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文档简介

1、公司未清算即注销股东对公司债务应承担清偿责任案【案情】原告:徐州凤凰大酒店有限公司(以下简称“凤凰公司”)。被告:郑郁青,女,原徐州市三水水产有限公司股东。被告:陶修明,男,原徐州市三水水产有限公司股东。郑郁青、陶修明为夫妻关系,均系原徐州市三水水产有限公司(以下简称“三水公司”) 股东。1995年12月13日,三水公司因生产经营需要,从凤凰公司借款40万元,双方约定 利率为月息10. 08%。,还款日期为1996年3月13日,以三水公司房产设定抵押。协议签 订后双方未办理抵押登记手续。借款到期后,三水公司付利息至1998年4月,其余本息未 付。三水公司是1994年11月15日经工商部门登记设

2、立的有限责任公司,注册资金60万元, 股东为郑郁青、陶修明,法定代表人为郑郁青。该公司在经营过程中,因为徐州淮海玻璃有 限公司向银行贷款提供担保,被徐州市中级人民法院强制执行其资产135万元以偿还银行贷 款。执行后,三水公司遂以公司资产被执行完毕,无法经营为由,于1999年6月10日向工 商部门提出公司注销登记申请,并于申请表中注明公司债权债务“清理完毕,如有债务,由 郑郁青、陶修明承担”。此后,三水公司于同年10月6日、10月23日、11月6日在彭城 晚报上登报声明:“徐州市三水水产有限公司已宣布注销,请予以办理有关登记手续”同 年11月10日,工商部门核准注销了三水公司。但自公司决定解散至

3、工商部门核准注销期间, 三水公司并未按照公司法的规定进行清算,工商部门亦未审查。1999年10月27日,凤凰 公司诉至徐州市泉山区人民法院,要求三水公司还本40万元,付息95 040元。诉讼中因三水公司注销,徐州市泉山区人民法院将被告变更为郑郁青、陶修明。二被告 对借款事实不持异议,但辩称:三水公司已注销,其作为公司股东不应对原公司债务承担清 偿责任。另原告起诉已超过两年诉讼时效。在一、二审诉讼期间,二被告以账册丢失为由,拒不提供公司财务账簿及资产状况。【审判】徐州市泉山区人民法院经审理认为:凤凰公司与三水公司之间的借款行为违反了国家金 融管理法规,属非法借贷,双方签订的借款合同无效。鉴于凤凰

4、公司系用自有资金帮助三水 公司解决资金困难,且双方约定利率未超过同期银行贷款利率,对凤凰公司要求返还本金并 支付利息的诉讼请求应予以支持。三水公司付息至1998年4月,其后并未付款,但诉讼时 效依法中断。故对被告关于原告起诉已过诉讼时效的主张,不予采纳。根据我国公司法关于 有限责任公司的规定,有限责任公司的股东仅以其出资额为限对公司承担责任,有限责任公 司解散后,其股东应对公司进行清算。本案中三水公司虽已登记注销,但因该公司未经清算, 故其股东仍负有用清算后的公司资产偿还所欠凤凰公司债务的义务。依照中华人民共和国 公司法第三条,中华人民共和国民法通则第一百零八条、第一百一十二条第一款之规 定,

5、该院于1999年12月2日判决如下:一、郑郁青、陶修明自判决生效三十日内以三水公司的资产清偿凤凰公司借款本金40 万元。二、郑郁青、陶修明自判决生效三十日内以三水公司的资产清偿凤凰公司借款利息68 544 元。判决后,凤凰公司不服,上诉称:股东的清算责任发生于公司注销之前,在公司依法注 销后,再由股东承担清理责任没有基础和依据。公司决定解散后应当进行清算,清算后发现 公司财产不足以清偿债务的,应当向人民法院申请宣告破产。由于二股东未申请破产,应推 定公司财产能够清偿公司债务或者还有剩余。公司注销后,该公司财产已转归其股东占有, 故应判决股东还债。此外,二股东在工商部门的承诺,实质上是对有限责任

6、的放弃,系其自 主选择的结果,应当认定有效。因此,原审判决郑郁青、陶修明承担清理责任不当,应改判 二被告承担清偿责任。郑郁青、陶修明答辩称:股东承担有限责任为公司法的原则,除非证明股东有虚假出资、 抽逃资金或侵占责任财产,始终由股东承担侵权责任或赔偿责任。本案中我二人并无过错, 造成债权人损失的原因在于,三水公司注销前确无可供分配之资产,故其股东不应承担责任。 其在工商部门的承诺系应登记机关的要求被迫作出,违背自愿原则,应确认无效。请求驳回 上诉,维持原判。徐州市中级人民法院认为:三水公司决定解散后应进行清算而不进行清算,可以推定原 公司财产已由股东接收,其行为损害了债权人的利益,故应由股东在

7、接收原三水公司资产的 范围内承担返还责任或赔偿责任。鉴于其不提供公司账册,无法判断其占有资产的形态和具 体数额。但从举证责任分析,有证据证明持有证据的一方当事人无正当理由拒不提供,如果 对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人,可以推定该主张成立。据此,可以推定郑 郁青、陶修明接收的资产大于或等于债权,应就40万元本金及其利息损失承担赔偿责任。 原审人民法院认定事实清楚,确认合同效力正确,但未能正确界定股东行为的性质,在处理 结果上导致行为性质与责任承担不相适应,属法律适用不当,应予改判。依据中华人民共 和国民法通则第四条、第一百零六条,中华人民共和国民事诉讼法第一百三十条、第 一百五十三条

8、第一款第(二)项之规定,该院于2000年7月5日作出判决如下:一、撤销泉山区人民法院一审民事判决。二、郑郁青、陶修明于本判决书送达后十日内赔偿凤凰公司40万元及其利息(自1998 年5月1日起至本判决确定之履行期限届满时止,比照同期银行贷款利率计算)。【评析】本案争议焦点在于在公司注销后,其股东对原公司债务承担清理责任还是清偿责任。审 判实践中,由于这类纠纷占有相当的比例,因而责任问题也就成为一个较为普遍的问题。最 常见的做法是,在无证据证明股东虚假出资或抽逃资金的情况下,判决股东在一定期限内承 担清理责任。由于我国的公司法、民事诉讼法以及司法解释对强制清算程序均缺乏相关规定, 因而无法对股东

9、采取切实有效的强制执行措施,对债权人不公平,也有损法院判决的尊严。 正因如此,也有法院判决逾期不承担清理责任时,由股东承担清偿责任。本案的终审判决, 从侵权行为的角度为这类纠纷的解决提供了一个新的视点。(一)关于股东行为性质的界定股东承担有限责任是公司法的基本原则之一,但在出现特殊情况时,有限责任即不适用。 从目前法律及司法解释的规定来看,对股东有限责任的排除有以下几种情况:(1)投资不到 位,且未达到法定最低资本额的,可否定法人人格,由股东承担无限责任。(2)投资不到位, 但达到法定最低资本额的,则由股东在不实的范围内承担责任。(3)抽逃资产的,由股东在 抽逃的范围内承担赔偿责任。前两种情况

10、发生于公司设立阶段,第三种情况发生于公司运行 阶段。惟独公司解散时,股东不尽清算义务应承担何种责任缺乏明确的规定。我们认为在法 无明文规定的情况下,应依据公司法的立法精神、民法的基本原则和一般条款去界定该行为 的性质,并据此确定应承担的责任。公司法的初衷在于通过拟制人格的方式创设主体,鼓励交易。为防止股东利用公司的人 格或者说有限责任损害公司利益或债权人的利益,公司法又通过规范公司和股东的行为,维 护交易安全,从而平衡公司、股东与债权人之间的权益,当公司或股东的行为打破这种平衡 时,法律便提供一定的救济措施,去恢复受损一方之利益。前述三种股东承担责任的情况即 属此类。清算也是如此。公司注销前应

11、当进行清算,既是公司法的规定,也是商业上诚实信用的 要求。对债权人而言,清算是债权人通过非诉方式实现债权的最后一道保障。在公司未经清 算即予注销的情况下,本应作为清偿债务的原公司责任财产便转由股东占有,其性质与投资 不实、抽逃资金等一样,同属侵害债权人利益,危害交易安全的行为,在处理原则及方式上 应当具有一致性,即由股东在占有原公司财产的范围内承担返还责任或赔偿责任。本案中由于公司解散后未进行清算,可以推定原公司财产已由股东接收。虽然股东不提 供公司账册,无法判断其占有资产的具体形态和数额,但从证据规则分析,有证据证明持有 证据的一方当事人无正当理由拒不提供,如果对方当事人主张该证据的内容不利

12、于证据持有 人的,可以推定该主张成立,据此可以推定郑郁青、陶修明接收的资产大于或等于债权,赔 偿责任的份额可以确定为40万元本金及其利息损失。原审法院的判决未能正确界定股东行为的性质,在处理结果上会带来鼓励股东利用公司 注销恶意逃债的负面影响,且在公司已注销、股东不提供账册的情况下,作出股东承担清理 责任的判决,根本就不具备可执行性。(二)关于股东承诺效力的评价本案中还涉及一个问题,即股东经过决议决定解散公司,但又不愿进行清算程序,工商 部门在办理公司注销登记时采用变通办法,要求股东承诺对公司遗留的债务承担清偿责任, 然后办理注销登记。债权人以此为由起诉股东,应如何处理。一种意见认为:有限责任

13、公司终止后应当进行清算是公司法的强制性规定,不允许股东 通过向工商部门保证的方式予以变更;工商部门仅凭股东的承诺即核准公司注销,属滥用行 政权力的行为。如果认定这种承诺有效,一方面会弱化法律的强制性规定,另一方面会放纵 工商部门的行为。此外,从形式上看,这种承诺不是向债权人作出的承诺,缺乏权利义务的 相对人;从目的上看,这种承诺是为了规避法律规定来获得公司注销登记。这种承诺不符合 民事法律行为的生效要件,应认定无效。另一种意见认为:从公司法的规定来看,对股东的清算义务使用的是“应当”一词,即 属于倡导性规范,而非强制性规范。也就是谎,股东承担有限责任,并不排斥股东自愿放弃 有限责任保护的选择,

14、有限责任对于股东来说不是义务而是权利,既然是权利,就应当允许 其处分,包括放弃权利。该承诺并非没有相对人,其相对人应为公司的所有债权人,因此认 定其有效。债权人按照股东的承诺向股东行使追偿权,既不违反法律规定,也不损害债权人 利益。当然,严格地讲,这种承诺更类似于一种保证。我们同意第二种观点,需要补充说明的是,无论是从公司法的规定,还是从工商部门的 习惯做法,都可以得出这样的结论:公司清算应当发生于公司注销之前,公司的股东在决定 解散公司时,对于公司的债权债务其要面临两种选择:要么进行清算、要么进行清偿。前者 系公司法的规定,是在没有其他行为可供替代时,股东理应尽到的义务;后者是股东作为其 自

15、身利益的最佳判断者,在衡量了公司的债权债务后不难作出的抉择。总之,选择的结果对 股东而言并没有什么不公平。因此,结论应当是,股东在公司注销前应当进行清算而不进行 清算,就没有必要判决他在公司注销后再承担清理责任。(三)关于夫妻公司的法人人格问题一种观点认为:当两人公司的股东之间为夫妻关系时,尽管这种公司形式上具备了公司 法所要求的股东人数,但由于我国实行夫妻共同财产制,在夫妻关系存续期间双方所获得和 持有的财产都被视为共同共有的财产。国家工商行政管理局关于公司登记管理若干问题的 规定第二十三条规定:“家庭成员共同出资设立有限责任公司,必须以各自拥有的财产作 为注册资本,并各自承担相应的责任,登

16、记时需提交财产分割的书面证明或者协议。”该规 定是行政规章,可以参照适用。也就是说,如果夫妻双方对财产未进行分割,那么所设立的 公司的财产等同于夫妻共同财产,使公司财产丧失了公司法所要求的独立性,这时公司在实 质上已经不具备法人资格,其债权债务的承担应比照合伙企业处理。以上述观点判断夫妻公司的法人人格,固然能使问题的处理变得客观、简洁、方便,但 在以下几个方面难以作出令人满意的解释:(1)最初的公司大多是由合伙、家庭作坊过渡而 来的,对这类问题公司法立法时不可能不预见到,而且公司法对夫妻作为股东设立公司并无 限制。作为公司登记机关的工商部门面临的也应当是如何严格执行公司法的问题,在否定法 人人

17、格如此重大的问题上,工商部门不可能具有补充法律、解释法律的权力,因此该规定的 合法性值得推敲,人民法院不能以此作为否定夫妻公司法人人格的依据。(2)从公司法对股 东投资的规定上看,有两个基本要求,即一是自有、二是足额。财产共有状态与上述两个要 求在逻辑上是交叉关系,而非排斥关系,重合的部分即满足公司法关于设立公司的资金要求, 不能以共有财产未作分割就否定其设立的公司人格。(3)以财产是否分割作为标准实无必要。 即使进行分割,从工商部门的规定来看,形式上也仅是一纸协议而已,进行法律规避相当容 易。即使不进行分割,由于公司法规定的投资不得抽回原则,此时原夫妻共同财产已转化为 公司财产,因此不存在两者财产的等同问题(公司法对此问题关注的是公司财产与股东个人

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