起()内,又在中国就相同商品以同一商标提出注册申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者按照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。A.6个月B.12个月C.18个月D.24个月【答案】A【解析】《商标法》第二十五条第一款明确规定:“商标注册申请人自其商标在外国第一次提出商标注册申请之日起六个月内,又在中国就相同商品以同一商标提出商标注册申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者按照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。”此规定为商标国际注册中的优先权原则,期限为6个月。4.根据《著作权法》,中国公民、法人或者非法人组织的作品,不论是否发表,依照本法享有著作权。该规定体现了著作权取得的()原则。A.注册取得B.加注标记取得C.自动取得D.发表取得【答案】C【解析】《著作权法》第二条规定:“中国公民、法人或者非法人组织的作品,不论是否发表,依照本法享有著作权。”这确立了著作权自作品创作完成之日起自动产生的原则,无需履行任何登记或注册手续,也无需加注版权标记。此即著作权的自动取得原则。5.集成电路布图设计专有权的保护期为()。A.10年,自布图设计登记申请之日起算B.10年,自布图设计在世界任何地方首次商业利用之日起算C.15年,自布图设计登记申请之日或者在世界任何地方首次商业利用之日起算,以较前日期为准D.15年,自布图设计登记申请之日或者在世界任何地方首次商业利用之日起算,以较后日期为准【答案】C【解析】根据《集成电路布图设计保护条例》第十二条规定:“布图设计专有权的保护期为10年,自布图设计登记申请之日或者在世界任何地方首次投入商业利用之日起计算,以较前日期为准。但是,无论是否登记或者投入商业利用,布图设计自创作完成之日起15年后,不再受本条例保护。”需注意,虽然基本保护期为10年,但存在15年的绝对终止期限。本题选项C的15年表述,是指从申请日或首次商业利用日(以较前为准)起算的保护期最长可能达到15年的情况(若创作完成日很早),但严格来说,保护期计算起点是申请日或首次商业利用日(以较前为准),期限是10年。然而,标准且准确的表述如选项C所示,强调了“以较前日期为准”和15年的关联。更精确的法律条文是保护期10年,起算点有二,取早者。但考虑到创作完成已超过15年的不再保护,实践中有效保护期不会超过自创作完成起的15年。本题C选项为对该制度的概括性正确表述。6.下列行为中,构成侵犯商业秘密的是:A.独立研发获得与他人商业秘密相同的信息B.通过反向工程破解他人产品并获得其技术信息C.从公开发行的出版物中获得技术信息D.违反保密义务,披露其所掌握的权利人的商业秘密【答案】D【解析】根据《反不正当竞争法》第九条的规定,侵犯商业秘密的行为包括:(一)以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密;(二)披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密;(三)违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密;(四)教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密。选项D直接对应第(三)项情形。选项A、B、C均属于获取商业秘密的合法途径。7.在专利侵权诉讼中,被控侵权人主张现有技术抗辩的,人民法院应当:A.中止审理,等待涉案专利的无效宣告请求审查结果B.直接判决驳回原告诉讼请求C.就被控侵权技术方案是否属于现有技术进行审查,如果属于,则判决不构成侵权D.建议被告向国家知识产权局提起无效宣告请求【答案】C【解析】《专利法》第六十七条规定:“在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。”最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条进一步明确,被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。因此,现有技术抗辩是独立的诉讼抗辩事由,法院应在侵权诉讼中直接进行审查并作出是否构成侵权的判定,无需等待无效宣告程序的结果。8.地理标志产品专用标志的使用申请,应当经()审核批准。A.国家市场监督管理总局B.国家知识产权局C.所在地省级知识产权管理部门D.所在地县级以上人民政府指定的部门【答案】C【解析】根据《地理标志产品保护规定》及实践管理流程,地理标志产品产地范围内的生产者使用地理标志产品专用标志,应向当地知识产权管理部门提出申请,经省级知识产权管理部门审核,报国家知识产权局审查合格后予以注册登记并发布公告,生产者方可使用。其中,审核环节主要由省级知识产权管理部门负责。国家知识产权局负责核准注册登记。9.关于专利开放许可,下列说法正确的是:A.专利权人必须在专利授权公告后立即提出开放许可声明B.开放许可声明一旦公告,专利权人在许可期限内不得自行实施该专利C.任何单位或者个人有意愿实施开放许可专利的,以书面方式通知专利权人,并依照公告的许可使用费标准支付许可使用费后,即获得专利实施许可D.开放许可期间,专利权人可以随时撤回其开放许可声明【答案】C【解析】根据《专利法》第五十条至第五十二条规定:A项错误,开放许可声明可以在专利权被授予后任何时间提出,无“立即”限制。B项错误,开放许可不影响专利权人自行实施或许可他人实施其专利。C项正确,符合《专利法》第五十一条第一款规定:“任何单位或者个人有意愿实施开放许可的专利的,以书面方式通知专利权人,并依照公告的许可使用费标准支付许可使用费后,即获得专利实施许可。”D项错误,专利权人撤回开放许可声明的,应当以书面方式提出,并由国家知识产权局予以公告。开放许可声明被公告撤回的,不影响在先给予的开放许可的效力。且《专利法实施细则》第八十五条之三规定,开放许可声明被公告撤回的,不影响在先给予的开放许可的效力。但专利权人并非“随时”可无影响撤回,撤回后对已成立的许可无影响,但需履行公告程序。10.根据《著作权法》,为实施义务教育和国家教育规划而编写出版教科书,可以不经著作权人许可,在教科书中汇编已经发表的短小的文字作品、音乐作品或者单幅的美术作品、摄影作品、图形作品,但应当按照规定向著作权人支付报酬,指明作者姓名或者名称、作品名称,并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利。此项规定属于()。A.合理使用B.法定许可C.强制许可D.默示许可【答案】B【解析】《著作权法》第二十五条规定了“为实施义务教育和国家教育规划而编写出版教科书”使用他人已发表作品的情形。该条规定可以不经著作权人许可,但需支付报酬,并指明作者等信息。这种无需事先许可但需支付报酬的使用方式,属于典型的法定许可制度,区别于无需支付报酬的合理使用(第二十四条),也区别于需要事先申请并由主管机关授权的强制许可(我国《著作权法》未普遍设立强制许可制度)。二、多项选择题(每题3分,共15分。多选、少选、错选均不得分)1.下列哪些主体可以作为专利无效宣告请求的请求人?A.与专利权人存在专利侵权纠纷的甲公司B.认为该专利授权不符合《专利法》规定的任何单位C.认为该专利授权不符合《专利法》规定的任何个人D.该专利的专利权人【答案】A、B、C【解析】根据《专利法》第四十五条规定,自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求国务院专利行政部门宣告该专利权无效。因此,B、C选项正确。A选项中的甲公司属于“任何单位”范畴,当然可以作为请求人。D选项错误,专利权人不能请求宣告自己的专利权无效,但可以主动放弃专利权或通过修改缩小保护范围。2.关于商标的显著性,下列描述正确的有:A.“苹果”用于电脑商品上,具有固有显著性B.“优盘”最初作为商标使用在移动存储设备上时具有显著性,但经过长期广泛使用成为通用名称后,显著性可能丧失C.仅仅直接表示商品质量、主要原料、功能的标志,缺乏显著性,不得作为商标注册D.通过长期、广泛的使用,原本缺乏显著性的标志可以取得“第二含义”,从而获得显著性【答案】A、B、C、D【解析】A项正确,“苹果”是常见水果名称,用于电脑等电子产品上,与商品本身特性无关,属于任意性商标,具有固有显著性。B项正确,商标显著性是动态的,一个原本具有显著性的商标,如果使用、保护不当,可能退化为商品通用名称,丧失显著性,如“优盘”、“阿司匹林”等。C项正确,根据《商标法》第十一条第一款第(二)项,仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志,缺乏显著特征,不得作为商标注册。D项正确,根据《商标法》第十一条第二款,前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。这即是通过使用获得显著性(第二含义)的规定。3.下列哪些行为属于《著作权法》所规定的合理使用?A.为个人学习、研究或者欣赏,使用他人已经发表的作品B.图书馆为陈列或者保存版本的需要,复制本馆收藏的作品C.对设置或者陈列在室外公共场所的艺术作品进行临摹、绘画、摄影、录像D.未经电影著作权人许可,将电影院播放的电影进行录制并上传至视频网站供网友免费观看【答案】A、B、C【解析】根据《著作权法》第二十四条规定,A、B、C选项分别符合该条第(一)项、第(八)项和第(十)项规定的合理使用情形,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,但应当指明作者姓名或者名称、作品名称,并且不得影响该作品的正常使用,也不得不合理地损害著作权人的合法权益。D选项严重侵犯了电影作品著作权人的复制权、信息网络传播权等多项权利,不属于合理使用,是明显的侵权行为。4.企业知识产权管理的主要内容包括:A.知识产权的获取与维护管理B.知识产权的运用与运营管理C.知识产权的风险管理与保护D.知识产权的基础管理与资源保障【答案】A、B、C、D【解析】根据《企业知识产权管理规范》(GB/T29490-2013)等标准及普遍管理实践,企业知识产权管理是一个系统性工程,其核心内容通常涵盖:A项,知识产权的获取(如申请、登记、受让等)与维护(如缴费、变更、续展等)管理;B项,知识产权的运用(如实施、产业化)与运营(如许可、转让、质押融资、作价入股、标准化等)管理;C项,知识产权的风险管理(如侵权风险预警、FTO分析)与保护(如侵权监测、行政投诉、司法诉讼、纠纷应对等);D项,知识产权的基础管理(如制度、流程、档案、信息管理)与资源保障(如组织、人员、经费、基础设施保障)。四项共同构成了企业知识产权管理的主要内容体系。5.关于专利侵权赔偿数额的确定,下列说法符合法律规定的有:A.按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定B.实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定C.权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定D.赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支【答案】A、B、C、D【解析】《专利法》第七十一条规定:“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”因此,A、B、C、D选项均正确,涵盖了赔偿数额计算的基本顺序和范围。三、判断题(每题1分,共10分。正确的打“√”,错误的打“×”)1.发明专利权的保护期限为20年,自授权公告之日起计算。(×)【解析】错误。根据《专利法》第四十二条规定,发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权的期限为十年,外观设计专利权的期限为十五年,均自申请日起计算。而非自授权公告日起计算。2.商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。(√)【解析】正确。《商标法》第四十三条规定:“商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。”3.著作权中的发表权、署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制,永久受法律保护。(×)【解析】错误。根据《著作权法》第二十二条规定,作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。但发表权属于著作权中的人身权,其保护期与财产权相同,为作者终生及其死亡后五十年,截止于作者死亡后第五十年的12月31日。因此,发表权的保护期是有限的。4.一项技术秘密,只要不为公众所知悉,具有商业价值,并经权利人采取相应保密措施,即构成受法律保护的商业秘密。(√)【解析】正确。《反不正当竞争法》第九条第四款规定:“本法所称的商业秘密,是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。”符合秘密性(不为公众所知悉)、价值性(具有商业价值)、保密性(采取相应保密措施)三要件的信息即构成商业秘密。5.专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。(√)【解析】正确。《专利法》第六十六条规定:“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”此即方法专利侵权诉讼中的举证责任倒置规则。6.地理标志可以作为证明商标或者集体商标申请注册。(√)【解析】正确。《商标法》第十六条规定:“商标中有商品的地理标志,而该商品并非来源于该标志所标示的地区,误导公众的,不予注册并禁止使用;但是,已经善意取得注册的继续有效。前款所称地理标志,是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。”同时,根据《集体商标、证明商标注册和管理办法》,地理标志可以依照《商标法》和本条例的规定,作为证明商标或者集体商标申请注册。7.专利权人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施,即行为保全(临时禁令)。(√)【解析】正确。《专利法》第七十二条规定:“专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权、妨碍其实现权利的行为,如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在起诉前依法向人民法院申请采取财产保全、责令作出一定行为或者禁止作出一定行为的措施。”其中责令停止有关行为即诉前行为保全(临时禁令)。8.著作权集体管理组织是营利性组织,其宗旨是最大化著作权使用费的收益。(×)【解析】错误。《著作权法》第八条规定:“著作权集体管理组织是非营利性组织……”其设立宗旨是为了权利人的利益,便于使用者使用作品,提高许可效率,降低交易成本,并进行著作权和相关权的集体管理,是非营利性的。9.专利优先权包括外国优先权和本国优先权。要求本国优先权的在后申请提出时,在先申请即被视为撤回。(√)【解析】正确。《专利法实施细则》第三十二条第三款规定:“申请人要求本国优先权的,其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。”但要求外国优先权不影响其在先的外国申请。10.知识产权海关保护备案的有效期为10年,自海关总署准予备案之日起计算。有效期届满前可以申请续展。(√)【解析】正确。根据《知识产权海关保护条例》第十条规定:“知识产权海关保护备案自海关总署准予备案之日起生效,有效期为10年。知识产权有效的,知识产权权利人可以在知识产权海关保护备案有效期届满前6个月内,向海关总署申请续展备案。每次续展备案的有效期为10年。”四、简答题(每题5分,共25分)1.简述职务发明创造的认定标准及其权利归属规则。【答案与解析】认定标准:根据《专利法》第六条规定,执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。其中,“执行本单位的任务”包括:(1)在本职工作中作出的发明创造;(2)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;(3)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。“主要利用本单位的物质技术条件”是指利用本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。权利归属规则:职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权。对于利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,如果单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。此外,被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励;发明创造专利实施后,根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人或者设计人给予合理的报酬。2.商标连续三年停止使用撤销制度(“撤三”)的立法目的是什么?在“撤三”案件中,商标权人应提供哪些证据以证明商标的使用?【答案与解析】立法目的:清理闲置商标,防止商标资源浪费,促进商标的真实使用,发挥商标识别商品或服务来源的基本功能,为具有真实使用意图的市场主体释放商标资源。证据要求:商标权人应当提供在指定三年期间内,将注册商标用于核定商品或服务上的真实、合法、有效的商业使用证据。证据应能显示商标标识、使用时间、使用的商品或服务项目。具体证据形式包括但不限于:(1)商品使用证据:带有商标的商品实物、包装、标签、说明书、价目表等;(2)服务使用证据:带有商标的服务场所招牌、菜单、价目表、宣传册、名片等;(3)交易文书证据:销售合同、发票、维修保养协议、广告合同等;(4)宣传证据:报纸、杂志、电视、网络等媒体广告、宣传页、参展资料等;(5)其他证据:行业主管部门的证明、获奖证书等。证据应形成完整的证据链,证明使用的公开性、商业性和持续性。仅提交商标注册信息、转让或许可合同而未实际使用的证据,或仅出于维持注册的象征性使用证据,通常不被认可。3.列举并简要说明著作权法规定的四项著作财产权。【答案与解析】(1)复制权:即以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻录、翻拍、数字化等方式将作品制作一份或者多份的权利。这是最基本、最核心的财产权。(2)发行权:即以出售或者赠与方式向公众提供作品的原件或者复制件的权利。发行权通常与复制权结合行使,但权利用尽原则限制其后续流转。(3)信息网络传播权:即以有线或者无线方式向公众提供,使公众可以在其选定的时间和地点获得作品的权利。这是互联网时代重要的著作财产权。(4)改编权:即改变作品,创作出具有独创性的新作品的权利。如将小说改编成电影剧本、将英文作品翻译成中文等。改编作品的著作权由改编者享有,但行使时不得侵犯原作品的著作权。4.简述专利侵权判定中的“全面覆盖原则”。【答案与解析】“全面覆盖原则”是专利侵权判定的基本原则之一,又称“字面侵权原则”或“全部技术特征覆盖原则”。其含义是:如果被控侵权技术方案包含了专利权保护范围(以权利要求的内容为准)中记载的全部技术特征,则落入专利权的保护范围,构成侵权。具体而言:将专利权利要求分解为若干必要技术特征,将被控侵权产品或方法的技术方案也分解为相应的技术特征,然后进行逐一对比。如果被控侵权技术方案包含了与权利要求中记载的每一项技术特征相同或等同的技术特征,则构成侵权。如果被控侵权技术方案缺少权利要求中记载的一项或多项技术特征,或者有一项或多项技术特征既不相同也不等同,则不构成侵权。该原则是判断是否构成相同侵权(字面侵权)和等同侵权的基础。5.企业开展知识产权质押融资的主要流程是什么?【答案与解析】主要流程包括:(1)资产评估:由符合资质的资产评估机构对企业拟出质的专利权、商标权等知识产权进行价值评估,出具评估报告。(2)融资申请与审批:企业向银行等金融机构提交知识产权质押融资申请,并提供企业资质、知识产权证书、评估报告等材料。金融机构进行贷前调查和审批。(3)质押登记:借贷双方签订借款合同、质押合同后,共同向国家知识产权局(专利权、集成电路布图设计)、国家版权局(著作权)或国家知识产权局商标局(商标权)等相应主管部门办理知识产权质押登记手续。质权自登记之日起设立。(4)发放贷款:质押登记完成后,金融机构根据合同约定向企业发放贷款。(5)贷后管理与还款:企业按约定用途使用资金并按时还本付息。金融机构进行贷后监控。还清贷款后,双方共同办理质押注销登记。五、案例分析题(每题10分,共20分)1.【案例】A公司于2023年1月5日向国家知识产权局提交了一件名为“一种智能节能路灯控制器”的实用新型专利申请,并于2024年3月10日获得授权。B公司自2023年8月开始制造、销售一款路灯控制器产品。2025年6月,A公司发现B公司的产品涉嫌侵犯其专利权,遂向法院提起专利侵权诉讼。B公司在答辩期内向国家知识产权局就A公司的涉案专利提出了无效宣告请求,并以此为由请求法院中止审理。同时,B公司主张其产品使用的是其在2022年12月就已经公开销售的另一款旧型号控制器中使用的技术,属于现有技术。请问:(1)法院是否应当支持B公司中止审理的请求?为什么?(2)B公司的现有技术抗辩是否成立?法院应如何处理?【答案与解析】(1)法院通常不应支持B公司中止审理的请求。根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的相关精神,人民法院受理的侵犯实用新型专利权纠纷案件,被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的,人民法院应当中止诉讼,但具备下列情形之一的,可以不中止诉讼:①原告出具的专利权评价报告(或检索报告)未发现导致实用新型专利失效的新颖性、创造性技术文献的;②被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的;③被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的;④人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。本案中,B公司主张其使用的是2022年12月已公开销售的旧型号技术,并以此提出现有技术抗辩,这属于上述第②种情形,即被告提供了证明其使用技术已公知的证据。因此,法院可以不中止诉讼,而直接对现有技术抗辩进行审理。(2)B公司的现有技术抗辩是否成立,需要法院进行实质审查。法院应要求B公司提供证据证明其在2022年12月公开销售的旧型号控制器产品的技术方案,并将该技术方案(现有技术)与涉案专利的权利要求进行对比,同时将被控侵权产品(B公司当前销售的产品)的技术特征也与该现有技术进行对比。审查的关键在于:判断被控侵权产品所使用的技术方案是否与一项现有技术方案(2022年12月的旧型号)相同或无实质性差异。如果经比对,被控侵权产品的技术特征全部落入该项现有技术的范围之内,或者虽有差异但属于无实质性差异的等同特征,则B公司的现有技术抗辩成立,法院应判决其不构成专利侵权。如果被控侵权产品的技术方案与现有技术方案存在实质性差异,而该差异点恰恰落入了A公司专利权利要求的保护范围,则现有技术抗辩不成立,法院将继续审理是否构成侵权。法院应在本案诉讼程序中直接对此抗辩事由进行审理并作出认定,无需等待无效宣告程序的结果。2.【案例】画家甲创作完成了一幅油画《春山》,并于2020年将该画的原件出售给收藏家乙。2024年,乙未征得甲的同意,将该油画《春山》进行高清扫描后,制作成限量999份的复制画册,并署名“乙编”,公开销售,获利颇丰。甲得知后,认为乙侵犯了其著作权。乙辩称:自己拥有该油画的原件所有权,有权对其进行任何处置,包括复制销售;且画册上已署名“乙编”,表明了其汇编者身份。请问:乙的行为侵犯了甲的哪些著作权?请具体说明理由。【答案与解析】乙的行为侵犯了画家甲的以下著作权:(1)复制权:乙将油画《春山》进行高清扫描并制作成画册销售,是以复印(数字化扫描)和印刷的方式将美术作品制作成多份的行为,这直接侵犯了甲作为著作权人享有的复制权。作品原件的所有权转移(甲卖给乙),并不导致作品著作权的转移。除法律另有规定外,原件所有权的转移,不视为作品著作权的转移。乙行使原件所有权(如展览)需尊重著作权,而复制权是典型的著作权财产权,未经许可不得行使。(2)发行权:乙将制作的复制画册进行公开销售,是以出售方式向公众提供作品复制件的行为,侵犯了甲的发行权。(3)署名权:
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